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TEMARIO OFICIAL III

1 ACEPCIONES DE LA PALABRA DERECHO

DEFINICION DE DERECHO: conjunto de normas jurídicas impero-atributivas impuesta por el Estado que regulan la
conducta externa del hombre en la sociedad y que de no cumplirse sus mandatos puede hacerse efectivo su
cumplimiento por la fuerza.

DERECHO NATURAL: es el que basado en los principios de lo justo y de lo injusto se admite que la naturaleza dicta o
inspira a todos los hombres. Es la aspiración del derecho positivo tiende a concretar como ideal humano.

DERECHO OBJETIVO: conjunto de normas que constituyen un sistema jurídico que confiere facultades e impone
obligaciones. Es el derecho que esta escrito (derecho civil, etc.).

DERECHO SUBJETIVO: facultad que tenemos frente a otra persona de hacer, dejar de hacer o exigir el cumplimiento
de una obligación.

DERECHO POSITIVO: es el derecho que se cumple, el derecho efectivamente acatado por la sociedad, socialmente
valido, socialmente eficaz y derecho denominado “derecho viviente”. Es esencialmente variable hasta el punto de
modificarlo el propio legislador que lo ha promulgado.

DERECHO VIGENTE: son todas las normas que el Estado ha declarado de observancia obligatoria y una norma es
considerada vigente mientras no haya sido abrogada por el mismo Estado.

1.5 DERECHO INTERNO


1.5.1 DERECHO PUBLICO

DERECHO CONSTITUCIONAL: conjunto de normas jurídicas que regulan la estructura fundamental del Estado y la
organización y funcionamiento de los poderes públicos entre sí y con los particulares.

DERECHO ADMINISTRATIVO: rama del derecho público que estudia los principios normas del derecho publico, la
función administrativa y la actividad de la administración publica y la relación entre la administración publica y los
particulares y el control que incluye la protección judicial de los particulares y el derecho de defensa en contra de
los actos que afecten al administrado. Conjunto de normas jurídicas que regulan la estructura fundamental del
Estado y la organización y funcionamiento de los poderes públicos.

DERECHO PENAL: es el conjunto de normas jurídicas que regulan el ejercicio del poder punitivo del Estado,
asociando al delito como presupuesto, y la pena como consecuencia jurídica, penas que se imponen al delincuente
así como las medidas de seguridad que el mismo establece para la prevención de la criminalidad.

DERECHO LABORAL: conjunto de normas jurídicas que regulan la relación entre trabajadores y patronos y las
condiciones de los trabajadores.

1.5.2 DERECHO PRIVADO

DERECHO CIVIL: conjunto de normas jurídicas que regulan la relación de los particulares entre si, y los
particulares con las personas de Derecho Publico cuando estas actúan como titulares de derecho privado.

DERECHO MERCANTIL: conjunto de normas jurídicas que regulan las actividades comerciales individuales o
colectivas. Conjunto de normas relativas a los comerciantes y actos de comercio y las relaciones jurídicas que se
derivan de esas normas.

1.6 DERECHO INTERNACIONAL

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO: es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones existentes entre
los Estados y otros miembros de la comunidad internacional.

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO: integrado por normas jurídicas que rigen las relaciones de orden privado civil,
mercantil, etc. Originadas entre personas pertenecientes a distintas nacionalidades, y en que formas deben
resolverse los problemas derivados de la pluralidad de legislaciones de diferentes Estados.

2 FUENTES DEL DERECHO

DEFINICION: constituyen todas las causas, hechos y fenómenos que lo producen.

FUENTES REALES: son los factores y elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas.

FUENTES HISTORICAS: son los documentos que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes que ya no se
encuentran vigentes.

FUENTES FORMALES: son los procesos de creación de las normas jurídicas y son la legislación, costumbre y
jurisprudencia.

LEY: es el producto del proceso legislativo la cual puede ser general cuando afecta a toda la sociedad, especial
cuando afecta a determinado ámbito personal, material, espacial o temporal de validez.

COSTUMBRE: es el derecho no escrito, practicado por el consentimiento de un grupo social en ausencia de leyes
escritas se forma o por el uso repetido de los mismos actos que adquieren carácter de obligatoriedad al convertirse
en exigencias colectivas. Aso se transforma en derecho consuetudinario.

JURISPRUDENCIA: es el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales.

DOCTRINAS: son los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho ya sea con el
propósito puramente teórico de sistematización de sus preceptos, con la finalidad de interpretar sis normas y señalar
las reglas de su aplicación.

Principios generales del Derecho: La ley escrita no puede abarcar todas las posibilidades o eventos que en la vida se
presentan. De ahí que, en la aplicación de las normas jurídicas a casos concretos, se adviertan lagunas legales (v.)
que dejan al juzgador en la necesidad de acudir a otras fuentes para resolver el litigio sometido a su jurisdicción, ya
que no cabe abstenerse de pronunciar un fallo a pretexto del silencio de la ley. A falta de un precepto expresamente
aplicable, habrá que valerse de la analogía jurídica (v.) y, a falta de ésta, serán de aplicación los principios
generales del Derecho. La dificultad está en determinar cuáles sean esos principios. Para algunos autores, son los
del Derecho Natural (v.); o sea, los que se derivan de la naturaleza misma de las cosas. La idea es tan ambigua que
no faltan doctrinas que niegan la existencia de un Derecho Natural. Lo que queda expuesto se refiere a todas las
ramas del Derecho (Civil, Comercial, Administrativo, Laboral), pero no al Derecho Penal, donde no cabe ni la
aplicación analógica ni la de los principios generales, porque no hay delito ni pena sin previa ley que los determine
y porque cualquier omisión legal al respecto se tiene que resolver a favor del imputado.

3 NORMA JURÍDICA

NORMAS MORALES: son todas aquellas reglas que dirigen la conducta humana hacia la realización de actos que se
identifiquen con los intereses sociales, considerando tales intereses como la expresión de lo bueno.

NORMAS SOCIALES: son todos los preceptos que rigen o regulan la conducta humana de los hombres en la sociedad.

NORMAS RELIGIOSAS: es aquella inspirada por la idea suprema de Dios y tiene como objeto ayudar al hombre en un
fin último en la vida que no es el terrenal.

NORMAS JURÍDICAS: son las reglas de conducta bilateral o impero-atributivas exteriores, coercibles y heterónomas.

3.2 JERARQUIA

CONSTITUCIONALES: son las normas de aplicación general creadas por la Asamblea Nacional Constituyente. La CPRG
posee preeminencia y primacía sobre las leyes constitucionales.

ORDINARIAS: son normas de aplicación general creadas principalmente por el congreso, órgano permanente y
Ordinario.

REGLAMENTARIAS: tienen por objeto fundamental establecer los mecanismos para la aplicación de las leyes
ordinarias. Son creadas por los tres poderes del Estado L, E, J.

INDIVIDUALIZADAS: son las de aplicación particular, se objetivizan e 1 o mas personas, pero claramente
identificadas, sobre las cuales constituyen correlación de derechos y obligaciones.

4 CONCEPTOS JURIDICOS FUNDAMENTALES:

DEBER JURIDICO: es la restricción de la libertad exterior de una persona derivada de la facultad concedida a otra de
exigir de la primera cierta conducta positiva o negativa, consistentes en hacer, no hacer alguna cosa.

SANCION: es la consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en rlacion con el obligado.

COACCION: es la aplicación forzada de la sanción

ACCION: es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para
reclamarles la satisfacción de una pretensión.

PETICION: requerimiento dirigido al juez para que dicte una resolución de contenido determinado. Es el escrito o
parte final del mismo en el cual se formula ante un juez algún pedimento.

5 TECNICA JURÍDICA

TECNICA JURÍDICA Y LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL: la técnica jurídica tiene por objeto el estudio de los
problemas relacionados con la aplicación del derecho objetivo a casos concretos.

La Técnica de Investigación Jurídica es aquella parte de la técnica del derecho que busca la aprehensión de datos
para el conocimiento sistemático o histórico del derecho.

La Técnica Legislativa se refiere a la elaboración o formulación de las leyes.

La Técnica Forense: es la que establece las reglas a que deben someterse los abogados en su actividad profesional.

La Técnica Jurisdiccional: determina las reglas que deber aportarse el juez para la aplicación del derecho.

ACTIVIDAD O FUNCIÓN JURISDICCIONAL: es la actividad que realizan los Órganos Jurisdiccionales para impartir la
justicia. La ejerce la CSJ y los demás tribunales que la ley establezca.

5.2 INTERPRETACION Y APLICACIÓN DE LAS LEYES:

ARTÍCULO 10. Interpretación de la Ley. (Reformado por Decreto 75-90 y 59-2005 del Congreso de la República).
Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo
con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de
consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los
pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente:
a) A la finalidad y al espíritu de la misma;
b) A la historia fidedigna de su institución;
c) A las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas;
d) Al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho.

Consiste en averiguar, investigar y explicar su sentido, medir su extensión con el objeto de llevar a cabo una
correcta aplicación.

CPRG
LOJ
REGLAMENTO DE TRIBUNALES
REGLAMENTO INTERIOR DE JUZGADOS Y TRIBUNALES

6 INTEGRACION DEL DERECHO

Es el proceso mediante el cual se complementan o se suplen de alguna forma las lagunas que se presentan en la ley.
Ej. Falta de ley, ley en blanco, insuficiencias de ley y ley injusta.
PROCEDIMIENTOS DE INTEGRACION: analogía, equidad y principios generales del derecho.

ANALOGIA COMO PROCEDIMIENTO DE INTEGRACION DEL DERECHO: es la formulación de una nueva norma para un
caso no previsto, partiendo de la existencia de otra que si existe, que si ha sido prevista y que guarde mayor
relación. Se trata de aplicarla para hechos o actos no legislados correctamente.

LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO COMO PROCEDIMIENTO DE INTEGRACION: es cuando se hace referencia
a estos criterios no legislados ni consuetudinarios mediante los cuales debemos integrar las lagunas de ley y de los
cuales debemos servirnos para llevar a cabo la interpretación de las leyes.

LA EQUIDAD COMO PROCEDIMIENTO DE INTEGRACION DEL DERECHO: la aplicación fiel de una norma a una
situación determinada podría resultar injusta, entonces el juez debe hacer un llamamiento a la equidad, el cual es
un remedio procesal que el juzgador aplica, para subsanar los defectos derivados de la generalidad de la ley.
Una virtud del juzgador.

7 CONFLICTO DE LEYES

CONFLICTO DE LEYES EN EL TIEMPO:

APLICACIÓN DE LAS LEYES EN EL TIEMPO


ARTÍCULO 36. Ámbito temporal de validez de la ley. Los conflictos que resultaren de la aplicación de leyes
dictadas en diferentes épocas se decidirán con arreglo a las disposiciones siguientes:

a) El estado civil adquirido conforme a la ley vigente a la fecha de su constitución, subsistirá, aunque ésta pierda su
vigencia; pero los derechos y obligaciones anexos a él se subordinarán a la ley posterior, sea que esta constituya
nuevos derechos u obligaciones, sea que modifique o derogue los antiguos.

b) Los derechos de administración que el padre de familia tuviere en los bienes del hijo, y que hubiesen sido
adquiridos bajo una ley anterior, se sujetarán, en cuanto a su ejercicio y duración, a las reglas dictadas por una ley
posterior.

c) El menor que bajo el imperio de una ley hubiere adquirido el derecho de administrar sus bienes, no lo perderá
bajo el de otra, aunque la última exija nuevas condiciones para adquirirlos; pero en el ejercicio de este derecho se
sujetará a las reglas establecidas por la ley posterior.

d) Si una nueva ley amplía o restringe las condiciones necesarias para ejecutar ciertos actos o adquirir determinados
derechos, dicha ley debe aplicarse inmediatamente a todas las personas que comprende.

e) Todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste bajo el imperio de otra; pero en
cuanto a su ejercicio y cargas yen lo referente a su extinción prevalecerán las disposiciones de la nueva ley.

f) La posición jurídica constituida bajo una ley anterior, se conserva bajo el imperio de otra posterior.

g) Las servidumbres naturales y voluntarias constituidas válidamente bajo el imperio de una ley anterior se sujetarán
en su ejercicio y conservación alas reglas que establezca otra nueva ley.

h) Las solemnidades externas de los testamentos y de las donaciones por causa de muerte, se regirán por la ley
coetánea a su otorgamiento; perolas disposiciones contenidas en ellos estarán subordinadas a la ley vigenteen la
época de la muerte del testador.

i) En las sucesiones intestadas, el derecho de representación de los llamados a ellas, se regirá por la ley vigente en la
fecha de la muerte del causante.

j) En la adjudicación y partición de una herencia o legado, se observará la regla anterior.

k) En todo acto o contrato, se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración,
exceptuándose las concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren de ellos.
l) Los actos y contratos válidamente celebrados bajo el imperio de una ley, podrán probarse bajo el imperio de otra
por los medios que aquella establecía para su justificación; pero la forma en que debe rendirse la prueba estará
subordinada a la ley vigente al tiempo en que se rindiere.

m) Las leyes concernientes a la substanciación y ritualidad de las actuaciones judiciales prevalecen sobre las
anteriores, desde el momento en que deben empezar a regir, pero los plazos que hubiesen empezado a correr y las
diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.

Radica en que una actividad del hombre ya regulada cumple su supuesto jurídico y en el momento de producirse la
consecuencia jurídica, para ser vigente una nueva ley que regula de manera diferente dichas actividades, y el
problema en establecer que norma es aplicable.

La ley no se aplica retroactivamente es licita cuando no perjudique a nadie.

Se aplica la teoría de los derecho adquiridos se establece que una ley es retroactiva cuando destruye o restringe un
derecho adquirido bajo el imperio de una ley anterior. No lo es en cambio si aniquila la facultad legal o una simple
expectativa.

DERECHO ADQUIRIDO: son todos aquellos que han entrado en nuestro dominio y en consecuencia, forman parte de el
y no pueden sernos arrebatados por aquel de quien lo tenemos.

EL DE FACULTAD: cuando la ley no crea derechos a nuestro favor sino nos concede determinadas faculates legales.

EL DE ESPECTATIVA: es una simple facultad no actualizada; es decir, la esperanza que se tiene de gozar de un
derecho cuando este nazca.

CONFLICTO DE LEYES EN EL TIEMPO:


Es la posibilidad de validez extraterritorial de las normas jurídicas de un Estado, que alcanzan autoridad en otro.

El conflicto de las leyes es la situación jurídica en presencia de la cual se encuentra un juez cuando el caso
litigioso que le es sometido ha nacido en circunstancias tales que las leyes de diferentes países parecen deber
simultáneamente aplicadas lo que es imposible, si estas leyes son contrarias o incompatibles las unas con las
otras.

Se debe saber que no solo es en el Territorio sino saber si se le aplica a cierta persona su propia ley o la extranjera.
Las circunstancias que motivan los conflictos de leyes derivan de:

La nacionalidad-personas.
El lugar de la celebración del acto-actos.
El de la situación de los bienes relacionados con el mismo-bienes.

Solución a los conflictos de leyes en el espacio.

NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO


ARTÍCULO 24. Estatuto personal. El estado y capacidad de las personas y las relaciones de familia, se rigen por las
leyes de su domicilio.

ARTÍCULO 25. Calificación. La calificación de la naturaleza de la institución o relación jurídica se efectuará de


acuerdo a la ley del lugar en que se juzgue.

ARTÍCULO 26. Derechos adquiridos. El estado y capacidad de la persona individual extranjera adquiridos conforme a
su ley personal, será reconocido en Guatemala si no se opone al orden público.

ARTÍCULO 27. Situación de los bienes. (Lex rei sitae). Los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su
ubicación.

ARTÍCULO 28. Formalidades externas de los actos. (Locus regit actum). Las formalidades extrínsecas de los actos y
negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración.

ARTÍCULO 29. Forma de validez de los actos. (Lex loci celebrationis). Lasformalidades intrínsecas de los actos y
negocios jurídicos, se regulan de acuerdo
a la ley del lugar de su celebración.

ARTÍCULO 30. Lugar de cumplimiento de los actos. (Lex loci excecutionis). Si el acto o negocio jurídico, debe
cumplirse en un lugar distinto a aquel en que se celebró, todo cuanto concierne a su cumplimiento, se rige de
acuerdo a la ley del lugar de ejecución.

ARTÍCULO 31. Pacto de sumisión. Los actos y negocios jurídicos se rigen por la ley a que las partes se hubieren
sometido, salvo que dicho sometimiento sea contrario a leyes prohibitivas expresas o al orden público.

ARTÍCULO 32. Sometimiento voluntario. En los casos que el acto o negocio jurídico se celebre en el exterior y vaya
a surtir efectos en la República de Guatemala, las partes pueden someter dicho acto o contrato a las formalidades
extrínsecas e intrínsecas que prescriben las leyes nacionales.

ARTÍCULO 33. De lo procesal. La competencia jurisdiccional de los tribunales nacionales con respecto a personas
extranjeras sin domicilio en el país, el proceso y las medidas cautelares, se rigen de acuerdo a la ley del lugar en que
se ejercite la acción.

ARTÍCULO 34. De la jurisdicción. Los tribunales guatemaltecos son competentes para emplazar a personas
extranjeras o guatemaltecas que se encuentren fuera del país, en los siguientes casos:
a) Cuando se ejercite una acción que tenga relación con actos o negocios jurídicos realizados en Guatemala;
b) Cuando se ejercite alguna acción concerniente a bienes que estén ubicados en Guatemala;
c) Cuando se trate de actos o negocios jurídicos en que se haya estipulado que las partes se someten a la
competencia de los tribunales de Guatemala.

ARTÍCULO 35. Del derecho extranjero. Los tribunales guatemaltecos aplicarán de oficio, cuando proceda, las leyes
de otros Estados. La parte que invoque la aplicación de derecho extranjero o que disienta de la que se invoque o
aplique, justificará su texto, vigencia y sentido mediante certificación de dos abogados en ejercicio en el país de
cuya legislación se trate, la que deberá presentarse debidamente legalizada. Sin perjuicio de ello, el tribunal
nacional puede indagar tales hechos, de oficio o a solicitud de parte, por la vía diplomática o por otros medios
reconocidos por el derecho internacional.

8 ESTRUCTURA JURÍDICA GUATEMALTECA

ARTÍCULO 58. Jurisdicción. (Reformado por los Decretos 11-93, 41-96 y 59-
2005 del Congreso de la República). La jurisdicción es única. Para su ejercicio se distribuye en los siguientes
órganos:

a) Corte Suprema de Justicia y sus Cámaras.


b) Corte de apelaciones.
c) Sala de la Niñez y Adolescencia.
d) Tribunal de lo contencioso-administrativo.
e) Tribunal de segunda instancia de cuentas.
f) Juzgados de primera instancia.
g) Juzgados de la Niñez y la Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto con
la Ley Penal y Juzgados de Control de Ejecución de Medidas.
h) Juzgados de paz, o menores.
i) Los demás que establezca la ley.

En la denominación de jueces o tribunales que se empleen en las leyes, quedan comprendidos todos los funcionarios
del Organismo Judicial que ejercen jurisdicción, cualesquiera que sea su competencia o categoría.

INTEGRACION DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES (O.J.)

a) Elección Popular: por medio de voto directo por el pueblo a los magistrados.
b) Nombramiento por el Ejecutivo: el nombramiento de jueces y magistrados es hecho por el presidente de la
republica.
c) Concurso: entre varios candidatos son sometidos a examenes donde se evalua su experiencia, conocimientos
jurídicos, capacidad y calidad moral.
d) Nombramiento por el Organismo Judicial: en el caso de jueces de 1era instancia, menores de paz, comarcales
y de algunas funciones como comunitarios es la LOJ la quien nombra los jueces 94-105 LOJ.
e) Elección por el Organismo Legislativo: los funcionarios judiciales, magistrados de la corte suprema de justicia
y tribunales colegiados(salas). Son electos por el congreso de la republica de una nomina de : 26 para CSJ. No.
Necesario, duplicado, para las salas. Requiriendose 2/3 partes de votos. Todos 5 años. La CSJ son 13
magistrados e igual numero de suplentes.

ORGANIZACIÓN Y CLASES DE LOS O.J.

a) Unipersonales: comprende juzgados menores, de paz o comarcales y de primera instancia, con 1 persona
denominada juez.
Ventajas:
- mayor responsabilidad y conocimiento de la cosa jurisdiccional. Ya que no es permitido que eluda
obligaciones.
- Mayor rapidez para resolver el proceso.
- Mas económico, solo 1 persona(salario)
Desventajas:
- mayor posibilidad de cometer prevaricato y cohecho.
- Mayor posibilidad de cometer equivocaciones, error.
- No todos son abogados, como jueces menores, de paz o comarcales.

b) Como Colegiados: 214-217, 220, 221 CPRG y 74, 75, 86, 87 de la LOJ. Se integran por mas de una persona
quienes se denominan magistrados, estos órganos son conocidos como sala de la corte de apelaciones,
tribunales colegiados o tribunales de 2da instancia. Integrada regularmente por 3 miembros: 1 presidente y 2
vocales. CSJ 13 y CC por 5.
c) Como Jurados: son escogidos de una lista de ciudadanos honorables, que juzgan y deliberan el veredicto.
d) Como Tecnico: los titulares de los o.j. poseen preparación técnica jurídica..

9 TEORÍA DEL PROCESO:

JURISDICCION: es la potestad y función del Estado de administrar justicia a través de los tribunales.

LA JURISDICCION EN GENERAL
ARTÍCULO 57. Justicia. (Reformado por Decreto 59-2005 del Congreso dela
República). La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los
demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de
lo juzgado.
La justicia es gratuita e igual para todos, salvo lo relacionado con las costas judiciales, según la materia en litigio.
Toda persona tiene libre acceso a los tribunales para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad
con la ley.

ARTICULO 58

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


ARTÍCULO 74. Jurisdicción. La Corte Suprema de Justicia tiene jurisdicción en toda la República para conocer de los
asuntos judiciales que le competen de conformidad con la Ley. Es el tribunal de superior jerarquía de la República

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
ARTÍCULO 113. Jurisdicción indelegable. La función jurisdiccional no puede delegarse por unos jueces a otros. Los
jueces deben conocer y decidir por sí los asuntos de su potestad.

ARTÍCULO 121. Conocimiento de oficio. Es obligación de los tribunales conocer de oficio de las cuestiones de
jurisdicción y competencia, bajo pena de nulidad de lo actuado y de responsabilidad del funcionario, salvo aquellos
casos en que la competencia de los jueces pueda ser prorrogada por tratarse de competencia territorial.

JURISDICCION ORDINARIA: son todos los tribunales a los que se le atribuyen el conocimiento de aquellos procesos
referidos a una generalidad. Juicios ordinarios.

JURISDICCION ESPECIAL: son los tribunales que autorizados por normas, intervienen en casos especificos.

Jurisdicción es el todo y al competencia la especie.

COMPETENCIA: es la atribución por ley, del conocimiento de una pretensión a un órgano jurisdiccional determinado
con preferencia y con exclusión de todos los demás. Es la medida o limite de la jurisdicción.

Se puede dar por razón de la materia, de grado o funcional y por razón de turno.

ARTÍCULO 62. Competencia. Los tribunales sólo podrán ejercer su potestad en los negocios y dentro de la materia y
el territorio que se les hubiese asignado, lo cual no impide que en los asuntos que conozcan puedan dictar
providencias que hayan de llevarse a efecto en otro territorio.

ARTÍCULO 7. Irretroactividad. La ley no tiene efecto retroactivo, ni modifica derechos adquiridos. Se exceptúa la
ley penal en lo que favorezca al reo.

Las leyes procesales tienen efecto inmediato, salvo lo que la propia ley determine.

ARTÍCULO 8. Derogatoria de las leyes. Las leyes se derogan por leyes posteriores:
a) Por declaración expresa de las nuevas leyes;
b) Parcialmente, por incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes nuevas con las precedentes;
c) Totalmente, porque la nueva ley regule, por completo, la materia considerada por la ley anterior;
d) Total o parcialmente, por declaración de inconstitucionalidad, dictada en sentencia firme por la Corte de
Constitucionalidad.

Por el hecho de la derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado.

ARTÍCULO 9. Supremacía de la Constitución y jerarquía normativa.


(Reformado por Decreto 11-93 del Congreso de la República). Los Tribunales observarán siempre el principio de
jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución Política de la República, sobre cualquier ley o tratado, salvo
los tratados o convenciones sobre derechos humanos, que prevalecen sobre el derecho interno. Las leyes o tratados
prevalecen sobre los reglamentos. Carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía
superior.

ARTÍCULO 10. Interpretación de la Ley. (Reformado por Decreto 75-90 y 59-


2005 del Congreso de la República). Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de
sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se
desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu.

El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se
podrán aclarar atendiendo al orden siguiente:
a) A la finalidad y al espíritu de la misma;
b) A la historia fidedigna de su institución;
c) A las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas;
d) Al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho.

ARTÍCULO 11. Idioma de la ley. El idioma oficial es el español. Las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con
el Diccionario de la Real Academia Española, en la acepción correspondiente, salvo que el legislador las haya
definido expresamente.

Si una palabra usada en la ley no aparece definida en el Diccionario de la Real Academia Española, se le dará su
acepción usual en el país, lugar o región de que se trate.

Las palabras técnicas utilizadas en la ciencia, en la tecnología o en el arte, se entenderán en su sentido propio, a
menos que aparezca expresamente que se han usado en sentido distinto.

ARTÍCULO 12. Integridad de las disposiciones especiales. La ley que tenga por objeto aclarar o interpretar otra ley,
no produce efectos respecto a actos ejecutados, ni respecto a la cosa juzgada.

ARTÍCULO 13. Primacía de las disposiciones especiales. (Reformado por


Decreto 59-2005 del Congreso de la República) Las disposiciones especiales de las leyes, prevalecen sobre las
disposiciones generales de la misma o de otras leyes.

ARTÍCULO 14. Equidad. ( Derogado por Decreto 75-90 del Congreso de la República).

ARTÍCULO 15. Obligación de resolver. Los jueces no pueden suspender, retardar ni denegar la administración de la
justicia, sin incurrir en responsabilidad. En los casos de falta, obscuridad, ambigüedad o insuficiencia de la ley,
resolverán de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 10 de esta ley, y luego pondrán
el asunto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia a efecto de que, si es
el caso, ejercite su Iniciativa de Ley.

ARTÍCULO 16. Debido proceso. Es inviolable la defensa de la persona y de sus derechos. Ninguno puede ser juzgado
por comisión o por tribunales especiales. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido
citado, oído y vencido en proceso legal seguido ante juez o tribunal competente y preestablecido, en el que se
observen las formalidades y garantías esenciales del mismo; y tampoco podrá ser afectado temporalmente en sus
derechos, sino en virtud de procedimiento que reúna los mismos requisitos.

ARTÍCULO 17. Buena fe. Los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.

ARTÍCULO 18. Abuso de derecho. ( Reformado por Decreto 64-90 del Congreso de la República). El exceso y mala
fe en ejercicio de un derecho, o la abstención del mismo, que cause daños o perjuicios a las personas o propiedades,
obliga al titular a indemnizarlos.

ARTÍCULO 19. Renuncia de derechos. Se puede renunciar a los derechos otorgados por la ley, siempre que tal
renuncia no sea contraria al interés social, al orden público o perjudicial a tercero, ni esté prohibido por otras leyes.

ARTÍCULO 20. (Reformado por Decreto 78-2005 del Congreso de la


República). Sistema Internacional de Unidades. El sistema internacional de unidades (SI) es el sistema oficial de uso
obligatorio en todo el territorio nacional.

ARTÍCULO 21. Reglas de parentesco. La Ley reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, el
de afinidad dentro del segundo grado, y el civil, que surge de la adopción conforme a la Ley. Los cónyuges son
parientes, pero no forman grado.

ARTÍCULO 22. Primacía del interés social. El interés social prevalece sobre el
interés particular.

ARTÍCULO 23. Supletoriedad. (Reformado por los Decretos 75-90 y 11-93 del
Congreso de la República). Las deficiencias de otras leyes se suplirán por lo preceptuado en ésta.

CAPÍTULO II
NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
ARTÍCULO 24. Estatuto personal. El estado y capacidad de las personas y las relaciones de familia, se rigen por las
leyes de su domicilio.

CRITERIOS:

ELEMENTOS DE LA JURISDICCION

- Conocimiento de la causa (notio): es el derecho que tiene el juez de conocer asunto o cosa determinada.
- Citación a juicio (vocatio): facultad que tiene el juez de citar a las partes para que comparezcan a juicio.
- Castigo o coercion (coertio): es el empleo de la fuerza para el cumplimiento de las resoluciones y medidas
dictadas y ordenadas por el juez en proceso.
- Declarar el Derecho( Iudicium): facultad del juez para dictar sentencia.
- Ejecución (executium): es el imperio para ejecutar y hacer cumplir las desiciones dictadas por el juez en el
proceso; el imperio de ejecutarlas contra la voluntad de las partes.

LA COMPETENCIA

Limite dentro del cual el juez puede ejercer sus facultades jurisdiccionales se refiere una especie de jurisdicción, un
genero de la función jurisdiccional.
Clases de competencia:
Expondremos aquí brevemente los criterios generales acerca de la competencia, con su terminología
tradicional, y, al final se mencionará la terminología moderna.
  Competencia por razón del territorio: Consiste en la división del territorio estatal en
jurisdicciones, que por lo general coinciden con las divisiones político-administrativas. En virtud
de que los jueces tienen plena jurisdicción en su territorio, la ejercerá sobre las personas allí
domiciliadas y sobre las cosas allí situadas. En los casos pues, en que la competencia se
determina por razón del territorio, las facultades jurisdiccionales de los jueces son las mismas,
pero con distinta competencia territorial.1[31]
  Competencia por razón de la materia: La jurisdicción se distribuye atendiendo a la
naturaleza del pleito, así que existen jueces penales, civiles, de familia, laborales, etc. La
competencia en los asuntos civiles y mercantiles está encomendada a los jueces ordinarios civiles
de paz o de instancia (art. 1 CPCyM), teniendo los jueces de paz de la capital y de aquellos
Municipios en donde no hubiere jueces de Primera Instancia de Familia o Jueces de Primera
Instancia de Trabajo y Previsión Social, competencia también para conocer de asuntos de familia
pero de ínfima cuantía la que se ha fijado hasta en seis mil quetzales (Q6,000.00), conforme
acuerdo de la Corte Suprema de Justicia números 6-97 y 43-97.2[32]
  Competencia por razón de grado: Se da en los sistemas de organización judicial con varias
instancias, para la revisión de las decisiones, en virtud de los recursos oportunos. 3[33]
  Competencia por razón de la cuantía: Se distribuye el conocimiento de los asuntos
atendiendo al valor, el que se determina conforme a las reglas siguientes:
1. 1. No se computan intereses. (art. 8 numeral 1 CPCyM)
2. 2. Cuando se demanda pagos parciales, se determina por el valor
de la obligación o contrato respectivo. (art. 8 numeral 2 CPCyM)
3. 3. Cuando verse sobre rentas, pensiones o prestaciones periódicas,
se determina por el importe anual. (art. 8 numeral 3 CPCyM)
4. 4. Si son varias pretensiones, se determina por el monto a que
ascienden todas (Arts. 11 CPCyM).
El art. 7 del Código Procesal Civil y Mercantil, establece la competencia por el valor, norma que
aunado a los acuerdos de la Corte Suprema de Justicia 3-91 y 6-97 fijan los límites y que podemos
interpretar así:
1. 1. Los Jueces de Paz conocen de asuntos de menor cuantía lo
que se determina del análisis del artículo 7 del CPCyM. Por exclusión,
los jueces de primera instancia son competentes en los asuntos de
mayor cuantía.
2. 2. Los Jueces de Paz en la capital conocen asuntos de menor
cuantía hasta en la suma de TREINTA MIL QUETZALES (Q.30,000.00) en
consecuencia, los Jueces de Primera Instancia conocen de asuntos de
mayor cuantía arriba de dicha suma.
3. 3. Los Jueces de Paz en las demás cabeceras
departamentales y en los Municipios de Coatepeque, Santa Lucía
Cotzumalguapa, Mixco, Amatitlán y Villa Nueva, conocen asuntos de
menor cuantía hasta en la suma de VEINTE MIL QUETZALES
(Q.20,000.00) en tal virtud los Jueces de Primera Instancia en las
cabeceras departamentales y en los municipio relacionados, si hubiere,
conocen en asuntos de mayor cuantía arriba de dicha suma.
4. 4. Los Jueces de Paz en los demás Municipios, con excepción
de los indicados anteriormente, conocen en asuntos de menor cuantía
hasta por la suma de DIEZ MIL QUETZALES (Q.10,000.00).
5. 5. Es importante también señalar, que la ínfima cuantía,
competencia del juez de Paz, se fija en la suma de UN MIL QUETZALES
(Q. 1,000.00) pero la misma se establece específicamente para la
utilización del procedimiento señalado en el artículo 211 del Código
Procesal Civil y Mercantil4[34].
  Competencia por razón de turno: Esta denominación sugiere el comentario del procesalista
Alsina al referirse a jueces de la misma competencia a quienes se les fija determinados días para
la recepción de las causas nuevas, a fin de hacer una distribución equitativa del trabajo, entre

1
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4
los mismos. Así un juez, no obstante ser competente para entender una causa civil, debe negarse
a intervenir si es iniciada fuera del turno que le ha sido asignado.
  Otras clases de competencia:
Competencia Absoluta y Competencia Relativa: Se entiende por competencia absoluta, aquella
que está fundada en una división de funciones que afecta al orden público y por esta razón no es
modificable por el arbitrio de las partes o del juez, como sucede por ejemplo en la competencia
por razón de la materia, del grado o de la cuantía o por el turno. Competencia relativa es aquella
que puede ser determinada por las partes, porque la pueden renunciar (pacto de sumisión o
prórroga de competencia). Así ocurre por ejemplo con la competencia por razón del territorio
(domicilio o situación de la cosa).
Alsina, sostiene que no es la competencia, sino la incompetencia, la que puede ser absoluta o
relativa, y así dice que un juez tiene incompetencia relativa cuando la persona demandada o la
cosa objeto del litigio están fuera de su circunscripción territorial, porque su incompetencia nace
de una circunstancia relativa a la persona o la cosa, en tanto que tiene incompetencia absoluta
para conocer de una cuestión por la materia, con independencia de la persona o del objeto
litigioso.
Competencia Subjetiva del Juez: Con ella se quiere denotar, la especial situación del Juez, que
debe estar colocado frente a las partes y frente a la materia propia del juicio, en condiciones de
poder proceder con serenidad y desinterés. Para lograr esta situación, la ley establece
prohibiciones a los jueces o causales de excusa o recusación. Los actos que no radiquen
jurisdicción ni importen conocimiento de causa no son susceptibles de recusación como los
exhortos y despachos por ejemplo.5[35]

D) Reglas para su determinación:


En primer lugar es importante indicar que conforme al pacto de sumisión, las partes pueden someterse
a un juez distinto del competente por razón de territorio, lo que implica una prórroga de competencia, la que
también se puede prorrogar conforme a lo que establece el artículo 4 del Código Procesal Civil y Mercantil,
específicamente:
  Por falta o impedimento de jueces competentes, en el área territorial en donde debió
resolverse el conflicto.
  Por sometimiento expreso de las partes (pacto de sumisión), es decir acuerdo de las partes
de someter el conflicto a un juez distinto al originalmente competente por razón de territorio.
  Por contestar la demanda sin oponer incompetencia, que significa una renuncia al derecho
de que conozca el juez que en primera instancia pudo ser competente.
  Por reconvención, se da la prórroga, cuando de la contrademanada era juez competente
uno distinto al que conoce de la demanda.
  Por acumulación.
  Por otorgarse fianza a la persona del obligado.

En acciones personales es juez competente el de 1ª. Instancia del departamento en que el demandado tenga su
domicilio, si la acción personal es de menor cuantía el Juez de Paz de su vecindad. En estos casos, el
demandado puede ser demandado en su domicilio, no obstante cualquier renuncia o sometimiento de este.
En la acción por alimentos o pago de pensiones alimenticias, la competencia la elige la parte demandante,
entre el juez de su domicilio o el del demandado.

Cuando no existe domicilio fijo del demandado, es competente el juez del lugar en donde se encuentre o el de
su última residencia.

En caso de domicilio contractual, si el demandado eligió por escrito domicilio para actos o asuntos determinados
(domicilio contractual o electivo) puede ser demandado en dicho domicilio.

En caso de litisconsorcio, si fueran varios demandados, es competente el juez del domicilio de cualquiera de
ellos.

En reparación de daños es juez competente el del lugar en que se hubieren causado.

En acciones reales sobre bienes inmuebles, es competente el Juez del lugar en que se encuentren situados y si
fueren varios, el Juez del lugar en que estén situados cualesquiera de ellos, con tal que allí mismo tenga su
residencia el demandado y si no concurren ambas circunstancias, el juez del jugar en donde esté situado el de
mayor valor, según matrícula fiscal.

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En acciones que se refieran a establecimiento comercial o industrial, es competente el Juez del lugar en donde
esté situado.

Cuando se ejerzan acciones reales sobre inmuebles conjuntamente con las de otra naturaleza es juez
competente el del lugar en donde estén situados los primeros.

En todos los casos en que se ventilen cuestiones cuyo valor no pueda determinarse, son competentes los jueces
de primera instancia.

En procesos sucesorios, es juez competente el de 1ª. Instancia, en su orden: el del domicilio del causante, a
falta de este el del lugar en donde estén ubicados la mayor parte de los bienes inmuebles que formen la
herencia y a falta de estos, el del lugar en que el causante hubiere fallecido.

En ejecuciones colectivas, es juez competente el del lugar en que se halle el asiento principal de los negocios
del deudor.

En obligaciones accesorias, es competente el que es de la principal.

En asuntos de jurisdicción voluntaria, es competente el juez de 1ª. Instancia. 6[36]

De acuerdo al artículo 18 de la ley de Tribunales de Familia, en los procesos relacionados con asuntos de familia
en que figuren como demandantes menores o incapaces, será Juez competente el del domicilio de éstos o el
del lugar donde resida el demandado, a elección de los demandantes.

En el Patrimonio Familiar, el que desee constituirlo, deberá pedirlo por escrito al Juez de Primera Instancia de
su domicilio, para que se le dé la autorización correspondiente (art 444 Código Civil).

En el caso de la dispensa judicial para suplir el consentimiento de los ascendientes o tutores, para que el menor
contraiga matrimonio, a que se refiere el artículo 425 del CPCyM y los arts. 83 y 84 del Código Civil, la regla de
la competencia debe ser la del domicilio del menor o de los ascendientes o tutores, a elección del menor, según
lo visto en el artículo 18 de la Ley de Tribunales de Familia.

El divorcio o la separación por mutuo consentimiento podrán pedirse ante el juez del domicilio conyugal,
siempre que hubiere transcurrido más de un año, contado desde la fecha en que se celebró el matrimonio (art.
426 CPCyM).

En los casos de reconocimiento de preñez o de parto, a que se refieren los artículos 435 a 437 del CPCyM, la
solicitud puede hacerse ante cualquier Juez de Primera Instancia.

La mayoría de los actos de jurisdicción voluntaria tienen competencia todos los jueces de primera instancia. En
algunos casos, como en la declaratoria de incapacidad (art. 406 y siguientes del CPCyM) las circunstancias
determinarán a qué juez se acude. Seguramente se hará ante el Juez que tenga las mayores facilidades para el
examen del presunto incapaz y para la adopción de las demás medidas, o sea el lugar donde se encuentre. En
las diligencias de utilidad y necesidad (Art. 420 a 423 del CPCyM), normalmente se acudirá al Juez del lugar n
que se encuentren los pretendientes. En los casos de ausencia, al Juez del último domicilio del ausente. En los
actos preparatorios del juicio debe ser juez competente, el que lo fuere para el negocio principal. En las
medidas cautelares o precautorias debe seguirse el mismo principio, salvo el caso de urgencia. Las tercerías se
las consider como una incidencia del asunto principal.

Criterios para determinar la competencia según la terminología moderna: Son expuestos por De la Plaza, en esta
forma “... a) del valor o cuantía de la reclamación o la naturaleza de la misma y en este caso, los procesalistas
la denominan competencia objetiva; b) de la organización jerárquica de los Tribunales y las funciones que,
según la misma, se atribuyen a cada uno de ellos, y se habla entonces de una competencia funcional; y c) de la
extensión del territorio y la subsiguiente necesidad de dividir el trabajo entre los órganos jurisdiccionales de un
mismo grado, según criterios que en cada caso determinan cuál de ellos es el más idóneo para el conocimiento
del negocio. A estos puede sumarse otro derivado de la conexión, que, más que un criterio para fijar la
competencia, envuelve un desplazamiento de la que normalmente se tiene, en realidad, supone la existencia de
un vínculo que por varias razones, liga dos o más pretensiones o bien dos o más procesos. En el Derecho Procesal
guatemalteco, la competencia por conexión, se da en el caso de la reconvención, salvo naturalmente las
limitaciones impuestas a ésta, y en general en los casos de acumulación, conforme al artículo 4º. Del CPCyM.
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Jaeger reduce a dos los criterios con que la competencia puede atribuirse: a la idoneidad del órgano
jurisdiccional para conocer del negocio (criterio funcional), o la conveniencia económica de los litigantes
(criterio económico).

NATURALEZA JURÍDICA DE LA COMPETENCIA

- Por razón del Territorio: municipio, depto, etc.


- Por Razón de La Materia: es la que el conocimiento de las razones personales, reales o mixta precisa que el
juez tenga una circunscripción que le permita conocer de 1 o varias ramas del derecho.
- Por razón de la Cuantia: valor del reclamo, que implica una determinada jerarquia en los jueces para
conocer el litigio.
- Por razón del Grado: es cuando los o.j. atienden a una jerarquia del menor a mayor grado.
- Por razón de Turno: cuando los jueces tienen la misma competencia, durante horas y días inhábiles.

PROCESO: la secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver,
mediante un juicio de autoridad, el conflicto sometido a su decisión.

PROCEDIMIENTO: es “el conjunto de formalidades a que deben someterse el Juez y las partes en la tramitación
del proceso”

PRINCIPIOS PROCESALES:

A) A) Dispositivo o [sic] Inquisitivo:


Mario Gordillo señala que conforme a este principio, corresponde a las partes la iniciativa del proceso, este
principio asigna a las partes, mediante su derecho de acción y no al juez, la iniciación del proceso. Son las
partes las que suministran los hechos y determinan los límites de la contienda. Conforme a este principio se
aplican los aforismos romanos nemo iudex sine actore y ne procedat iure ex officio, no hay jurisdicción sin
acción. Contrario al sistema inquisitivo cuyo impulso le corresponde al juez y a él también la investigación.
En el sistema dispositivo únicamente se prueban los hechos controvertidos y aquellos que no lo son o son
aceptados por las partes, el juez los fija como tales en la sentencia.
Contienen este principio entre otras las siguientes normas procesales:
  El juez debe dictar su fallo congruente con la demanda y no podrá resolver de oficio sobre
excepciones que sólo pueden ser propuestas por las partes. (art. 26 CPCyM)
  La persona que pretenda hacer efectivo un derecho, o que se declare que le asiste, puede
pedirlo ante los jueces en la forma prescrita en este Código. (art. 51 CPCyM)
  La rebeldía del demandado debe declararse a solicitud de parte (art. 113 CPCyM)
  El artículo 126 del CPCyM obliga a las partes a demostrar sus respectivas proposiciones de
hecho.
Es importante resaltar que nuestro proceso no es eminentemente dispositivo, puesto que el propio
ordenamiento procesal contiene normas que obligan al juez a resolver, sin petición previa de las partes, así
el artículo 64 segundo párrafo del CPCyM establece que vencido un plazo, se debe dictar la resolución que
corresponda sin necesidad de gestión alguna, el artículo 196 del CPCyM obliga al juez a señalar de oficio el
día y la hora para la vista. La revocatoria de los decretos procede de oficio (art. 598 CPCyM) 7[12]

B) B) Oralidad y escritura:
Mario Gordillo señala que en virtud del principio de escritura la mayoría de actos procesales se realizan por
escrito. Este principio prevalece actualmente en nuestra legislación procesal civil. El artículo 61 del CPCyM
regula lo relativo al escrito inicial. Es importante recordar que no existe un proceso eminentemente escrito,
como tampoco eminentemente oral, se dice que es escrito cuando prevalece la escritura sobre la oralidad y
oral cuando prevalece la oralidad sobre la escritura.
Asimismo, aclara que más que principio de oralidad se trata de una característica de ciertos juicios que se
desarrollan por medio de audiencias y en los que prevalecen los principios de contradicción e inmediación. En
el proceso civil guatemalteco el artículo 201 establece la posibilidad de plantear demandas verbalmente ante
el juzgado, caso en el cual es obligación del secretario levantar el acta respectiva. Conforme a las
disposiciones del título II, capítulo I, artículos del 199 al 228 del CPCyM, en el proceso oral, prevalece la
oralidad a la escritura, circunstancia que permite, que la demanda, su contestación e interposición de
excepciones, ofrecimiento y proposición de los medios de prueba e interposición de medios de impugnación,
pueda presentarse en forma verbal. Es importante recordar que en los procesos escritos no se admiten
peticiones verbales, únicamente si estuviere establecido en ley o resolución judicial (art. 69 LOJ) 8[13].

C) C) Inmediación y concentración:
En cuanto al principio de inmediación Gordillo señala que a su criterio es uno de los principios más
importantes del proceso, de poca aplicación real en nuestro sistema, por el cual se pretende que el juez se
encuentre en una relación o contacto directo con las partes, especialmente en la recepción personal de las

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pruebas. De mayor aplicación en el proceso oral que en el escrito. El artículo 129 del CPCyM contiene la
norma que fundamenta este principio, al establecer que el juez presidirá todas las diligencias de prueba,
principio que de aplicarse redundaría en la mejor objetividad y valoración de los medios de convicción. La
Ley del Organismo Judicial lo norma también al establecer en su artículo 68 que los jueces recibirán por sí
todas las declaraciones y presidirán todos los actos de prueba.
Al referirse al principio de concentración indica que por este principio se pretende que el mayor número de
etapas procesales se desarrollen en el menor número de audiencias, se dirige a la reunión de toda la
actividad procesal posible en la menor cantidad de actos con el objeto de evitar su dispersión. Este principio
es de aplicación especial en el juicio oral regulado en el título II del libreo II del Decreto Ley 107.
Efectivamente conforme a lo estipulado en el artículo 202 del CPCyM si la demanda se ajusta a las
prescripciones legales el juez señala día y hora para que comparezcan a juicio oral y conforme a los artículos
203, 204, 205 y 206 las etapas de conciliación, contestación de la demanda, reconvención, excepciones,
proposición y diligenciamiento de prueba, se desarrollan en la primera audiencia, relegando para una
segunda o tercera audiencia, únicamente el diligenciamiento de aquella prueba que material o legalmente no
hubiere podido diligenciarse9[14].

D) D) Igualdad:
También llamado de contradicción, se encuentra basado en los principios del debido proceso y la legítima
defensa, es una garantía fundamental para las partes y conforme a este, los actos procesales deben
ejecutarse con intervención de la parte contraria, no significando esto que necesariamente debe intervenir
para que el acto tenga validez, sino que debe dársele oportunidad a la parte contraria para que intervenga.
Todos los hombres son iguales ante la ley, la justicia es igual para todos (art. 57 LOJ). Este principio se
refleja entre otras normas en las siguientes:
El emplazamiento de los demandados en el juicio ordinario(art. 111 CPCyM) así como en los demás procesos.
La audiencia por dos días en el trámite de los incidentes (art. 138 LOJ).
La recepción de pruebas con citación de la parte contraria (art. 129 CPCyM)
La notificación a las partes, sin cuyo requisito no quedan obligadas (art. 66 CPCyM) 10[15].
Asimismo, el artículo 12 de la Constitución señala que nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos,
sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.
E) E) Bilateralidad y contradicción:
Como se indicó anteriormente Mario Gordillo lo equipara al principio de igualdad, así como también lo hace
Mario Aguirre Godoy, quien señala que el principio de igualdad es una garantía procesal por excelencia y unas
veces se le llama también principio de contradicción o de bilateralidad de la audiencia. Couture dice que se
resume en el precepto audiatur altera pars (óigase a la otra parte)11[16].
F) F) Economía:
Tiende a la simplificación de trámites y abreviación de plazos con el objeto de que exista economía de
tiempo, de energías y de costos, en nuestra legislación es una utopía, aunque algunas reformas tienden a
ello, las de la Ley del Organismo Judicial que establecen que la prueba de los incidentes se recibe en
audiencias y que el auto se dicta en la última podría ser un ejemplo de economía procesal 12[17].
Asimismo, Orellana Donis señala que este principio lo que busca es que el Proceso sea más barato, que las
partes sufran el menor desgaste económico en el Proceso y mantener un equilibrio en que prevalezca que no
sea más costoso un proceso que el costo de la litis. Este principio va a determinar al final del proceso la
condena en costas procesales.

SUJETOS PROCESALES:

- Simples: integrados por una persona.


- Multiple: integrado por varias personas, activos o pasivos.
- Principales: son los que se desempeñan preferentemente.
- Accesorios: los que se desempeñan en papel, en ayuda a los sujetos principales.
- Originales: son los que comparecen al proceso en calidad de demandante y demandado y están en el
proceso desde el inicio.
- Intervinientes: comparecen en el proceso con posterioridad a su iniciación, cuando los mandan a llamar.
Forzados y Voluntarios.
- Con Intereses Propios: son los que tienen interés en el proceso.
- Sin Intereses Propios: son los que en algunos casos participan en nombre de otro y no en nombre propio.

ACCION: Es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir al o.j. para la satisfacción de una
pretensión.

PRETENSION: es el objeto del proceso y la estima como “una declaración de voluntad por la que se solicita la
actuación de un órgano jurisdiccional frente a persona determinada y distinta del autor de la declaración”

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DEMANDA: La demanda es el acto introductorio de la acción, por la cual, mediante relatos de hechos e
invocación del derecho el actor determina su pretensión. Es a través de ella, que el actor inicia la actividad
jurisdiccional y es a través de ella que plantea el derecho que estima que le asiste y pretende que se le declare
(pretensión).

Contenido de la Demanda:
El art. 106 del CPCyM establece que en la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se
funde, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición.
Asimismo, el artículo 61 contiene los requisitos de la primera solicitud. De esos requisitos, cabe destacar como
substanciales los siguientes:
A) A) Individualización del demandante, principalmente con el objeto de establecer su
capacidad para comparecer a juicio;
B) B) Individualización del demandado, por la misma razón anterior;
C) C) Especificación del domicilio, para que el Juez pueda resolver los problemas
relacionados con la competencia territorial;
D) D) Especificación de la cosa demandada, o sea la determinación del objeto de la
pretensión, circunstancia sumamente importante porque al igual que los otros requisitos servirá
para resolver los problemas de la identificación de las acciones;
E) E) La exposición de los hechos.
En cuanto a la exposición de los hechos, la técnica procesal ha elaborado dos teorías: la de substanciación y la
de individualización. Prieto Castro dice que Según la primera, que es la tradicional ya la que sigue la ley, deben
exponerse circunstancialmente los hechos que constituyen la relación jurídica con la cualificación jurídica que
les dé el actor; pero conforme la segunda, de la individualización, basta con que se indique la relación jurídica
que individualiza la acción (por ejemplo: demando cien en virtud de compraventa)”. Los hechos, sobre todo,
contribuyen a determinar exactamente la pretensión del actor, independientemente de la calificación legal que
él mismo les dé, y , asimismo, dentro de la llamada clasificación de las acciones, indican la naturaleza de la que
se deduce, aún cuando el Código guatemalteco, no obliga a que se especifique el nombre de la acción que se
ejercita.
Alsina, en cuanto a la descripción de los hechos, sostiene que es necesario hacer un distingo. Cuando se trata de
una acción personal, como la obligación nace casi siempre de un hecho (contrato, cuasicontrato, delito,
cuasidelito), es necesario exponer su causa remota, en cuanto a los hechos eficientes o conexos con el litigio.
Por ejemplo, cuando se reclame el pago de una suma de dinero, se expondrán los hechos que dieron origen a la
obligación, a no ser que ésta conste de un instrumento o derive de una disposición de ley. En cambio indica que
“si se trata de una acción real, no será necesario referirse a la causa remota; así, el que reivindica no tendrá
que expresar la causa de su dominio (compra, transacción, donación, etc.) pues éstas son formas de adquisición,
bastándole invocar su título, salvo que se discuta la adquisición misma, pero entonces ya se trataría de una
acción personal”.
La exposición de los hechos como dice el Código guatemalteco, debe ser clara y precisa, con lo que se quiere
indicar que aparte del estilo llano y sin complicaciones, debe concretarse la exposición solamente a hechos que
tengan relación con el litigio.

De manera que, cuando se habla de términos o plazos en el sistema guatemalteco, se está refiriendo al espacio
de tiempo concedido por la ley o por el juez para la realización de determinados actos procesales. 13[64]
Clasificación de los Plazos:
  Legales: Los plazos legales son aquellos que están establecidos en la ley. Por ejemplo:
para contestar la demanda (111 CPCyM); para interponer excepciones previas (art. 120
CPCyM); el ordinario de prueba (art. 123 CPCyM); el de las publicaciones de remate (313
CPCyM); para otorgar la escritura traslativa de dominio (Art. 324 CPCyM), etc.
  Judiciales: Son aquellos que el Juez señala. Por ejemplo: el extraordinario de prueba
(art. 124 CPCyM); para fijar la garantía en los casos de anotación de demanda, intervención
judicial, embargo o secuestro, que no se originen de un proceso de ejecución (532 CPCyM).
Los anteriores plazos están mencionados en la ley, pero sólo en cuanto a su duración
máxima. Mas en algunas situaciones la ley no señala ningún plazo y no por ello el juez está
en imposibilidad de fijarlos. En estos últimos casos se aplica la disposición del artículo 49 de
la Ley del Organismo Judicial, por la que el juez debe señalar plazo cuando la ley no lo
disponga expresamente.
  Convencionales: Los plazos convencionales se presentan con menos frecuencia en un
proceso. Sin embargo, hay situaciones en que pueden darse, como por ejemplo, cuando las
partes convienen en dar por concluido el término de prueba y lo piden así al Juez de común
acuerdo.

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  Comunes y particulares: Es común cuando corre igualmente para las partes en el
proceso. El ejemplo característico es el de prueba, tanto en los procesos (Arts. 123 y 124
CPCyM) como en las tercerías excluyentes (Art. 550 CPCyM).
Es particular cuando se refiere a una parte o persona, por ejemplo el que se da al
demandado para que conteste la demanda o al tercero emplazado para que comparezca en
el proceso por considerarse vinculado con el litigio que se ventila (art. 553 CPCyM), o el que
se da para expresar agravios a quien ha interpuesto recurso de apelación (606 CPCyM).
Es importante diferenciar los términos comunes y particulares, ya que es diferente la forma
como se computa la distancia temporis o duración del plazo, según se trate de un plazo
común o particular.
  Prorrogables e improrrogables: Esta división de los plazos se hace en atención a que
puedan extenderse o no para el cumplimiento de los actos procesales. En principio, no hay
ningún impedimento para que el Juez pueda extender los términos que él mismo ha fijado,
si no está señalada su duración máxima en la ley, o bien dentro de ella.
Los plazos legales son por lo general improrrogables, a menos que la misma ley lo permita.
Así ocurre por ejemplo en el término ordinario de prueba que puede prorrogarse por diez
días más a solicitud de parte (art. 123 CPCyM). En cambio son improrrogables los plazos que
se conceden para la interposición de los recursos.
No debe confundirse la prorrogabilidad o improrrogabilidad de un plazo con su carácter
perentorio, ya que un plazo perentorio es improrrogable, pero no todo plazo improrrogable
es perentorio. La perentoriedad se determina en razón de que el acto procesal no puede
ejecutarse fuera del plazo, porque en virtud de la preclusión se ha producido la caducidad
del derecho a ejecutar el acto procesal.
  Perentorios y no perentorios: Couture denomina a los perentorios como “plazos
fatales” y de “plazos preclusivos”, por los efectos que producen. Los define como “aquellos
que, vencidos, producen la caducidad del derecho, sin necesidad de actividad alguna ni del
juez ni de la parte contraria”. Caso claro que no deja lugar a dudas de un plazo perentorio
es el señalado para interponer recurso de apelación (art. 602 CPCyM).
En cambio, en los plazos no perentorios “se necesita un acto de la parte contraria para
producir la caducidad del derecho procesal”. Generalmente, el acto de la parte contraria se
concreta en lo que la práctica llama “acuse de rebeldía”, expresión del principio dispositivo
que deja el impulso del proceso a la parte y mediante el cual se provoca la caducidad del
derecho que no se ejercitó.
En Guatemala, se acoge la orientación de Couture, al establecerse que “los plazos y
términos señalados en este Código a las partes para realizar los actos procesales, son
perentorios e improrrogables, salvo disposición legal en contrario. Vencido un plazo o
término procesal, se dictará la resolución que corresponda al estado del juicio, sin
necesidad de gestión alguna” (Art. 64 CPCyM). Esta disposición se incluyó para recoger el
principio de impulso oficial. Sólo en determinadas situaciones se exige el acuse de rebeldía,
o sea se fija el carácter no perentorio de los plazos, y ello por consideraciones muy
fundadas. Así ocurre en el caso de la rebeldía del demandado una vez que ha sido
debidamente emplazado. Conforme al artículo 113 del CPCyM se requiere el “acuse de
rebeldía” para provocar la preclusión y la caducidad consiguiente; si no se hace así, la
demanda puede ser contestada teniendo tal acto plena validez y busca favorecer el derecho
de defensa.
Couture señala que “el término prorrogable o improrrogable lo es solamente en razón de
poder o no ser extendido; y la condición de ser perentorio o no, lo es tan sólo con relación a
la caducidad”.
Couture también plantea qué es lo que produce la caducidad, si la manifestación de
voluntad concretada en el “acuse de rebeldía” o la resolución que la declara. Indica que
esta última solución se ha ido imponiendo en la jurisprudencia con un sentido político, pero
no jurídico. De acuerdo con la primera tesis, una vez presentado el escrito por medio del
cual se acusa la rebeldía, aunque con posterioridad y con escaso margen de tiempo se
ejecute el acto omitido, prevalecerá el primer escrito presentado. Conforme a la segunda
posición, el acto ejecutado en esas circunstancias tendrá plena validez, porque la rebeldía
no ha sido declarada. Aguirre Godoy señala que a su criterio es la declaración de voluntad
expresada en el “acuse de rebeldía” la que debe de prevalecer.
  Ordinarios y extraordinarios: Los ordinarios son aquellos que se determinan sin
que medie ninguna consideración especial para la ejecución de los actos procesales; en
cambio los extraordinarios se fijan cuando concurren motivos específicos que salen fuera de
lo común.
En nuestro sistema, se puede citar como ejemplo el término extraordinario de prueba a que
se refiere el artículo 124 del CPCyM, en el juicio ordinario, que no puede exceder de 120
días.14[65]
C) Modo de computar los plazos:
La duración de un plazo (distancia temporis) comprende el tiempo que transcurre desde que comienza
a correr hasta que expira, pero para que se abarque con exactitud ese lapso la LOJ da reglas
especiales al respecto.
Como los plazos pueden computarse por horas, días, meses y años, estas unidades de tiempo dan
origen a determinadas reglas que son las siguientes:
a) El día es de veinticuatro horas, que empezará a contarse desde la media noche, cero horas.
b) Para los efectos legales, se entiende por noche el tiempo comprendido entre las dieciocho
horas de un día y las seis horas del siguiente.
c) Los meses y los años se regularán por el número de días que les corresponde según el
calendario gregoriano. Terminarán los años y los meses la víspera de la fecha en que han
principiado a contarse.
d) En los plazos que se computen por días no se incluirán los días inhábiles.
Son inhábiles los días de feriado que se declaren oficialmente, los domingos y los sábados
cuando por adopción de jornada continua de trabajo o de jornada semanal de trabajo no
menor de cuarenta (40) horas, se tengan como días de descanso y los días en que por
cualquier causa el tribunal hubiese permanecido cerrado en el curso de todas las horas
laborales.
e) Todo plazo debe computarse a partir del día siguiente al de la última notificación, salvo el
establecido o fijado por horas, que se computará tomando en cuenta las veinticuatro horas
del día a partir del momento de la última notificación o del fijado para su inicio.
Si se tratare de la interposición de un recurso, el plazo se computará a partir del momento
en que se inicia la jornada laborable del día hábil inmediato siguiente.
En materia impositiva el cómputo se hará en la forma que determinen las leyes de la
materia.15[66]
  Dies a quo y dies a ad quem: Dies a quo es el punto inicial en cuanto al
cómputo16[67]. Según la LOJ17[68] los plazos empiezan a computarse a partir del día siguiente al
de la última notificación, salvo el establecido o fijado por horas que será a partir del
momento de la última notificación o el fijado para su inicio y si se tratare de la
interposición de un recurso a partir del momento en que se inicia la jornada laborable del
día hábil inmediato siguiente18[69]. Los días empiezan a contarse desde la media noche, cero
horas.19[70]La noche comienza a contarse desde las dieciocho horas. 20[71]
Dies a quem21[72] es el momento final en cuanto al cómputo de los plazos. La parte final del
inciso c) del artículo 45 de la LOJ señala en cuanto a los plazos que “terminarán los años y
los meses, la víspera de la fecha en que han principiado a contarse”. Las noches terminan a
las seis horas del día siguiente al que se empezaron a contar conforme al inciso b) del
artículo 45 de la misma ley.
  Plazo de la distancia: En nuestro sistema el plazo no se determina por una unidad
de longitud prefijada en la ley (por ejemplo un día por cierta cantidad de kilómetros), ya
que este criterio sólo era valedero cuando las vías de comunicación eran difíciles. Se
prefiere dejar al arbitrio judicial la fijación del plazo de la distancia, pero sólo en cuanto a
este punto, ya que en lo que respecta a su concesión es imperativo. Así lo dice el artículo 48
de la LOJ que establece: Plazo de distancia. El plazo por razón de la distancia es
imperativo, y la autoridad lo fijará según los casos y circunstancias”.
  Suspensión de los plazos: En caso de fuerza mayor o caso fortuito, debe
reconocerse la suspensión de los plazos en aplicación de principios generales del Derecho.
Asimismo, es imposible que una catástrofe o calamidad pública, o una huelga de laborantes
de los tribunales, no produzca la suspensión de los plazos legales y judiciales. Es por ello
que el artículo 50 de la LOJ señala lo siguiente: Impedimento. Los plazos no corren por
legítimo impedimento calificado o notorio, que haya sobrevenido al juez o a la parte. El

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plazo para alegarlo y probarlo cuando afecte a las partes es de tres días computados a partir
del momento en que se dio el impedimento.
  Habilitación de tiempo: Esta situación está regulada en la LOJ en el artículo 47
que señala lo siguiente: Actuaciones de urgencia. Cuando hubiere que practicarse alguna
diligencia urgente, el juez, de oficio o a solicitud de parte, debe actuar en los días y horas
inhábiles, expresando en ella el motivo de la urgencia y haciéndolo saber a las partes.
En consecuencia, es el propio Juez el que debe resolver la situación o la solicitud que exija
la habilitación de tiempo. La LOJ no dice cuándo debe formularse esta solicitud, si con
anticipación al comienzo del tiempo inhábil o durante éste. El CPCyM sí lo dice en el art. 65
y expresa que la habilitación deberá pedirse antes de los días o de las horas inhábiles. Pero
esta disposición se entiende que es para diligencias que están pendientes de llevarse a cabo.
Es por eso que a criterio de Aguirre Godoy, cuando no sea éste el supuesto, como puede
ocurrir cuando la urgencia se presente durante el tiempo inhábil, sí puede pedirse la
habilitación de tiempo conforme al artículo 47 de la LOJ, que es de carácter general.
Asimismo, en algunos casos específicos en que la recepción de la prueba puede prolongarse,
como ocurre en la diligencia de testigos, el CPCyM dispone que si en la audiencia señalada
para recibir su declaración no pudiere terminarse la diligencia, se tendrá por habilitado todo
el tiempo que sea necesario.

PRUEBA: es el método de buscar la verdad o falsedad de las proposiciones de juicio.

PRUEBA COMO VERIFICACION: medio de verificar las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio.

PRUEBA COMO CONVICCION: es un medio para convencer al juez.

ORDENACION LOGICA DE LOS MEDIOS DE PRUEBA:

- Prueba por percepción.


- Prueba por representacion.
- Prueba por deduccion o inducción.

PRUEBA POR PERCEPCION: Consiste en el contacto directo que tiene el juez con los objetos o hechos que habran de
demostrarse en el juicio.

PRUEBA POR REPRESENTACION: Se puede dar de dos formas: por documentos y por relatos

- Mediante Documentos: un documento representa un hecho o un acto de voluntad, la prueba se preconstituye en


prevision de de posibles discrepancias futuras o desvanecimiento de hechos o actos.
- Mediante Relatos: se da cuando se presta declaración ante juez bajo juramento, bajo amonestación y representa
una situación acaecida. Y también se da el relato por terceros: estes reproduce cuando la representación del
suceso es proporcionada por terceros. Ej. Dictamen de expertos, o peritos.

PRUEBA POR INDUCCION O DEDUCCION: Se produce en el caso de relato imposible, existe la posibilidad de reconstruir los
hechos mediante deducciones logicas, infiriendo de hechos conocidos hechos desconocidos. La conclusión la obtiene el
juez por el sistema de presunciones.

EFICACIA DE LOS MEDIOS DE PRUEBA: La prueba por representación o documental es la mas eficaz. La de relato no son
tan eficaces ya que la hacen las partes por su interés especial.

JUICIOS Y HECHOS OBJETO DE LA PRUEBA: Los juicios de hecho son objeto de prueba, los de derecho no se prueban,
solo los hechos alegados por las partes se prueban. El que si se prueba es el derecho extranjero, pues solo se considera
conocido el derecho nacional. Los hechos que se prueban son:

- hecho constitutivo
- hecho extintivo
- hecho invalidatorio
- hecho convalidatorio

los hechos que obviamente no se prueban son: los hechos admitidos expresamente y los tácitamente, los hechos
presumidos por la ley, los hechos evidentes, los hechos normales y los hechos notorios.

PERTINENCIA DE LA PRUEBA: es aquella que versa sobre las proposiciones y hechos que son verdaderamente objetos de
prueba.

ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA: se refiere al medio apto para producirla.

LA CARGA DE LA PRUEBA: Significa la conducta impuesta al litigante para acreditar la verdad de los hechos enunciados
en la demanda, contestación o contrademanda, indistintamente al actor o al demandado.

La carga de la prueba tiene los siguientes aspectos:

- La Carga en Materia de Obligaciones: esta impone al actor pruebe los hechos, que suponen la existencia de la
obligación reclamada y al demandado que pruebe los hechos que la extinguen y apartan de ella.
- La Carga en Materia de Hechos y Actos Jurídicos: impone que tanto el actor como el demandado prueben sus
respectivas proposiciones de hecho.
- La Carga de probar en Materia de afirmaciones y negaciones: supone que tanto el actor como el demandado
deben de probarlas.

PROCEDIMIENTO PROBATORIO: se divide en dos grupos:


- donde se encuentra el conjunto de formas y reglas comunes a todas las pruebas.
- Donde se señala el mecanismo de cada una de las pruebas.
LOS MOMENTOS DE LA PRUEBA SON: Ofrecimiento, Petición de la Prueba, Diligenciamiento y Valoración de la Prueba

OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA: No se admiten pruebas de hechos no articulados y cuya prueba no se haya ofrecido en la
demanda o su contestación.

PETICION DE LA PRUEBA (PROPOSICIÓN ART. 123 CPCM)


El segundo momento de la prueba es la petición de admisión de uno o varios medios probatorios.

DILIGENCIAMIENTO O PRACTICA DE LA PRUEBA (ART. 129 CPCM): una ves se acepte la petición de prueba por parte del
juez, se inicia la colaboración material de los órganos encargados de la recepcion de la prueba y de su incorporación al
proceso. Consiste entonces en el conjunto de actos procesales que son necesarios cumplir para incorporar al
expediente procesal, los distintos elementos de convicción propuestos por las partes.

VALORACION DE LA PRUEBA: por medio de esta se trata de señalar con la mayor exactitud posible, la relevancia que
ejercen los diversos medios de prueba sobre la decisión del juez.

SISTEMAS DE VALORACION DE LA PRUEBA: Son tres los sistemas de valoración de la prueba:

- La Prueba Legal o Tasada: es la que señala por anticipado al juez el grado de eficacia que se le debe atribuir a
un medio de prueba y es la que se encuentra regulada en nuestros códigos procesales.
- La Sana Critica: esta está ubicada en una zona intermedia entre la legal y la de libre conviccion ya que no tiene
la excesiva rigidez de la primera ni la excesiva incertidumbre de la segunda, ya que regula la actividad
intelectual del juez frente a la prueba. Es mas que todo la regla correcta del entender humano, participa la
experiencia del juez.
- La Libre Convicción: es el modo de razonar que no se apoya necesariamente en la prueba que se le presenta al
juez. Tampoco se apoya en los medios de información que pueden ser fiscalizados por las partes. No se apoya en
hechos probados sino que en circunstancias que le consten al juez.

VISTA: Audiencia o actuación en que un tribunal oye a las partes o a sus letrados, para dictar una resolución.

AUTO PARA MEJOR FALLAR: es una resolución en la cual el Juez puede hacer cualquier cosa que le ocurra para su
sentencia se justa y ecuánime.

SENTENCIA: Decisión judicial que en la instancia pone fin al pleito civil o causa criminal, resolviendo respectivamente los
derechos de cada litigante y la condena o absolución del procesado.

IMPUGNACION PROCESAL O IMPUGNACION: Es el acto de combatir, contradecir o refutar una actuación judicial,
cualquiera sea su índole (testimonial, documental, pericial, resolutiva).Todos los recursos que se interponen contra las
resoluciones judiciales constituyen actos de impugnación procesal.

ATRIBUCIONES DE LOS AUXILIARES JUDICIALES:

Artículo 8. Integración de los grupos ocupacionales. Los grupos ocupacionales


a que se refiere el artículo 14 de Ley son los siguientes;
a) En la carrera de Auxiliares Judiciales:
a.1) Secretarios I y II
a.2) Oficiales I, II y III
a.3) Notificadores I, II y III
a.4) Comisarios

DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES


CAPÍTULO I
DERECHOS
Artículo 38. Descanso pre y post natal. Para efectos del descanso pre y post natal a que se refiere el inciso g) del
artículo 37 de la Ley, la madre trabajadora gozará de descanso pre y post natal forzoso, retribuido con el ciento por
ciento de su salario durante los treinta días que anteceden al parto y los cuarenta y cinco días siguientes, en los términos
que previene el régimen de seguridad social, descansos que deberán ampliarse con igual remuneración por prescripción
médica, según el estado y condiciones de la madre, dichos períodos no incluyen vacaciones, asuetos y feriados, por lo que
se ampliará según corresponda. Durante la lactancia, a la madre trabajadora se le concederá una hora diaria por tiempo
de lactancia y hasta por un año posterior al nacimiento de sus hijos.

Artículo 39. Derecho de asociación. Para efectos de lo dispuesto en el inciso i) del artículo 37 de la Ley, ningún
empleado judicial podrá ser obligado a pertenecer a asociaciones ni a formar parte de los grupos que las promuevan.
Cualquier descuento por cuota de asociación deberá ser consentido expresamente por el trabajador.

CAPÍTULO II
DEBERES Y PROHIBICIONES

Artículo 40. Deberes. Además de los contemplados en el artículo 38 de la Ley, son deberes de los trabajadores, los
siguientes:
a) Los profesionales que desempeñen puestos en los que corresponda pagarles bonificación profesional, están obligados a
presentar ante el Sistema de Recursos Humanos la documentación que acredite su calidad profesional previo a tomar
posesión del cargo. Adicionalmente , durante el mes de enero de cada año, presentarán constancia original de su calidad
de colegiados activos que cubra el año completo. Sin este requisito, no se pagará la bonificación que correspondería y en
ningún caso se harán pagos retroactivos.
b) Los trabajadores operativos que hayan recibido uniforme, deben presentarse a desempeñar su trabajo con el uniforme
completo, todos los días de la semana siendo responsables del cuidado y mantenimiento del mismo;
c) Toda persona que tome posesión de un cargo, por traslado, ascenso o nombramiento, deberá prestar el juramento o la
protesta de ley, con las formalidades del caso, ante la autoridad nominadora o su delegado.
d) Al momento de recibir el pago de las prestaciones legales por finalizar la relación laboral, deberá extender a favor del
Organismo Judicial, el finiquito correspondiente.

Artículo 41. Prohibiciones. Además de las prohibiciones contenidas en el artículo 39 de la Ley, queda prohibido a los
empleados judiciales y funcionarios:
a) Hacer discriminaciones por motivos políticos, sociales, religiosos, de sexo o edad, a favor o en perjuicio de persona
alguna.
b) Ejecutar durante la jornada de trabajo, actividades a favor o en contra de cualquier institución o partido político u
órgano de gobierno, incluyendo el uso de distintivos que lo identifiquen como miembro o simpatizante de determinada
organización partidista.
c) Ejecutar actos que pongan en peligro su propia seguridad o la de sus compañeros de trabajo, la de los funcionarios y
demás personas que asisten al Organismo Judicial o a las instalaciones y los bienes del mismo o de cualquier otra persona.
d) Trasladar fuera del lugar de trabajo las máquinas, enseres y útiles propiedad del Organismo Judicial, excepto cuando
por razón de trabajo sea necesario hacerlo para diligencias que se le encomienden en los procesos respectivos.
TÍTULO IV
DESCANSOS
CAPÍTULO I
DÍAS DE ASUETO Y VACACIONES
Artículo 42. Descansos. Son días de asueto con goce de salario:
a) 1 de enero;
b) Miércoles, jueves y viernes santo;
c) 1 de mayo;
d) 30 de junio;
e) 15 de septiembre;
f) 20 de octubre;
g) 1 de noviembre
h) 24, 25 y 31 de Diciembre;
i) El día de la fiesta de la localidad;
j) El diez de mayo, las madres trabajadoras del Organismo Judicial.
Artículo 43. Vacaciones. Los empleados judiciales y funcionarios que tengan un año de servicios continuos, disfrutarán de
vacaciones en el período que se señale en el Acuerdo respectivo que emita la Presidencia del Organismo Judicial. Los
empleados judiciales y funcionarios que no tengan un año de servicios continuo gozarán de vacaciones proporcionales al
tiempo laborado dentro del período señalado y para tal efecto, el Sistema de Recursos Humanos deberá utilizar los
servicios de éstos trabajadores conforme las necesidades del servicio. Todo trabajador tiene derecho a veinte días hábiles
de vacaciones por cada año de servicio. Adicionalmente a los días hábiles de vacaciones que se concedan, se pagarán los
días de descanso respectivos de manera que por cada cinco días hábiles de vacaciones se pagarán siete días de salario. De
la misma forma se calculará y pagará esta prestación cuando forme parte de la liquidación final de un trabajador,
cualquiera que sea la causa de la terminación de la misma.

CAPÍTULO II
LICENCIAS Y SUSPENSIONES

Artículo 44. Licencias con goce de salario por enfermedad y accidentes. Las licencias por enfermedad y accidentes se
normarán de conformidad con el régimen de seguridad social.

Artículo 45. Suspensión. Para los casos en que el empleado judicial o funcionario se encuentre privado de su libertad o
sujeto a cualquier medida sustitutiva, la suspensión se entenderá sin goce de salario y será decretada por la autoridad
nominadora, quien podrá reinstalar al empleado judicial o funcionario conforme el artículo 61 de la Ley.

Artículo 46. Sustitución por licencias o suspensiones. El Sistema de Recursos Humanos pondrá a disposición de la
autoridad nominadora, listados de candidatos elegibles para ocupar interinamente las vacantes. La autoridad nominadora
elegirá entre los candidatos a aquellos que deban ocupar las plazas interinamente. Los candidatos para puestos interinos
deberán satisfacer los mismos requisitos que para llenar las vacantes definitivas.

TÍTULO V
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
CAPÍTULO I
FALTAS
Artículo 47. Negligencia en el ejercicio del cargo. Además de las faltas que contempla la Ley, la negligencia en el
cumplimiento de los deberes propios del cargo, podrán constituir falta leve, grave o gravísima. Constituyen actos
negligentes en el cumplimiento de los deberes propios del cargo los siguientes:
1. Falta Leve:
a) No concurrir a la hora reglamentaria al desempeño de sus labores;
b) No asistir a sus labores con la vestimenta adecuada al desempeño de su empleo o función, a criterio del jefe de la
unidad.
c) No mantener su lugar de trabajo con las condiciones de higiene, orden y seguridad establecidas por el jefe de la
unidad.
2. Falta grave:
a) La inobservancia del horario de trabajo en forma repetitiva;
b) La falta de acatamiento de las disposiciones administrativas internas del Organismo Judicial, acordadas por la Corte
Suprema de Justicia;
c) La falta de acatamiento de las disposiciones del jefe de la unidad en relación a la higiene, orden y seguridad cualquier
otra acción u omisión negligente no contemplada anteriormente podrá constituir falta leve, grave o gravísima,
dependiendo del efecto que tal acción u omisión pudiere ocasionar a tercero o a la administración de justicia.

CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
Artículo 48. Trámite. Para que el Sistema de Recursos Humanos decida si admite o no para su trámite una denuncia,
podrá ordenar una investigación previa a las unidades correspondientes. Recibido el informe circunstanciado, decidirá si
admite o no la denuncia para su trámite. Si decide aceptarla, citará con las formalidades de ley a las partes dentro del
plazo máximo de quince días.

Artículo 49. Audiencia. Al inicio de la audiencia el denunciante deberá ratificar su denuncia, lo cual podrá hacerse por
escrito o en forma verbal. Si no compareciere no se podrá tener por ratificada la misma. Los testigos, previamente a
presentar su declaración deberán prestar juramento conforme la Ley.

Artículo 50. Resolución. El Sistema de Recursos Humanos, escuchadas las partes y recibidos lo s medios de pruebas
dentro del plazo de tres días hábiles, emitirá la resolución respectiva sancionando al denunciado con medidas
administrativas, declarando sin lugar la denuncia o gestionando ante la autoridad nominadora la separación del cargo.

Artículo 51. Medios de impugnación. La parte inconforme con el fallo dentro de los plazos previstos, podrá hacer uso de
los medios de impugnación establecidos en la Ley. En el recurso de Revisión la autoridad administrativa es la Gerencia
General del Organismo Judicial. En el de Revocatoria, la autoridad superior es la Presidencia del Organismo Judicial.

10 ATRIBUCIONES DE LOS AUXILIARES JUDICIALES

11 ATRIBUCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO DE OFICIAL DE INSTANCIA


12 DERECHO CONSTITUCIONAL:

El Derecho constitucional es una rama del Derecho público cuyo campo de estudio incluye el análisis de las leyes
fundamentales que definen un Estado. De esta manera, es materia de estudio todo lo relativo a la forma de Estado, forma
de gobierno, derechos fundamentales y la regulación de los poderes públicos, incluyendo tanto las relaciones entre
poderes públicos, como las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos.

CONSTITUCION

 En su sentido lógico-jurídico, es la norma fundamental que no es creada conforme a un procedimiento jurídico y por lo cual
no es una norma positiva debido a que nadie la ha regulado y a que no es producto de una estructura jurídica, sólo es un
presupuesto básico; a partir de ésta se va a conformar el orden jurídico, cuyo contenido está subordinado a la norma
fundamental, sobre la cual radica la validez de las normas que constituyen el sistema jurídico

 En el sentido jurídico-positivo, la Constitución es un supuesto que le otorga validez al sistema jurídico en su conjunto, y en
norma fundamental descansa todo el sistema jurídico.

CONSTITUCIONALISMO: el Constitucionalismo consiste en el ordenamiento jurídico de una sociedad política, mediante


una Constitución escrita, cuya supremacía significa la subordinación a sus disposiciones de todos los actos emanados de
los poderes constituidos que forman el gobierno ordinario.

TIPOS DE CONSTITUCION:

Según su formulación jurídica

Esta es una clasificación clásica, en virtud de la cual se conoce a las constituciones como escritas y no escritas:

Constitución escrita

Es el texto legal en el que se plasman los principios fundamentales sobre los que descansa la organización del estado, los
límites y las facultades del Estado, así como deberes y derechos de los individuos. Es el texto específico que contiene la
totalidad o casi la totalidad de las normas básicas, y que debe ser respetado por cualquier otra norma de rango inferior.

Ventajas de la Constitución escrita

Respecto a esta clasificación, considera Esmein que es preferible una Constitución escrita a otra no escrita o
consuetudinaria, debido a que una Constitución escrita permite una mayor certidumbre jurídica y concede ventajas de
técnica jurídica, ya que se conoce con mayor precisión qué normas son constitucionales y cuáles no lo son, otorga
ventajas, debido a que es sencillo ubicar la jerarquía y la unidad del sistema en ese tipo de régimen y automáticamente
se coloca en la cúspide de ese régimen jurídico el documento madre y, a partir de éste, emanarán las demás
instituciones.

A partir del pensamiento de Esmein se concluyen tres ventajas de las constituciones escritas:

La superioridad de la ley escrita sobre la costumbre, lo cual se había reconocido a finales del siglo XVIII, ya que desde
entonces existía la necesidad de llevar a un rango superior las reglas constitucionales.

También desde el siglo XVIII es importante el reconocimiento del pacto social que implica una Constitución dictada por la
soberanía nacional, lo cual es interesante desde la óptica de la legitimación de los principios jurídicos que emanan de la
soberanía nacional.

En una Constitución escrita hay claridad y precisión en cuanto al contenido y esto elimina confusiones, y en una
Constitución no escrita, la ambigüedad suele ser un riesgo.

Constitución no escrita

Este tipo de clasificación es conocido también como Constitución consuetudinaria, en el cual no existe un texto específico
que contenga la totalidad, o casi la totalidad de las normas básicas, sino que estas están contenidas a lo largo de diversas
leyes, cuerpos legales y usos repetidos. Un ejemplo sería la Constitución no escrita de Inglaterra cuyas fuentes de derecho
las podemos encontrar en los grandes textos históricos como la Carta Magna (1215), la Petición de Derechos (1628), el
Habeas Corpus (1679), el Bill of Rights (1689) y el Acta de Establecimiento (1701).

Según su reformabilidad

Según su reformabilidad las constituciones se clasifican en rígidas y flexibles. Las constituciones rígidas son aquellas que
requieren de un procedimiento especial y complejo para su reformabilidad; es decir, los procedimientos para la creación,
reforma o adición de las leyes constitucionales es distinto y más complejo que los procedimientos de las leyes ordinarias.

 Constituciones rígidas o pétreas.


 Constituciones semi-rígidas.
 Constituciones flexibles.

En la práctica las constituciones escritas son también constituciones rígidas; es decir, cuando en un Estado encontramos
que existe Constitución escrita, descubrimos que ésta tiene un procedimiento más complejo de reforma o adición que el
procedimiento para la creación, reforma o adición de una ley ordinaria.

Según su origen

Las constituciones se diferencian también en función de su origen político; pueden ser creadas por contrato entre varias
partes, por imposición de un grupo a otro, por decisión soberana, etc.

Constituciones otorgadas

Las constituciones otorgadas se dice que corresponden tradicionalmente a un Estado monárquico, donde el propio
soberano es quien precisamente las otorga; es decir, son aquellas en las cuales el monarca, en su carácter de titular de la
soberanía, las otorga al pueblo. En este caso, se parte de las siguientes premisas:

 Desde la perspectiva del monarca, es él quien la otorga por ser el depositario de la soberanía.
 Es una relación entre el titular de la soberanía –monarca— y el pueblo, quien simplemente es receptor de lo que
indique el monarca.
 Se trata de una Constitución en la cual se reconocen los derechos para sus súbditos.

Constituciones impuestas

Las constituciones impuestas, el Parlamento las impone al monarca, refiriéndose al Parlamento en sentido amplio, con lo
que se alude a la representación de las fuerzas políticas de la sociedad de un Estado, de los grupos reales de poder en un
Estado que se configuran en un órgano denominado Parlamento. En este tipo de Constitución, es la representación de la
sociedad la que le impone una serie de notas, determinaciones o de cartas políticas al rey, y éste las tiene que aceptar.
Por lo tanto, existe en el caso de las constituciones impuestas, una participación activa de la representación de la
sociedad en las decisiones políticas fundamentales.

Constituciones pactadas

En las constituciones pactadas la primera idea que se tiene es el consenso. Nadie las otorga en forma unilateral, ni
tampoco las impone debido a que si son impuestas y no se pactan carecerían de un marco de legitimidad. Estas
constituciones son multilaterales, ya que todo lo que se pacte implica la voluntad de dos o más agentes; por lo tanto, son
contractuales y se dice que parten de la teoría del pacto social. Así, se puede pactar entre comarcas, entre provincias,
entre fracciones revolucionarias, etc. Las constituciones pactadas o contractuales implican:

1. una mayor evolución política que en aquellas que son impuestas u otorgadas
2. en las pactadas hay, una fuerte influencia de la teoría del pacto social
3. en aquellas que son pactadas este pacto o consenso se puede dar entre diversos agentes políticos todos aquellos
grupos de poder real que estén reconocidos por el Estado.

Así, aún tratándose de una monarquía, cuando se pacta los gobernados dejan de ser súbditos.

Constituciones aprobadas por voluntad de la soberanía popular

Es cuando el origen del documento constitucional es directamente la sociedad, la cual por lo general se manifiesta a
través de una asamblea. Por lo tanto, no es que la sociedad pacte con los detentadores del poder público, sino que la
propia Constitución surge de la fuerza social.

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

El contenido de una constitución debe obedecer, como es natural, a los objetivos que esta se propone y que son
fundamentalmente, los de organizar el ejercicio de poder en el Estado y fijar los principios esenciales que deben inspirar
la acción pública, mediante la consagración de los derechos y libertades de que son titulares los asociados. Una
constitución debe constar, básicamente de dos tipos de normas: normas de carácter ORGÁNICO y normas de carácter
DOGMÁTICO.

Las normas de tipo orgánico son todas aquellas que se refieren directamente al primero de los objetivos señalados que es
la organización del poder en el Estado.

Las normas de tipo dogmático consagran los derechos, libertades y responsabilidades de los asociados y establecen los
principios filosóficos que deben inspirar la acción de los gobernantes. Por ello se habla en las constituciones de una PARTE
ORGÁNICA y una PARTE DOGMÁTICA.

Pero además las constituciones contienen, por lo general, una cláusula de reforma, es decir, una o varias normas
destinadas específicamente a prever y describir los mecanismos para su propia reforma.

Y la mayoría de ellas contienen también normas que no se refieren propiamente ni a la organización del poder ni a
declaraciones de derechos, es decir, normas ajenas tanto a la parte orgánica como a la dogmática, que se podrían
calificar de neutras, pero que, por su importancia, el constituyente ha considerado conveniente incorporarlas al cuerpo
constitucional.

Por lo demás, las Constituciones están precedidas – salvo contadas excepciones – de un Preámbulo, en el cual se trazan de
manera solemne y genérica los grandes principios que inspiran su expedición.
Preámbulo:

Es una forma solemne colocada, a manera de introducción, en el encabezamiento de la Constitución y que resume las
grandes directrices que inspiran la promulgación de esta y que deben servir de pauta o guía a gobernantes y gobernados
en la vida del Estado. Puede definirse también como la enunciación previa contenida en las constituciones, donde se
exponen los grandes principios y fines que han guiado al constituyente para redactar las normas básicas de la organización
política del país.

En materia de preámbulos, el de la Constitución de los Estados Unidos de 1787 sirvió de modelo clásico a la gran mayoría
de las constituciones americanas y europeas del siglo XIX e, incluso, de la época contemporánea. (Vladimiro Navarijo
Mesa, tratadista argentino)

La Constitución Política de la República de Guatemala, el Lic. Ramiro De León Carpio en su catecismo constitucional la
divide en tres grandes partes, siendo éstas la PARTE DOGMÁTICA, LA PARTE ORGÁNICA Y LA PARTE PRÁCTICA:

Parte Dogmática:

Es aquella donde se establecen los principios, creencias y fundamentalmente los derechos humanos, tanto individuales
como sociales, que se le otorgan al pueblo como sector gobernado frente al poder público como sector gobernante, para
que este último respecte estos derechos. Esta parte dogmática la encontramos contenida en el título I y II de nuestra
Constitución desde el PREÁMBULO y DE LOS ARTÍCULOS 1º. Al 139

Parte Orgánica:

Es la que establece como se organiza Guatemala, la forma de organización del poder, es decir las estructuras jurídico-
políticas del Estado y las limitaciones del poder público frente a la persona, o sea a la población. Esta parte Orgánica la
encontramos contenida en los TÍTULOS III, IV y V de nuestra Constitución, DE LOS ARTÍCULOS 140 AL 262.

Parte práctica:

Es la que establece las garantías y los mecanismos para hacer valer los derechos establecidos en la Constitución y para
defender el orden constitucional. Esta parte práctica la encontramos contenida en el TÍTULO VI y VII de nuestra
Constitución, DE LOS ARTÍCULOS 263 AL 281

TITULO VI
GARANTÍAS CONSTITUCIONES Y DEFENSA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL
CAPÍTULO I
EXHIBICIÓN PERSONAL
Artículo 263.- Derecho a la exhibición personal. Quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier
otro modo del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella, o sufriere vejámenes, aun cuando su
prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya
sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que
estuviere sujeto.
Si el tribunal decretare la libertad de la persona ilegalmente recluida, ésta quedará libre en el mismo acto y
lugar.
Cuando así se solicite o el juez o tribunal lo juzgue pertinente, la exhibición reclamada se practicará en e lugar
donde se encuentre el detenido, sin previo aviso ni notificación.
Es ineludible la exhibición personal del detenido en cuyo favor se hubiere solicitado.
Artículo 264.- Responsabilidades de los infractores. Las autoridades que ordenen el ocultamiento del detenido o que se
nieguen a presentarlo al tribunal respectivo, o que en cualquier forma burlen esta garantía, así como los agentes
ejecutores, incurrirán en el delito de plagio y serán sancionados de conformidad con la ley.
Si como resultado de las diligencias practicadas no se localiza a la persona a cuyo favor se interpuso la
exhibición, el tribunal de oficio, ordenará inmediatamente la pesquisa del caso, hasta su total esclarecimiento.
CAPÍTULO II
AMPARO
Artículo 265.- Procedencia del amparo. Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas
de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay
ámbito que no sea susceptible de amparo, y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de
autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan.
CAPÍTULO III
INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES
Artículo 266.- Inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos. En casos concretos, en todo proceso de cualquier
competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación y hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán
plantear como acción, excepción o incidente, la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. El tribunal deberá
pronunciarse al respecto.
Artículo 267.- Inconstitucionalidad de las leyes de carácter general. Las acciones en contra de leyes, reglamentos o
disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad, se plantearán directamente
ante e l Tribunal o Corte de Constitucionalidad.
CAPÍTULO IV
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
Artículo 268.- Función esencial de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal
permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional; actúa como tribunal
colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la
Constitución y la ley de la materia.
La independencia económica de la Corte de Constitucionalidad, será garantizada con un porcentaje de los
ingresos que correspondan al Organismo Judicial.
Artículo 269.- Integración de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad se integra con cinco
magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Cuando conozca de asuntos de
inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el Presidente o el
Vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se elevará a siete, escogiéndose los otros dos magistrados
por sorteo de entre los suplentes.
Los magistrados durarán en sus funciones cinco años y serán designados en la siguiente forma:
a. Un magistrado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia;
b. Un magistrado por el pleno del Congreso de la República;
c. Un magistrado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros;
d. Un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala; y
e. Un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados.
Simultáneamente con la designación del titular, se hará la del respectivo suplente, ante el Congreso de la
República.
La instalación de la Corte de constitucionalidad se hará efectiva noventa días después que la del Congreso de la
República.
Artículo 270.- Requisitos de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Para ser magistrado de la Corte de
Constitucionalidad, se requiere llenar los siguientes requisitos:
a. Ser guatemalteco de origen;
b. Ser abogado colegiado;
c. Ser de reconocida honorabilidad; y
d. Tener por lo menos quince años de graduación profesional.
Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad gozarán de las mismas prerrogativas e inmunidades que los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Artículo 271.- Presidencia de la Corte de Constitucionalidad. La Presidencia de la Corte de Constitucionalidad será
desempeñada por los mismos magistrados titulares que a integran, en forma rotativa, en período de un año, comenzando
por el de mayor edad y siguiendo en orden descendente de edades.
Artículo 272.- Funciones de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad tiene las siguientes funciones:
a. Conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter
general, objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad;
b. Conocer en única instancia en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo en las acciones de amparo
interpuestas en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Presidente y el Vicepresidente de la
República;
c. Conocer en apelación de todos los amparos interpuestos ante cualquiera de los tribunales de justicia. Si la
apelación fuere en contra de una resolución de amparo de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad se
ampliará con dos vocales en la forma prevista en el artículo 268;
d. Conocer en apelación de todas las impugnaciones en contra de las leyes objetadas de inconstitucionalidad en
casos concretos, en cualquier juicio, en casación, o en los casos contemplados por la ley de la materia;
e. Emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyecto de ley, a solicitud de
cualquiera de los organismos del Estado;
f. Conocer y resolver lo relativo a cualquier conflicto de jurisdicción en materia de constitucionalidad;
g. Compilar la doctrina y principios constitucionales que se vayan sentando con motivo de las resoluciones de
amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, manteniendo al día el boletín o gaceta jurisprudencial;
h. Emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo alegando
inconstitucionalidad; e
i. Actuar, opinar, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su competencia establecidos en la Constitución
de la República.

CAPÍTULO V
COMISIÓN Y PROCURADOR DE DERECHOS HUMANOS
Artículo 273.- Comisión de Derechos Humanos y Procurador de la Comisión. El Congreso de la República designará una
Comisión de Derechos Humanos formada por un diputado por cada partido político representado en el correspondiente
período. Esta Comisión propondrá al Congreso tres candidatos para la elección de un Procurador, que deberá reunir las
calidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y gozará de las mismas inmunidades y prerrogativas de los
diputados al Congreso. La ley regular á las atribuciones de la Comisión y del Procurador de los Derechos Humanos a que se
refiere este Artículo.
Artículo 274.- Procurador de los Derechos Humanos. El procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del
Congreso de la República para la defensa de los Derechos Humanos que la Constitución garantiza. Tendrá facultades de
supervisar la administración; ejercerá su cargo por un período de cinco años, y rendirá informe anual al pleno del
Congreso, con el que se relacionará a través de la Comisión de Derechos Humanos.
Artículo 275.- Atribuciones del Procurador de los Derechos Humanos. El Procurador de los Derechos Humanos tiene las
siguientes atribuciones:
a. Promover el buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa gubernamental, en materia de
Derechos Humanos;
b. Investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de las personas;
c. Investigar toda clase de denuncias que le sean planteadas por cualquier persona, sobre violaciones a los
Derechos Humanos;
d. Recomendar privada o públicamente a los funcionarios la modificación de un comportamiento administrativo
objetado;

CAPÍTULO IV
ORGANISMO JUDICIAL
SECCIÓN PRIMARIA
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 203.- Independencia del Organismo Judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la
Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la
ejecución de los juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el
cumplimiento de sus resoluciones.
Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la
Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del Organismo Judicial, además
de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público.
La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás
tribunales que la ley establezca.
Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia.
Artículo 204.- Condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia en toda resolución o
sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o
tratado
Artículo 205.- Garantías del Organismo Judicial. Se instituyen como garantías del Organismo Judicial, las siguientes:
a. La independencia funcional;
b. La independencia económica;
c. La no remoción de los magistrados y jueces de primera instancia, salvo los casos establecidos por la ley; y
d. La selección del personal.
Artículo 206.- Derecho de antejuicio para magistrados y jueces. Los magistrados y jueces gozarán del derecho de
antejuicio en la forma que lo determine la ley. El Congreso de la República tiene competencia para declarar si ha lugar o
no a formación de causa contra el Presidente del Organismo Judicial y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Corresponde a esta última la competencia en relación a los otros magistrados y jueces.
Artículo 207.- Requisitos para ser magistrado o juez. Los magistrados y jueces deben ser guatemaltecos de origen, de
reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogados colegiados, salvo las excepciones
que la le y establece con respecto a este último requisito en relación a determinados jueces de jurisdicción privativa y
jueces menores.
La ley fijará el número de magistrados, así como la organización y funcionamiento de los tribunales y los
procedimientos que deban observarse, según la materia de que se trate.
La función de magistrado o juez es incompatible con cualquier otro empleo, con cargos directivos en sindicatos
y partidos políticos, y con la calidad de ministro de cualquier religión.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia prestarán ante el Congreso de la República, la protesta de
administrar pronta y cumplida justicia. Los demás magistrados y jueces, la prestarán ante la Corte Suprema de Justicia.
Artículo 208.- Período de funciones de magistrados y jueces. Los magistrados, cualquiera que sea su categoría, y los
jueces de primera instancia, durarán en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelectos los primeros y nombrados
nuevamente los segundos. Durante ese período no podrán ser removidos ni suspendidos, sino en los casos y con las
formalidades que disponga la ley.
Artículo 209.- Nombramiento de jueces y personal auxiliar. Los jueces, secretarios y personal auxiliar serán nombrados
por la Corte Suprema de Justicia.
Se establece la carrera judicial. Los ingresos, promociones y ascenso se harán mediante oposición. Una ley
regulará esta materia.
Artículo 210.- Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial. Las relaciones laborales de los funcionarios y empleados del
Organismo Judicial, se normarán por su Ley de Servicios Civil.
Los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las
causas y con las garantías previstas en la ley.
Artículo 211.- Instancias en todo proceso. En ningún proceso habrá más de dos instancias y el magistrado o juez que haya
ejercido jurisdicción en alguna de ellas no podrá conocer en la otra ni en casación, en el mismo asunto, sin incurrir en
responsabilidad.
Ningún tribunal o autoridad puede conocer de procesos fenecidos, salvo los casos y formas de revisión que
determine la ley.
Artículo 212.- Jurisdicción específica de los tribunales. Los tribunales comunes conocerán de todas las controversias de
derecho privado en las que el Estado, el municipio o cualquier otra entidad descentralizada o autónoma actúe como
parte.
Artículo 213.- (Reformado) Presupuesto del Organismo Judicial. Es atribución de la Corte Suprema de Justicia formular el
presupuesto del Ramo; para el efecto, se le asigna una cantidad no menor del dos por ciento del Presupuesto de Ingresos
Ordinarios del Estado, que deberá entregarse a la Tesorería del Organismo Judicial cada mes en forma proporcional y
anticipada por el órgano correspondiente.
Son fondos privativos del Organismo Judicial los derivados de la Administración de Justicia y su inversión
corresponde a la Corte Suprema de Justicia. El Organismo Judicial deberá publicar anualmente su presupuesto
programático y deberá informar al Congreso de la República cada cuatro meses acerca de los alcances y de la ejecución
analítica del mismo.
SECCIÓN SEGUNDA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Artículo 214.- (Reformado) Integración de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia se integra con trece
magistrados, incluyendo a su Presidente, y se organizará en las cámaras que la ley determine. Cada cámara tendrá su
presidente.
El Presidente del Organismo Judicial lo es también de la Corte Suprema de Justicia y su autoridad, se extiende a
los tribunales de toda la República.
En caso de falta temporal del Presidente del Organismo Judicial o cuando conforme a la ley no pueda actuar o
conocer, en determinados casos, lo sustituirán los demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el orden de su
designación.
Artículo 215.- (Reformado) Elección de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia
serán electos por el congreso de la República para un período de cinco años, de una nómina de veintiseis candidatos
propuestos por una comisión de postulación integrada por un representante de los rectores de las universidades del país,
que la preside, los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada universidad del país, un
número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala
y por igual número de representantes electos por los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y demás tribunales
a que se refiere el artículo 217 de esta Constitución.
La elección de candidatos requiere del voto de por lo menos las dos terceras partes de los miembros de la
comisión.
En las votaciones tanto para integrar la Comisión de Postulación para la integración de la nómina de candidatos,
no se aceptará ninguna representación.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia elegirán, entre sus miembros, con el voto favorable de las dos
terceras partes, al presidente de la misma, el que durará en sus funciones un año y no podrá ser reelecto durante ese
período de la Corte.
Artículo 216.- Requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Para ser electo magistrado de la Corte
Suprema de Justicia, se requiere, además de los requisitos previstos en el artículo 207 de esta Constitución, ser mayor de
cuarenta años, y haber desempeñado un período completo como magistrado de la Corte de apelaciones o de los tribunales
colegiados que tengan la misma calidad, o haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años.
SECCIÓN TERCERA
CORTE DE APELACIONES Y OTROS TRIBUNALES
Artículo 217.- (Reformado) Magistrados. Para ser magistrado de la Corte de Apelaciones, de los tribunales colegiados y de
otros que se crearen con la misma categoría, se requiere, además de los requisitos señalados en el artículo 207, ser mayor
de treinta y cinco años, haber sido juez de primera instancia o haber ejercido por más de cinco años la profesión de
abogado.
Los magistrados titulares a que se refiere este artículo serán electos por el Congreso de la República, de una
nómina que contenga el doble del número a elegir propuesta por una comisión de postulación intregrada por un
representante de los rectores de las Universidades del país, quien la preside, los decanos de las facultades de Derecho o
Ciencias Jurídicas y Sociales de cada Universidad del país, un número
equivalente de miembros electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y
por igual número de representantes electos por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La elección de candidatos requiere el voto de por lo menos las dos terceras partes de los miembros de la
Comisión.
En las votaciones tanto para integrar la Comisión de Postulación como para la integración de la nómina de
candidatos, no se aceptará ninguna representación.
Artículo 218.- Integración de la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones se integra con el número de salas que
determine la Corte Suprema de Justicia, la que también fijará su sede y jurisdicción.
Artículo 219.- Tribunales militares. Los tribunales militares conocerán de los delitos o faltas cometidos por los integrantes
del Ejército de Guatemala.
Ningún civil podrá ser juzgado por tribunales militares.
Artículo 220.- Tribunales de Cuentas. La función judicial en materia de cuentas será ejercida por los jueces de primera
instancia y el Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas.
Contra las sentencias y los autos definitivos de cuentas que pongan fin al proceso en los asuntos de mayor
cuantía, procede el recurso de casación. Este recurso es inadmisible en los procedimientos económico-coactivos.
Artículo 221.- Tribunal de lo Contencioso-Administrativo. Su función es de controlar de la juridicidad de la administración
pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las
entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y
concesiones administrativas.
Para ocurrir a este Tribunal, no será necesario ningún pago o caución previa. Sin embargo, la ley podrá
establecer determinadas situaciones en las que el recurrente tenga que pagar intereses a la tasa corriente sobre los
impuestos que haya discutido o impugnado y cuyo pago al Fisco se demoró en virtud del recurso.
Contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso, puede interponerse el recurso de casación.
Artículo 222.- (Reformado) Magistrados suplentes. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán suplidos por los
magistrados de los tribunales a que se refiere el Artículo
217 de esta Constitución. Conforme lo disponga la Ley del Organismo Judicial siempre que reúnan los mismos requisitos de
aquellos
Los magistrados de los tribunales a que se refiere el Artículo 217 de esta Constitución tendrán como suplentes a
los magistrados que con tal categoría haya electo el congreso de la República.
Los magistrados suplentes serán electos en la misma oportunidad y forma que los titulares y de la misma
nómina.
e. Emitir censura pública por actos o comportamientos en contra de los derechos constitucionales;
f. Promover acciones o recursos, judiciales o administrativos, en los casos en que sea procedente; y
g. Las otras funciones y atribuciones que le asigne la ley.
El Procurador de los Derechos Humanos, de oficio o a instancia de parte, actuará con la debida diligencia para
que, durante el régimen de excepción, se garanticen a plenitud los derechos fundamentales cuya vigencia no hubiere sido
expresamente restringida. Para el cumplimiento de sus funciones todos los días y horas son hábiles.
CAPÍTULO VI
LEY DE AMPARO, EXHIBICIÓN PERSONAL Y DE CONSTITUCIONALIDAD
Artículo 276.- Ley Constitucional de la materia. Una ley constitucional desarrollará lo relativo al amparo, a la exhibición
personal a la constitucionalidad de las leyes.

Constitución Política de la República de Guatemala.


(Reformada por Acuerdo legislativo No. 18-93 del 17 de Noviembre de 1993)
TÍTULO I
LA PERSONA HUMANA, FINES Y DEBERES DEL ESTADO
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 1.- Protección a la Persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin
supremo es la realización del bien común.
Artículo 2.- Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la
justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.
TITULO II
DERECHOS HUMANOS
CAPÍTULO I
DERECHOS INDIVIDUALES
Artículo 3.- Derecho a la vida. El estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y
la seguridad de la persona.
Artículo 4.- Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El
hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona
puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar
conducta fraternal entre sí.
Artículo 5.- Libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohibe; no está obligada a acatar
órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus
opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma.
Artículo 6.- Detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de
orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Lo
s detenidos deberán
ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de seis horas, y no podrán
quedar sujetos a ninguna otra autoridad.
El funcionario, o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la
ley, y los tribunales, de oficio, iniciarán el proceso correspondiente.
Artículo 7.- Notificación de la causa de detención. Toda persona detenida deberá ser notificada inmediatamente, en
forma verbal y por escrito, de la causa que motivó su detención, autoridad que la ordenó y lugar en el que permanecerá.
La misma notificación deberá hacerse por el medio más rápido a la persona que el detenido designe y la autoridad será
responsable de la efectividad de la notificación.
Artículo 8.- Derechos del detenido. Todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que le
sean comprensibles, especialmente que puede proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las
diligencias policiales y judiciales. El detenido no podrá ser obligado a declarar sino ante autoridad judicial competente.
Artículo 9.- Interrogatorio a detenido o presos. Las autoridades judiciales son las únicas competentes para interrogar a los
detenidos o presos. Esta diligencia deberá practicarse dentro de un plazo que no exceda de veinticuatro horas.
El interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio.
Artículo 10.- Centro de detención legal. Las personas aprehendidas por la autoridad no podrán ser conducidas a lugares de
detención, arresto o prisión diferentes a los que están legal y públicamente destinados al efecto. Los centros de
detención , arresto o prisión provisional, serán distintos a aquellos en que han de cumplirse las condenas.
La autoridad y sus agentes, que violen lo dispuesto en el presente artículo, serán personalmente responsables.
Artículo 11.- Detención por faltas o infracciones. Por faltas o por infracciones a los reglamentos no deben permanecer
detenidas las personas cuya identidad pueda establecerse mediante documentación, por el testimonio de persona de
arraigo, o por la propia autoridad.
En dichos casos, bajo pena de la sanción correspondiente, la autoridad limitará su cometido a dar parte del
hecho a juez competente y a prevenir al infractor, para que comparezca ante el mismo dentro de las cuarenta y ocho
horas hábiles todos los días del año, y las horas comprendidas entre las ocho y las dieciocho horas.
Quienes desobedezcan el emplazamiento serán sancionados conforme a la ley. La persona que no pueda
identificarse conforme a lo dispuesto en este artículo, será puesta a disposición de la autoridad judicial más cercana,
dentro de la primera hora siguiente a su detención.
Artículo 12.- Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni
privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido.
Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén
preestablecidos legalmente.
Artículo 13.- Motivos para auto de prisión. No podrá dictarse auto de prisión, sin que preceda información de haberse
cometido un delito y sin que concurran motivos racionales suficientes para creer que la persona detenida lo ha cometido o
participado en él.
Las autoridades policiales no podrán presentar de oficio, ante los medios de comunicación social, a ninguna
persona que previamente no haya sido indagada por tribunal competente.
Artículo 14.- Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente, mientras no se le haya
declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada.
El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados, en
forma verbal o escrita, tienen derecho de conocer personalmente, todas las actuaciones, documentos y diligencias
penales, sin reserva alguna y en forma inmediata.
Artículo 15.- Irretroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo.
Artículo 16.- Declaración contra sí y parientes. En proceso penal, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí
misma, contra su cónyuge o persona unida de hecho legalmente, ni contra sus parientes dentro de los grados de ley.
Artículo 17.- No hay delito ni pena sin ley anterior. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas
como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración.
No hay prisión por deuda.
Artículo 18.- Pena de muerte. La pena de muerte no podrá imponerse en los siguientes casos:
a. Con fundamente en presunciones;
b. A las mujeres;
c. A los mayores de sesenta años;
d. A los reos de delitos políticos y comunes conexos con los políticos; y
e. A reos cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición.
Contra la sentencia que imponga la pena de muerte, serán admisibles todos los recursos legales pertinentes,
inclusive el de casación; éste siempre será admitido para su trámite. La pena se ejecutará después de agotarse todos los
recursos.
El Congreso de la República podrá abolir la pena de muerte.
Artículo 19.- Sistema penitenciario. El sistema penitenciario debe tender a la readaptación social y a la reeducación de
los reclusos y cumplir en el tratamiento de los mismos, con las siguientes normas mínimas:
a. Deben ser tratados como seres humanos; no deben ser discriminados por motivo alguno, ni podrán
infligírseles tratos crueles, torturas físicas, morales, psíquicas, coacciones o molestias, trabajos incompatibles con su
estado físico, acciones denigrante s a su dignidad, o hacerles víctimas de exacciones, ni ser sometidos a experimentos
científicos;
b. Deben cumplir las penas en los lugares destinados para el efecto. Los centros penales son de carácter civil y
con personal especializado; y
c. Tienen derecho a comunicarse, cuando lo soliciten, con sus familiares, abogado defensor, asistente religioso
o médico, y en su caso, con el representante diplomático o consular de su nacionalidad.
La infracción de cualquiera de las normas establecidas en este artículo, da derecho al detenido a reclamar del
Estado la indemnización por los daños ocasionados y la Corte Suprema de Justicia ordenará su protección inmediata.
El Estado deberá crear y fomentar las condiciones para el exacto cumplimiento de lo preceptuado en este
artículo.
Artículo 20.- Menores de edad. Los menores de edad que transgredan la ley son inimputables. Su tratamiento debe estar
orientado hacia una educación integral propia para la niñez y la juventud.
Los menores, cuya conducta viole la ley penal, serán atendidos por instituciones y personal especializado. Por
ningún motivo pueden ser recluidos en centros penales o de detención destinados para adultos. Una ley específica
regulará esta materia.
Artículo 21.- Sanciones a funcionarios o empleados públicos. Los funcionarios, empleados públicos y otras personas que
den o ejecuten órdenes contra lo dispuesto en los dos artículos anteriores, además de las sanciones que les imponga la
ley, serán destituidos inmediatamente de su cargo, en su caso, e inhabilitados para el desempeño de cualquier cargo o
empleo público.
El custodio que hiciere uso indebido de medios o armas contra un detenido o preso, será responsable conforme
a la Ley Penal. El delito cometido en esas circunstancias es imprescriptible.
Artículo 22.- Antecedentes penales y policiales. Los antecedentes penales y policiales no son causa para que a las
personas se les restrinja en el ejercicio de sus derechos que esta Constitución y las leyes de la República les garantiza,
salvo cuando se limiten por ley, o en sentencia firme, y por el plazo fijado en la misma.
Artículo 23.- Inviolabilidad de la vivienda. La vivienda es inviolable. Nadie podrá penetrar en morada ajena sin permiso de
quien la habita, salvo por orden escrita de juez competente en la que se especifique el motivo de la diligencia y nunca
antes de las seis ni después de las dieciocho horas, Tal diligencia se realizará siempre en presencia del interesado, o de su
mandatario.
Artículo 24.- Inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros. La correspondencia de toda persona, sus documentos
y libros son inviolables. Sólo podrán revisarse o incautarse, en virtud de resolución firme dictada por juez competente y
con las formalidades legales. Se garantiza el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas,
radiofónicas, cablegráficas y otros productos de la tecnología moderna.
Los libros, documentos y archivos que se relacionan con el pago de impuestos, tasa, arbitrios y contribuciones,
podrán ser revisados por la autoridad competente de conformidad con la ley. Es punible revelar el monto de los impuestos
pagados, utilidades, pérdidas, costos y cualquier otro dato referente a las contabilidades revisadas a personas individuales
o jurídicas, con excepción de los balances generales, cuya publicación ordene la ley.
Los documentos o informaciones obtenidas con violación de este artículo no producen fe ni hacen prueba en
juicio.
Artículo 25.- Registro de personas y vehículos. El registro de las personas y de los vehículos, sólo podrá efectuarse por
elementos de las fuerzas de seguridad cuando se
establezca causa justificada para ello. Para ese efecto, los elementos de l as fuerzas de seguridad deberán presentarse
debidamente uniformados y pertenecer al mismo sexo de los requisados, debiendo guardarse el respeto a la dignidad,
intimidad y decoro de las personas.
Artículo 26.- Libertad de locomoción. Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio
nacional y cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por ley.
No podrá expatriarse a ningún guatemalteco, ni prohibírsele la entrada al territorio nacional o negársele
pasaporte u otros documentos de identificación.
Los guatemaltecos pueden entrar y salir del país sin llenar el requisito de visa.
La ley determinará las responsabilidades en que incurran quienes infrinjan esta disposición.
Artículo 27.- Derecho de asilo. Guatemala reconoce el derecho de asilo y lo otorga de acuerdo con las prácticas
internacionales.
La extradición se rige por lo dispuesto en tratados internacionales.
Por delitos políticos no se intentará la extradición de guatemaltecos, quienes en ningún caso serán entregados a
gobierno extranjero, salvo lo dispuesto en tratados y convenciones con respecto a los delitos de lesa humanidad o contra
el derecho internacional.
No se acordará la expulsión del territorio nacional de un refugiado político, con destino al país que lo persigue.
Artículo 28.- Derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o
colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley.
En materia administrativa el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder
de treinta días.
En materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se originen en reparos o
ajustes por cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna.
Artículo 29.- Libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales,
dependencias y oficinas del Estado, para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley.
Los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía diplomática en caso de denegación de justicia.
No se califica como tal, el solo hecho de que el fallo sea contrario a sus intereses y en todo caso, deben haberse
agotado los recursos legales que establecen las leyes guatemaltecas.
Artículo 30.- Publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados
tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la
exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad
nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia.
Artículo 31.- Acceso a archivos y registros estatales. Toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en
archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales, y la finalidad a que se dedica esta información, así como a
corrección, rectificación y actualización. Quedan prohibidos los registros y archivos de filiación política, excepto los
propios de las autoridades electorales y de los partidos políticos.
Artículo 32.- Objeto de citaciones. No es obligatoria la comparecencia ante autoridad, funcionario o empleado público, si
en las citaciones correspondientes no consta expresamente el objeto de la diligencia.
Artículo 33.- Derecho de reunión y manifestación. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas.
Los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados; y la ley
los regulará con el único objeto de garantizar el orden público.
Las manifestaciones religiosas en el exterior de los templos son permitidas y se rigen por la ley.
Para el ejercicio de estos derechos bastará la previa notificación de los organizadores ante la autoridad
competente.
Artículo 34.- Derecho de asociación. Se reconoce el derecho de libre asociación.
Nadie está obligado a asociarse ni a formar parte de grupos o asociaciones de auto-defensa o similares. Se
exceptúa el caso de la colegiación profesional.
Artículo 35.- Libertad de emisión del pensamiento. Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de
difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición
gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral, será responsable
conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derechos a la publicación de sus defensas, aclaraciones y
rectificaciones.
No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra
funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos.
Los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor, integrado en la forma que
determine la ley, declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen
son infundados. El fallo que reivindique al ofendido, deberá publicarse en el mismo medio de comunicación social donde
apareció la imputación.
La actividad de los medios de comunicación social es de interés público y éstos en ningún caso podrán ser
expropiados. Por faltas o delitos en la emisión del pensamiento no podrán ser clausurados, embargados, intervenidos,
confiscados o decomisados, ni interrumpidos en su funcionamiento las empresas, los talleres, equipo, maquinaria y
enseres de los medios de comunicación social.
Es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar ese derecho.
La autorización, limitación o cancelación de las concesiones otorgadas por el Estado a las personas, no pueden
utilizarse como elementos de presión o coacción, para limitar el ejercicio de la libre emisión del pensamiento.
Un jurado conocerá privativamente de los delitos o faltas a que se refiere este artículo.
Todo lo relativo a este derecho constitucional se regula en la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento.
Los propietarios de los medios de comunicación social, deberán proporcionar cobertura socioeconómica a sus
reporteros, a través de la contratación de seguros de vida.
Artículo 36.- Libertad de religión. El ejercicio de todas las religiones es libre. Toda persona tiene derechos a practicar su
religión o creencia, tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más
límites que el orden público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos.
Artículo 37.- Personalidad jurídica de las iglesias. Se reconocer la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. Las otras
iglesias, cultos, entidades y asociaciones de carácter religioso obtendrán el reconocimiento de su personalidad jurídica
conforme las reglas de su institución y el Gobierno no podrá negarlo si no fuese por razones de orden público.
El Estado extenderá a la Iglesia Católica, sin costo alguno, títulos de propiedad de los bienes inmuebles que
actualmente y en forma pacífica posee para sus propios fines, siempre que hayan formado parte del patrimonio de la
Iglesia Católica en el pasa do. No podrán ser afectados los bienes inscritos a favor de terceras personas, ni los que el
Estado tradicionalmente ha destinado a sus servicios.
Los bienes inmuebles de las entidades religiosas destinados al culto, a la educación y a la asistencia social,
gozan de exención de impuestos, arbitrios y contribuciones.
Artículo 38.- Tenencia y portación de armas. Se reconoce el derecho de tenencia de armas de uso personal, no prohibidas
por la ley, en el lugar de habitación. No habrá obligación de entregarlas, salvo en los casos que fuera ordenado por el juez
competente.
Se reconoce el derecho de portación de armas, regulado por la ley.
Artículo 39.- Propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda
persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley.
El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso
y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los
guatemaltecos.
Artículo 40.- Expropiación. En casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad
colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobadas. La expropiación deberá sujetarse a los
procedimientos señala dos por la ley, y el bien afectado se justipreciará por expertos tomando como base su valor actual.
La indemnización deberá ser previa y en moneda efectiva de curso legal, a menos que con el interesado se
convenga en otra forma de compensación.
Sólo en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz puede ocuparse o intervenirse la
propiedad, o expropiarse sin previa indemnización, pero ésta deberá hacerse inmediatamente después que haya cesado la
emergencia. La ley establecerá las normas a seguirse con la propiedad enemiga.
La forma de pago de las indemnizaciones por expropiación de tierras ociosas será fijado por la ley. En ningún
caso el término para hacer efectivo dicho pago podrá exceder de diez años.
Artículo 41.- Protección al derecho de propiedad. Por causa de actividad o delito político no puede limitarse el derecho
de propiedad en forma alguna. Se prohibe la confiscación de bienes y la imposición de multas confiscatorias. Las multas
en ningún caso podrán exceder del valor del impuesto omitido.
Artículo 42.- Derecho de autor o inventor. Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor; los titulares de los
mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales.
Artículo 43.- Libertad de industria, comercio y trabajo. Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo,
salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes.
Artículo 44.- Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen
otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana.
El interés social prevalece sobre el interés particular.
Serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan,
restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza.
Artículo 45.- Acción contra infractores y legitimidad de resistencia. La acción para enjuiciar a los infractores de los
derechos humanos es pública y puede ejercerse mediante simple denuncia, sin caución ni formalidad alguna. Es legítima
la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución.
Artículo 46.- Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos
humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho
interno.
CAPÍTULO II
DERECHOS SOCIALES
SECCIÓN PRIMERA
FAMILIA
Artículo 47.- Protección a la familia. El Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia.
Promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad
responsable y el derecho de las personas a decir libremente el número y espaciamiento de sus hijos.
Artículo 48.- Unión de hecho. El Estado reconoce la unión de hecho y la ley preceptuará todo lo relativo a la misma.
Artículo 49.- Matrimonio. El matrimonio podrá ser autorizado por los alcaldes, concejales, notarios en ejercicio y
ministros de culto facultados por la autoridad administrativa correspondiente.
Artículo 50.- Igualdad de los hijos. Todos los hijos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos. Todos
discriminación es punible.
Artículo 51.- Protección a menores y ancianos. El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores de edad
y de los ancianos. Les garantizará su derecho a la alimentación, salud, educación y seguridad y previsión social.
Artículo 52.- Maternidad. La maternidad tiene la protección del Estado, el que velará en forma especial por el estricto
cumplimiento de los derechos y obligaciones que de ella se deriven.
Artículo 53.- Minusválidos. El Estado garantiza la protección de los minusválidos y personas que adolecen de limitaciones
físicas, psíquicas o sensoriales. Se declara de interés nacional su atención médico-social, así como la promoción de
políticas y servicios que permitan su rehabilitación y su reincorporación integral a la sociedad. La ley regulará esta
materia y creará los organismos técnicos y ejecutores que sean necesarios.
Artículo 54.- Adopción. El Estado reconoce y protege la adopción. El adoptado adquiere la condición de hijo del
adoptante. Se declara de interés nacional la protección de los niños huérfanos y de los niños abandonados.
Artículo 55.- Obligación de proporcionar alimentos. Es punible la negativa a proporcionar alimentos en la forma que la ley
prescribe.
Artículo 56.- Acciones contra causas de desintegración familiar. Se declara de interés social, las acciones contra el
alcoholismo, la drogadicción y otras causas de desintegración familiar. El Estado deberá tomar las medidas de prevención,
trata miento y rehabilitación adecuadas para hacer efectivas dichas acciones, por el bienestar del individuo, la familia y
la sociedad.
SECCIÓN SEGUNDA
CULTURA
Artículo 57.- Derecho a la cultura. Toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y artística de la
comunidad, así como a beneficiarse del progreso científico y tecnológico de la Nación.
Artículo 58.- Identidad cultural. Se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de
acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres.
Artículo 59.- Protección e investigación de la cultura. Es obligación primordial del Estado proteger, fomentar y divulgar la
cultura nacional; emitir las leyes y disposiciones que tiendan a su enriquecimiento, restauración, preservación y
recuperación; promover y reglamentar su investigación científica, así como la creación y aplicación de tecnología
apropiada.
Artículo 60.- Patrimonio cultural. Forman el patrimonio cultural de la Nación los bienes y valores paleontológicos,
arqueológicos, históricos y artísticos del país y están bajo la protección del Estado. Se prohíbe su enajenación,
exportación o alteración salvo los casos que determine la ley.
Artículo 61.- Protección al patrimonio cultural. Los sitios arqueológicos, conjuntos monumentales y el Centro Cultural de
Guatemala, recibirán atención especial del Estado, con el propósito de preservar sus características y resguardar su valor
histórico y bienes culturales. Estarán sometidos a régimen especial de conservación el Parque Nacional Tikal, el Parque
Arqueológico de Quiriguá y la ciudad de Antigua Guatemala, por haber sido declarados Patrimonio Mundial, así como
aquéllos que adquiera n similar reconocimiento.
Artículo 62.- Protección al arte, folklore y artesanías tradicionales. La expresión artística nacional, el arte popular, el
folklore y las artesanías e industrias autóctonas, deben ser objeto de protección especial del Estado, con el fin de
preservar su autenticidad. El Estado propiciará la apertura de mercados nacionales e internacionales para la libre
comercialización de la obra de los artistas y artesanos, promoviendo su producción y adecuada a tecnificación.
Artículo 63.- Derecho a la expresión creadora. El Estado garantiza la libre expresión creadora, apoya y estimula al
científico, al intelectual y al artista nacional, promoviendo su formación y superación profesional y económica.
Artículo 64.- Patrimonio natural. Se declara de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del
patrimonio natural de la Nación. El Estado fomentará la
creación de parques nacionales, reservas y refugios naturales, los cuales so n inalienables. Una ley garantizará su
protección y la de la fauna y la flora que en ellos exista.
Artículo 65.- Preservación y promoción de la cultura. La actividad del Estado en cuanto a la reservación y promoción de la
cultura y sus manifestaciones, está a cargo de un órgano específico con presupuesto propio.
SECCIÓN TERCERA
COMUNIDADES INDÍGENAS
Artículo 66.- Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los
grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradición
es, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos.
Artículo 67.- Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. Las tierras de las cooperativas, comunidades
indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio
familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, asistencia crediticia y de técnica preferencial, que
garanticen su posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida.
Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que tradicionalmente
han administrado en forma especial, mantendrán ese sistema.
Artículo 68.- Tierras para comunidades indígenas. Mediante programas especiales y legislación adecuada, el Estado
proveerá de tierras estatales a las comunidades indígenas que las necesiten para su desarrollo.
Artículo 69.- Traslación de trabajadores y su protección. Las actividades laborales que impliquen traslación de
trabajadores fuera de sus comunidades, serán objeto de protección y legislación que aseguren las condiciones adecuadas
de salud, seguridad y previsión social que impidan el pago de salarios no ajustados a la ley, la desintegración de esas
comunidades y en general todo trato discriminatorio.
Artículo 70.- Ley específica. Una ley regulará lo relativo a las materias de esta sección.
SECCIÓN CUARTA
EDUCACIÓN
Artículo 71.- Derecho a la educación. Se garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente. Es obligación del Estado
proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna. Se declara de utilidad y necesidad públicas l
a fundación y mantenimiento de centros educativos culturales y museos.
Artículo 72.- Fines de la educación. La educación tiene como fin primordial el desarrollo integral de la persona humana,
el conocimiento de la realidad y cultura nacional y universal.
Se declaran de interés nacional la educación, la instrucción, formación social y la enseñanza sistemática de la
Constitución de la República y de los derechos humanos.
Artículo 73.- Libertad de educación y asistencia económica estatal. La familia es fuente de la educación y los padres
tienen derecho a escoger la que ha de impartirse a sus hijos menores. El Estado podrá subvencionar a los centros
educativos privados gratuitos y la ley regulará lo relativo a esta materia. Los centros educativos privados funcionarán bajo
la inspección del Estado. Están obligados a llenar, por lo menos, los planes y programas oficiales de estudio. Como centros
de cultura gozarán d e la exención de toda clase de impuestos y arbitrios.
La enseñanza religiosa es optativa en los establecimientos oficiales y podrá impartirse dentro de los horarios
ordinarios, sin discriminación alguna.
El Estado contribuirá al sostenimiento de la enseñanza religiosa sin discriminación alguna.
Artículo 74.- Educación obligatoria. Los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir la educación inicial,
preprimaria, primaria y básica, dentro de los límites de edad que fije la ley.
La educación impartida por el Estado es gratuita.
El Estado proveerá y promoverá becas y créditos educativos.
La educación científica, la tecnológica y la humanística constituyen objetivos que el Estado deberá orientar y
ampliar permanentemente.
El Estado promoverá la educación especial, la diversificada y la extra escolar.
Artículo 75.- Alfabetización. La alfabetización se declara de urgencia nacional y es obligación social contribuir a ella. El
Estado debe organizarla y promoverla con todos los recursos necesarios.
Artículo 76.- Sistema educativo y enseñanza bilingüe. La administración del sistema educativo deberá ser descentralizado
y regionalizado.
En las escuelas establecidas en zonas de predominante población indígena, la enseñanza deberá impartirse
preferentemente en forma bilingüe.
Artículo 77.- Obligaciones de los propietarios de empresas. Los propietarios de las empresas industriales, agrícolas,
pecuarias y comerciales están obligados a establecer y mantener, de acuerdo con la ley, escuelas, guarderías y centros
cultural es para sus trabajadores y población escolar.
Artículo 78.- Magisterio. El Estado promoverá la superación económica social y cultural del magisterio, incluyendo el
derecho a la jubilación que haga posible su dignificación efectiva.
Los derechos adquiridos por el magisterio nacional tiene carácter de mínimos e irrenunciables. la ley regulará
estas materias.
Artículo 79.- Enseñanza agropecuaria. Se declara de interés nacional el estudio, aprendizaje, explotación,
comercialización e industrialización agropecuaria. Se crea como entidad descentralizada, autónoma, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, la Escuela Nacional Central de Agricultura; debe organizar, dirigir y desarrollar los planes de
estudio agropecuario y forestal de la Nación a nivel de enseñanza media; y se regirá por su propia ley orgánica,
correspondiéndole una asignación no menor del cinco por ciento del presupuesto ordinario del Ministerio de Agricultura.
Artículo 80.- Promoción de la ciencia y la tecnología. El Estado reconoce y promueve la ciencia y la tecnología como bases
fundamentales del desarrollo nacional. La ley normará lo pertinente.
Artículo 81.- Títulos y diplomas. Los títulos y diplomas cuya expedición corresponda al Estado, tiene plena validez legal.
Los derechos adquiridos por el ejercicio de las profesionales acreditadas por dichos títulos, deben ser respetados y no
podrán emitirse disposiciones de cualquier clase que los limiten o restrinjan.
SECCIÓN QUINTA
UNIVERSIDADES
Artículo 82.- Autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La Universidad de San Carlos de Guatemala, es
una institución autónoma con personalidad jurídica. En su carácter de única universidad estatal le corresponde con
exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado y la educación profesional universitaria
estatal, así como la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. Promoverá por todos los medios a su alcance la
investigación en todas las esferas del saber humano y cooperará al estudio y solución de los problemas nacionales.
Se rige por su Ley Orgánica y por los estatutos y reglamentos que ella emita, debiendo observarse en la
conformación de los órganos de dirección, el principio de representación de sus catedráticos titulares, sus graduados y sus
estudiantes.
Artículo 83.- Gobierno de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El gobierno de la Universidad de San Carlos de
Guatemala corresponde al Consejo Superior Universitario, integrado por el Rector, quien lo preside; los decanos de las
facultades; un representante del colegio profesional, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que
corresponda a cada facultad; un catedrático titular y un estudiante por cada facultad.
Artículo 84.- Asignación presupuestaria para la Universidad de San Carlos de Guatemala. Corresponde a la Universidad de
San Carlos de Guatemala una asignación privativa no menor del cinco por ciento del Presupuesto General de Ingresos
Ordinarios del Estado, debiéndose procurar un incremento presupuestal adecuado al aumento de su población estudiantil
o al mejoramiento del nivel académico.
Artículo 85.- Universidades privadas. A las universidades privadas, que son instituciones independientes, les corresponde
organizar y desarrollar la educación superior privada de la Nación, con el fin de contribuir a la formación profesional, a la
investigación científica, a la difusión de la cultura y al estudio y solución de los problemas nacionales.
Desde que sea autorizado el funcionamiento de una universidad privada, tendrá personalidad jurídica y libertad
para crear sus facultades e institutos, desarrollar sus actividades académicas y docentes, así como para el
desenvolvimiento de sus planes y programas de estudio.
Artículo 86.- Consejo de la Enseñanza Privada Superior. El Consejo de la Enseñanza Privada Superior tendrá las funciones
de velar porque se mantenga el nivel académico en las universidades privadas sin menoscabo de su independencia y de
autoriza r la creación de nuevas universidades; se integra por dos delegados de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, dos delegados por las universidades privadas y un delegado electo por los presidentes de los colegios
profesionales que no ejerza cargo algún o en ninguna universidad.
La presidencia se ejercerá en forma rotativa. La ley regulará esta materia.
Artículo 87.- Reconocimiento de grados, títulos, diplomas e incorporaciones. Sólo serán reconocidos en Guatemala, los
grados, títulos y diplomas otorgados por las universidades legalmente autorizadas y organizadas para funcionar en el país,
salvo lo dispuesto por tratados internacionales.
La Universidad de San Carlos de Guatemala, es la única facultada para resolver la incorporación de profesionales
egresados de universidades extranjeras y para fijar los requisitos previos que al efecto hayan de llenarse, así como para
reconocer títulos y diplomas de carácter universitarios amparados por tratados internacionales. Los títulos otorgados por
universidades centroamericanas tendrán plena validez en Guatemala al lograrse la unificación básica de los planes de
estudio.
No podrán dictarse disposiciones legales que otorguen privilegios en perjuicio de quienes ejercen una profesión
con título o que ya han sido autorizados legalmente para ejercerla.
Artículo 88.- Exenciones y deducciones de los impuestos. Las universidades están exentas del pago de toda clase de
impuestos, arbitrios y contribuciones, sin excepción alguna.
Serán deducibles de la renta neta gravada por el Impuesto sobre la Renta las donaciones que se otorguen a favor
de las universidades, entidades culturales o científicas.
El Estado podrá dar asistencia económica a las universidades privadas, para el cumplimiento de sus propios
fines.
No podrán ser objeto de procesos de ejecución ni podrán ser intervenidas la Universidad de San Carlos de
Guatemala y las universidades privadas, salvo el caso de las universidades privadas cuando la obligación que se haga valer
provenga de contratos civiles, mercantiles o laborales.
Artículo 89.- Otorgamiento de grados, títulos y diplomas. Solamente las universidades legalmente autorizadas podrán
otorgar grados y expedir títulos y diplomas de graduación en educación superior.
Artículo 90.- Colegiación profesional. La colegiación de los profesionales universitarios es obligatoria y tendrá por fines la
superación moral, científica, técnica y material de las profesiones universitarias y el control de su ejercicio.
Los colegios profesionales, como asociaciones gremiales con personalidad jurídica, funcionarán de conformidad
con la Ley de Colegiación Profesional obligatoria y los estatutos de cada colegio se aprobarán con independencia de las
universidades de las que fueren egresados sus miembros.
Contribuirán al fortalecimiento de la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala y a los fines y
objetivos de todas las universidades del país.
En todo asunto que se relaciones con el mejoramiento del nivel científico y técnico cultural de las profesiones
universitarias, las universidades del país podrán requerir la participación de los colegios profesionales.
SECCIÓN SEXTA
DEPORTE
Artículo 91.- Asignación presupuestaria para el deporte. Es deber del Estado el fomento y la promoción de la educación
física y el deporte. Para ese efecto, se destinará una asignación privativa no menor del tres por ciento del Presupuesto
General de Ingresos Ordinarios del Estado. De tal asignación el cincuenta por ciento se destinará al sector del deporte
federado a través de sus organismos rectores, en la forma que establezca la ley; veinticinco por ciento a educación física,
recreación y deportes escolares; y veinticinco pro ciento al deporte no federado.
Artículo 92.- Autonomía del deporte. Se reconoce y garantiza la autonomía del deporte federado a través de sus
organismos rectores, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico Guatemalteco, que tienen
personalidad jurídica y patrimonio propio, quedando exonerados de toda clase de impuestos y arbitrios.
SECCIÓN SÉPTIMA
SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL
Artículo 93.- Derecho a la salud. El goce de la salud es derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna.
Artículo 94.- Obligación del Estado, sobre salud y asistencia social. El Estado velará por la salud y la asistencia social de
todos los habitantes. Desarrollará, a través de sus instituciones, acciones de prevención, promoción, recuperación,
rehabilitación, coordinación y las complementarias pertinentes a fin de procurarles el más completo bienestar físico,
mental y social.
Artículo 95.- La salud, bien público. La salud de los habitantes de la Nación es un bien público. Todas las personas e
instituciones están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento.
Artículo 96.- Control de calidad de productos. El Estado controlará la calidad de los productos alimenticios,
farmacéuticos, químicos y de todos aquéllos que puedan afectar la salud y bienestar de los habitantes. Velará por el
establecimiento y programación de la
atención primaria de la salud, y por el mejoramiento de las condiciones de saneamiento ambiental básico de las
comunidades menos protegidas.
Artículo 97.- Medio ambiente y equilibrio ecológico. El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional
están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y
mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el
aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando su depredación.
Artículo 98.- Participación de las comunidades en programas de salud. Las comunidades tienen el derecho y el deber de
participar activamente en el planificación, ejecución y evaluación de los programas de salud.
Artículo 99.- Alimentación y nutrición. El Estado velará porque la alimentación y nutrición de la población reúna los
requisitos mínimos de salud. Las instituciones especializadas del Estado deberán coordinar sus acciones entre sí o con
organismos internacionales dedicados a la salud, para lograr un sistema alimentario nacional efectivo.
Artículo 100.- Seguridad social. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social para beneficio de los
habitantes de la Nación. Su régimen se instituye como función pública, en forma nacional, unitaria y obligatoria.
El Estado, los empleadores y los trabajadores cubiertos por el régimen, con la única excepción de lo
preceptuado por el artículo 88 de esta Constitución, tienen obligación de contribuir a financiar dicho régimen y derecho a
participar en su dirección, procurando su mejoramiento progresivo.
La aplicación del régimen de seguridad social corresponde al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es
una entidad autónoma con personalidad jurídica, patrimonio y funciones propias; goza de exoneración total de impuestos,
contribuciones y arbitrios, establecidos o por establecerse. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social debe participar
con las instituciones de salud en forma coordinada.
El Organismo Ejecutivo asignará anualmente en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, una partida
específica para cubrir la cuota que corresponde al Estado como tal y como empleador, la cual no podrá ser transferida ni
cancelada durante el ejercicio fiscal y será fijada de conformidad con los estudios técnicos actuariales del instituto.
Contra las resoluciones que se dicten en esta materia, producen los recursos administrativos y el de lo
contencioso-administrativo de conformidad con la ley. Cuando se trate de prestaciones que deba otorgar el régimen,
conocerán los tribunales de trabajo y previsión social.
SECCIÓN OCTAVA
TRABAJO
Artículo 101.- Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del
país debe organizarse conforme a principios de justicia social.
Artículo 102.- Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Son derechos sociales mínimos que fundamentan la
legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades:
a. Derecho a la libre elección de trabajo y a condiciones económicas satisfactorias que garanticen el
trabajador y a su familia una existencia digna;
b. Todo trabajo será equitativamente remunerado, salvo lo que al respecto determine la ley;
c. Igualdad de salario para igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad;
d. Obligación de pagar al trabajador en moneda de curso legal. Sin embargo, el trabajador del campo
puede recibir, a su voluntad, productos alimenticios hasta en un treinta por ciento de su salario. En este caso el
empleador suministrará esos productos a un precio no mayor de su costo;
e. Inembargabilidad del salario en los casos determinados por la ley. Los implementos personales de
trabajo no podrán ser embargados por ningún motivo. No obstante, para protección de la familia del trabajador
y por orden judicial, sí podrá retenerse y entregarse parte del salario a quien corresponda;
f. Fijación periódica del salario mínimo de conformidad con la ley;
g. La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede exceder de ocho horas diarias de trabajo,
ni de cuarenta y cuatro horas a la semana, equivalente a cuarenta y ocho horas para los efectos exclusivos del
pago del salario. La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede exceder de seis horas diarias, ni de
treinta y seis a la semana. La jornada ordinaria de trabajo efectivo mixto no puede exceder de siete horas
diarias, ni de cuarenta y dos a la semana. Todo trabajo efectivamente realizado fuera de las jornadas
ordinarias, constituye jornada extraordinaria y debe ser remunerada como tal. La ley determinará las
situaciones de excepción muy calificadas en las que no son aplicables las disposiciones relativas a las jornadas
de trabajo.
Quienes por disposición de la ley por la costumbre o por acuerdo con los empleadores laboren menos
de cuarenta y cuatro horas semanales en jornada diurna, treinta y seis en jornada nocturna, o cuarenta y dos en
jornada mixta, tendrán derecho a percibir íntegro el salario semanal.
Se entiende por trabajo efectivo todo el tiempo que el trabajador permanezca a las órdenes o a
disposición del empleador;
h. Derecho del trabajador a un día de descanso remunerado por cada semana ordinaria de trabajo o por cada
seis días consecutivos de labores. Los días de asueto reconocidos por la ley también serán remunerados;
i. Derecho del trabajador a quince días hábiles de vacaciones anuales pagadas después de cada año de servicios
continuos, a excepción de los trabajadores de empresas agropecuarias, quienes tendrán derecho de diez días
hábiles. Las vacaciones deberán ser efectivas y no podrá el empleador compensar este derecho en forma
distinta, salvo cuando ya adquirido cesare la relación del trabajo;
j. Obligación del empleador de otorgar cada año un aguinaldo no menor del ciento por ciento del
salario mensual, o el que ya estuviere establecido sí fuere mayor, a los trabajadores que hubieren laborado
durante un año ininterrumpido y anterior a la fecha del otorgamiento. La ley regulará su forma de pago. A los
trabajadores que tuvieren menos del año de servicios, tal aguinaldo les será cubierto proporcionalmente al
tiempo laborado;
k. Protección a la mujer trabajadora y regulación de las condiciones en que debe prestar sus servicios.
No deben establecerse diferencias entre casadas y solteras en materia de trabajo. La ley regulará la
protección a la maternidad de la mujer trabajadora, a quien no se le debe exigir ningún trabajo que requiera
esfuerzo que ponga en peligro su gravidez. La madre trabajadora gozará de un descanso forzoso retribuido con
el cinto por ciento de su salario, durante los treinta días que precedan al parto y los cuarenta y cinco días
siguientes. En la época de la lactancia tendrá derecho a dos períodos de descanso extraordinarios, dentro de la
jornada. Los descansos pre y postnatal serán ampliados según sus condiciones físicas, por prescripción médica;
l. Los menores de catorce años no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo, salvo las
excepciones establecidas en la ley. Es prohibido ocupar a menores en trabajos incompatibles con su capacidad
física o que pongan en peligro su formación moral.
Los trabajadores mayores de sesenta años serán objeto de trato adecuado a su edad;
m. Protección y fomento al trabajo de los ciegos, minusválidos y personas con deficiencias físicas,
psíquicas o sensoriales;
n. Preferencia a los trabajadores guatemaltecos sobre los extranjeros en igualdad de condiciones y en
los porcentajes determinados por la ley. En paridad de circunstancias, ningún trabajador guatemalteco podrá
ganar menor salario que un extranjero, esta r sujeto a condiciones inferiores de trabajo, ni obtener menores
ventajas económicas u otras prestaciones;
o. Fijación de las normas de cumplimiento obligatorio para empleadores y trabajadores en los
contratos individuales y colectivos de trabajo. Empleadores y trabajadores procurarán el desarrollo económico
de la empresa para beneficio común;
p. Obligación del empleador de indemnizar con un mes de salario por cada año de servicios continuos
cuando despida injustificadamente o en forma indirecta a un trabajador, en tanto la ley no establezca otro
sistema más conveniente que le otorgue mejores prestaciones.
Para los efectos del cómputo de servicios continuos se tomarán en cuenta la fecha en que se haya
iniciado la relación de trabajo, cualquiera que ésta sea;
q. Es obligación del empleador otorgar al cónyuge o conviviente, hijos menores o incapacitados de un
trabajador que fallezca estando a su servicio, una prestación equivalente a un mes de salario por cada año
laborado. Esta prestación se cubrirá por mensualidades vencidas y su monto no será menor del último salario
recibido por el trabajador.
Si la muerte ocurre por causa cuyo riesgo esté cubierto totalmente por el régimen de seguridad social,
cesa esta obligación del empleador. En caso de que este régimen no cubra íntegramente la prestación, el
empleador deberá pagar la diferencia;
r. Derecho de sindicalización libre de los trabajadores. Este derecho lo podrán ejercer sin
discriminación alguna y sin estar sujetos a autorización previa, debiendo únicamente cumplir con llenar los
requisitos que establezca la ley. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un
sindicato, debiendo gozar de este derecho a partir del momento en que den aviso a la Inspección General de
Trabajo.
Sólo los guatemaltecos por nacimientos podrán intervenir en la organización, dirección y asesoría de
la entidades sindicales. Se exceptúan los casos de asistencia técnica gubernamental y lo dispuesto en tratos
internacionales o en convenios intersindical es autorizados por el Organismo Ejecutivo;
s. El establecimiento de instituciones económicas y de previsión social que, en beneficio de los
trabajadores, otorguen prestaciones de todo orden especialmente por invalidez, jubilación y sobrevivencia;
t. Si el empleador no probare la justa causa del despido, debe pagar al trabajador a título de daños y
perjuicios un mes de salario si el juicio se ventila en una instancia, dos meses de salario en caso de apelación de
la sentencia, y si el proceso durar e en su trámite más de dos meses, deberá pagar el cincuenta por ciento del
salario del trabajador, por cada mes que excediere el trámite de ese plazo, hasta un máximo, en este caso, de
seis meses; y
u. El Estado participará en convenios y tratados internacionales o regionales que se refieran a asuntos
de trabajo y que concedan a los trabajadores mejores protecciones o condiciones.
En tales casos, lo establecido en dichos convenios y tratados se considerará como parte de los derechos mínimos
de que gozan los trabajadores de la República de Guatemala.
Artículo 103.- Tutelaridad de las leyes de trabajo. Las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo son
conciliatorias, tutelares para los trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Para el
trabajo agrícola la ley tomará especialmente en cuenta sus necesidades y las zonas en que se ejecuta.
Todos los conflictos relativos al trabajo están sometidos a jurisdicción privativa. La ley establecerá las normas
correspondientes a esa jurisdicción y los órganos encargados de ponerlas en práctica.
Artículo 104.- Derecho de huelga y paro. Se reconoce el derecho de huelga y para ejercido de conformidad con la ley,
después de agotados todos los procedimientos de conciliación. Estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones
de orden económico social. Las leyes establecerán los casos y situaciones en que no serán permitidos la huelga y el paro.
Artículo 105.- Viviendas de los trabajadores. El Estado, a través de las entidades específicas, apoyará la planificación y
construcción de conjuntos habitacionales, estableciendo los adecuados sistemas de financiamiento, que permitan atender
los diferentes programas, para que los trabajadores puedan optar a viviendas adecuadas y que llenen las condiciones de
salubridad.
Los propietarios de las empresas quedan obligados a proporcionar a sus trabajadores, en los casos establecidos
por la ley, viviendas que llenen los requisitos anteriores.
Artículo 106.- Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables
para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva, y en la forma que
fi ja la ley. Para este fin el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Serán nulas ipso jure y no obligarán a
los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro
documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución tergiversación o limitación de los derechos
reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por
Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo.
En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales
en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores.
SECCIÓN NOVENA
TRABAJADORES DEL ESTADO
Artículo 107.- Trabajadores del Estado. Los trabajadores del Estado están al servicio de la administración pública y nunca
de partido político, grupo, organización o persona alguna.
Artículo 108.- Régimen de los trabajadores del Estado. Las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o
autónomas con sus trabajadores se rigen por la Ley de Servicio Civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o
disposiciones propias de dichas entidades.
Los trabajadores del Estado o de sus entidades descentralizadas autónomas que por ley o por costumbre reciban
prestaciones que superen a las establecidas en la Ley de Servicio Civil, conservarán ese trato.
Artículo 109.- Trabajadores por planilla. Los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas que
laboren por planilla, serán equiparados en salarios, prestaciones y derechos a los otros trabajadores del Estado.
Artículo 110.- Indemnización. Los trabajadores del Estado, al ser despedidos sin causa justificada, recibirán su
indemnización equivalente aun mes de salario por cada año de servicios continuos prestados. Este derecho en ningún caso
excederá de diez meses de salario.
Artículo 111.- Régimen de entidades descentralizadas. Las entidades descentralizadas del Estado, que realicen funciones
económicas similares a las empresas de carácter privado, se regirán en sus relaciones de trabajo con el personal a su
servicio por las leyes laborales comunes, siempre que nos menoscaben otros derechos adquiridos.
Artículo 112.- Prohibición de desempeñar más de un cargo público. Ninguna persona puede desempeñar más de un empleo
o cargo público remunerado, con excepción de quienes presten servicios en centros docentes o instituciones asistenciales
y siempre que haya compatibilidad en los horarios.
Artículo 113.- Derecho a optar a empleos o cargos públicos. Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos
públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y
honradez.
Artículo 114.- Revisión a la jubilación. Cuando un trabajador del Estado que goce del beneficio de la jubilación, regrese a
un cargo público, dicha jubilación cesará de inmediato, pero al terminar la nueva relación laboral, tiene derecho a optar
por la revisión del expediente respectivo y a que se le otorgue el beneficio derivado del tiempo servido y del último
salario devengado, durante el nuevo cargo.
Conforme las posibilidades del Estado, se procederá a revisar periódicamente las cuantías asignadas a
jubilaciones, pensiones y montepíos.
Artículo 115.- Cobertura gratuita del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a jubilados. Las personas que gocen de
jubilación, pensión o montepío del Estado e instituciones autónomas y descentralizadas, tiene derecho a recibir
gratuitamente la cobertura total de los servicios médicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Artículo 116.- Regulación de la huelga para trabajadores del Estado. Las asociaciones, agrupaciones y los sindicatos
formados por trabajadores del estado y sus entidades descentralizadas y autónomas, no pueden participar en actividades
políticas partidista.
Se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas.
Este derecho únicamente podrá ejercitarse en la forma que preceptúe la ley de la materia y en ningún caso deberá
afectar la tensión de los ser vicios públicos esenciales.
Artículo 117.- Opción al régimen de clases pasivas. Los trabajadores de las entidades descentralizadas o autónomas que
no estén afectos a descuentos para el fondo de clases pasivas, ni gocen de los beneficios correspondientes, podrán
acogerse a este régimen y, la dependencia respectiva, en este caso, deberá aceptar la solicitud del interesado y ordenar
a quien corresponde que se hagan los descuentos correspondientes.
SECCIÓN DÉCIMA
RÉGIMEN ECONÓMICO Y SOCIAL
Artículo 118.- Principios del Régimen Económico y Social. El régimen económico y social de la República de Guatemala se
funda en principios de justicia social.
Es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el
potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso
nacional.
Cuando fuere necesario, el Estado actuará complementando la iniciativa y la actividad privada, para el logro de
los fines expresados.
Artículo 119.- Obligaciones del Estado. Son obligaciones fundamentales del Estado:
a. Promover el desarrollo económico de la Nación, estimulando la iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias,
industriales, turísticas y de otra naturaleza;
b. Promover en forma sistemática la descentralización económica administrativa, para lograr un adecuado
desarrollo regional del país;
c. Adoptar las medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos
naturales en forma eficiente;
d. Velar por la elevación del nivel de vida de todos los habitantes del país procurando el bienestar de la familia;
e. Fomentar y proteger la creación y funcionamiento de cooperativas proporcionándoles la ayuda técnica y
financiera necesaria;
f. Otorgar incentivos, de conformidad con la ley, a las empresas industriales que se establezcan en el interior
de la República y contribuyan a la descentralización;
g. Fomentar con prioridad la construcción de viviendas populares, mediante sistemas de financiamiento
adecuados a efecto que el mayor número de familias guatemaltecas las disfruten en propiedad. Cuando se trate de
viviendas emergentes o en cooperativa, e l sistema de tenencia podrá ser diferente;
h. Impedir el funcionamiento de prácticas excesivas que conduzcan a la concentración de bienes y medios de
producción en detrimento de la colectividad;
i. La defensa de consumidores y usuarios en cuanto a la preservación de la calidad de los productos de consumo
interno y de exportación para garantizarles su salud, seguridad y legítimos intereses económicos;
j. Impulsar activamente programas de desarrollo rural que tiendan a incrementar y diversificar la producción
nacional con base en el principio de la propiedad privada y de la protección al patrimonio familiar. Debe darse al
campesino y al artesano ayuda técnica y económica;
k. Proteger la formación de capital, el ahorro y la inversión;
l. Promover el desarrollo ordenado y eficiente del comercio interior y exterior del país, fomentando mercados
para los productos nacionales;
m. Mantener dentro de la política económica, una relación congruente entre el gasto público y la producción
nacional; y
n. Crear las condiciones adecuadas para promover la inversión de capitales nacionales y extranjeros.
Artículo 120.- Intervención de empresas que prestan servicios públicos. El Estado podrá, en caso de fuerza mayor y por el
tiempo estrictamente necesario, intervenir las empresas que prestan servicios públicos esenciales para la comunidad,
cuando se obstaculizare su funcionamiento.
Artículo 121.- Bienes del Estado. Son bienes del estado:
a. Los de dominio público;
b. Las aguas de la zona marítima que ciñe las costas de su territorio, los lagos, ríos navegables y sus riberas, los
ríos, vertientes y arroyos que sirven de límite internacional de la República, las caídas y nacimientos de agua de
aprovechamiento
hidroeléctrico, las aguas subterráneas y otras que sean susceptibles de regulación por la ley y las aguas no
aprovechadas por particulares en la extensión y término que fije la ley;
c. Los que constituyen el patrimonio del Estado, incluyendo los del municipio y de las entidades
descentralizadas o autónomas;
d. La zona marítimo terrestre, la plataforma continental y el espacio aéreo, en la extensión y forma que
determinen las leyes o los tratados internacionales ratificados por Guatemala;
e. El subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así como cualesquiera otras substancias
orgánicas o inorgánicas del subsuelo;
f. Los monumentos y las reliquias arqueológicas;
g. Los ingresos fiscales y municipales, así como los de carácter privativo que las leyes asignen a las entidades
descentralizadas y autónomas; y
h. Las frecuencias radio eléctricas.
Artículo 122.- Reservas territoriales del Estado. El Estado se reserva el dominio de una faja terrestre de tres kilómetros a
lo largo de los océanos, contados a partir de la línea superior de las mareas; de doscientos metros alrededor de las orilla s
de los lagos; de cien metros a cada lado de las riberas de los ríos navegables; de cincuenta metros alrededor de las
fuentes y manantiales donde nazcan las aguas que surtan a las poblaciones.
Se exceptúan de las expresadas reservas:
a. Los inmuebles situados en zonas urbanas; y
b. Los bienes sobre los que existen derechos inscritos en el Registro de la Propiedad, con anterioridad al
primero de marzo de mil novecientos cincuenta y seis.
Los extranjeros necesitarán autorización del ejecutivo, para adquirir en propiedad, inmuebles comprendidos en
las excepciones de los dos incisos anteriores. Cuando se trate de propiedades declaradas como monumento nacional o
cuando se ubiquen en conjuntos monumentales, el Estado tendrá derecho preferencial en toda enajenación.
Artículo 123.- Limitaciones en las fajas fronterizas. Sólo los guatemaltecos de origen, o las sociedades cuyos miembros
tengan las mismas calidades, podrán ser propietarios o poseedores de inmuebles situados en la faja de quince kilómetros
de ancho a lo largo de las fronteras, medidos desde la línea divisoria. Se exceptúan los bienes urbanos y los derechos
inscritos con anterioridad al primero de marzo de mil novecientos cincuenta y seis.
Artículo 124.- Enajenación de los bienes nacionales. Los bienes nacionales sólo podrán ser enajenados en la forma que
determine la ley, la cual fijará las limitaciones y formalidades a que deba sujetarse la operación y sus objetivos fiscales.
Las entidades descentralizadas o autónomas, se regirán por lo que dispongan sus leyes y reglamentos.
Artículo 125.- Explotación de recursos naturales no renovables. Se declara de utilidad y necesidad públicas, la explotación
técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales no renovables.
El Estado establecerá y propiciará las condiciones propias para su exploración, explotación y comercialización.
Artículo 126.- Reforestación. Se declara de urgencia nacional y de interés social, la reforestación del país y la
conservación de los bosques. La ley determinará la forma y requisitos para la explotación racional de los recursos
forestales y su renovación, incluyendo las resinas, gomas, productos vegetales silvestres no cultivados y demás productos
similares, y fomentará su industrialización. La explotación de todos estos recursos, corresponderá exclusivamente a
personas guatemaltecos, individua les o jurídicas.
Los bosques y la vegetación en las riberas de los ríos y lagos, y en las cercanías de las fuentes de aguas, gozarán
de especial protección.
Artículo 127.- Régimen de aguas. Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su
aprovechamiento, uso y goce, se otorgan en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. Una ley
específica regulará esta materia.
Artículo 128.- Aprovechamiento de aguas, lagos y ríos. El aprovechamiento de las aguas de los lagos y de los ríos, para
fines agrícolas, agropecuarios, turísticos o de cualquier otra naturaleza, que contribuya al desarrollo de la economía
nacional, está al servicios de la comunidad y no de persona particular alguna, pero los usuarios están obligados a
reforestar las riberas y los cauces correspondientes, así como a facilitar las vías de acceso.
Artículo 129.- Electrificación. Se declara de urgencia nacional, la electrificación del país, con base en planes formulados
por el Estado y las municipalidades, en la cual podrá participar la iniciativa privada.
Artículo 130.- Prohibición de monopolios. Se prohiben los monopolios y privilegios. El Estado limitará el funcionamiento de
las empresas que absorban o tiendan a absorber, en perjuicio de la economía nacional, la producción en uno o más ramos
industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria. Las leyes determinarán lo relativo a esta materia. El
Estado protegerá la economía de mercado e impedirá las asociaciones que tiendan a restringir la libertad del mercado o a
perjudicar a los consumidores.
Artículo 131.- Servicio de transporte comercial. Por su importancia económica en el desarrollo del país, se reconoce la
utilidad pública, y por lo tanto, gozan de la protección del Estado, todos los servicios de transporte comercial y turístico,
sean terrestres, marítimos o aéreos, dentro de los cuales quedan comprendidas las naves, vehículos, instalaciones y
servicios.
Las terminales terrestres, aeropuertos y puertos marítimos comerciales, se consideran bienes de uso público
común y así como los servicios del transporte, quedan sujetos únicamente a la jurisdicción de autoridades civiles. Queda
prohibida la utilización de naves, vehículos y terminales, propiedad de entidades gubernamentales y del Ejército
Nacional, para fines comerciales; esta disposición no es aplicable a las entidades estatales descentralizadas que presten
servicio de transporte.
Para la instalación y explotación de cualquier servicio de transporte nacional o internacional, es necesaria la
autorización gubernamental. Para este propósito, una vez llenados los requisitos legales correspondientes por el
solicitante, la autoridad gubernativa deberá extender la autorización inmediatamente.
Artículo 132.- Moneda. Es potestad exclusiva del Estado, emitir y regular la moneda, así, como formular y realizar las
políticas que tiendan a crear y mantener condiciones cambiarias y crediticias favorables al desarrollo ordenado de la
economía nacional. Las actividades monetarias, bancarias y financieras, estarán organizadas bajo el sistema de banca
central, el cual ejerce vigilancia sobre todo lo relativo a la circulación de dinero y a la deuda pública. dirigirá este
sistema, la Junta Monetaria, de la que depende el Banco de Guatemala, entidad autónoma con patrimonio propio, que se
regirá por su Ley Orgánica y la Ley Monetaria.
La Junta Monetaria se integra con los siguientes miembros:
a. El Presidente, quien también lo será del Banco de Guatemala, nombrado por el Presidente de la República y
por un período establecido en la ley;
b. Los ministros de Finanzas Públicas, Economía y Agricultura, Ganadería y Alimentación;
c. Un miembro electo por el Congreso de la República;
d. Un miembro electo por las asociaciones empresariales de comercio, industria y agricultura;
e. Un miembro electo por los presidentes de los consejos de administración o juntas directivas de los bancos
privados nacionales; y
f. Un miembro electo por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Estos tres últimos miembros durarán en sus funciones un año.
Todos los miembros de la Junta Monetaria, tendrán suplentes, salvo el Presidente, a quien lo sustituye el
Vicepresidente y los ministros de Estado, que serán sustituidos por su respectivo viceministro.
El Vicepresidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, quien también será nombrado por el
Presidente de la República, podrá concurrir a las sesiones de la Junta Monetaria, juntamente con el Presidente, con voz,
pero sin voto, excepto cuando sustituya al Presidente en sus funciones, en cuyo caso, sí tendrá voto.
El Presidente, el Vicepresidente y los designados por el Consejo Superior Universitario y por el Congreso de la
República, deberán ser personas de reconocida honorabilidad y de notoria preparación y competencia en materia
económica y financiera.
Los actos y decisiones de la Junta Monetaria, están sujetos a los recursos administrativos y al de lo contencioso-
administrativo y de casación.
Artículo 133.- (Reformado) Junta Monetaria. La Junta Monetaria tendrá a su cargo la determinación de la política
monetaria, cambiaría y crediticia del país y velará por la liquidez y solvencia del sistema bancario nacional, asegurando la
estabilidad y el fortalecimiento del ahorro nacional.
Con la finalidad de garantizar la estabilidad monetaria, cambiaria y crediticia del país, la Junta Monetaria no
podrá autorizar que el Banco de Guatemala otorgue financiamiento directo o indirecto; garantía o aval al estado, a sus
entidades descentralizadas o autónomas ni a las entidades privadas no bancarias. Con ese mismo fin, el Banco de
Guatemala no podrá adquirir los valores que emitan o negocien en el mercado primario dichas entidades. Se exceptúa de
estas prohibiciones el financiamiento que pueda concederse en casos de catástrofes o desastres públicos, siempre y
cuando el mismo sea aprobado por las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso a
solicitud del presidente de la república
La Superintendencia de Bancos, organizada conforme a la ley, es el órgano que ejercerá la vigilancia e
inspección de bancos, instituciones de crédito, empresas financieras, entidades afianzadoras, de seguros y las demás que
la ley disponga.
Artículo 134.- Descentralización y autonomía. El municipio y las entidades autónomas y descentralizadas, actúan por
delegación del Estado.
La autonomía, fuera de los casos especiales contemplados en la Constitución de la República, se concederá
únicamente, cuando se estime indispensable para la mayor eficiencia de la entidad y el mejor cumplimiento de sus fines.
Para crear entidades descentralizadas y autónomas, será necesario el voto favorable de las dos terceras partes del
Congreso de la República.
Se establecen como obligaciones mínimas del municipio y de toda entidad descentralizada y autónoma, las
siguientes:
a. Coordinar su política, con la política general del Estado y, en su caso, con la especial del Ramo a que
correspondan;
b. Mantener estrecha coordinación con el órgano de planificación del Estado;
c. Remitir para su información al Organismo Ejecutivo y al Congreso de la República, sus presupuestos
detallados ordinarios y extraordinarios, con expresión de programas, proyectos, actividades, ingresos y egresos. Se
exceptúa a la Universidad de San Carlos de Guatemala.
d. Tal remisión será con fines de aprobación, cuando así lo disponga la ley;
e. Remitir a los mismos organismos, las memorias de sus labores y los informes específicos que les sean
requeridos, quedando a salvo el carácter confidencial de las operaciones de los particulares en los bancos e instituciones
financieras en general;
f. Dar las facilidades necesarias para que el órgano encargado del control fiscal, pueda desempeñar amplia y
eficazmente sus funciones; y
g. En todo actividad de carácter internacional, sujetarse a la política que trace el Organismo Ejecutivo.
De considerarse inoperante el funcionamiento de una entidad descentralizada, será suprimida mediante el voto
favorable de las dos terceras partes del Congreso de la República.
CAPÍTULO III
DEBERES Y DERECHOS CÍVICOS Y POLÍTICOS
Artículo 135.- Deberes y derechos cívicos. Son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en
otras normas de la Constitución y leyes de la República, los siguientes:
a. Servir y defender a la Patria;
b. Cumplir y velar, porque se cumpla la Constitución de la República;
c. Trabajar por el desarrollo cívico, cultural, moral, económico y social de los guatemaltecos;
d. Contribuir a los gastos públicos, en la forma prescrita por la ley;
e. Obedecer las leyes;
f. Guardar el debido respeto a las autoridades; y
g. Prestar servicio militar y social, de acuerdo con la ley.
Artículo 136.- Deberes y derechos políticos. Son derechos y deberes de los ciudadanos:
a. Inscribirse en el Registro de Ciudadanos;
b. Elegir y ser electo;
c. Velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral;
d. Optar a cargos públicos;
e. Participar en actividades políticas; y
f. Defender el principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la Presidencia de la República.
Artículo 137.- Derecho de petición en materia política. El derecho de petición en materia política, corresponde
exclusivamente a los guatemaltecos.
Toda petición en esta materia, deberá ser resuelta y notificada, en un término que no exceda de ocho días. Si la
autoridad no resuelve en ese término, se tendrá por denegada la petición y el interesado podrá interponer los recursos de
ley.
Artículo 97.- Medio ambiente y equilibrio ecológico. El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio
nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del
ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y
el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando su depredación.
Artículo 20.- Menores de edad. Los menores de edad que transgredan la ley son inimputables. Su tratamiento debe estar
orientado hacia una educación integral propia para la niñez y la juventud.
Los menores, cuya conducta viole la ley penal, serán atendidos por instituciones y personal especializado. Por ningún
motivo pueden ser recluidos en centros penales o de detención destinados para adultos. Una ley específica regulará esta
materia.

13 DERECHO CIVIL

DEFINICION:
Es el conjunto de normas justas y coactivas de carácter privado, que regulan las relaciones de asistencia, autoridad y
ovediencias más generales en la vida del los hombres, como miembro de una familia para el cumplimiento de los fines
individuales de su existencia dentro del contexto social, en las que las personas que intervienen aparecen como simples
particulares, independientes de su profesión, clase social, condición o jerarquía.
La palabra civil surge de “civitas” voz latina que significa de la ciudad o relativa a la ciudad, encendiéndose al Derecho
Civil como el Derecho de la ciudad.

UBICACIÓN
El Derecho Civil lo ubicamos en el Derecho Privado de carácter general o común que disciplina las relaciones de los
particulares.

DEFINICION DE PERSONA:
Es todo ser o entidad susceptible de ser sujeto de derechos y ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones.

CLASIFICACION DE LAS PERSONAS:

1. Individuales: Es la persona física o natural, es decir, seres humanos sujetos de derechos y


obligaciones. Ej. El Hombre.

2. Colectivas o morales: Son aquellas entidades formadas para la realización de un fin permanente y
colectivo de los hombres a la que el derecho objetivo reconoce capacidad que les permite tener
derechos y obligaciones. Ej. Sindicatos, municipalidades, universidades, etc.

PERSONALIDAD:
DEFINICION:
Es la aptitud que la ley confiere a una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones, que también opera
como una condición (sine qua non) que el Derecho exige y confiere para entrar al mundo jurídico.

TEORIAS QUE DETERMINAN CUANDO PRINCIPIA LA PERSONALIDAD:


1. Del Nacimiento: Plantea que la persona adquiere la personalidad al nacer. La mantiene el
Código Alemán, Suizo, Austriaco, Portugués, etc.
2. De la Concepción: Esta teoría sostiene que el hombre existe debido a la concepción y
reconoce el inicio de la personalidad a partir del momento de la concepción
3. De la Viabilidad: Sostiene que además del nacimiento es necesario que el nacido tenga la
aptitud sicológica para seguir viviendo fuera del vientre materno por sí solo, en condiciones de
desarrollarse. Teoría mantenida por el Código Francés e Italiano.
4. Teoría Ecléctica: Acepta el origen de la personalidad en el nacimiento pero reconociendo
derechos del concebido. Constituye una amalgama de las teorías anteriores. El Código Civil en su
articulo 1 Guatemalteco acepta esta teoría.

TEORIA QUE ADOPTA NUESTRO CODIGO CIVIL (ORIENTACIÓN DEL CODIGO CIVIL NACIONAL.
La Teoría Ecléctica según el artículo 1 del Código Civil.

CONNOCENCIA: (partos dobles o múltiples)


Es la figura que se da cuando en un parto nacen 2 o más persona y se presenta el problema de quien de los nacidos tiene
más derechos. Art. 2 Código Civil.

CONMORENCIA:
Nuestra legislación prevé que si dos o más personas hubiesen fallecido de modo que no se pueda probar cuál de ellas murió
primero, se presume que fallecieron todas al mismo tiempo, sin que se pueda alegar transmisión alguna de derechos entre
ellas. (Artículo 3. Código Civil).

REGULACIÓN LEGAL:
Art. 1 de la Constitución Politica de la República de Guatemala y del 1 al 4 del Código Civil.

CAPACIDAD

DEFINICIÓN:
Es la aptitud derivada de la personalidad, que toda persona tiene para ser titular como sujeto activo o pasivo de
relaciones jurídicas o bien ejercitar sus derechos y cumplir sus obligaciones personalmente.

CLASIFICACIÓN:

 De Goce o de Derecho: Es la aptitud derivada de la personalidad, que toda persona tiene para ser titular
como sujeto activo o pasivo de derechos y obligaciones. Art. 1 del Código Civil.

 De Ejercicio o de Hecho: Es la capacidad de adquirir y ejercitar por si los derechos y asumir por si
obligaciones. Se adquiere con la mayoría de edad; el Código Civil establece en el artículo 8 1ª mayoría de
edad se alcanza a los 18 años.

CAUSAS QUE MODIFICAN LA CAPACIDAD:


a) Causas que limitan la capacidad de ejercicio:

 Sexo (Art. 89 inciso 2º. Del Codigo Civil)

 Edad (Art. 8 del Codigo Civil)

 Estado Civil ( Art. 369 del Codigo Civil)

 Nacionalidad (Art. 96 del Código Civil)

 Domicilio (Art. 32 del Codigo Civil)

 Parentesco (Art. 283 y 1792 del Codigo Civil)

 Enfermedad fisica o mental (Art. 9 al 14 del Codigo Civil)

 Sentencia Penal Condenatoria (Art. 392 del Código Procesal Penal)

 Concurso y quiebra (Art. 347 y 379 Código Procesal Civil y Mercantil.

c) Causas Derivadas de Vínculos Sociales o Condición Jurídica de las personas:


- Territorio: domicilio, residencia, ausencia.
- Familia: capacidad del marido y la mujer, parentesco.
- Ciudadanía: nacionalidad y extranjería.

INCAPACIDAD:

DEFINICIÓN:
Es la falta de aptitud para ejercer derechos, contraer obligaciones e intervenir en negocios juridicos por si misma, es el
estado especial en que se encuentra una persona privada de su capacidad de ejercicio. Art. 9 del Codigo Civil.

CLASIFICACIÓN:
a) Incapacidad Absoluta: cuando impide totalmente la facultad de obrar, es decir, que no puede
ejecutar sus derechos y no puede desenvolverse de ninguna forma. Por ejemplo los mayores de edad que
adolecen de efenmedades mentales que los priba de dicernimiento. Art. 9 del Codigo Civil.
b) Incapacidad Relativa: Es la que limita determinado actos, por dejar en libertad para realizar los
restantes negocios juridicos y puede subsanarse con la asistencia, autorización o concurso de un
represntante legal. Por ejemplo la esposa no puede realizar el contrato de compra venta con el esposo.
Art. 10 del Codigo Civil.
c) Incapacidad Legal: es el estado especial en que se alla la persona a la que apesar de ser capaz
naturalmente tiene prohibido por la ley actuar en derecho (Art. 9 del Codigo Civil).
d) Incapacidad Natural: Es cuando por la propia disposición de la naturaleza el sujeto se encuentra
incapaz.

DECLARACIÓN JUDICIAL DEL ESTADO DE INTERDICCIÓN:


Es la declaración judicial del estado de incapacidad de una persona mayor de edad, la que debe de ser
dictaminada por un tribunal y que le limita el ejercicio para la realización de la vida civil y privada.
Que puede ocacionar los siguientes efectos:

 Que se le nombre un Tutor o representante.

 La suspención absoluta para el ejercicio de sus derechos civiles.

 La suspención de sus atribuciones según el estado civil.


Por quien puede ser solicitada:

 Por la Procuraduría General de la Nación.

 Por los parientes del incapacitado.

 Por las personas que tengan contra él algúna acción que deducir.

REGULACIÓN LEGAL:
Artículos 9 al 14 del Código Civil y del 406 al 410 del Código Procesal Civil y Mercantil.

ESTADO CIVIL:
DEFINICIÓN:
Es la situación jurídica concreta que la persona ocupa o guarda en relación con la familia, a la sociedad y ante la nación,
que influye en sus facultades, capacidad y obligaciones.

CARACTERÍSTICAS:
a) Personalismo: significa que solo las personas individuales o físicas tienen estado civil y éste muere
cuando muere la persona
b) Oponible: (erga omnes) Que puede oponerse a todas las personas

c) No Patrimonial: que no se puede valorar en dinero

d) Indivisible: que no se puede dividir

e) Imprescriptible: que no se puede perder ni adquirir con el transcurso del tiempo

f) Intransferible: que no se puede transmitir.

g) Irrenunciable: que no se puede renunciar simplemente al estado civil.

h) Inalienable: no se puede vender o comprar ni enbargar

MEDIOS DE COMPROBACIÓN:
Las certificaciones de las actas del Registro Civil. Prueban el estado civil de las personas. Art. 371 Código Civil.

POSESION NOTORIA DE ESTADO:


Es el conjunto de circunstancias de hecho (Filiación y el parentesco entre una persona y la familia a la que pretende
pertenecer) que cuentan con valor de derecho en relación con el estado civil de las personas.
Se deba probar mediante la realidad; por el uso habitual del apellido del progenitor; que el progenitor haya tratado al
demandante como hijo al proporcionarle alimentación, educación y reconocerlo como hijo públicamente.

ACCIONES DEL ESTADO CIVIL:


Es la facultad que tiene toda persona de acudir a un tribunal para hacer cesar el estado civil que una persona se atribuye
ilegalmente en la constitución, destrucción o declaración del mismo. Ejemplo:

 La acción o reclamo del estado para que se se establesca, modifique o extinga.


 Acciones contra las actas del registro Civil para pedir su rectificación, nulidad o cancelación.

 Acciones o asesoría del Estado para mantener en la psopesión o reintegrarla al que la haya perdido.

IDENTIFICACION DE LA PERSONA

DEFINICION DEL NOMBRE:


Es el medio de individualizar a las personas en sus relaciones familiares y sociales. Es el principal elemento de
identificación y sirve para diferenciar a cada persona de las demás. Art. 4 Código Civil.
Como se forma el nombre:

 Pronombre: es el nombre propio o de pila Ej. Jorge Luis

 Patronímico: Apellido Familiar Ej. Medina López.

 protección en los casos de uso indebido o usurpación.

ACCCIONES QUE NACEN DEL DERECHO AL NOMBRE

CARACTERISTICAS
1. Oponible (Erga Omnes) Significa oponible a la colectividad.

2. Irrenunciable: significa que no se puede renuncia a él, pues todos tenemos la obligación de
identificarnos con un nombre.
3. Imprescindible: que no se pierde ni se adquiere con el transcurso del tiempo.

4. No tiene una estimación pecuniaria: que no se puede valorar en dinero y no se puede comprar.

CAMBIO DE NOMBRE E IDENTIFICACION DE PERSONA


El artículo 6 del Código Civil establece que las personas no pueden cambiar de nombre sino con autorización judicial, así
como el Código Procesal Civil y Mercantil, en su artículo 438 estipula que la persona que por cualquier motivo desea
cambiar su nombre, lo debe solicitar por escrito al juez de Primera Instancia, debiendo expresar los motivos y el nombre
que va a adoptar. Así mismo, cuando una persona use pública y constantemente nombre propio distinto al que aparece
en su partida de nacimiento o use incompleto su nombre, puede establecer su identificación mediante el procedimiento
de identificación de persona que consiste en una declaración jurada hecha en Escritura Pública, y que se encuentra
contemplado en el artículo 440 del Código Procesal Civil y Mercantil y Artículo 18 del Decreto 54-77.

REGULACIÓN LEGAL:
Artículos 4, 5, 6 y 7 del Código Civil; 438, 439, 440, 441 y 442 del Código Procesal Civil y Mercantil; 18, 19 y 20 del

Decreto 54-77 del Congreso de la República, Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción

Voluntaria.

EL DOMICILIO:
DEFINICION
Es el lugar o circulo territorial donde se ejercitan los derechos y cumplen las obligaciones, y constituye la sede jurídica y
legal de la persona.

ELEMENTOS DEL DOMICILIO


1. Elemento de carácter especial u objetivo: lo constituye la residencia que una persona tiene en un
lugar determinado y que esta a la vista de todas las personas.
2. Elemento de carácter intencional o subjetivo: consiste en el ánimo o intención de la persona de
permanecer en ese lugar.
3. Elemento de carácter temporal: Que consiste en la presunción de ese ánimo para la residencia
continua durante un año en el lugar.
CLASIFICACIÓN:

1. Voluntario o Real: se constituye voluntariamente el domicilio por el ánimo de permanecer en él, ánimo
que se presume, por la residencia durante un año en el lugar, cesando la presunción si se comprobare que la
residencia es accidental o que se tiene en otra parte.

2. Domicilio Legal o Necesario o Derivado: el domicilio legal de una persona, es el lugar en donde la ley le
fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no
esté allí presente; Art. 36-37 del Código Civil.

3. Domicilio especial, electivo o contractual: Castán lo define como el domicilio que se escoge para la
ejecución de un acto o una convención y agrega que, se funda en la facultad que tienen las personas capaces de
establecer en sus convenciones todas las cláusulas que no contradigan a las leyes y a las buenas costumbres. Art.
40 del Codigo Civil

4. Domicilio Múltiple: se da cuando la persona vive en varios lugares, y la ley establece que se le
considera domiciliado en cualquiera de ellos. Ej. Cadena de almacenes en varios departamentos. (Art. 34
C.C.)
La persona que no tiene lugar establecido como domicilio se le considera domiciliada en lugar
donde se encuentre.

DIFERENCIA ENTRE DOMICILIO, RESIDENCIA Y VECINDAD:


1. Domicilio: es la circunscripción departamental. (Art. 12 del Codigo Proceal Civil y Mercantil.
Ej. Guatemala
2. Vecindad: Es la circunscripción municipal en que reside una persona. (Art. 41 C.C.) EJ. Villa
Nueva.
3. Residencia: es el lugar que se reside, o sea en términos más precisos es la casa de
habitación o bien la parte de un edificio en que se reside. Ej. 3ª Avenidad 3-80 de la zona 1.

REGULACIÓN LEGAL:
Este se encuentra regulado en los artículos: 13, 14, 16 de la Ley del Organismo Judicial; 32 al 41, 83, 93, 240, 311, 314 numeral
9, 412 numeral 1, 427, 432 del Código Civil; 12, 14, 15, 17, 21, 299 segunda parte del Código Procesal Civil y Mercantil; y, 29 y
46 del Código de Notariado.

AUSENCIA:

DEFINICION
Es la condición de la persona que se encuentra fuera de la republica y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Según el
Código Civil en su artículo 42 tambien es ausente para los efectos legales, que ha desaparecido de su domicilio y cuyo
paradero se ignora.

CLASIFICACIÓN
1. Ausencia Marerial: Es la no presencia de una persona en su domicilio. Art. 42 1ª./p del
Código Civil.
2. Ausencia Simple: se da cuando la persona se ausenta de su domicilio, pero su paradero no
es desconocido y no hay duda de su existencia. En cuyo caso la persona que ha salido del país
debe encomendar a otras su representación a través de mandato, si no la ley lo considera ausente.
Art. 42 2ª./P del Código Civil.
3. Ausencia calificada o Desaparición: se da cuando además de la no presencia de la persona
en su domicilio se ignora su paradero, se duda de su existencia, que es una duda racional que nace
de las circunstancias que haya hecho desaparecer a la persona. Art. 64 del Código Civil.

DECLARACIÓN DE AUSENCIA:
Es el procedimiento mediante el cual un tribunal declara la ausencia de una persona.

PRESUPUESTO:
1. Ausentarse de la República
2. Que tenga o haya tenido domicilio en el territorio
3. Que tenga derechos que ejecutar y obligaciones que cumplir
4. Que no haya nombrado mandatario que lo represente para que responda en el juicio iniciado contra el ausente.
OBJETIVO
Nombrar un defensor judicial al ausente. teniendo como objeto nombrar defensor judicial, para que lo represente en los
casos siguientes:

 Para responder de una demanda.


 Hacer valer algún derecho en juicio.

 Para la administración, guarda de sus bienes y cumplimiento de sus obligaciones.

 Declaración de muerte presunta.

 Posesión definitiva de bienes del ausente.

REGULACIÓN LEGAL:
Artículos: 42 al 62 del Código Civil; 411 al 417 del Código Procesal Civil y Mercantil; 8 al 11 de la Ley Reguladora de la
Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, Decreto Legislativo 54-77.

PERSONAS COLECTIVAS O MORALES:

a). DEFINICION
Son entes abstractos a los cuales el Estado les reconoce capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Es una colectividad de personas o conjuntos de bienes que organizado para la realización de un fin permanente, obtiene
el reconocimiento del Estado como sujeto de derechos y obligaciones.

b). CLASIFICACION
Doctrinaria:
a) Según su estructura:

 Corporativas: Tiene como elemento básico una colectividad de individuos y se rigen por
voluntad propia; y

 Instituciones: tiene una organización dirigida a un fin determinado y se rigen por norma
exterior o voluntad del fundador.
b) Según su encuadramiento estatal:

 Públicas: Son públicas las que se encuadran en la estructura organizacional del Estado, y

 Privadas: las que se rigen por sus propias normas y persiguen fines de interés particular.
c) Según su función:

 Públicas o de Derecho Público: son las que participan en sus funciones, en mayor o menor
grado, de la potestad o autoridad del Estado. Ej. Municipalidades y Universidades.

 Privadas o de Derecho Privado: las que no tienen ninguna delegación de la potestad


pública, desempeñan una actividad de interés social o interés particular, sean o no de
naturaleza económica.
Clasificación Legal:

 Instituciones

 Fundaciones

 Asociaciones
Art. 15 del Código Civil acepta la división tripartita de las personas jurídicas:

c) CREACIÓN, NOMBRE, CAPACIDAD, DOMICILIO, DURACIÓN Y EXTINCIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS O MORALES:

Creación:
El acto de creación de toda persona jurídica está necesariamente precedido por un proceso de volición, de uno o varios
órganos estatales si se trata de la formación de un ente de Derecho Público, o de una o varias personas individuales si se trata
de la formación de un ente de Derecho Privado. Cuando ese proceso formativo culmina en la decisión de organizar y dar vida a
una nueve persona jurídica, se procede, ya en los caminos del derecho, a la elaboración de un proyecto de ley de un acta
constitutiva, de un proyecto de estatutos, o de una escritura pública, según la naturaleza de la misma.

Nombre:
Que sirve para diferenciar a las personas jurídicas unas de otras, evitar que se confundan entre sí y evitar que se suscite un
problema de tipo registral.

Capacidad:
Hace valer sus derechos y responder a sus obligaciones a través de su representante, pues su personalidad es distinta a las de
los socios individualmente considerados. Puede ser una persona o varias o un órgano administrativo y adquiere su capacidad
después de haber sido inscrita en el registro correspondiente. El ejercicio de la capacidad de una persona jurídica está
encaminado especialmente al logro de los fines para los cuales fue creada.
Domicilio:
En el documento que la origina se establece el lugar de la sede y donde deba cumplir con sus obligaciones y ejercer sus
derechos.

Extinción:
Cuando una persona jurídica va a extinguirse debe igual que en su creación llevarse a cabo un procedimiento de varias etapas,
entre las cuales está la liquidación, el cumplimiento de obligaciones pendientes y la decisión sobre el excedente.

d). REGULACIÓN LEGAL:


Artículos 15 al 31 del Código Civil y demás leyes relacionadas con la forma de constitución, inscripción y extinción.
DE LA FAMILIA

a). DEFINICION
Es el conjunto de personas que teniendo como base el matrimonio, concubinato, unión de hecho o filiación se encuentran
unidas por lazos de ascendencia y por la adopción.

b). DERECHO DE FAMILIA


Conjunto de normas jurídicas de Derecho Privado y de interés público que regulan la constitución, organización y
disolución de las relaciones familiares.

c). SU UBICACIÓN EN LA SISTEMATICA JURÍDICA


Se ubica dentro de la rama del Derecho Privado, porque este regula las relaciones entre el Estado y los particulares en
una relación de subordinación

EL MATRIMONIO:
a). DEFINICION
Es una institución social por la que un hombre y una mujer su unen legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de
vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí.

b). NATURALEZA JURIDICA DEL MATRIMONIO


Existen tres teorías o doctrinas que regulan, y explican cada una de ellas:

1. La doctrina del matrimonio como un contrato: Para la cual el matrimonio es un contrato, es


decir un acuerdo de voluntades entre dos personas que hacen surgir derechos y obligaciones entre
ellas. La objeción que existe a esta teoría es que el contrato crea derechos y obligaciones de
carácter económico, mientras que el matrimonio genera derechos y obligaciones de carácter moral.

2. La doctrina del matrimonio como un acto jurídico: Esta doctrina toma como base que existen
actos jurídicos públicos y actos privados, los primeros con los cuales actúa el Estado; los segundos los
que son realizados por los particulares. En el matrimonio se conjuntan ambos, es decir la
participación del Estado a través del funcionario que autoriza el matrimonio y la participación de los
particulares o contrayentes.

3. La doctrina del matrimonio como una institución social: Considera al matrimonio como un
entre creado y regulado por sus propias normas y reglas que le han sido otorgadas por el Estado con
el objeto de darle una seguridad social a dicha institución.

El Código Civil en su artículo 78 acepta al matrimonio como institución.

c). CLASIFICACION DEL MATRIMONIO:


Matrimonio Religioso: Es el celebrado ante sacerdote o ministro de culto no católico.
Matrimonio Civil: Es el celebrado ante la autoridad facultada para ello y que obligatoriamente debe ser
previo al religioso, por disposición de la ley.
Matrimonio Mixto: Surge como resultado de la existencia y reconocimiento de los matrimonios religioso
y civil, a manera de que en casos determinados uno u otro surtan plenos efectos.

d). REQUISITOS LEGALES PARA CONTRAER MATRIMONIO

1. Requisitos Personales: Se refiere a las personas que intervienen en el acto matrimonial. En


primer lugar encontramos a los contrayentes lógicamente hombre y mujer, mayores de edad, sin
embargo en algunos casos puede autorizarse el matrimonio del varón mayor de dieciséis años y la
mujer mayor de catorce años. Además los contrayentes no deben tener impedimentos Dirimentes, es
decir causa que hagan insubsistente el vínculo matrimonial (art.88 c.c.) En cuanto al funcionario que
puede autorizar el matrimonio establece la ley que corresponde al Notario, al Alcalde, Concejal, o
Ministro de Culto debidamente autorizado. También pueden comparecer testigos en el acto del
matrimonio.

2. Requisitos Materiales: Los contrayentes deben de demostrar su identidad, además de


conformidad con el artículo 97 del código civil, es obligatorio una constancia de sanidad para el
contrayente varón y para la mujer solamente cuando lo requiera el contrayente varón. Se debe de
dar una constancia del acto a los contrayentes y el aviso al registro civil dentro de los quince días
hábiles a la celebración del matrimonio.

3. Requisitos solemnes del matrimonio: La ley establece que el notario debe de señalar día y
hora para la celebración del acto matrimonial y en la ceremonia de celebración dará lectura a los
artículos 78 y del 108 al 114 del código civil; y además recibirá de cada uno de los contrayentes su
consentimiento de tomarse respectivamente como marido y mujer y en seguida los declarará unidos
en matrimonio.

e). DEBERES Y DERECHOS QUE NACEN DEL MATRIMONIO:


1. Derecho a la vida en común,

2. Derecho a la relación sexual,

3. Derecho y obligación de procrear y alimentar a los hijos,

4. Obligacion de fifelidad y asistencia recíproca;

5. Derecho u obligación a los alimentos. Etc.


(Art. 108-115 C.C.)

f). CAPITULACIONES MATRIMONIALES Y ESPOSALES


Capitulaciones Matrimoniales:
Las constituyen el contrato en el que se estipulan las condiciones relativas a los bienes
presentes y futuros de los contrayentes. Arts. 116-117-119 C.C.
Esponsales
Lo constituye la promesa que hacen hombre y mujer de contraer matrimonio
futuro; sin embargo, ésta no produce la obligación de contraer matrimonio sino solamente, el
resarcimiento de los daños y restitución de las cosas donadas y entregadas, en caso
de incumplimiento. Art. 80 C.C.
g). REGULACIÓN LEGAL DEL MATRIMONIO:
Del artículo 78 al 172 del Código Civil; 59 de la Constitución Política de la República.
IMPEDIMENTOS PARA CONTRAER MATRIMONIO:
a). DEFINICIÓN
Son prohibiciones establecidas en la ley, cuya consecuencia impide la celebración de un matrimonio válido y lícito.
No válido: no nace para el Derecho Civil
No lícito: si produce consecuencias.

b). CLASIFICACIÓN

1. Impedimento Dirimentes (Absolutos):

a) Los parientes consanguíneos en línea recta y en la colateral, los hermanos y medio hermanos

b) Los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad;

c) Y, las personas casadas y la unidas de hecho con persona distinta de su conviviente, mientras no
se haya disuelto legalmente esa unión;

4. Impedimento Impedientes (Relativos):

a) El menor de 18 años, sin el consentimiento expreso de sus padres o del tutor

b) Del varón menor de 16 años o de la mujer de 14 años cumplidos, salvo que antes de esa edad
hubiere concebido la mujer y presenten su consentimiento las personas que ejerzan la patria
potestad o la tutela;

c) De la mujer, antes de que transcurran 300 días contados desde la disolución del anterior
matrimonio, o de la unión de hecho, o desde que se declare nulo el matrimonio, a menos que haya
habido parto dentro de ese término, o que uno de los cónyuges haya estado materialmente
separado del otro o ausente por el término indicado. Si nulidad del matrimonio hubiere sido
declarada por impotencia del marido, la mujer podrá contraer nuevo matrimonio sin espera de
término alguno;

d) Del tutor y protutor o de sus descendientes, con la persona que esté bajo su tutela o protutela;

e) Del tutor o protutor o de sus descendientes, con la persona que haya estado bajo su tutela o
protutela, sino después de aprobadas y canceladas las cuentas de su administración;

f) Del que teniendo hijos bajo su patria potestad, no hiciere inventario judicial de los bienes de
aquellos, ni garantizare su manejo, salvo que la administración pasare a otra persona;

g) Del adoptante con el adoptado, mientras dure la adopción.


c). INSUBSISTENCIA DEL MATRIMONIO
Resulta de la existencia de impedimentos dirimentes, que son prohibiciones cuya violación produce la nulidad absoluta
del matrimonio y este no nace a la vida jurídica. Ej Casos de Impedimentos Dirimentes (Absolutos) Art. 88 C.C.

d). ANULABILIDAD DEL MATRIMONIO


Se da cuando el matrimonio nace a la vida jurídica pero se sancionará al funcionario que lo autorice y dejará de existir.
Art. 145 C.C.: es anulable el matrimonio:

 Cuando uno o ambos cónyuges han consentido por error, dolo o coacción;

 Del que adolezca de impotencia, siempre que por su naturaleza sea perpetua, incurable y anterior
al matrimonio;

 De cualquier persona que padezca incapacidad mental al celebrarlo

 Del autor, complice o encubridor de la muerte de un cónyuge, con el cónyuge sobreviviente;

e). DIFERENCIA ENTRE ANULABILIDAD E INSUBSISTENCIA DEL MATRIMONIO

 En la insubsistencia el matrimonio no nace a la vida jurídica y en la anulabilidad del matrimonio, éste


si nace a la vida jurídica pero se sancionará al funcionario que lo autorice.

 En la anulabilidad debe haber parte legítima que la solicite, mientras que la insubsistencia puede
ser declarada de oficio.

 La insubsistencia puede declararse en cualquier tiempo, y la anulabilidad tiene plazo específico de


6 meses a partir de la celebración del matrimonio y produce consecuencias de Derecho.


g). REGULACIÓN LEGAL DEL MATRIMONIO:
Del artículo 88, 89, 144, 145 del Código Civil.

REGÍMENES ECONOMICOS DEL MATRIMONIO:

a). DEFINICION
Es la organización patrimonial que rige al matrimonio dentro de los diversos sistemas legales adoptados en cada país.

b). REGIMENES ECONOMICOS ACEPTADOS POR EL CODIGO CIVIL

1. Comunidad Absoluta de Bienes: (art. 122 c.c.) En éste régimen todos los bienes aportados al
matrimonio y los adquiridos durante el mismo pertenecen a la comunidad conyugal y como
consecuencia de ello se dividen por mitad al disolverse o modificarse el matrimonio.

2. Separación Absoluta de Bienes: (art. 123 c.c.) En este régimen cada cónyuge conserva la
administración y propiedad exclusiva de los bienes que le pertenecen, así como frutos productos y
accesiones de los mismos.

3. Comunidad de Gananciales; (art. 124 c.c.) En este régimen, ambos cónyuges conservan la
propiedad de los bienes que tenían al contraer el matrimonio y de los que adquieren durante él, por
título gratuito o con el valor de unos y otros; pero harán suyos por mitad al disolverse el patrimonio
conyugal los bienes siguientes: a)los frutos de los bienes propios de cada uno de los cónyuges,
deducidos los gastos de producción, reparación, conservación y cargas fiscales y municipales de los
respectivos bienes; b)los que compren o permuten con esos frutos, aunque se haga la adquisición a
nombre de uno solo de los cónyuges; c)los que adquiera cada cónyuge con su trabajo, empleo,
profesión o industria.

MODIFICACION Y DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO:


SEPARACION
a). DEFINICIÓN
Es la interrupción de la vida conyugal sin ruptura del vínculo jurídico matrimonial, por acto unilateral, por acuerdo mutuo
o decisión judicial. Art. 154 C.C.

b). CLASIFICACION
1. Separacion de Hecho: Cuando uno de los cónyuges abandona el hogar por su voluntad o de
común acuerdo con el otro, a efecto de cesar la vida común, sin mediar resolución Judicial;
y,
2. Separación por Mutuo Acuerdo entre los conyuges: La cual no podrá pedirse sino
después de un año, contado desde la fecha en que se celebró el matrimonio, y concurre
el consentimiento de ambos cónyuges.
3. Por Voluntad de uno de los Cónyuges por causa dereminada (Legal: Es la declarada
judicialmente y modifica en matrimonio , por cuanto hace desaparecer el animo de
permanencia y de la vida en común.

c) CAUSAS DETERMINADAS PARA LA SEPARACION O DIVORCIO Art. 155 C.C.


1. La infidelidad de cualquiera de los cónyuges.

2. Malos tratamientos de obra, riñas, y disputas continuas, injurias graves y ofensas al honor,
conducta que haga insoportables la vida en común
3. Atentado de uno de los cónyuges contra el otro o los hijos.

4. Separación o abandono voluntario de la casa conyugal o ausencia inmotivada por más de un


año.
5. Que la mujer de a luz a un hijo concebido antes del matrimonio, si el marido no tuvo
conocimiento.
6. Incitación del marido para prostituir a la mujer o corromper a los hijos.

7. Negación de Asistencia y alimentación.

8. Hábitos de juego o embriaguez y uso de estupefacientes.

9. Denuncia calumniosa de un cónyuge a otro,

10. Enfermedad grave, contagiosa e incurable

11. Esterilidad incurable posterior al matrimonio.

12. Enfermedad Mental

13. Separación de personas declarada en sentencia firme.

d). EFECTOS DE LA SEPARACIÓN


1. Efectos Civiles:
a) Liquidación del patrimonio conyuga

b) Derecho de Alimentación a favor del Cónyuge inculpable

c) Suspensión o pérdida de la Patria Potestad, cuando haya petición de la parte interesada.


Art. 159 C.C.

2. Efectos Propios de la Separación

a) Subsistencia del vínculo conyugal;

b) Derecho del cónyuge inculpable, a la sucesión intestada del otro cónyuge; y,

c) El derecho de la mujer a continuar usando el apellido del marido;

DIVORCIO
a). DEFINICIÓN
Es la institución por medio de la cual se rompe y disuelve en absoluto el matrimonio legítimamente contraído y deja a los
cónyuges en libertad de contraer nuevo matrimonio.

b). CLASIFICACIÓN

1. Por Mutuo Acuerdo de los conyuges: Es aquel en el que interviene la voluntad de ambos
cónyuges para disolver el vínculo matrimonial, fijando ellos mismos las bases de su divorcio y
únicamente el juez velará porque no se viole la ley.

2. Por Voluntad de uno de los Cónyuges: Es el que se decreta a partir de la existencia y


comprobación de las causales determinadas por la ley para la disolución del matrimonio.

c) CAUSAS DETERMINADAS PARA EL DIVORCIO Art. 155 C.C.


1. La infidelidad de cualquiera de los cónyuges.
2. Malos tratamientos de obra, riñas, y disputas continuas, injurias graves y ofensas al honor,
conducta que haga insoportables la vida en común
3. Atentado de uno de los cónyuges contra el otro o los hijos.

4. Separación o abandono voluntario de la casa conyugal o ausencia inmotivada por más de un


año.
5. Que la mujer de a luz a un hijo concebido antes del matrimonio, si el marido no tuvo
conocimiento.
6. Incitación del marido para prostituir a la mujer o corromper a los hijos.

7. Negación de Asistencia y alimentación.

8. Hábitos de juego o embriaguez y uso de estupefacientes.

9. Denuncia calumniosa de un cónyuge a otro,

10. Enfermedad grave, contagiosa e incurable

11. Esterilidad incurable posterior al matrimonio.

12. Enfermedad Mental

13. Separación de personas declarada en sentencia firme.

d). EFECTOS DEL DIVORCIO:


1. Efectos Civiles:
a) Liquidación del patrimonio conyuga

b) Derecho de Alimentación a favor del Cónyuge inculpable

c) Suspensión o pérdida de la Patria Potestad, cuando haya petición de la parte interesada.


Art. 159 C.C.
2. Efectos Propios del Divorcio:
a) Disolución del Vínculo conyugal

b) Libertad para contraer nuevo matrimonio. Arts. 426-434 cpcym

e). DIFERENCIAS ENTRE SEPARACION Y DIVORCIO:

 La separación sólo modifica el matrimonio, y el divorcio lo disuelve

 En la separación se produce solamente la interrupción o suspensión de la vida conyugal, y los


cónyuges quedan en libertad de contraer nuevas nupcias.

REGULACIÓN LEGAL:
Artículos del 153 al 172 del Código Civil; del 426 al 434 del Código Procesal Civil y Mercantil.

UNION DE HECHO:

a). DEFINICION Y ELEMENTOS:


DEFINICIÓN
Es la unión de un hombre y una mujer con capacidad para contraer matrimonio, siempre que exista hogar y vida en común,
se haya mantenido constantemente por mas de tres años ante familiares y relaciones sociales cumpliendo con los fines del
matrimonio.

ELEMENTOS:

 Es la unión de un hombre y una mujer con capacidad para contraer matrimonio,

 Siempre que exista hogar y vida en común,

 Se haya mantenido constantemente por mas de tres años

 Ante familiares y relaciones sociales cumpliendo con los fines del matrimonio.

b). CLASIFICACIÓN DE LA DECLARACION DE LA UNION DE HECHO


1) Extrajudicial: Es cuando se tramita ante el Alcalde de la vecindad o ante un Notario mediante
escritura pública o acta notarial.
2) Judicial: Es cuando se tramita ante el Órgano Jurisdiccional competente, por alguna de las
partes, ya sea por existir oposición o por haber muerto la otra persona.
La que puede ser solicitada en forma bilateral o unilateral

c). DIFERENCIAS

MATRIMONIO UNION DE HECHO


a) Acto constitutivo a) Acto declarativo

b) Disolución ante juez b) Cese ante Notario

c) No necesita tiempo c) 3 años de convivencia

d) Celebrado por Ministro/Culto a) Un Ministro no la puede declarar

e) No puede declararse la unión/ e) Pueden contraer matrimonio


Hecho.

d). CESE DE LA UNION DE HECHO


Puede cesar por mutuo acuerdo de varón y mujer, en la misma forma que se constituyó o por cualquiera de las causas
señaladas en el artículo 155 del código civil, para la separación y el divorcio, en cuyo caso la cesación deberá ser declarada
judicialmente.

e) REGULACIÓN LEGAL: Artículo 173 al 189 del Código Civil.

FILIACION: PATERNIDAD Y MATERNIDAD:

a). DEFINICION
PATERNIDAD
Relacion paternal que une al padre con el hijo.
MATERNIDAD
Relacion paternal que une a la madre con el hijo.

FILIACIÓN
Es el vínculo que se establece entre padres e hijos; y tiene por objeto establecer si el hijo lleva o no el apellido del
padre, para hacer nacer los deberes de éste en la patria potestad, como son la alimentación, educación y auxilio.

b). CLASIFICACION DE LA FILIACION:

1. Legítima o Matrimonial: Es la que nace de la relación entre los padres e hijos, en


el marco legal y normal del matrimonio.
2. Legítima Impropia o Legitimada: Es la de los hijos cuyo nacimiento se da en la
fase final o inicial del matrimonio: Hijo concebido antes del matrimonio, pero nacido
dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio. Hijo concebido dentro
del matrimonio, pero nacido dentro de los 300 días después de la disolución del
matrimonio.
3. Ilegítima o Extramatrimonial: La tiene el hijo concebido y nacido fuera del
matrimonio, en unión no declarada.
4. Civil o Adoptiva: Es la que nace de la adopción, solamente entre adoptante y
adoptado.

C. IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD
1) El nacido dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio, se presume hijo
del marido, si éste no impugna su paternidad. La impugnación no tendrá lugar si:

 Antes de la celebración del matrimonio tuvo conocimiento de la preñez.

 Estando presente en el acto de la inscripción del nacimiento en el Registro Civil, firmó o


consintió a su nombre la partida de nacimiento.

 Por documento público o privado, el hijo hubiere sido reconocido.


2) Art. 202 C.C. la filiación del hijo nacido después de los 300 días de la disolución del
matrimonio, podrá impugnarse por el marido, pero el hijo y la madre tendrán también derecho
para justificar la paternidad de aquel.
3) Art. 203 C.C. El marido no puede impugnar la paternidad del hijo concebido o nacido
durante el matrimonio, alegando adulterio de la madre, aún cuando ésta declare en contra de la
paternidad del marido, salvo que se le hubiere ocultado el embarazo y el nacimiento del hijo, en
cuyo caso, sí podrá negar la paternidad..
4) La impugnación de la paternidad es personalisima, sin embargo los herederos pueden
continuarla. Arts. 205-206-207 C.C.

d). INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD:


La Maternidad es un hecho susceptible de prueba directa y por consiguiente perfectamente conocida. La paternidad es un
hecho que no puede probarse en forma directa sólo se presume, para determinar quien es el padre primero se investiga
quien es la madre, porque es a través de ella, que se llega con ciertos elementos a determinar quien es el padre, se exceptúa
el caso cuando el hijo aparece en el acta de nacimiento como de madre desconocida y existe el reconocimiento
expreso del padre o a través del juicio de investigación el juez la declara.

e). FORMAS DE RECONOCIMIENTO:

 En partida de nacimiento

 Por acta especial o reconocimiento posterior

 Por escritura pública

 Por testamento

 Por confesión judicial declaración ante el juez aceptando la paternidad


En los casos de Escritura Pública, testamento y confesión judicial debre presentarse al Registro Civil
el testimonio o certificación en que conste el reconocimiento, para su anotación en la partida de
nacimiento. Si el padre es menor de edad, puede reconocer al hijo el padre o el abuelo. La madre
menor si puede hacerlo. Puede ser Voluntario: Es la declaración de voluntad espontánea del padre.
Forzoso o Judicial: Cuando el padre se niega a reconocer al hijo, la madre y el hijo pueden
demandar ese reconocimiento en cualquier tiempo.

f). REGULACIÓN LEGAL:


Del artículo 199 al 227, 229 y 234 del Código Civil; 435 al 437 del Código Procesal Civil y Mercantil.

TECNICAS MODERNAS BIOLOGICAS DE PROCREACIÓN O INSEMINACION ARTIFICIAL

a). DEFINICION
Procedimiento para hacer llegar el semen al óvulo, prescindiéndose de la unión sexual fecundadora natural, haciéndolo
artificialmente.

b). FERTILIZACIÓN IN-VITRO


Es la inseminación artificial de laboratorio. Niño probeta.

c). FECUNDACIÓN INTRAUTERINA?


Es la que se da en la mujer directamente.

d). MADRES SUSTITUTAS:


Es cuando se alquila en vientre para la concepción de un niño.

e). EFECTOS LEGALES EN EL DERECHO DE FAMILIA GUATEMALTECO.

 Si hay oposición del marido; hay o no adulterio, hay o no motivo de divorcio;

 Si ha habido o no consentimiento de la mujer, hay o no violación;

 Existe el problema de quién es legalmente el padre, si el dador del semen, en caso fuere otro
distinto del padre;

 Está regulado en Guatemala.

LA PATRIA POTESTAD:
a). DEFINICION
Es el derecho y deber de los padres de representar legalmente al menor o incapacitado en los actos de la vida civil y
administrar sus bienes.
b). ELEMENTOS

 Derecho y deber de los Padres

 De representar legalmente al menor o incapacitado.

 En todo los actos del la vida civil y administración de sus bienes.


c). CONTENIDO DE LA PATRIA POTESTAD

 El derecho de los padres de representar legalmente al menor o incapacitado en todos los actos de la
vida civil y Administrar sus bienes.

 Están obligados los padres a cuidar y sustentar a sus hijos, educarlos y corregirlos, empleando medios
prudentes para corregirlos

c). SUSPENCIÓN, PÉRDIDA, TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN.

1. Suspensión: La patria potestad se suspende: Por ausencia, declarada judicialmente, de quien la


ejerce; Por interdicción, declarada en la misma forma, hacia la misma persona; Por ebriedad
consuetudinaria; Por tener el hábito del juego o por el uso indebido y constante de drogas
estupefacientes.

2. Pérdida: La patria potestad se pierde: Por las costumbres depravadas o escandalosas de los
padres, dureza excesiva en el trato de los hijos o abandono de sus deberes familiares; Por dedicar a
los hijos a la mendicidad o darles ordenes, consejos, insinuaciones y ejemplos corruptores; Por delito
cometido por uno de los padres contra el otro, o contra la persona de alguno de sus hijos; Por la
exposición o abandono que el padre o la madre hicieren de sus hijos para que los haya expuesto o
abandonado; Por haber sido condenados dos o más veces por delito de orden común, si la pena
excediere de tres años de prisión por cada delito; y por el hecho que el menor sea adoptado por otra
persona.

3. Terminación: La patria potestad termina cuando el hijo cumple la mayoría de edad, excepto
que este padezca de enfermedad mental que provoque sea declarado en estado de interdicción.

4. Rehabilitación: El que se intente rehabilitar debe probar que ha mantenido una buena
conducta, por lo menos durante los últimos tres años, pudiendo ser restablecida la patria potestad por
juez en los siguientes casos: Cuando las causas de la suspensión o pérdida hubieren desaparecido y no
fueren por cualquier delito contra las personas o bienes de los hijos; Cuando en el caso del delito
cometido en contra del otro cónyuge, a que nos referimos en la perdida, no haya habido reincidencia
y hubieren existido circunstancias atenuantes; Cuando la rehabilitación fuere pedida por los hijos
mayores de catorce años o por su tutor, siempre que la causa de la perdida de la patria potestad, no
fuere por cometer delito contra las personas y los bienes de los menores.

d). REGULACIÓN LEGAL: De los artículos 252 al 277 del Código Civil.

EL PARENTESCO:

a). DEFINICION
Es el vinculo jurídico entre dos personas que por razón de la consanguinidad, afinidad o adopción, que origina de manera
constante consecuencias de Derecho.

CLASES DE PARENTESCO:
1. Parentesco Consanguíneo o Natural: Es el que existe entre personas que descienden de un mismo
progenitor.
2. Parentesco por Afinidad: Es el vínculo que une a un cónyuge con el otro y sus respectivos parientes
consanguíneos
3. Parentesco Civil: Es la relación jurídica entre adoptante y adoptado.
SISTEMAS PARA COMPUTAR EL PARENTESCO LINEA Y GRADO.

Sistema para computar el parentesco


a. El Civil

b. El Canónico

1. Grados: Es cada generación que separa a un pariente de otro es decir que cada generación
constituye un grado.
2. Línea: Es la suseción de grados procedentes de un ascendiente común. Y esta puede ser:

a) Línea Recta: Es la relación jurídica entre personas que descienden unas de otras, sin
límite de grado y puede ser descendiente o ascendiente.
b) Línea Colateral o Transversal; Es la relación jurídica entre personas que
descienden de un progenitor común hasta el cuarto grado; y puede ser Igual o desigual.
d). REGULACIÓN LEGAL. En los artículos 190 al 198 del Código Civil.

LA ADOPCIÓN:

a). DEFINICION
Es el acto jurídico de asistencia social, por el que el adoptante toma como hijo propio, a un menor que es
hijo de otra persona.

b). CLASES DE ADOPCION


1. Adopción Simple o débil, con efectos limitados de la adopción, es la adopción por uno de los cónyuges;
y,

1. Adoción Plena o fuerte: crea vínculos fuertes entre el adoptado y adoptantes, se da por los dos
cónyuges.

c). REQUISITOS LEGALES PARA SU CONSTITUCION Art. 239 C.C.


La adopción se establece en Escritura Pública, previa autorización de las diligencias por el Juez de Primera Instancia
competente. Es competente para conocer estas diligencias el del domicilio del adoptante. A la solicitud debe de acompañarse
la certificación de la partida de nacimiento del menor y se propondrá el testimonio de dos personas honorables paras acreditar
las buenas costumbres y posibilidades morales y económicas del adoptante. Si el menor poseyere bienes, deberá de practicarse
un inventario previo a la presentación de la solicitud, el cual se acompañara a ésta sobre el mismo inventario deberá de
presentarse garantía a satisfacción del Juez o del notario, según el procedimiento seguido, si el solicitante fue tutor del menor,
debe de comprobarse que las respectivas cuentas fueron debidamente aprobadas. Quienes ejerzan la tutela o patria potestad
del menor deberán de manifestar su consentimiento, el Ministerio Público revisará las diligencias y de no oponerse, el juez
declarará ha lugar las diligencias y ordenará que se proceda como corresponde. En la Escritura Pública faccionada para el
efecto de la adopción, deben de comparecer el adoptante, el representante del menor. El testimonio será inscrito en el
Registro Civil, donde tiene asentado su nacimiento el menor, dentro de los quince días siguientes al otorgamiento.

d). CESACIÓN:
La adopción termina:
1. Por mutuo consentimiento entre adoptante y adoptado, cuando éste haya cumplido la mayoría de edad;
y
2. por revocación.
d). REVOCACIÓN:
La adopción puede revocarse:

2. Por atentar el adoptado contra la vida o el honor del adoptante, su cónyuge, ascendientes o
descendientes;

3. Por causar maliciosamente al adoptante una pérdida estimable de sus bienes;

4. Por causar o denunciar al adoptante imputándole algún delito, excepto en causa propia o de sus
ascendientes, descendientes o cónyuge; y,

5. Por abandonar al adoptante que se halle física o mentalmente enfermo o necesitado de


asistencia.

f). REGULACIÓN LEGAL: Del artículo 228 al 251 del Código Civil.

TUTELA
a). DEFINICION Y ELEMENTOS
DEFINICIÓN
Es la facultad que la ley otorga a una persona para que cuide y proteja a un menor o incapacitado sobre el que no se ejerce
la patria potestad; para administrar sus bienes y representarlo en el ejercicio de sus derechos civiles.

ELEMENTOS PERSONALES

 Tutor: es la persona encargada de la representación legal, administración de sus bienes y


asistencia del menor o incapacitado.

 Protutor: es la persona encargada de asegurar un recto ejercicio de la tutela.

 Pupilo: menor, sujeto de patria potestad o interdicto bajo la tutela.

b). CLASES DE TUTELA


1. Tutela Legítima: Es la que se confiere por presunción de cariño, a las personas de
parentesco próximo con el menor o incapaz Art. 299
2. Tutela Testamentaria: es la que se instituye en testamento, designando a la persona
encargada de la tutela. Art. 297
3. Tutela Legal: La ejercen los directores y supervisores de establecimientos de asistencia
social sobre los menores e incapacitados internados en el mismo. Art. 308 C.C.
4. Tutela Judicial: Procede cuando no existe tutor legítimo ni testamentario, el juez nombra
tutor. Art. 300
5. Tutela Específica: Se da cuando surge conflicto de interés entre varios pupilos sujetos a una
misma tutela, el juez nombra. Art. 306 C.C
6. Tutela Especial: Se da cuando surge conflicto de interés entre tutor y el protutor sujetos a
una misma tutela, el juez nombra.

c). REGULACION LEGAL


Artículos 293 al 351 del Código Civil

LOS ALIMENTOS
a). DEFINICION
Es la obligación impuesta a una persona de suministrar a otra todo lo necesario para su subsistencia, en virtud de una
relación de consanguinidad o matrimonio.
Comprende: Todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación en la
minoría de edad.

b). ELEMENTOS

 Alimentita. Es la persona obligada a darle lo necesario a otra (alimentado) persona para susbsistir,
en virtud del parentesco consanguíneo.

 Alinentado: Es la persona veneficiaria de los alimentos proporcionados por el alimentista para su


susbsistencia.

c). FUNFAMENTO
Artículo 278 del Codigo Procesal Civil.

d). CARACTERISTICAS

1. Es una obligación recíproca;

2. Es personalísima;

3. Es intransferible;

4. Es inembargable el derecho correlativo;

5. Es inprescriptible;

6. Es instransigible;

7. Es proporcional;

8. Es divisible;

9. Crea un Derecho Preferente;

10. No es compensable ni renunciable;


11. No se extingue por el hecho de que la prestación sea satisfecha.

a). ORIGEN Y TERMINACION DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA:

 Origen: El derecho de alimentos puede provenir de la ley, de testamento o de contrato. Por principio general,
proviene de la ley. Sin embargo, por ley o por testamento o por contrato, puede crearse la obligación alimenticia
respecto a personas no comprendidas en la enumeración legal, respecto a personas no ligadas por parentesco
alguno o por parentesco que no les obligara legalmente a suministrarse alimentos. Tratándose, por supuesto, de
casos excepcionalísimos, que se rigen, conforme al artículo 291 del Código Civil, por las disposiciones legales
sobre la materia, salvo lo pactado u ordenado por el testador o por la ley. (ha de entenderse que se trataría de
una ley especial).

 Terminación: La obligación alimenticia puede quedar en suspenso o desaparecer, terminar. En el primer caso, la
exigibilidad de la misma queda en potencia, latente, subordinada a la desaparición de las causas que motivaron
la suspensión; en el segundo, la exigibilidad se extingue por haber terminado la obligación o por la muerte del
alimentado.

a). ORDEN DE PRESTACIÓN DE ALIMENTOS:

1. A su cónyuge;

2. A los descendientes del grado más próximo;

3. A los ascendientes, también del grado más próximo; y,

4. A los hermanos.

REGULACIÓN LEGAL: Artículos 278 a 292 del Código Civil.

PATRIMONIO FAMILIAR
a). DEFINICION
Es la institución jurídico-social por la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la
familia

b). REQUISITOS LEGALES PARA LA CONSTITUCIÓN :

1) Se requiere la aprobación judicial y

2) Su inscripción en el Registro de la Propiedad, previo los trámites que fije el Código Procesal Civil
y Mercantil.

c). TERMINACIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR: artículo 363 Código Civil):

1. Cuando todos los beneficiarios cesen de tener derecho a percibir alimentos;

2. Cuando sin causa justificada y sin autorización judicial, la familia deje de habitar la casa que
debe servirle de morada o de cultivar por su cuenta la parcela o predio vinculado;

3. Cuando se demuestre la utilidad y necesidad para la familia de que el patrimonio quede


extinguido;

4. Cuando se expropien los bienes que los forman; y,

5. Por vencerse el término por el cual fue constituido.

d). REGULACIÓN LEGAL:


Artículos del 352 al 368 del Código Civil; 444 al 456 del Código Procesal Civil y Mercantil;

REGISTRO CIVIL ********************


a). DEFINICION
Es la institución pública encargada de hacer constar todos los actos concernientes al Estado Civil de las personas.

b). PRINCIPIOS QUE LO INFORMAN

1. El de fe pública,

2. Gratuidad,
3. Publicidad,

4. Autenticidad,

5. Ccerteza jurídica.

c) ORGANIZAN
Art. 373 y 374.

 "Los Registros del Estado Civil, se llevarán en cada municipio y estarán a cargo de un
registrador nombrado por la corporación municipal.

 Los agentes consulares de la república en el extranjero llevarán el registro de los nacimientos,


matrimonios, cambios de nacionalidad y defunciones de los guatemaltecos residentes o transeúntes
en los países que ejerzan sus funciones, enviarán certificación de cada asiento dentro de los 8 días a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y las clases de registros que regula el código civil son

1. Registro de Nacimientos;

2. Registro de Defunciones;

3. Registro de Matrimonios;

4. Registro de Reconocimiento de Hijos;

5. Registro de Tutelas;

6. Registro de Extranjeros domiciliados y naturalizados;

7. Registro de Adopciones

8. Uniones de Hecho;

9. Registro de Personas Jurídicas

10. De capitulaciones matrimoniales;

11. De insubsistencia y nulidad del matrimonio;

DERECHO CIVIL II

PATRIMONIO Y BIENES
DEL PATRIMONIO (Puig Peña)

a). DEFINICIÓN:
Es el conjunto de bienes, créditos y derechos de una persona; deudas y obligaciones de índole
económica.

b) DOCTRINAS:

1. Teoría clásica o del patrimonio personalidad: Dice que el patrimonio es la emanación de la


personalidad y la potestad jurídica de que está investida una persona como tal.
2. Teoría Moderna o del Patrimonio Afectación: Esta teoría ve en el patrimonio una
universalidad que descansa sobre la común destinación de los elementos que la componen.

c). ELEMENTOS DEL PATRIMONIO


1. Derechos Reales: El derecho real, es el poder jurídico que se ejerce en forma directa e
inmediata sobre un bien para su aprovechamiento total o parcial, siendo este poder jurídico
oponible a terceros; consiguiente son elementos del derecho real:
a) La existencia de un poder jurídico,

b) La forma de ejercicio de este poder en relación directa e inmediata entre el


particular y la cosa,
c) La naturaleza económica del poder jurídico que permite aprovechamiento total o parcial de
la misma,
d) La oponibilidad respecto a terceros para que el derecho se caracterice como
absoluto, valedero erga omnes.

2. Derechos Personales: En el derecho personal, la escuela clásica no encuentra ninguna de


las características señaladas, define el derecho de crédito o personal como “La relación jurídica
que otorga al acreedor la facultad de exigir del deudor una prestación o una abstención del
carácter patrimonial o moral.
Los elementos del derecho personal son:
a) una relación jurídica entre sujeto activo y pasivo,

b) la facultad que nace de la relación jurídica a favor del acreedor para exigir cierta conducta
del deudor,
c) El objeto de esa relación jurídica que consiste en una prestación o abstención de carácter
patrimonial o simplemente moral, El derecho real tiene como objeto un bien, acción
persecutoria y derecho de preferencia.
La preferencia en el derecho real se rige por dos principios
1. El que es primero en tiempo, es primero en derecho, dentro de la misma categoría
de derechos reales.
2. La mejor calidad del derechos real le otorga preferencia sobre derechos reales de
inferior categoría, aún cuando sean constituidos con anterioridad, es decir, ante la
igualdad de derechos reales, por ser de la misma categoría, la preferencia se establece
por el tiempo, pero cuando los derechos son de diversa categoría, cuando los hay de mejor
calidad que otros, la preferencia se determina por la naturaleza del derecho y no por el
tiempo. PLANIOL: La naturaleza del derecho real, es idéntica en su esencia a la del
derecho personal: que son dos especies del mismo género, aunque las mismas, porque
todo derecho real se resuelve en una relación jurídica entre sujeto activo y pasivo.

d). INDIVISIBILIDAD DEL PATRIMONIO:


Toda persona sólo puede tener un patrimonio, nunca podrá tener dos o más patrimonios. El
patrimonio es indivisible, es una universalidad de derechos y obligaciones, tiene el atributo de la
unicidad. Los derechos y obligaciones que corresponden a un sujeto tendrán que agruparse,
vincularse y referirse a una persona, constituyendo un todo. De lo expuesto se desprende que como la
persona puede tener diversos fines jurídico-económicos por realizar, o que el derecho puede afectar
en un momento dado un conjunto de bienes para proteger ciertos intereses, tales como lograr el
patrimonio familiar o el fondo mercantil, como también lograr la continuidad jurídica de la
personalidad y del patrimonio en los casos de ausencia y sucesión hereditaria. Pueden conforme esta
doctrina, existir distintos patrimonios en una persona, como masas autónomas de bienes, derechos y
obligaciones, derogándose por consiguiente el principio de indivisibilidad. Esta excepción se mantiene
dentro de las características principales, necesariamente debe tener un patrimonio y solamente
pueden tener bienes las personas. En este sentido PLANIOL, RIPERT Y PICARD sostienen que no se
mantiene en sus límites clásicos la doctrina del Patrimonio-Personalidad, no se llega al extremo de
aceptar la tesis moderna, sino que sigue siendo el eje tanto para régimen de los bienes como para el
de las sucesiones, el concepto clásico de Patrimonio-Personalidad, pero con la modalidad de que no se
admiten como principios absolutos la inalienabilidad ni la indivisibilidad. El concepto de Patrimonio
Personalidad no nos da una explicación satisfactoria de un conjunto de instituciones reconocidos en el
derecho, ante lo anterior, para darle explicación a instituciones de importancia nace la teoría que
considera al patrimonio como: Definición: Patrimonio, es un conjunto de bienes, derechos y
obligaciones, afectados a la realización de un fin jurídico-económico que le da autonomía propia y que
permite la existencia de un régimen jurídico especial, para darle también fisonomía distinta en el
derecho, a esa masa autónoma de bienes”. Cuando el fin es jurídico-económico, es decir, cuando la
separación dentro del patrimonio ordinario de la persona la regula el derecho, para conseguir una
finalidad tanto jurídica como económica y crea una institución especial para este fin, organizando un
régimen distinto, encontramos el patrimonio de afectación Ej, Patrimonio Familiar: El derecho
considera necesario para la conservación de la familia, su creación. Hay un fin económico y además
un fin reconocido por el derecho. Al reconocer ese fin se hace necesaria una reglamentación jurídica
que le da autonomía al conjunto de bienes que lo constituyen, protegiendo los bienes, declarandolos
inalienables, inembargables, prohibe se constituyan derechos reales sobre los mismos, reconoce un
minimun de bienes del patrimonio, dentro del patrimonio del jefe de una familia para proteger ésta.
Sociedad conyugal: Existe una finalidad jurídico-económica reconocida y protegida por el derecho.
Hay por consiguiente autonomía en tal conjunto, que en nuestro derecho se constituye como el
Régimen Económico del Matrimonio. Patrimonio del Ausente: Existe una finalidad de orden jurídico
como es la conservación de los bienes de la persona que en un momento no se sabe si existe y en
dónde se encuentra. El derecho organiza ese patrimonio para conservarlo y nombrar un
representante. Esta sustitución provisional debe ser transitoria, luego también debe procederse a la
declaración de ausencia para encomendar la administración de los bienes a los presuntos herederos.
Posteriormente debe venir la presunción de muerte del ausente a efecto de regular al patrimonio del
mismo bajo el régimen hereditario abriéndose la sucesión para conceder la posesión a los presuntos
herederos y garantizar a los acreedores del ausente; pero este tampoco es definitivo, se necesita
tener la certeza de su muerte para operar la transmisión hereditaria en definitiva; hasta entonces el
patrimonio del ausente se convierte en patrimonio del heredero, pero, además se acepta la
posibilidad de que aparezca el ausente y exija la restitución de sus bienes. Todo ello va afectando el
conjunto de bienes, derechos y obligaciones, lo mismo para el patrimonio que existe en el concurso,
en la quiebra o en el fundo mercantil.

e). SUBROGACIÓN REAL:


Las adquisiciones producen el desprendimiento de un bien, el cual se transmite, pero se recibe en
compensación un equivalente económico, de tal manera que no se causa merma sensible en el
equilibrio patrimonial, por ello los patrimonios deben quedar económicamente intactos en las
adquisiciones a título oneroso, produciendo una propia Subrogación Real. El supuesto típico es la
compra-venta. En las adquisiciones a título gratuito, se produce la transmisión, sin ninguna
contraprestación que produzca equivalente patrimonial. Ej. La donación.

*********************** 2) DE LOS BIENES************************

a). Definición: Punto de vista jurídico (PLANIOL Y RIPERT)


Son las cosas que pueden ser objeto de apropiación o base de un derecho, lo que puede constituir
objeto de un patrimonio.

b). CLASIFICACIÓN DOCTRINARIA: Licda. Hilda Violeta Rodríguez de Villatoro

1. Por su Naturaleza los bienes pueden ser:

 Corporales: Aquellos que tienen una existencia física apreciable por nuestros sentidos. Ej. un
vestido.

 Incorporales: Aquellos que aún no teniendo manifestación concreta y tangible, producen efectos
jurídicos determinables. Ej. los derechos de autor.

2. Por su determinación los bienes pueden ser:

 Genéricos: Aquellos a los que se alude identificándolos por su naturaleza común. Ej. una
máquina de escribir

 Específicos: Aquellos que se particularizan por elementos de exclusiva pertenencia a su


naturaleza. Ej. una máquina de escribir marca xx.

3. Por sus posibilidades de uso repetido los bienes pueden ser:

 Consumibles: Aquellos en los que su uso altera su substancia de tal manera que impide su
ulterior aprovechamiento. Ej. la gasolina. (art.713 c.c..)

 No consumibles: Aquellos en los cuales, a pesar del uso que de ellos se hace, mantienen su
naturaleza intacta. Ej. las máquinas (art. 713 c.c.)

4. Por su posibilidad de substitución los bienes pueden ser:


 Fungibles: Aquellos que por no tener una individualidad propia y determinada pueden ser
sustituidos por otros de su mismo género. Ej. los cereales (art. 454 c.c.)

 No Fungibles: Los que teniendo una individualidad propia, precisa y concreta, no pueden ser
representados o sustituidos por otros. (art. 454 c.c.)

5. Por la posibilidad de fraccionamiento, los bienes pueden ser:

 Divisibles: Aquellos que pueden dividirse en partes sin detrimento de su naturaleza. Ej. una finca
rustica.

 Indivisibles: Aquellos que no deben dividirse porque ello produciría menoscabo en su uso y
naturaleza. Ej. el cronómetro.

6. Por su existencia en el espacio y posibilidad de desplazamiento, los bienes se dividen en:

 Inmuebles o Raíces: Son aquellos que no pueden trasladarse de un punto a otro sin deterioro
(art. 442 c.c.) Los bienes inmuebles o raices se dividen en:

 Inmuebles por su naturaleza: Suelo y subsuelo (art. 445 c.c.)

 Inmuebles por incorporación: los que se hayan unidos al suelo de una manera permanente. Ej.
edificio, árboles. (art. 447 c.c.)

 Inmuebles por destino: Los que siendo muebles están al servicio de un fundo. Ej. semovientes
cuando están al servicio de una finca (art. 455 c.c.)

 Inmuebles por Analogía: Bienes incorporeos que por constituir derechos sobre inmuebles se
asimilan a estos. Ej. hipoteca (art. 446 c.c.)

 Bienes Muebles: Son aquellos que son susceptibles de trasladarse de un punto a otro sin
menoscabo de su naturaleza. Ej. mobiliario de oficina)

7. Por su constitución y contenido los bienes pueden ser:

 Singulares: Que son comprensivos de los simples y los compuestos. Los primeros son aquellos
constituidos por un todo orgánico. Ej. un caballo. Los segundos integrados por la fusión de
varios simples. Ej. un motor.

 Universales: Son los bienes que están constituidos por varios elementos entre los que no
existe una vinculación pero que forman un todo. Ej. una biblioteca, un rebaño.

8. Por la jerarquía de su relación los bienes pueden ser:

 Principales: Cuando los bienes son independientes y tienen mayor importancia y valor en
relación a otros bienes. Ej. un vestido en relación a los botones del mismo (arts. 687 y
691 c.c.)

 Accesorios: Cuando los bienes dependen de uno principal y su existencia está condicionada a
la existencia del principal. (arts. 688, 692, 449 c.c.)

9. Por su existencia en el tiempo los bienes pueden ser:

 Presentes: Aquellos que gozan de existencia actual, viven la realidad del orden físico o legal
en el momento de ser tenidos en cuenta como tales al constituirse una relación jurídica. Ej.
maquinaria, fincas.

 Futuros: Aquellos que si su existencia no es real, deben racionalmente esperarse que pueda
tenerla, como susceptibles de venir a la vida. Ej. una cosecha en una finca.

10. Por la susceptibilidad de trafico los bienes pueden ser:

 Dentro del Comercio: Los que son susceptibles de tráfico mercantil.

 Fuera del Comercio: Los que no son susceptibles de tráfico mercantil.

11. Por el carácter de su pertenencia los bienes pueden ser:

 De dominio público: Aquellos cuyo dominio se atribuye al Estado o al Municipio. Pueden ser: de
uso público común (calles, parques, plazas) y de uso público no común (subsuelo, yacimientos de
hidrocarburos) (arts. 457 y 458 c.c.).

 De Propiedad Privada: Aquellos que son pertenencia de los particulares. (art. 460 c.c.).

c). CLASIFICACION CONTENIDA EN EL CODIGO CIVIL


d). IMPORTANCIA DE LA CLASIFICACIÓN Y SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS.
Tiene relevancia en la legislación la clasificación que divide los modos de adquirir la propiedad en
Modos Originarios y Derivativos.
o Modos Originarios: Cuando la adquisición de la propiedad se realiza sin existir relación jurídica con el anterior
propietario o cuando no existe anterior propietario. En el primer caso, es ejemplo típico la usucapión, también
denominada prescripción adquisitiva. En el segundo caso, puede ponerse como ejemplo la ocupación de un bien
que no ha pertenecido antes a nadie.
o Modos Derivativos: Cuando preexistiendo la propiedad, esto es el derecho de propiedad sobre un bien, este es
transmitido a otra persona en virtud de una relación jurídica. Por Ej. Cuando se realiza una compraventa, y por
razón de ella un bien pasa a ser propiedad de otra persona.
o Crítica: Se observan defectos lógicos en la clasificación bipartita de modos originarios y derivativos, que obliga a
reunir en uno de sus miembros situaciones muy diversas y con diferentes causas.
El código civil no adopta ninguna clasificación de los modos de adquirir la propiedad. Simplemente se limita a
enumerarlos, sin orden previamente establecido, por ello es importante la clasificación ya descrita anteriormente.

DE LA PROPIEDAD Y DEMA DERECHOS REALES

***************** 3) DERECHOS REALES ********************


a). DEFINICIÓN CLÁSICA:
Es un poder jurídico que se ejerce en forma directa e inmediata sobre un bien para su
aprovechamiento total o parcial, siendo este poder jurídico oponible a terceros (erga omnes)

B) NATURALEZA JURÍDICA:

c) DOCTRINAS

1. Teoría Clásica sobre Derechos Reales: De acuerdo con esta teoría, el titular de un derecho
real ostenta un poder inmediato sobre la cosa, hay por lo tanto una relación directa entre persona y
cosa.

2. Teoría Personalista sobre Derechos Reales: Es denominada también obligacionista y


anticlásica y parte de la afirmación de que solo caven relaciones jurídicas entre personas y no entre
personas y cosas.

3. Teoría Ecléctica sobre Derechos Reales: Establece que la relación de propiedad se produce
entre el propietario y las demás personas, pero el objeto de dicho derecho es un bien sobre el cual el
propietario tiene un poder directo e inmediato por consecuencia del cual las demás personas están
obligadas a respetar su derecho.

d). CARACTERES JURÍDICOS:

1. La singularidad de la adquisición;

2. El escaso poderío creador de la voluntad humana;

3. Derechos de preferencia y persecución;

4. La posibilidad de abandono.

e) DIFERENCIAS ENTRE DERECHOS REALES Y PERSONALES:

 En los derechos reales hay indeterminación del sujeto pasivo, y a veces del sujeto activo; en los
derechos personales hay siempre un obligado o deudor conocido; en los derechos reales todos los
ciudadanos sin distinción son sujetos pasivos.

 Típica de los derechos personales es la suficiencia del título para su adquisición; en cambio el
derecho real precisa algo mas, es generalmente un acto ostencible de transmición de la posesión.

 Los derechos reales tienen una duración ilimitada; en cambio el derecho personal es por naturaleza
temporal y transitorio y su ejercicio se extingue cuando satisfecha la presentación del deudor
desaparece la finalidad del vínculo.

f). CLASIFICACIÓN:

1. Derechos Reales de goce y disposición: Son los derechos reales en sentido estricto, siendo derecho
pleno (derecho de propiedad o dominio.

2. Derechos Reales de Mero Goce: Son los que confieren facultades de inmediata utilidad sobre el bien
ajeno (uso, usufructo, habitación y servidumbre)
3. Derechos Reales de Garantía: Estos derechos solo otorgan la posibilidad de obtener el valor de la cosa a
través de la facultad de promover su venta, sin que en cambio otorgen facultades inmediatas sobre el bien
(prenda e hipoteca)

g) EL PROBLEMA DE LA NUMERACION DE LOS DERECHOS REALES:


El problema de determinar el número de derechos reales en forma taxativa en las legislaciones o de permitir en
forma amplia la creación de los mismos ha sido motivo de discusión, al respecto existen dos sistemas:

1. Númerus Clausus (número cerrado) Que solamente admite como derechos reales, aquellos regulados y
consagrados por la ley.

2. Númerus Apertus (número abierto) Que permite crear a los particulares otros tipos diversos de
derechos reales además de los que la ley regula.

3. Orientación que sigue nuestra legislación: Es la del sistema de números clausus, en cuanto el código
civil tiene dedicado un libro completo (libro II) a los bienes, la propiedad y demás derechos reales, contenidos
por supuesto en el mismo cuerpo de leyes.

********************** 4) LA PROPIEDAD********************
DERECHOS REAL DE GOCE Y DISPOSICION
a). DEFINICIÓN:
DOCTRINARIA Rafael Rojina Villegas. Propiedad esta se manifiesta en el poder jurídico que una persona ejerce
en forma directa e inmediata sobre una cosa, para aprovecharla totalmente en sentido jurídico, siendo oponible
este poder a un sujeto pasivo universal, por virtud de una relación que se origina entre el titular y dicho
sujeto.
LEGAL: Art. 464 C.C. (Contenido del derecho de propiedad) La propiedad es el derecho de gozar y disponer de
los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes.

b) TEORÍAS QUE JUSTIFICAN LA EXISTENCIA DE LA PROPIEDAD PRIVADA?

1. De la Ocupación: Esta teoría dice que la propiedad privada se fundamenta en la apropiación que el
hombre hizo de las cosas que no tenían propietario, para servirse de ellas en la satisfacción de sus necesidades y
que de una mera apropiación pasajera, pasó a integrar una relación permanente y estable, garantizada por
respecto de cada una de las adquisiciones de los demás.

2. Teoría del Trabajo: Esta teoría afirma que el derecho de la propiedad privada es justo y legítimo
porque el hombre adquiere los bienes mediante su trabajo e imprime el hombre a las cosas el sello de su
personalidad.

3. Teoría de La Ley: Esta teoría dice que la propiedad se funda en la ley ya que únicamente la ley puede
sancionar la renuncia de todos y servir al goce de uno solo.

4. Teoría Moderna: Esta teoría afirma que si el Derecho a la propiedad debe ser individual, su ejercicio
debe ser social, es decir que el propietario tiene el deber de tomar en cuenta el interés de los demás, y el
legislador puede hacer que el propietario lo recuerde al establecer algunas limitaciones.

c) SENTIDO SOCIAL DEL DERECHO DE PROPIEDAD:


Algunos países han presenciado el paso violento y terrible por las consecuencias de todo orden que
produjo el paso de la propiedad individualista, nacida de la revolución, a la propiedad colectiva que
representa el comunismo; es decir de un todo a la nada, de un propietario a un simple servidor del
Estado. Sin embargo nace una tercera fuerza que sintetiza el derecho de la propiedad actual, es una
Doctrina llamada Doctrina Solidarista, con arreglo a la cual debe continuar la propiedad articulada en
la teoría de los derechos subjetivos privados, necesarios para el desenvolvimiento y progreso de la
humanidad; sin prepotencias, sin abusos, ceñida a su verdadera misión, actuando en los límites que su
sentido social e histórico le imponen, viviendo una vida transpersonalista en lo más propio sentido.

d) FACULTADES QUE INTEGRAN EL DERECHO DE PROPIEDAD:


1. FACULTADES DE DISPOSICION: La facultad de disponer es tradicionalmente considerada en las
leyes. Art. 464 C.C. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los
límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes
2. FACULTADES DE LIBRE APROVECHAMIENTO: La facultad de individualizar la cosa, determinando
frente a vecinos y colindantes sus linderos. La facultad de cerrar nuestras propiedades. Aparte,
las leyes penales sancionan la entrada ílicita en la heredad ajena y la alteración de señales
destinadas a fijar los límites o demarcaciones de predios continuos.

e) PROPIEDAD DEL SUELO, SOBRE-SUELO Y SUB-SUELO:


El Código Civil guatemalteco, establece en su artículo 473, la propiedad del predio se entiende al
subsuelo y al sobresuelo, hasta donde sea útil al propietario, salvo disposiciones de leyes especiales, con
lo cual está reconociendo la propiedad del subsuelo y sobre suelo, así pues, el propietario podrá hacer las
excavaciones para los usos que le convengan, pero siempre sometiéndose a las limitaciones de orden
legal y que favorecen los derechos de Minería, Aguas y Patrimonio Histórico-Cultural. Antiguamente se le
concedía al propietario el dominio absoluto sobre el suelo, sobre suelo y subsuelo y de lo que estos
contenían, lo cual se ha modificado con las corrientes del Derecho Moderno, ya que el subsuelo, puede
tener una utilización económico social, como en lo que a los yacimientos minerales se refiere, o centros
culturales de civilizaciones antiguas que se encuentran sepultadas

f). ACCIONES QUE NACEN DEL DERECHO DE PROPIEDAD:

******************** 5) MODOS DE ADQUIRIR LA PROPIEDAD:******************

a). DEFINICIÓN:
Son aquellos hechos jurídicos a los cuales la ley reconoce la virtud de hacer surgir el dominio en un
determinado sujeto.

b). CLASIFICACIÓN:

1) Primitivas u Originarias: Cuando las cosas no ha estado en el patrimonio de determinada


persona. No ha tenido dueño (Ocupación, Accesión)

2) Derivadas: La transmisión del dominio supone una transmisión de un patrimonio a otro


(contrato, herencia, prescripción, adjudicación)

3) Adquisición a Titulo Universal: Se transfiere el patrimonio como universalidad jurídica


(herencia)

4) Adquisición a Título Particular: Cuando se transmite bienes determinados (contratos, legados)

5) Adquisición a Título Gratuito: Cuando el adquiriente recibe un bien sin tener que cubrir
ninguna contra-prestación (donación, herencia, legados.

6) Adquisición a Título Oneroso: Cuando el adquiriente paga cierto valor en dinero,


bienes o servicios, a cambio del bien que recibe (contrato onerosos)

7) Adquisición Intervivos o transmisiones por acto entre vivos: Es el acto jurídico en general.

8) Adquisición por causa de muerte: Herencia Legítima y Testamentaria, Legado

********************** 6) LA OCUPACION ********************


a) DEFINICIÓN:
Es una forma de adquirir la propiedad de las cosas muebles o semovientes que no pertenecen a ninguna
persona.

b) REQUISITOS

a) Detentación de la Cosa;

b) Ejecutarla en forma permanente y con ánimo de dominio;

c) Recaer en cosas que no tengan dueño o cuya legítima procedencia se ignore.

c) BIENES OBJETO DE OCUPACIÓN


El Código regula cuatro formas de ocupación:

1. Adquisición de un tesoro (arts. 591 a 599 c.c.)

2. Adquisición de Animales por la caza (arts. 600 a 611)

3. Adquisición de animales y otros productos por la pescado

4. Adquisición de piedras, conchas y otras substancias ribereñas (art. 591 c.c.)


************************* 7) LA ACCESION **********************
a). DEFINICIÓN
Es el derecho concedido al propietario de una cosa para hacer suyo todo lo que ésta produce o se le
incorpora, natural o artificialmente, de modo inseparable.

b). TEORIS SOBRE SU NATURALEA JURÍDICA:


Se discute la naturaleza jurídica de la accesión en cuanto que algunos autores opinan que se trata de un
modo de adquirir el dominio, mientras que otros sostienen que es simplemente una facultad dominical y
una tercera posición que considera la accesión descrita como facultad dominical y la continua como
modo de adquirir la propiedad.

c). CLASES:

1. Accesión Discreta: Son los factores naturales y civiles que pertenecen al propietario de la cosa
que los produce.

2. Accesión Continua: Es la adquisición de la propiedad sobre lo que se une o incorpora, natural


o artificialmente, a una cosa nuestra, en calidad de accesoria y de modo inseparable. Y esta se
clasifica así:
a) De mueble a Inmueble: Aqui se distinguen tres clases:

1) Construcción: Que se refiere a la edificación con materiales pertenencientes a una


persona en el fundo de otro.

2) Plantación: Plantación hecha a través de árboles que pertenezcan a una persona en


el fundo de otra

3) Siembra: Que se hace a través de semilla de una persona en el fundo de otra.

Nuestro código civil regula estas clases de accesión en sus artículos 658 al 668, en los
cuales predomina el principio de buena fe o mala fe, con que se edificó, plantó o sembró
para determinar a quien pertenecen los bienes incorporados por accesión.

b) De Inmueble a Inmueble: En la cual se distinguen cuatro clases:

1. Avulsión: Es lo que la fuerza del rio arranca y arrastra de un campo y lo lleva a otro
campo inferior o a la ribera opuesta (arts. 676 y 677 c.c.)

2. Aluvión: Se produce por el aumento de terreno que el río va incorporando


paulatinamente a las fincas ribereñas. (art. 679 c.c.)

3. Mutación de Cause: Se produce cuando un rio varía su cause en forma natural (arts.
373, 374, 375 c.c.)

4. Formación de Isla: Se produce por la sucesiva acumulación de arrastres superiores


(art. 678 c.c.)

c) De Mueble a Mueble: Se contemplan en este clase de accesión tres figuras:

1. Unión o Adjunción: Se produce cuando se unen dos cosas muebles de diversa


naturaleza y pertenecientes a distintos dueños; de modo inseparable formando una sola
cosa. Contraria a esta definición el Código Civil guatemalteco, regula
en su artículo 669 sobre las cosas que pueden separarse.

2. Especificación: Se da la especificación cuando alguien empleando su trabajo


transforma la materia ajena creando una especie nueva. Ej. el joyero que con el oro y
piedras preciosas crea un collar.

3. Conmixtión: Se produce la accesión por conmixtión, cuando se mezclan varios


sólidos pertenecientes a distintos propietarios, de tal forma que no se puedan separar. Si
la mezcla es de líquidos la doctrina le denomina confusión.

************************ 8) LA POSESIÓN **********************


a). DEFINICIÓN: Relación o estado de hecho, que confiere a una persona el poder exclusivo de retener una cosa para
ejecutar actos materiales de aprovechamiento, animo de dominio o como consecuencia de un derecho real o
personal, o sin derecho alguno.
b). ELEMENTOS DE LA POSESIÓN:

a) Corpus: Es el conjunto de actos materiales que demuestran la existencia del poder físico que
ejerce el poseedor sobre la cosa, para retenerla en forma exclusiva.

b) Animus: Es que el constituye el segundo elemento de la posesión y es de carácter psicológico,


es la voluntad de conservar la cosa, de actuar como propietario.

NATURALEZA JURÍDICA

 Teoría Subjetiva: (clásica) SAVIGNY: La diferencia que existe entre la mera detentación no protegida y la
verdadera posesión civil, es el animus dominii, o sea la intención en el poseedor de actuar como un verdadero
propietario, gestiondo como si fuese tal. Los poseedores nomini alieno como el arrendatario, el usufructurario
etc., como no podrián tener nunca lícitamente esa intención de poseer, en concepto de dueños, no eran
verdaderos poseedores, en el sentido civil de la palabra.

 Teoría Objetiva: IHERING: En su función de la voluntad en la posesión, es cierto que debe existir tambien un
animus, pues que si no, habría un mero contacto físico con las cosa, que no puede tener trascendencia para el
derecho. Pero ese animus no tiene que ser un animus dominii, ni mucho menos, basta simplemente, con que
exista intención de tener la cosa, para poseer, es suficiente con que se tenga intención de poseer.
Los códigos de raíz latina, aceptaron la tesis de Savigny.
Art. 612 C.C. (Concepto de la posesión) Es poseedor el que ejerce sobre un bien todas o algunas de las
facultades inherentes al dominio. Unos autores la consideran como un simple hecho De acuerdo con la más
reciente doctrina, se nos indica que la posesión no es un simple hecho, no es una relación material, sino que
también es un derecho.

d). FUNDAMENTO DE DE LA PROTECCIÓN POSESORIA

 Los Interdictos

 La Acción Publicana

e). REQUISITOS DE LA POSESIÓN UTIL

f). VICIOS DE POSESIÓN:


La posesión será viciosa cuando fuere de cosas muebles adquiridos por hurto, estelionato, o abuso de
confianza; y de inmuebles, cuando sea adquirida por violencia o clandestinamente; y siendo precaria,
cuando se tuviere por abuso de confianza.

g). Efectos Jurídicos de la Posesión:


a) De Buena Fe: La buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era
dueña de ella y podía transmitir su dominio (art. 624 c.c.)

b) De Mala Fe: Es poseedor de mala fe, el que entra a la posesión sin título alguno para poseer y también el
que conoce los vicios de su título que le impiden poseer con derecho.

Regulación Legal:
Código Civil Art. 612 a 641, 596, 646, 648, 644, 649, 659, 651, 653, 589, 591, 590. Código Procesarl Civil y
Mercantil Art. 229, 249
Ley de Titulación Supletoria.

****** 9) USUCAPION O PRESCRIPCION POSITIVA O ADQUISITIVA: *****

a). DEFINICIÓN:
Es un modo de adquirir el dominio (la propiedad) y ciertos derechos reales en virtud de la posesión (a
título de dueño) ejercitada durante el tiempo que la ley señale.

b). SU FUNDAMENTO:
Art. 642 al 654 del Codigo Civil
c). BIENES QUE PRESCRIBEN:
Nuestro código civil, dispone que pueden adquirir la propiedad por usucapión, todas las personas
capaces para adquirir por cualquier otro medio; y que son susceptibles de prescripción todas las cosas
que están en el comercio de los hombres. Art. 642 y 643 C.C.

d). JUSTO TÍTULO:


Que en general es causa o razón que justifica una coas y que hubiera producido también la adquisición
de la propiedad, a no adolecer de algún defecto que lo ha impedido. El título debe reunir las
condiciones siguientes: a) Que sea justo Art. 621 (justo título) es justo título para la usucapión, el que
siendo traslativo de dominio tiene alguna circunstancia que la hace ineficaz para verificar por sí sólo
la enajenación. El justo título debe ser verdadero, es decir que no se trate de una simulación.

e). CASOS NO CORRE LA PRESCRIPCIÓN

De acuerdo al artículo 652 del código civil, no corre la prescripción:

1. contra los menores de edad y los incapacitados, durante el tiempo que estén sin representante
legal constituido. Los representantes serán responsables de los daños y perjuicios que por la
prescripción se causen a sus representados;

2. Entre padres e hijos, durante la patria potestad;

3. Entre los menores e incapacitados y sus tutores, mientras dure la tutela;

4. Entre los consortes; y 5) Entre copropietarios, mientras dure la indivisión.

f). INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCIÓN?


Artículo 653 código civil dice: La prescripción se interrumpe:

1. Si el poseedor es privado de la posesión de la cosa o del goce del derecho durante un


año;

2. Por notificación de la demanda o por cualquier providencia precautoria ejecutada,


salvo si el acreedor desistiere de la acción intentada, o el demandado fuere absuelto de la
demanda, o el acto judicial se declare nulo; y

3. Si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce expresamente, de palabra o


por escrito, o tácitamente por hechos indudables, el derecho de la persona contra quien
prescribe.

g). REGULACIÓN LEGAL:


Arts. 62, 612 al 654 del Código Civil.

****************** 10) LA PROPIEDAD INTELECTUAL:****************

A). DERECHOS DE AUTOR:


a). DEFINICIÓN
Conjunto de derechos que la ley reconoce al autor sobre la obra producto de su inteligencia y
fundamentalmente, la facultad de negar o autorizar la reproducción de aquella.

b). NATURALEZA JURÍDICA:


Comenzó la propiedad intelectual siendo un privilegio reconocido en la Real Cédula de Carlos III de
1764, a favor de autores y de sus herederos, por la atención que merecen aquellos literatos que,
después de haber ilustrado a su patria, no dejan más patrimonio a su familia que el honrado caudal de
sus propias obras y el estímulo de imitar su buen ejemplo.

 El derecho de autor, implica reconocimiento; se trata de un privilegio legalmente establecido a


favor del autor, que posee la facultad de enagenar la obra y el de ceder su traducción, siendo
ésta para el traductor objeto de propiedad.

 El derecho de autor, es aquel derecho o conjunto de normas que recaen obre las creaciones
producto de la inteligencia del hombre, y como autor puede explotarlas o bien mantenerlas
inéditas.
c). TEORÍAS QUE EXPLICAN ESTE DERECHO:
1. Negativas de este derecho: Se ha discutido, no sólo el fundamente y legitimidad de la
llamada propiedad intelectual, sino su misma existencia que niegan entre otras legislaciones de
Rusia y Albania. Los impugnadores de esta propiedad, faltan en ella los atributos fundamentales y
esenciales de toda propiedad, ya que ni las ideas ni el pensamiento son suceptibles de apropiación
individual; además aún las ideas que parecen nuevas, son debidas, mas que al esfuerzo individual
de su autor, al fondo común de cultura de una sociedad, y mal puede llamar suyos el autor a los
elementos ajenos de que, a lo sumo, sólo ha sabido aprovecharse. Existe además un interés social
a que no se reconozca esa propiedad: evitar su aprovechamiento exclusivo detenga el curso
natural del progreso humano. Las ideas deben circular libremente. Así en este orden debe
hablarse de un mero derecho de reproducción. (usufructo)
2. De los derechos de propiedad Otros por el contrario: reconocen características de
verdadera propiedad a la intelectual. Hay aquí como en todo elemento de apropiación corpus, el
objeto reproducido, y hay animus, pues en ninguna propiedad como en ésta está más en actividad
el espíritu y más en relación con lo producido. Sanchez Román: “Si el fondo del derecho de
propiedad representa una estrecha relación entre el sujeto y el objeto de la misma, garantizada
por medios jurídicos, el sello de la personalidad del propietario impuesto a la cosa apropiada,
nada más íntimo, personal y propio que la obra del pensamiento, bien descubriendo verdades
científicas hasta entonces desconocidas, bien dotando las ya conocidas de nuevas formas de
relación, de posición y enseñanza”.
3. Del Privilegio: Por la atención que merecen aquellos literatos que después de haber
ilustrado a su patria, no dejan más patrimonio a su familia que el honrado caudal de sus propias
obras y el estímulo de imitar su ejemplo
4. Del usufructo del autor: Puig Peña: Lo mejor y más justo sería el reconocimiento pleno de
tal propiedad, con el reconocimiento paralelo al Estado de un amplio derecho de expropiación,
cuando el interés social lo exigiere, sobre todo teniendo en cuenta la consideración expuesta por
Planiol, del poco interés que podría ofrecer la perspectiva de un goce indefinido de obras, que la
generalidad de las veces envejecen y hasta mueren rapidamente. En el campo legislativo, hecha
la exclusión de aquellas legislaciones del tronco soviético que no admiten esta forma de
propiedad, sino que el usufructo, nos remitimos a las legislaciones que limitan la propiedad
intelectual en cuanto al tiempo de duración. El interés público es predominante. No quieren las
leyes que dure más allá de cierto tiempo, para evitar el enervamiento del progreso y facilitar la
difusión de las ideas y de las cosas bellas. En este cauce los convenios Internacionales reconocen
y fijan un límite de duración del derecho de propiedad intelectual. En virtud de ellos, si bien son
de aplicación las normas del país donde la protección no excederá de la vida del autor y
veinticinco años más y el de Ginebra, señala como límite la vida del autor y cincuenta años más y,
si fuere superior, no excederá nunca del plazo fijado por la ley de origen de la obra. Además se
condiciona la protección de esta propiedad acerca de terceros a la inscripción en un Registro,
desde cuyo momento goza el derecho de las protecciones y garantías de la Ley.
5. Del doble derecho:

R Derechos que corresponden al autor: obra científica, obra artística y obra literaria, conforme a la
legislación guatemalteca,
Art. 39 Constitución Propiedad Privada: Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la
persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley.
El Estado garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede
disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley.
El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear condiciones que faciliten al propietario el uso y
disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de
todos los guatemaltecos.
Art. 42 Constitución Derecho de Autor o Inventor: Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor,
los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y
los tratados internacionales.
Art. 63 Constitución Derecho a la expresión creadora: El Estado garantiza la libre expresión creado, apoya y
estimula al científico, al intelectual y al artista nacional, promoviendo su formación y superación profesional y
económica.
Artículo 451 Código Civil: (Bienes muebles). Son bienes muebles 6º. Los derechos de autor o inventor
comprendidos en la propiedad literaria, artística e industrial.
Artículo 464 Código Civil: (Contenido del Derecho de propiedad)
La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las
obligaciones que establecen las leyes.
Artículo 468 Código Civil: (Defensa de la propiedad)
El propietario tiene derecho de defender su propiedad por los medios legales y de no ser perturbado en ella, si
antes no ha sido citado, oído y vencido en juicio. (ver también Art. 12 constitución).
Artículo 470 Código Civil (Derecho de Autor)
El producto o valor de trabajo o industria lícitos, así como las producciones del ingenio o del talento de
cualquier persona, son propiedad suya y se rigen por las leyes relativas a la propiedad en general y por las
especiales sobre estas materias.
Ver Decreto No. 1037 del Congreso de la República. Tomo 72 de Recopilación de Leyes: Derecho de autor en
obras literarias, científicas y artísticas.

B). LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:

a). DEFINICIÓN:
Es la que adquiere por si mismo el inventor o descubridor con la creación o descubrimiento de cualquiera
invención relacionada con la industria; y el productor o fabricante, o comerciante, con la creación de
signos especiales con los que aspire a distinguir de los similares los resultados de su trabajo.
-"Es el derecho atribuido a determinadas personas para explotar exclusivamente, durante cierto número
de años, las industrias objeto de él; y también la facultad de usar privativamente las marcas, señales o
títulos que designan la procedencia de los artículos fabricados y comerciales.

B). MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, EXPRESIONES Y SEÑALES DE PROPAGANDA E


INVENTOS.

MARCAS
Es la señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por el elaborados o
distribuidos y los servicios que presta.

NOMBRE COMERCIAL
Es el nombre bajo el cual el empresario desarrolla su actividad.

EXPRESIONES.

SEÑALES DE PROPAGANDA.

INVENTOS

c). DEL REGISTRO INDUSTRIAL

************** 11) FORMAS ESPECIALES DE PROPIEDAD. ***************


A). LA COPROPIEDAD:

a). DEFINICIÓN
Hay copropiedad cuando una cosa o un derecho patrimonial pertenecen pro-indiviso a dos o mas
personas.

b). CUALES SON LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS COPROPIETARIOS

DERECHOS
El artículo 491 del código civil, establece que todo condueño tiene la plena propiedad de la parte
alícuota que le corresponda y la de sus frutos y utilidades, pudiendo, en consecuencia enajenarla,
cederla o gravarla y aún ceder únicamente su aprovechamiento, salvo si se tratase de derecho personal.
Los condueños gozan del derecho de tanteo, que podrán ejercitar dentro de los quince días siguientes de
haber sido notificados del contrato que se pretende celebrar. Así mismo cada uno de ellos podrá pedir
en cualquier tiempo que se divida la cosa común, salvo los casos en que la indivisión esté establecida por
la ley.

OBLIGACIONES
El artículo 488 del código civil, establece que cada partícipe debe contribuir a los gastos necesarios para
la conservación de la cosa común, salvo la facultad de liberarse de esta obligación con la renuncia de la
parte que le corresponde el dominio.

c). DIFERENCIA ENTRE UNA SOCIEDAD Y UNA COMUNIDAD.

d). CAUSAS DE EXTINON

e). REGULACIÓN LEGAL:


Art. 485 al 497 del Código Civil. Art. 498 y 491, 527 CPCYM

B). LA MEDIANERÍA:

a). DEFINICIÓN:
Es la copropiedad en una pared, foso o cerca, que sirve de límite y separación a las propiedades
contiguas.

b). NATURALEZA JURÍDICA


De conformidad con el código civil la naturaleza jurídica de la medianería es la de ser una copropiedad o
una forma especial de la propiedad.

e). REGULACIÓN LEGAL:


Art. 505 al 527 del Código Civil.

C). PROPIEDAD HORIZONTAL

a). DEFINICION
Hay propiedad horizontal, cuando diferentes pisos de un edificio, pertenecen a varias personas.

b). NATURALEZA JURÍDICA


Es una forma especial de la propiedad (sui generis)

c). REQUISITOS FORMALES PARA SU CONSTITUCIÓN

 Estada debe constituirse en Escritura Pública e

 Inscribirse en el Registro de la Propiedad.

La escritura constitutiva debe contener los requisitos siguientes:

1. Declaración del propietario o propietarios, de someter a ese régimen el inmueble de su


propiedad.

2. Situación, medidas y colindancias del terreno, así como una descripción total del edificio y
mención de sus servicios de agua, electricidad y cualesquiera otros de que goce.

3. Descripción de cada piso con los datos que sean necesarias para su identificación.

4. El valor del nivel y el de cada piso.

5. Descripción de los elementos y partes comunes limitados a las unidades independientes.


6. Cualquier otro dato que consideren conveniente los otorgantes.

d). CAUSAS DE EXTINSIÓN


Por resolución expresa de los dueños de unidades singulares del edificio tomada con el voto de las
dos terceras partes del total de los propietarios.

e). REGULACIÓN LEGAL:


Art. 528 al 559 del Código Civil.

********************* 12) DERECHOS REALES DE GOCE ***************

A). USUFRUCTO Y CUASI-USUFRUCTO:


a). DEFINICIÓN:
USUFRUCTO
Es el derecho de gozar y disfrutar de los frutos que un bien produce ilimitadamente.

CUASI-USUFRUCTO
Es el derecho de gozar de los bienes consumibles en que otra persona tiene la propiedad, como
el propietario mismo, con la obligación de restituirlos en igual género, cantidad y calidad.
(art. 713 c.c.)

b). NATURALEZA JURÍDICA


Es un derecho real mero de goce

c). ELEMENTOS:

a) Subjetivos o Personales: Propietario que a través de este derecho real concede a otra
persona individual o jurídica la facultad de usar y disfrutar del bien, denominándose al primero Nudo
Propietario y al segundo Usufructuario

b) Objetivo o Real: Es el objeto sobre el cual recae el usufructo.

d). COMPARACIÓN CON FIGURAS AFINES:

1) Servidumbre:

a. Las servidumbres limita el dominio, en algún sentido determinado, mientras el usufructo acaso
se apodera de toda la sustancia dominical
b. La servidumbre suponen un derecho permanente, mientras el usufructo tiene carácter
temporal.
c. La servidumbre supone relación entre dos precios, con un sujeto activo determinado, mientras
que el usufructo no exige aquella cualidad precial y el sujeto activo está perfectamente
determinado.
d. La servidumbre es por naturaleza indivisible, mientras el usufructo es divisible.

e. La servidumbre recae sobre inmuebles, mientras el usufructo puede recaer sobre muebles.

2) Arrendamiento:

Otros

e). RELACION ENTRE EL USUFRUCTUARIO Y EL NUDO PROPIETARIO:


Propietario que a través de este derecho real concede a otra persona individual o jurídica la facultad de
usar y disfrutar del bien ilimitadamente, denominándose al primero Nudo Propietario y al segundo
Usufructuario

f). CLASIFICACIÓN
1. Por la Persona el usufructo se divide en:

 Simple: Cuando es atribuido a una sola persona jurídica o individual.

 Multiple: Cuando es atribuido a varias personas, puede ser en forma simultanea


o sucesiva.

2. Por los bienes, el usufructo se clasifica en:

 Propio Normal: Cuando recae sobre bienes no consumibles

 Impropio Anormal (Cuasi-Usufructo): Cuando recae sobre bienes consumibles

 Singular: Si recae sobre bienes determinados

 Universal: Si recae en un patrimonio o universalidad de derechos

3. Por su origen el usufructo se divide en:

 Legales: Los que se constituyen por determinación de la Ley

 Voluntarios: Constituidos por actos volitivos, a través de contrato o testamento


a título oneroso o gratuito, puros ocondicional

4. Por su duración el usufruto se divide en:

 Vitalicio: Dura mientras viva el usufructuario. Por naturaleza es así

 A Plazo: Cuando se constituye por tiempo determinado.

5. Por su firma legal el usufructo puede ser? (art. 705 c.c.)

 Por su duración: Por tiempo fijo, Vitalicio, Puramente o bajo condición)

 Por las personas: A favor de personas Jurídicas y A favor de personas


individuales, simultánea o sucesivamente

g). DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL USUFRUCTUARIO Y DEL NUDO PROPIETARIO


* El usufructuario tiene tres clases de acciones; reales; personales; y posesorias. Estas acciones se dan
tomando en cuenta el título constitutivo y la persona contra la cual se ejerzan.

 Acción personal cuando su usufructo deriva de testamento de acto jurídico unilateral o de contrato y
ejercita la acción contra del dueño o de los herederos. En estos casos las relaciones nacen de un acto
jurídico entre partes determinadas.

 La acción real se confiere al usufructuario en contra de cualquier tercero detentador de la cosa. Existe no
solo en el usufructo por testamento o por contrato, sino también en el nacido por la ley y por la
prescripción. Tiene por objeto perseguir la cosa en manos de cualquiera persona que la detente a efecto de
que se ponga en posesión al usufructuario.

 Las acciones posesorias, comprenden los interdictos para bienes raíces que puede usar el usufructuario
como cualquier poseedor: interdictos de retener, de recuperar, de obra nueva y de obra peligrosa. Las
acciones posesorias definitivas, es decir, en las que discute la calidad de la posesión, quedan comprendidas
en las acciones reales, supuesto que por la acción confesoria del usufructuario exige la posesión definitiva
de la cosa y logra que se la entregue el que la está detentado, inclusive el dueño que por virtud del
contrato está obligado a entregar la cosa. La posesión es presupuesto indeclinable para disfrutar una cosa.
Dicho derecho de poseer no está explícitamente definido en el Código Civil, pero se infiere. Este derecho
de posesión ( a la posesión) articula en el usufructuario la titularidad de una acción real
(independientemente de la derivada del negocio constitutivo) para procurar que se le entreguen las cosas
sujetas a su derecho por cualquier persona que las posea, sea el constituyente del derecho, sus herederos o
un tercero.

Derechos:
R Derecho de Uso: Tiene por objeto servirse materialmente de la cosa para el placer o el provecho personal de
acuerdo con la naturaleza de la cosa misma. En este sentido puede obtener la cosa las satisfacciones que la
misma dé (aún sin ser frutos), aprovecharse de las servidumbres, utilizar el paso y en general, hacer uso de
cuantos derechos corresponde, en principio al propietario.
R Derecho de Disfrute: (Estricto sensu)
Es la facultad fundamental de la relación usufructuaria. A este respecto, el Art. 703 C.C. nos indica que
pertenecen al usufructuario los frutos naturales y civiles que los bienes produzcan ordinaria y
extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título en que se constituya.
R Derecho de Gestión:
El usufructuario para obtener el goce total de la cosa usufructuada, precisa de un derecho de grestión. El Art.
716 C.C. preceptúa (Enagenación del usufructo) El usufructuario puede gozar por sí mismo de la cosa
usufructuada, arrendarla a otro, y enajenar su derecho de usufructo, salvo lo dispuesto en el Art. 708 (derechos
de los acreedores), pero todos los contratos que como tal usufructuario celebre, terminarán al fin del usufructo.
Los derechos reales de goce constituyen en la clasificación moderna de los derechos reales una rama de la
misma, que en la clasificación antigua era denominada derechos reales sobre la cosa ajena. Los derechos
inmuebles, para que goce de su uso, parcial o totalmente persona distinta del propietario. Son derechos reales
de goce el usufructo, el uso, y la habitación.
El derecho moderno, considera al usufructo como un derecho real de goce. Valverde: Sobre la naturaleza
jurídica señala, que los defensores entre el usufructo y la servidumbre, porque si el usufructo limita el derecho
ajeno de propiedad, si es una desmembración del derecho de propiedad, no en relación con la cosa objeto del
derecho, sino con respecto a los atributos que constituyen el derecho mismo de propiedad, el usufructo no es ni
puede ser más que una servidumbre. Los autores clásicos reconocen que entre las servidumbres reales y
personales hay una cuota diferencial, que es la de ser éstas temporales, pero esta diferencia ni es esencial ni
puede servir para distinguir substancialmente al usufructo, uso y habitación de las servidumbres.
Azcárate: Las diferencias entre el usufructo y las servidumbres son esenciales y quizás más señaladas aún que
las que los separan de otros derechos reales, pues si el primero es por necesidad temporal, radia en una
persona determinada y supone la existencia de dos fincas y competen al dueño de una de ellas en el hecho de
serlo y quienquiera que él sea. Scevola: fija el carácter distintivo en que toda servidumbre requiere dos
predios, mientras que el usufructo no exige tal condición.
La servidumbre requiere casi siempre dos fincas e indeterminación en el sujeto activo, y al usufructo le basta
una sola y el sujeto es determinado.

h). USO Y APROBECHAMIENTO DE LOS FRUTOS:


FRUTOS NATIRALES, INDUSTRIALES Y CIVILES

j). MODOS DE EXTINGUIR EL USUFRUCTO:


El Código civil guatemalteco, en su artículo 738 regula siete causas o formas de extinción del usufructo,
las cuales son:

a) Muerte del usufructuario

b) Vencimiento del Plazo por el cual se constituye o por realizarse la condición resolutoria a la
cual estaba sujeta el usufructo

c) Por la reunión del usufructo y de la propiedad en una misma persona (consolidación)

d) Por prescripción

e) Por renuncia del usufructuario

f) Por pérdida de la cosa usufructuada

g) Por anulación o cesación del derecho del que constituyó el usufructo

También como otra causa de extinción del usufructo que contempla el código civil, es el abuso que el
usufructuario haga de su derecho, caso en el cual la extinción no procede de hecho, sino que necesita ser
declarada por resolución judicial (art.739 c.c.)

B). USO Y HABITACIÓN


a): DEFINICION:
USO
Es el derecho de gozar y disfrutar de los frutos que un bien produce limitadamente.

HABITACIÓN
Es el derecho de gozar de un aposento de un bien inmueble, para uso del habitacionista y su familia.

b). DERECHOS DEL USUFRUCTUARIO Y OBLIGACIONES DEL USUARIO Y DEL HABITADOR.


DERECHOS DEL USO Y LA HABITACIÓN

1. Derecho Inalienables: No se pueden enajenar, grabar ni arrendar

2. Debe prestarse previamente, garantía y hacerse forma inventario y descripción del estado de
los inmuebles con citación del propietario

3. Los derechos de uso y habitación se establecen y se pierden de la misma manera que el


usufructo
.
OBLIGACIONES QUE HACEN DEL USO Y DE LA HABITACIÓN
De acuerdo al artículo 751 del código civil:

1. Si quien tiene el uso de un fundo tomare todos sus frutos, o si quien tiene derecho de
habitación ocupare toda la casa, estará obligado a hacer los gastos de cultivo o de reparaciones
ordinarias y a pagar las contribuciones.

c). PLAZO

d). EXTINCIÓN DEL USO Y DE LA HABITACIÓN:


1. Por muerte del titular del derecho
2. Por vencimiento del plazo
3. Cuan hay consolidación
4. Por prescripción
5. Por renuncia de la cosa
6. Por pérdida de la cosa
7. Por anulación

D). SERVIDUMBRE. Art. 752-821


a). DEFINICIÓN:
Es el gravamen impuesto entre un predio, llamado sirviente, para el uso de otro predio de distinto
dueño, llamado dominante; o para utilidad pública o comunal.

b). NATURALEZA JURÍDICA DE LA SERVIDUMBRE?


Es un derecho real de mero goce.

c). CLASIFICACION DE LA SERVIDUMBRE

CLASIFICACION LEGAL

 Continuas: Son todas aquellas cuyo uso es o puede ser incesante, sin intervención de
ningún hecho actual del hombre;

 Discontinuas: Aquellas cuyo uso necesita algún hecho actual del hombre

 Aparentes: Las que se anuncian por obras o signos exteriores dispuestos para su uso y
habitación

 No Aparentes: las que no presentan signo exterior de su existencia

 CLASIFICACIÓN DOCTRINARIA

1.Por su Contenido pueden ser;

 Positivas: Las que confieren a otro propietario un derecho

 Negativas: Son las que impiden el ejercicio de su derecho al propietario del


predio sirviente.
2.por su uso o ejercicio pueden ser:

 Continuas: Su uso puede ser continuo sin actos inmediatos o actuales del hombre

 Discontinuas: Para su ejercicio necesitan de actos actuales del hombre

3. Por la evidencia de su existencia pueden ser:

 Aparentes; Cuando su existencia se anuncia por signos exteriores que revelan su


uso y aprovechamiento
 No Aparentes: Cuando no hay signos visibles que revelen su existencia

4. Por su origen pueden ser:

 Legales o Forzosas: Son impuestos por la ley como consecuencia natural de os


predios o en razón de utilidad particular o pública

 Voluntarias: Las que se originan por la voluntad de las partes a través de


contrato o disposición de última voluntad

d). CONSTITUCION DE LAS SERVIDUMBRES POR EL DESTINO DEL PADRE DE FAMILIA

1) Debe hacerse en escritura pública e

2) inscribirse Registro de la Propiedad, tanto en el predio dominante como el predio sirviente.


(arts. 759, 1124 y 1125 inciso 2, 1137 y 1576 de código civil)
Las servidumbres pueden constituirse:

a) Por determinación de la ley, las cuales reciben el nombre de legales o forzosas entre las
cuales encontramos las legales naturales cuando se producen por la natural ubicacion de los fundos y
legales propiamente dichas cuando son constituidas por razon de utilidad pública o en razon de
interés particular;

b) Por determinación de la voluntad humana, denominadas simplemente voluntarias, cuando su


orígen tiene lugar por actos potestativos de la voluntad humana, a través del contrato o disposiciones
de última voluntad.

e). EXTINCIÓN DE LA SERVIDUMBRE:


1. Voluntarias: Por el no uso:
a) Continua y aparente = 3 años
b) Discontinua o no aparente = 5 años
2. Legales: Art. 820
Por el no uso de 5 años, establecidas por utilidad pública comunal, si se prueba el uso de otra
servidumbre de la misma naturaleza en otro lugar.
Art. 817
a) Por renuncia hecha por el dueño del predio dominante.
b) Por vencimiento del plazo cuando es constituída por derecho revocable, y se cumple la
condición.
c) Por la remisión gratuita u onerosa.

******************** 13) DERECHOS REALES DE GARANTIA ***************

A). LA HIPOTECA:
a) DEFINICIÓN:
Es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación.

b). CARACTERÍSTICAS DE LA HIPOTECA

a) Es un derecho real;

b) Es de carácter inmobiliario;

c) La hipoteca sujeta los bienes;

d) La sucesión es directa e inmediata;

e) El constituyente continua en posesión y disponibilidad;

f) Accesoriedad;

g) Es de carácter indivisible;

h) Es de carácter especial;

i) Publicidad;

j) Contractual.
c). FORMALIDAD PARA CONSTITUIRLA
1. Debe de constar en Escritura Pública e

2. Inscribirse en el Registro de la Propiedad.

d). BIENES Y DERECHOS NO HIPOTECABLES:


De conformidad con el artículo 838 del código civil, no pueden hipotecarse:

a) Derecho de uso y habitación.

b) El inmueble destinado a patrimonio de familia; y

c) Los bienes adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el causante haya
puesto dicha condición, pero ésta no podrá exceder del término de cinco años. Para los
menores de edad dicho término se cuenta desde que cumplan la mayoría de edad.

e). CONTENIDO DERECHO Y OBLIGACIONES DEL ACREEDOR HIPOTECARIO Y DEL DEUDOR: Art. 824 c.c.

DERECHOS DEL ACREEDOR HIPOTECARIO


1. Promover la venta judicial del bien gravado.
2. Exigir que se mejore la garantía
3. Sub-hipoteca
4. Derecho de tanteo
OBLIGACIONES DEL ACREEDOR HIPOTECARIO

a) Cumplir con la obligación principal de acuerdo al tiempo, modo y lugar convenidos, en la escritura
constitutiva, y el pago de los intereses pactados (arts. 1387 y 1946 c.c.)

b) De mejorar la garantía hasta hacerla suficiente de manera que responda de la obligación, si ésta ha
disminuido de valor y la misma ya no cubre el crédito, en el termino que el fije el juez (art. 845 c.c.)

c) Hacer el pago con intervención judicial.

d) Aceptar y recibir el pago, sino lo acepta se da el pago por consignación al tribunal (vía de los
incidentes)

DERECHOS DEL DEUDOR:


1) Enagenar o hipotecar el bien gravado

2) Reducción de la garantía

3) Hacer el pago de la obligación por consignación

f). EXTENSIÓN DE LA HIPOTECA


De conformidad con el código civil, en el artículo 830 dice que la hipoteca se extiende:

a) A las acciones Naturales y mejoras

b) A los nuevos edificios que el propietario construya y a los nuevos pisos que levante sobre los
edificios hipotecados.

c) A los derechos del deudor en los excesos de la superficie del inmueble

d) A las indemnizaciones que se refieren a los bienes hipotecados, concedidos o debidos al


propietario por seguros, expropiación forzosa o daños y perjuicios; y

e) A las servidumbres y demás derechos reales a favor del inmueble.

B). DE LA PRENDA:

a). DEFINICION
Es un derecho real que grava bienes muebles para garantizar el cumplimiento de una obligación. (Art. 880 cc.)

b). CLASIFICACIÓN DE LA PRENDA

1. Prenda Común: que puede ser: de créditos y de facturas

2. Prenda Agraria,

3. Prenda ganadera e
4. Prenda Industrial.

c). CONSTITUCIÓN DE LA PRENDA

1. La prenda debe constar en escritura pública o documento privado, haciéndose constar la


especie y naturaleza de los bienes dados en prenda su calidad, peso, medida, cuando fueren
necesarios, y demás datos indispensables para su identificación; nombre del depositario y
especificación de los seguros que estuvieren vigentes sobre los bienes pignorados. La aceptación del
acreedor y del depositario deberá ser expresa.

d). CONTENIDO: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ACREEDOR PRENDARIO Y DEL DEUDOR

e). EXTINCIÓN

***************** 14) DERECHO DE SUCESIÓN: ******************

a). DEFINICIÓN:
Es la subrogación que a consecuencia de la muerte de una persona se produce en otra de los derechos y
acciones transmisibles de los que aquella era titular.

b). TEORIAS QUE EXPLICAN EL DERECHO DE SUCESIÓN?

1) Teorías Subjetivas: Estas teorías explican el fenómeno hereditario ligado a la


persona del causante identificando al heredero con el causante o como una continación de la
personalidad del causante, de la siguiente manera: a) Teoria de la Identificación de la Persona
del difunto con el heredero; que considera que la personalidad del difunto se transmite al heredero
formando una sola persona. b) Teoría de la continuación de la personalidad del difunto: ésta teoría
considera que el heredero continúa la personalidad jurídica del difunto. c) Teoría de la
Representación: de acuerdo a esta teoría el heredero actúa como representante del difunto.

2) Teorías Objetivas o Modernas: Las teoría objetivas o modernas, consideran al heredero como
un sucesor en los bienes del causante, entre las teorías objetivas están las siguientes: a) Teoría de la
adquisición de una universitas juris, que la explica Messineo diciendo: que la sucesión constituye una
universalidad, o sea un complejo unitario y orgánico de relaciones jurídicas activas y pasivas en
conexión entre ellas e inseparables. b) Teoría de la adquisición de una totalidad o suma de los
bienes: La cual explica CICU, diciendo que heredero no es hoy, el que venga designado como tal por
el testador o la ley sino, aquel al que el testador o la ley atribuyen la universalidad o una cuota de
los bienes del difunto.

3) Teorías Intermedias: Las teoría intermedias, que tratan de conciliar las dos anteriores es
explicada por Castán Tobeñas diciendo que la herencia se presenta como la continuación o sucesión
por modo unitario, en la titularidad del complejo formado por aquellas relaciones jurídico-
patrimoniales activas y pasivas de un sujeto fallecido que no se extinguen por su muerte, sucesión
que produce también ciertas consecuencias de carácter extrapatrimonial y atribuye al heredero una
situación jurídica modificada y nueva en determinados aspectos.

c).PRESUPUESTOS DE LA SUCESIÓN:
1) Que tenga lugar la muerte del causante, o en su defecto, la muerte presunta.

2) Que surja el título sucesorio

3) Que del título resulte heredero una persona viva.


4) Que el causahabiente no sea incapaz para heredar por indignidad.

d). CAUSAS DE INCAPACIDAD PARA SUCEDER POR INDIGNIDAD: (924)

e). NATURALEZA JURIDICA DEL DERECHO HEREDERO:

f). SISTEMAS DE LA LEY GUATEMALTECA.

g). CLASES DE SUSECION MORTIS CAUSA


Por su Forma:

 A título Universal: Se produce una transferencia en cascada o en bloque sobre la persona del sucesor, de todos
los derechos, bienes y obligaciones de que era titular el causante. en este caso el sucesor de denomina
HEREDERO.

 A título Particular o Singular: Consiste en la transmisión de determinadas relaciones jurídicas, es decir que es
llamado a bienes concretos y determinados, en este caso el sujeto pasivo se denomina LEGATARIO

Por su Origen y Causa:

 Voluntaria: Está determinada por la voluntad del hombre, en este caso recibe el nombre de testamentaria.

 Legal: Está determinada por la ley, la ley estipula quien o quienes son las personas llamadas a suceder; ésta
recibe el nombre de Intestada, ab-intestato, o legítima.

 En parte testada y en parte intestada:

Es una forma que puede producirse perfectamente en la práctica, las dos clases de sucesión pueden concurrir
respecto de un mismo patrimonio, siendo ambas admisibles y compatibles. En este caso el causante dispone a través
de testamento de una parte de su patrimonio, pero por olvido u otra razón no dispone de la otra parte, en
consecuencia respecto de esta otra parte del patrimonio, tendrá que abrirse la sucesión intestada legal o legítima.
Nuestro Código Civil acepta esta forma de sucesión, según se establece en el artículo 919.

h). EL PROBLEMA DE LA SUSECIÓN TESTADA O INTESTADA

i). REPRESENTACION HEREDITARIA

*********************** 15) SUCESIÓN TESTAMENTARIA: ***************

a). DEFINICIÓN:
Es el derecho de suceder por testamento en virtud de la manifestación de voluntad expresa del causante
contenida en testamento válido.
b). LIBERTAD DE TESTAR Y LAS PROHIBICIONES Y LIMITACIONES A QUE ESTA SUJETA:

c). EL TESTAMENTO:
Es un acto puramente personal y de carácter revocable, por el cual una persona dispone de todo o
parte de sus bienes, para después de su muerte.

c). CARACTERÍSTICAS:
a) Acto mortis causa: en virtud que es necesaria la muerte del causante para tener efecto.
b) Acto unilateral: porquees la voluntad de una sola persona

c) Acto personalísimo: es un acto puramente personal, no lo puede hacer otra persona.

d) Solemne: ya que llena todos los requisitos requeridos por la ley.

e) Acto Revocable: puede ser modificado tácita, presunta y expresamente.

f) Acto Dispositivo de Bienes: ya que implica la total o parcial disposición de sus bienes.

e). INCAPACIDAD PARA SUCEDER EL TESTAMENTO: ART. 926


1) Los ministros de culto, a menos que sean parientes del testador.

2) Los médicos o cirujanos que hubieren asistido al testado en su última enfermedad,


salvo que sean parientes.
3) El notario que autoriza el testamento y sus parientes y los testigos instrumentales.

4) El tutor o protutor

5) Las instituciones extranjeras.

3. Clasificación de Testamento:
a) Comunes:

 Abierto: es el que se otorga en presencia de las personas que deben autorizar el acto, quienes
quedan enterados de lo que dispuso el testador.
 Caracteristicas: 1) Es fundamentalmente notarial. (art. 955 c.c.) 2) Publicidad Forzosa: (art.
956) 3) Protocolización o Protocolación:
 Formalidades: En Escritura Pública, Requiere testigos, En un solo acto, Sin interrupción

 Solemnidades: Del ciego Art. 957, Del sordo Art. 958, Del mudo Art. 961

 Cerrado: Es cuando el testador sin revelar su última voluntad declarada, presenta el pliego que la
contiene a las personas que ha de autorizar el acto.
 Características: 1) Secreto material de las disposiciones testamentarias; 2) Carácter
Notarial; 3) Protocolación.
 Formalidades: Testamento en una cubierta cerrada, En presencia del notario y testigos,
Sobre la cubierta el acta de otorgamiento

G). TESTAMENTOS ESPECIALES


Son llamados también extraordinarios, son aquellos otorgados en circunstancias anormales y por lo tanto
están exentos de ciertas formalidades. Nuestro código civil en sus artículos 965, 967, 971, 972 y 974
regula las formas especiales de testamentos. Cuales son los testamentos especiales?

1) Testamento Militar

2) Testamento Marítimo

3) Testamento en lugar incomunicado

4) Testamento del Preso

5) Testamento en el extranjero

h). CLASES DE TESTAMENTO QUE NO ADMITE NUESTRA LEGISLACIÓN:

********************* 16) SUSTITUCIÓN HEREDITARIA **************

a). DEFINICION
Es la cual el testador nombra en su testamento a varias personas para que lo sustituyan en la
titularidad de sus bienes, éstas pueden ser llamadas de una manera conjunta o sucesiva.

b). NATURALEZA JURÍDICA:


Es una verdadera institución condicional de heredero, sometido al evento futuro e incierto de que el
primer instituido no quiera o no pueda aceptar la herencia.

c) CLASIFICACION:

1. Sustitución vulgar: También es llamada sustitución directa, y es la designación que el testador


hace en su testamento de segundos o ulteriores herederos para el caso de que los primeramente
llamados no lleguen a serlo.

2. Sustitución Pupilar: Es aquel nombramiento que hacen los padres y demás


ascendientes para sus descendientes menores de 14 años, previendo el caso de que mueran antes de
llegar a dicha edad.

3. Sustitución Ejemplar: Es una derivación de la anterior, se le conoce con el nombre de


sustitución cuasi pupilar, la cual puede definirse como "El nombramiento de heredero hecho por un
ascendiente a su descendiente mayor de catorce años legalmente incapacitado por causa mental
para el caso de que muera sin recobrar la razón".

4. Sucesión Fideicomisaria: Es llamada también oblícua o indirecta, y es aquella disposición por


virtud de la cual el testador ordena una doble o múltiple vocación sucesoria estableciendo que el
heredero primeramente llamado conserve y transmita los bienes a un segundo o ulterior heredero,
bien para el caso de fallecimiento de aquel, cuando ocurra un suceso o llegue un día determinado
establecido en el testamento. Nuestro código civil la regula en el artículo 989.
Es aquella en la cual el primer heredero traspasa a un segundo, y esta a un tercero si la hubiere, los derechos de
herencia, establecidos según el testamento.

****************** 17) ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA: ****************

a). DEFINICION
Es aquella declaración unilateral de voluntad de carácter irrevocable, por cuya virtud el
llamado a una herencia manifiesta su deseo de investirse de la cualidad de heredero,
asumiendo la posición jurídica que la misma presupone.

b). FORMAS DE LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA?

 Por su forma la aceptación puede ser:

 Aceptación expresa: Se produce cuando la aceptación, se hace a través de un documento


público o privado, este sería el caso de que una persona aceptara la herencia a través de
su representante en nombre de aquél, estaría contenido en escritura pública, faccionada
por un notario. (art. 1027 c.c.)

 Aceptación Tácita: Se produce cuando la persona llamada a adquirir la herencia realiza


actos que suponen necesariamente la voluntad de aceptar, o actos que no podrán
ejecutarse sin la cualidad de heredero (ejemplo: vender, ceder o donar su derecho a una
tercera persona) (artículo 1028 c.c.).

 Por sus efectos la aceptación puede ser:

 Aceptación pura y simple: En esta forma de aceptación se produce una ilimitada


responsabilidad de heredero quedando obligado a pagar las deudas y demás cargas de la
herencia con sus propios bienes, esta aceptación puede hacerse expresa o tácita.

 Aceptación bajo el beneficio de inventario: Es aquella modalidad de la aceptación


sucesoria autorizada en la ley, por cuya virtud se establece la separación de patrimonios
limitandose la responsabilidad del heredero por las deudas y cargas de las herencias, a los
bienes que integran el activo de la sucesión.

c). TERMINO DE LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA


El artículo 1031 del código civil, señala que el plazo para aceptar la herencia que es de seis meses para el
heredero que se encuentra en el territorio nacional y de un año para el heredero que se encuentra en el
extranjero. Existe un caso que podría decirse que es de carácter excepcional en el cual el plazo antes
indicado se abrevia y se produce cuando alguna persona interesada en que el heredero declara si acepta
o no la herencia, (podría ser un acreedor del causante) y pasados nueve días de la apertura de la
herencia el interesado solicita al juez competente la fijación de un plazo que no exceda de 30 días para
el adquiriente haga declaración aceptándola o renunciandola, en caso de que haya silencio o que no se
pronuncie al respecto el heredero, se tendrá como si hubiera aceptado la herencia. (la aceptación de la
herencia se encuentra regulada en los artículos del a026 al 1040 del código civil)

********************* 18) RENUNCIA DE LA HERENCIA:*****************

a). DEFINICIÓN:
El término para renunciar la herencia es el mismo que el de la aceptación, pero debe
hacerse expresamente por escrito ante el juez o por medio de escritura pública.

b). EFECTOS:

 No priva al que la hace de reclamar los legados que se le hubieren dejado.

 El acreedor del heredero o legatario que renuncia a la herencia o al legado, puede


reclamar la parte que cubra su crédito.

 El que es llamado a una misma herencia por testamento o intestado, si renuncia la una,
se entiende que renuncia las dos.

 Si el heredero renuncia, sus acreedores pueden pedir al juez que los autorice para
aceptar en nombre de aquel, solo por el monto de sus créditos.

 Quien entre a la posesión de la herencia por la renuncia puede oponerse a que la


acepten los acreedores, pagando a éstos los créditos que tengan contra el que renunció.
c). DERECHO DE LOS ACREEDORES DEL HEREDERO EN RELACION A LA HERENCIA

d). REGULACIÓN LEGAL: Art. 1035 al 1039 C.C.

****************** 19) LAS DONACIONES POR CAUSA DE MUERTE **********

LEGADOS:

a). DEFINICIÓN
Es la disposición testamentaria por cuya virtud, el causante asigna una ventaja económica
de carácter particular a aquel o aquellos a quienes desea beneficiar en concreto.

CLASIFICACION:
c). CLASIFICACION

 POR SU MODALIDAD PUEDEN SER:

 Legados Puros: Son aquellos que se constituyen sin prefijar día, condición ni calidad, o
circunstancia alguna que modifique o suspenda su entrega.

 Legados Condicionales: Son aquellos cuya efectividad dependen de la realización de un


acontecimiento futuro e incierto establecido por el causante en su testamento.

 Legados a Término: Son aquellos ordenados estableciendo el testador un día o tiempo en que han
de comenzar o cesar los efectos de la institución.

 Legado Sub-Modo o Modal: Se llama también oneroso y tiene lugar cuando el testador ordena el
legado estableciendo el fin u objeto para lo cual se hace, lo que implica por regla general un
gravámen o carga para el legatario, y papra librarse de ellos sólo existe un medio de hacerlo
"renunciar al legado:.

 Legado Sub-Causa o Causal: Es aquel que tiene lugar cuando el testador ha expresado la razón
que tuvo para hacer el legado, esta clase de legado tiene como propósito recompensar beneficios
recibidos o servicios prestados. (art. 1008 c.c.)

 Legado Sub-demostratione o legado con demostración: Tiene lugar cuando el testador pone a la
cosa legada alguna señal, circunstancia o aditamiento que la designa o la hace conocer con más
certeza, para facilitar su identificación.

 POR SU OBJETO LOS LEGADOS PUEDEN SER:


 Legado en Especie: Se llama así el que recae sobre cosa individualmente
determinada. Nuestro código civil acepta esta clase de legado lo cual inferimos del artículo 1005
que establece; "No tiene efecto el legado de una cosa en especie, si no se haya en el dominio del
testador al tiempo de su muerte"

 Legado de Género: Es el que recae sobre cosa que se determina únicamente por el género a que
pertenece (art. 1006 c.c.)

 Legado en Cantidad: Es aquella especie de legado de género en que la cosa se determina por el
número o la cantidad. (art. 1002 c.c.)

 Legado Alternativo: Es aquel que comprende dos o más cosas, de la cuales debe entregarse una
de ellas.

 Legado de cosa propia:

 Legado de cosa ajena:

 Legado de Cosa empeñada, gravada, o Sujeta a usufructo, uso o habitación

 Legado de Crédito: Tiene lugar cuando el testador deja al legatario un crédito que le
corresponde en contra de un tercero.

 Legado de Liberación: Se llama también legado de perdón, y en este el testador condona al


legatario la deuda que tenía contraída contra el primero.

 Legado de deuda: Se entiende como tal el legado que hace el testador a un acreedor suyo,
declarando expresamente que le lega lo mismo que le debe.

 Legado de Alimentos, Educación y Pensión Periódica.

 POR SU ORIGEN LOS LEGADOS PUEDEN SER:

 Voluntarios: Son todos aquellos que dependen de la voluntad del disponente, comprendidos en la
doctrina o regulados en los diferentes ordenamientos jurídicos.

 Forzosos: Son aquellos que la ley imponía al testador, suponían estos legados una adquisición
operada por el Ministerio de la ley.

d). ACEPTACION, REVOCACION Y RENUNCIA DEL LEGADO

o ACEPTACIÓN:
1. Expresa: cuando se pide
2. Tácita: cuando se recibe

o REVOCACIÓN Y RENUNCIA: Art. 1026 – 1040 C.C.


Pueden renunciar la herencia y legados, los que tengan la libre disposición de sus bienes.

************ 20) ALBACEAZGO O EJECUCION TESTAMENTARIA:**********

a). DEFINICIÓN
El albacea o ejecutor testamentario, es la persona a quien el testador encarga el cumplimiento y
ejecutor de la voluntad de su testamento

b). CONDICIONES LEGALES PARA SER ALBACEA

Nuestra ley regula en sentido negativo una y negativas otras de las condiciones que deben reunir el
albacea y determina las siguientes:

a) Se requiere que sea capaz, es decir haya cumplido la mayoria de edad;

b) Poder administrar bienes y no ser incapaz de adquirir los títulos de herencia;

c) No estar en actual servicio de funciones judiciales o del Ministerio Público. (art.


1048 c.c.)

o CLASIFICACION:
1. Testamentario: se da cuando el albacea aparece nombrado en el testamento.
2. Judicial: se da cuando, el albacea renuncia, entonces se puede nombrar judicialmente,
también en el caso de remoción, falta de albacea, o a solicitud de los herederos
3. Mancomunado: cuando el testador nombra a dos o más personas como ejecutores o
albaceas.

d). FACULTADES O ATRIBUCIONES:

 FACULTADES GENERALES:

 Disponer y pagar los funerales del testador, con arreglo a los ordenado por éste o en su defecto
según las costumbres del lugar y posibilidades de la herencia;

 Hacer las gestiones necesarias para la inmediata seguridad de los bienes;

 Hacer el inventario con intervención de los herederos y cuando no los haya, con la de los dos
interesados de los bienes;

 Pagar las deudas y legados; y

 Administrar los bienes hasta que los herederos tomen posesión de ellos

 FACULTADES ESPECIALES:

 Otorgamiento de Poderes:

 Partición de la Herencia (arts. 1056 y 1085 c.c.)

e). PROHIBICIONES:

f). PLAZO DEL ALBACEAZGO


El albacea, a quien el testador no haya fijado plazo, deberá cumplir su encargo dentro de un año contado
desde su aceptación, o desde que terminen los litigios que se promovieren sobre la validez o nulidad del
testamento o de alguna de sus disposiciones. (art. 1058 c.c.).

************** 21) SUCESION INTESTADA, LEGITIMA O LEGAL ********

a). DEFINICION:
Es aquella establecida por la ley, para regular la ordenación y distribución de los bienes dejados por una
persona cuando muere sin testamento o con testamento ineficaz o insuficiente para poder llevarse a
cabo aquella distribución.

b). CASOS EN QUE TIENE LUGAR LA SUCESIÓN INTESTADA?


En cuanto a los casos en que tiene lugar la sucesión intestada, está claramente especificados en el
artículo 1068 del Código Civil, el cual dice: "La Sucesión intestada tiene lugar:

1) Cuando no hay testamento. Esto debe entenderse en sentido amplio, es decir, no


solo de la absoluta falta de testamento, sino también en cuanto a la nulidad testamentaria
por cualquier causa legal, o que el testamento instituido haya sido revocado;

2) Cuando falta la condición puesta a la institución de heredero, o el instituido muere


antes que el testador, o es incapaz de heredar o repudió la herencia, fuera de los casos de
sustitución, representación y acrecimiento con arreglo a este código;

3) Cuando en el testamento no hay heredero instituido y el testador no ha dispuesto de


todos sus bienes en legados;

4) Cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o algunos de sus bienes.

c). ORDEN DE LA SUCESIÓN INTESTADA


A la sucesión intestada son llamados de conformidad con nuestro código civil, los parientes del difunto,
ocupando: El primer lugar, los hijos, incluyendo a los adoptivos, y al cónyuge sobreviviente que no tenga
derecho a gananciales; éstos heredarán por parte iguales, es decir, por derecho propio (por cabezas). A
falta de descendencia sucederán los ascendientes más proximos y el cónyuge por iguales porciones y
cuando sólo hubiere una de esas partes, ésta llevará toda la herencia. A falta de los llamados a
suceder, según el artículo anterior sucederán los parientes colaterales hasta el cuarto grado. (Artículos
1078, 1079, 1080 c.c.). Cuando no existieren parientes dentro de los grados de ley, se llega a la sucesión
o herencia vacante, y entonces heredará el Estado y las Universidades de Guatemala, por partes iguales,
desde luego, siempre hay que tomar en cuenta los derechos de representación y de alimentos, esto
último se refiere al derecho de ser alimentados que tienen los interdictos y los menores de edad,
relacionados con el causante.

************** 22) MASA HEREDITARIA Y PARTICION HEREDITARIA: **********

a). DEFINICIÓN:

LA MASA HEREDITARIA
Es el conjunto de bienes y derechos susesorios del causante y lo constituyen todos los bienes
que deja una persona a su fallecimiento, menos el pago de sus deudas, la cual debe ser
repartida entre los que tienen derecho a ella.

LA PARTICIÓN DE LA HERENCIA
Es la división y distribución de los bienes hereditarios indivisos entre todos los herederos
llamados a la sucesión del causante.

b). PROCEDE LA PARTICIÓN DE LA HERENCIA


El artículo 1085 del código civil, establece que: Aprobados el inventario y la cuenta de administración el
albacea debe hacer inmediatamente la partición de la herencia.

c). SUSPENSIÓN DE LA PARTICIÓN DE LA HERENCIA


El artículo 1086 del código civil, establece que solo puede suspenderse una partición, en virtud de
convenio expreso de los interesados y por un término que no pase de tres años.

d). LA EVICCION ENTRE COHEREDEROS

e). RESCISION Y NULIDAD DE LA PARTICION:

 LA RESCISIÓN: es la acción de dejar sin efecto un acto jurídico. Las particiones hechas
extrajudicialmente solo pueden ser rescindidas en los casos en que lo puedan ser los
contratos en general. Las hechas judicialmente no pueden ser rescindidas sino en los
casos de saneamiento u otra causa legal.

 LA PARTICIÓN SERÁ ANULABLE: si se hubiere hecho con exclusión de alguna persona


que haya tenido título para heredar en el momento de abrir la sucesión, pero solo en el
caso que hubiere mediándolo o mala fe de sus coherederos. a partición es nula cuando
se hace con un heredero falso.
DERECHO CIVIL III

****************** 1). NOCIONES GENERALES *******************

a). DEFINICON DE DERECHOS DE OBLIGACIONES


Es el conjunto de relaciones, por lo común patrimoniales que establecen vínculos entre dos o mas
personas, por el deber jurídico de dar, hacer o no hacer alguna cosa.

Puig Peña, define el Derecho de Obligaciones así:

 Desde el punto de vista objetivo: Es aquella rama del Derecho, integrada por el conjunto de
principios y normas que regulan las relaciones emanadas de los llamados derechos de crédito.

 Desde el punto de vista subjetivo: Es la suma de atribuciones y deberes que surgen de las relaciones
jurídicas creadas con ocasión de estos Derechos.

b). POSICIÓN DEL CÓDIGO CIVIL


El código civil en el libro V del artículo 1251 al 2177 regula el Derecho de Obligaciones, dividido en dos
partes: La primera parte comprende las obligaciones en general; la segunda comprende los contratos en
particular.

c). CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO DE OBLIGACIONES

1) Es privado: Porque pertenece al derecho civil y este se clasifica como privado.

2) Es coercitivo: Porque se impone contra la voluntad del sujeto, su debido cumplimiento es


obligatorio y si no se cumple, se ejecuta a través del órgano jurisdiccional

3) Es cosmopolita: Porque es común a la mayoría de países, sobre todo capitalistas.

4) Es Patrimonial: Porque recae sobre el patrimonio de las personas que intervienen.

d). PATRIMONIALIDAD DE LA PRESTACION:


Consiste en que las personas responden con su patrimonio, que es el conjunto de bienes, derechos y
obligaciones; como garantía para el cumplimiento de sus obligaciones.

e). CORRIENTE UNIFICADORA DEL DERECHO CIVIL Y MERCANTIL EN MATERIA DE OBLIGACIONES


Es la italiana con Vivante y de la doctrina se ha plasmado a las legislaciones por ejemplo en el código
suizo, en el código civil único de obligaciones de Polonia, el código civil peruano, el código civil italiano y
hasta en Guatemala se realizó un proyecto de unificación del año 1932 y quizas el mayor esfuerzo de
unificación se dió en el proyecto del código internacional, de las obligaciones preparado por el italiano
Francisco Cosentini.

********************** 2) NATURALEZA DE LA OBLIGACIÓN: **************

a)

a). DEFINICION DE LA OBLIGACION:


Es un vínculo jurídico por medio del cual una persona llamada deudor se obliga frente a otra llamada
acreedor al cumplimiento de una determinada prestación que siempre será dar, hacer o no hacer; y
que en caso de no ser cumplida se ejercita su cumplimiento forzoso ante el órgano jurisdiccional.

b).CONCEPCION SUBJETIVA Y PATRIMONIAL


* Existen diferentes teorías que la explican y son:

a) Teoría Subjetiva: Para los defensores de esta teoría, hacen énfasis en el sujeto.
(Justiniano, Paulo y Pothier)

b) Teoría Objetiva (Patrimonial): Los defensores de esta teoría hacen énfasis en el


objeto (sus defensores son: Clemente de Diego, Glaudement)

c) Teoría Ecléctica: Toma en cuenta tanto al sujeto como al objeto.

c). ELEMENTOS DE LA OBLIGACION:

 Elemento Subjetivo o Personal: Son los sujetos que intervienen en la obligación, siendo éstos: Sujeto Activo o
Acreedor y Sujeto Pasivo o Deudor.

 ACREEDOR O CREDITOR: Es el titular de un crédito quien va a exigir a la otra persona que le dé,
haga, no dé, o no haga algo.

 DEUDOR O DEBITOR: Es la persona que adeuda, debe, está obligada a dar, hacer, no dar, no hacer
una cosa.

 Elemento Objetivo o Real: Es la prestación o sea aquella conducta o comportamiento a que el deudor se
comprometió y que el acreedor está legalmente capacitado a exigir de él. Es el objeto o la prestación, que se
traduce en la obligación de dar, hacer o no hacer. (Art. 1319 C.C.) Dar: se entrega la cosa que se debe con
sus frutos y sus productos. (Art. 1320 C.C. Hacer: implica que el obligado debe realizar todo aquello a lo que
se ha comprometido, porque si no lo hace, dará derecho al afectado a hacer por él o por medio de tercero, a
costa del incumplido. (Art. 1323 C.C.) No hacer: se impone una obligación negativa, cuya contravención
determina su incumplimiento, es decir que una obligación negativa se incumple haciéndola. (Art. 1326 C.C.)
Características del objeto de las obligaciones:

 Lícito: la prestación debe ser lícita, pues el Derecho no puede obligar a una persona a realizar
un hecho ilícito.

 Posible: la prestación debe ser posible tanto de hecho (materialmente) o de derecho (que la
cosa esté en el comercio de los hombres)

 Determinado o determinable: a fin de que el deudor no entregue cosas u objetos de ínfima


estima en relación a la naturaleza de la obligación.

 Relación Jurídica: Es el vínculo jurídico o relación de derecho que se establece entre el sujeto
activo y el sujeto pasivo de la obligación, por medio del cual el deudor queda ligado y obligado
con el acreedor a satisfacerle la prestación prometida.

d). FUENTES DE LA OBLIGACION:


Son los hechos jurídicos por virtud de los cuales se originan o nacen las obligaciones creando el vínculo jurídico entre
acreedor y deudor.

 La ley: son las obligaciones expresamente determinadas en el código civil y leyes especiales.

 El contrato: son las obligaciones derivadas de un contrato basado en la soberanía del principio de
la autonomía de la voluntad; ya que obliga a las partes a su cumplimiento y constituye una
declaración de voluntad libremente manifestada por dar nacimiento a una obligación.

 Cuasi-contrato: son las obligaciones que resultan de los hechos voluntarios y lícitos que obligan al
autor para con terceros.

 Delito: es fuente de obligaciones porque al cometer un delito o infringir la ley penal también se es
reponsable de la acción civil, para el pago de daños y perjuicios que ha sufrido el ofendido.
e). POSICION DEL CODIGO CIVIL:
Son fuentes de las obligaciones:

1. Obligaciones provenientes de los contratos


2. Obligaciones provenientes de hechos ilícitos sin convenio

(arts. 1605 a 1644)

a) Enriquecimiento sin causa y pago de lo indebido;

b) Gestión de negocios

c) Declaración unilateral de voluntad.

3) Obligaciones que proceden de hechos

y Actos ilícitos (arts. 1645 al 1673 c.c.)

a. Daños y

b. Perjuicios

f). OBLIGACIONES PROVENIENTES DE ACTOS LICITOS SIN CONVENIO (Cuasicontratos)


 Enriquecimiento sin causa:
Definición:

 Es un hecho lícito sin convenio, llamado enriquecimiento injusto: por el que una persona se
enriquece sin causa legítima en detrimento de otra persona, lo cual genera la obligación de
indemnizar al afectado en la medida de su enriquecimiento indebido. Art. 1616 al 1628 C.C.
Eefectos

 Es testitutorio.

 Pago de lo indebido
Definición:

 Es una variante, una especie de enriquecimiento sin causa. Consiste en que sin que exista relación
jurídica entre dos sujetos, uno entrega en pago una cosa al otro con el fin de cumplir con la
supuesta obligación y éste pago se debe a un error.

Efectos

 Leer arts. 1620, 1622, 1624 y 1626 c.c.)

 Gestión de Negocios:
Definición:
Es un hecho lícito sin convenio por medio del cual una persona se obliga a favor de otra, en
forma voluntaria y sin que haya un convenio previo, y ello le genera la obligación de dirigir y
manejar los negocios en todo lo que vaya en provecho del dueño.

Elementos:

 Gestor: Quien presta el servisio voluntario .

 Dueño: A favor de quien se realiza la gestión.


Efectos:
El gestor es quien se obliga a favor del dueño, y tiene la obligación de administrar bien en
provecho del dueño, y le debe avisar que inicia la gestión, a menos que haya peligro en la
demora. Cuando el gestor compra un bien y éste tiene gravámenes el gestor debe
responder. Art. 1605 al 1615 C.C.

 Declaración unilateral de voluntad


Definición:
Es la manifestación de voluntad hecha por una persona que genera obligaciones
inmediatamente de producirse en la forma que lo exige la ley.
Concepciones doctrinarias

a) Los que niegan la posibilidad de que genere obligaciones;

b) Los que admiten solamente a casos excepcionales regulados por la


legislación;

c) La que pretende darle un alcance general.


 Posición del Código Civil

El Código Civil, sigue la segunda corriente, y establece como declaración unilateral de voluntad, las
siguientes:

 Oferta al Público: consiste en una oferta que se hace por cualquier medio de comunicación
social y que impone la obligación a quien la hace de sostener esa oferta por el tiempo y en la
forma hecha, a menos que fuere revocada. Cuando no se fija el plazo de la oferta ésta dura
hasta que sea revocada hasta que se termine la cosa; y se revoca en la misma forma que se
hizo. (Art. 1629 C.C.)

 Promesa de Recompensa: es la promesa que una persona hace por cualquier medio de
comunicación social por la que se promete una remuneración o un pago a una persona que le
preste algún servicio, o que realice una obra en su favor y genera esa obligación de pago en
tanto la misma no sea revocada y por el tiempo especificado en la misma forma. Art. 1630 C.C.

 Títulos al Portador: Son los títulos que no están designados a favor de persona determinada y la
obligación que genera es hacerlos efectivos a la persona que los presenta. Es una declaración
unilateral de voluntad que va dirigida a una colectividad. (Art. 1638 C.C.)

g). OBLIGACIONES QUE PROCEDEN DE ACTOS Y HECHOS ILÍCITOS: (PENDIENTE)

 Definición:

 Es un acto humano antijurídico dañoso en lo que la ley prohibe hacer o bien se omita
realizar lo que la ley contiene. El hecho ilícito puede ser: DOLOSO Y CULPOSO.

 Los elementos

1. Antijuricidad

2. La culpa

3. El daño.

 Responsabilidad Civil

Es aquella que se origina por el hecho ilícito y el riesgo creado que se traduce en la necesidad
de reparar los daños y perjuicios causados a otros y por eso se dice que es fuente de las
obligaciones.(art.1645 c.c.) la que puede ser: Por Actos Propios, por Actos de Terceros, por
Daños Causados por cosas Inanimadas y por Animales.

 Teorías

 Teoría Subjetiva o de la Culpabilidad: Esta recae sobre una persona determinada como
consecuencia de un acto propio que ha causado un daño a otra persona. (art. 1645 c.c.)

 Teoría Subjetiva o del Riesgo Creado: Aquí no se toma en cuenta la culpa, lo que se
necesita aprobar es el daño sufrido, se busca la reparación de ese daño y se condena por el
hecho de crear el riesgo.

 Posisión del Código Civil (Art. 1645 c.c.)


Acepta la Teoria Subjetiva o de la Culpablilidad

**************** 3) CLASIFICACION DE LAS OBLIGACIONES: ************


 CON RELACION AL SUJETO:
a). Obligaciones:

 Simples: son la obligaciones en las cuales solo intervienen 2 sujetos, uno que es la parte
pasiva o deudor y otra, que es la parte activa o acreedor.

 Mancomunadas: son la obligaciones en las que hay pluralidad de deudores, de


acreedores o ambos a la vez, con especies distintas según exigencias o el pago que
pueden o deben efectuar. Y esta se subclasifica
1. Mancomunidad simple: Es la obligación en la que al existir varios
acreedores o varios deudores en la misma obligación, se divide el crédito o la
deuda en tantas partes como acreedores o deudores haya, representándose
créditos o deudas distintas unas de otras.
2. Mancomunidad Solidaria: Son aquella obligaciones en las que existiendo
varios acreedores o varios deudores en una misma obligación, cada deudor
tiene el deber de cumplir íntegramente la obligación, quedando totalmente
extinguida ésta por el requerimiento hecho por uno solo de los acreedores o
con el pago efectuado por uno solo de los deudores. Y esta se subclasifica
a. Mancomunidad solidaria activa: cuando existen varios acredores y un
solo deudor.
b. Mancomunidad solidaria pasiva: cuando existen varios
deudores y un solo acreedor.
c. Mancomunidad solidaria mixta: cuando existen varios deudores y varios
acreedores.

 CON RELACION AL OBJETO:


a). Obligaciones:

 Específicas: son aquellas obligaciones cuyo objeto está claramente


determinado de tal forma que al efectuarse el cumplimiento, el obligado o el
deudor ya sabe exactamente lo que debe dar, hacer o no hacer.

 Genéricas: son las que cuyo objeto no está concretamente determinado, pero
si el género al cual pertenecen, estando situados dentro de una amplia clase a
la cual corresponde.

 Limitadas cuando el objeto de la prestación sale de una.

 determinada cantidad de cosas con cualidades comunes; e ilimitadas cuando


el objeto es típicamente genérico.
b). Obligaciones:

 Conjuntivas o coputalivas: Son en las que el deudor está obligado a la


prestación de varios hechos, o entregar varias cosas a la vez y no se libera de
su compromiso mientras no cumpla con todas las conductas requeridas. Ej.
Contrato de obra, diseño y decoración.

 Alternativas: Son en las que el deudor está obligado alternativamente a varias


prestaciones y se considera cumplida la obligación cuando realiza
íntegramente una de ellas: en esta obligaciones la elección del cual es la
prestación que ha de cumplirse corresponde al deudor, pero pierde ese
derecho cuando: Solo una fuere realizable El deudor es omiso en hacer la
elección, el juez fijará un plazo, y si pasado ese plazo no hace la elección,
entonces la hace el acreedor.

 Facultativas: Cuando no teniendo por objeto sino una sola prestación permite
al deudor sustituirla por otra; por concesión especial del acreedor puede
entregar otra prestación que debe estar prevista de antemano. (Art. 1341 –
1340 C.C.)
c). Obligaciones:

 Divisibles: Son las que cuyo objeto de la obligación o la prestación es divisible o


susceptible de entregarse en partes, constituyéndose su cumplimiento en forma parcial
sin que ello menosprecie o menoscabe el valor íntegro del objeto. Ej. Una cosecha de
tomate.

 Indivisible: Cuando el objeto de la obligación o prestación es indivisible y la mayor


utilidad que pueda proporcionar para el acreedor solo es posible si se presta por entero
y fraccionada. Ej. Un carro, un caballo. Y pueden ser Indivisibles naturales: (Art. 1376
C.C.) Indivisible legal: Ej. Alimentos 825 C.C. Hipoteca 284 C.C.
d). Obligaciones

 Positivas: Son las obligaciones en las que se exige del deudor un despliegue eficaz de su
actividad, la conducta positiva del deudor puede consistir en entregar una cosa o
verificar simplemente un hecho y de aquí la subdivisión de: Dar, De hacer.

 Negativas: Son aquellas que obligan al deudor abstenerse de ejecutar lo que se le


prohibe. Es decir, que consiste en la omisión de ciertos actos que el deudor podría
realizar si no se le impidiera el vínculo obligatorio establecido. Y la subdivide en no
hacer. Ej. El testamento.
 CON RELACION AL VINCULO:
a). Obligaciones

 Naturales: Son aquellas que desprovistas de la eficacia normal de todo vínculo


obligatorio para exigir su cumplimiento, producen algunos efectos de Derecho.

 Civiles: Son las que en contraposición a las obligaciones naturales, están


plenamente reconocidas por el Derecho y cuentan con los recursos para exigir
su cumplimiento.
b). Obligaciones:

 Unilaterales: Son aquellas en que la carga obligacional recae únicamente en uno solo de
los sujetos mientras el otro solo adquiere derechos.

 Bilaterales o recíprocas: Son aquellas en las cuales la carga obligacional recae sobre
todos los sujetos y la prestación de uno de ellos siempre conlleva una contraprestación.
c). Obligaciones:

 Condicionales: Son las que dependen de una condición, o sea de la realización de un


acontecimiento futuro e incierto. Puede ser:
1. Condición suspensiva: es aquel acontecimiento futuro e incierto del
cual depende el cumplimiento de las obligaciones es decir, que al darse la
condición nace la obligación.
2. Condición resolutiva: son aquellas condiciones de las cuales depende
una obligación y como consecuencia la extensión de la misma. Es decir que el
cumplimiento de la condición extingue el derecho que se estaba ejerciendo.
3. Condición positiva: es aquella que consiste en una conducta de los
sujetos de dar y hacer. Ej. Condición que un testador deja a una persona de
recibir una herencia si se casa en determinado tiempo.
4. Condición negativa: es aquella que está dirigida a una condición o
conducta de no hacer. Ej. El testador deja en el testamento la condición de
no casarse con determinada persona.
5. Condición potestativa: es la que su cumplimiento depende de la
voluntad de una de las partes y quienes lo acuerdan en un contrato. Ej. A le
vende a B con la condición que B cumpla con la obligación que le imponga C.
6. Condición causal: es aquella que depende de una circunstancia ajena a
la voluntad de las partes o de un tercero no interesado: es decir, de
condiciones que dependen del azar o de un acontecimiento de la naturaleza.
7. Condición mixta: depende de la realización de la voluntad de las partes
y de un hecho ajeno a ellos, es la unión de la potestativa y la causal.
d). Obligaciones

 A plazo: Son aquellas obligaciones cuyo cumplimiento depende del transcurso de


determinado período de tiempo.
Clases de plazo:
1. Por su origen: puede ser legal o judicial. Es plago legal cuando lo
impone la ley. (Art. 1681 – 1726 – 1811 – 1950 C.C.) Y es judicial aquel plazo
que establece un órgano jurisdiccional a través de un juez.
2. Por su forma: puede ser: a) Determinado a plazo fijo: establece el día
en que la obligación comienza y el día en que temina. b) Plazo indeterminado
o indefinido relativo: Es aquel plazo en que si bien se sabe cuando comienza,
no se sabe cuando exactamente termina. Ej. Letra de Cambio a 30 días vista.
c) Plazo indefinido absoluto: si se sabe cuando comienza el plazo, pero no se
puede determinar el día o la fecha en que termina. Es decir, que se sabe que
se va a vencer el plazo pero no se sabe cuando va a suceder. Ej. Seguro de
vida.
Formas de extinción del plazo:
a) Vencimiento: cuando llega la fecha señalada para el vencimiento del
mismo.
b) Renuncia: cuando el deudor renuncia del plazo señalado en el contrato o
en la ley y le da cumplimiento a la obligación antes de llegada la fecha
señalada para el vencimiento; solamente el deudor puede renunciar al
plazo.
c) Caducidad: se da por el transcurso del tiempo señalado como plazo y la
persona legitimada para ello no ejerce su acción.

Diferencia entre Plazo y Condición: La condición es un hecho futuro incierto, en tanto el


plazo es un hecho futuro cierto.

*************** 4) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: ***********

El Pago:
a). DEFINICIÓN:
Es la forma normal de darle cumplimiento a una obligación; es el acto jurídico por medio del cual el
deudor le da cumplimiento a su obligación en la forma, modo y tiempo convenidos.

b). ACEPTACION DEL PAGO:

1. ACEPCION GENERALISIMA: El pago es el cumplimiento de la obligación ya sea de manera


normal, voluntaria o de manera anormal o forzosa.

2. ACEPCION ESTRICTA: Pago es el cumplimiento de la prestación convenida o pactada.

3. ACEPCION RESTRINGIDICIMA: Pago es el cumplimiento que se realiza al entregar una suma de


dinero.

c). NATURALEZA JURÍDICA DEL PAGO:


Existen tres posiciones o corrientes que la explican:

1. EL PAGO ES UN HECHO JURIDICO: Es decir que es algo simple y cuando se trata de una
prestación de hacer con el simple hecho de actuar del obligado se cumple con la obligación. Es una
manifestación de voluntad permitida por la ley.

2. EL PAGO ES UN NEGOCIO JURIDICO: Dice que el pago es un verdadero contrato, existe un


contrato de cumplimiento y por lo tanto hay acuerdo de voluntades.

3. EL PAGO ES UN EFECTO DE LA OBLIGACION: Dice que el pago es un efecto o consecuencia de


la obligación y que las obligaciones nacen para ser cumplidas, esto es lo ideal. Esta es la ecléctica y
es la que sigue el código civil guatemalteco.

d). LIMITACIONES PARA RECIBIR EL PAGO:


La persona legitimada para recibir el pago es el acreedor, sujeto activo o reuscredendi. También
puede hacer a un tercero; pero para que el pago hecho a un tercero sea válido es necesario que el
acreedor lo ratifica o se aproveche de lo pagado.

e).CLASES DE PAGO:

1. Pago en moneda nacional: Es una obligación pecuniaria, lo ordinario es el pago en moneda


nacional (art. 1395)

2. Pago en moneda extranjera: Es permisible que en un contrato se convenga que la obligación


se va a cumplir en moneda extranjera, sin embargo ésta es una especie de obligación natural. (art.
1396).

3. Pago mediante títulos al portador: El título al portador es una documento que no se emite a
nombre ni a la orden de persona determinada y que se transmite por la simple tradición. (art. 1393)

4. Pago mediante cheque: Es una forma de pago condicional, es decir que la obligación se
extingue hasta que el cheque es pagado, mientras tanto la obligación sigue vigente. (art. 1394 c.c.)

5. Pago en especie: (Art. 1397 c.c.) El lo que la doctrina llama dación en pago y es una forma
de pago que consiste en un acuerdo entre el acreedor y el deudor que convienen en que el deudor
pueda cumplir su obligación sustituyéndo la prestación acordada por otra equivalente. Es decir,
que el bien que se entrega sustituye al dinero o valor de la deuda.

6. Pago por deudor y por tercero: Quien paga es el deudor, mandatario o representante.
Pudiendo hacerlo un tercero; pero para que el pago hecho por un tercero sea válido es necesario
que el pago lo hay hecho con el consentimiento del deudor, de lo contrario, el pago no es válido y
el que pagó no tiene derecho a repetir.

f). FORMAS ESPECIALES DE PAGO:


1. Imputación de pago: Se refiere a la institución que se da cuando un deudor tiene varias
deudas a favor de un solo acreedor. En cuyo caso, el deudor está facultado para decidir a que
deuda se aplica el pago, pero si no lo manifiesta se aplica e imputa el orden legal: Art. 1416
C.C. La deuda de plazo vencido. La más onerosa (que paga más interés) La más antigua Si
todas tienen las mismas características se aplica el pago proporcionalmente.
2. Pago por consignación: Es una forma anormal de hacer el pago que consiste en depositar el
dinero o la cosa que se debe ante un juez competente. Y se debe cumplir con los siguientes
requisitos: Que la consignación se haga ante juez competente. Que el pago se haga por la
persona capaz y hábil (deudor, mandatario, representante) un tercero no puede hacerlo. Que
el pago se haga sobre la totalidad de la deuda. Que se haya vencido el plazo o dado la
condición.
3. Pago por Subrogación: Es una forma de pago por medio de la cual una tercera persona paga
la deuda de otro con su anuencia, o presta dinero al deudor para que pague y entonces
subroga al acreedor y cede al tercero que paga sus derechos de la obligación.
4. Dación en Pago: Es una forma de pago que consiste en un acuerdo entre el acreedor y el
deudor que convienen en que el deudor pueda cumplir su obligación sustituyendo la prestación
acordada por otra equivalente. Es decir, que el bien que se entrega sustituye el dinero o la
deuda.
5. Pago por Cesión de Bienes: Es otra forma anormal de pago, y que se da en el caso de que el
deudor no tenga posibilidades de darle cumplimiento a su obligación, aún cuando tenga
voluntad de hacerlo; y como consecuencia de ello ha caído en insolvencia. La cesión de
bienes se hace por medio de un acto en el cual el deudor cede sus bienes a sus acreedores
para que éstos los vendan o los administren y con el producto se haga el pago de sus créditos y
puede ser: Judicial: cuando se hace mediante un tribunal Extrajudicial: cuando se hace por
medio de un contrato, también se llama voluntaria. Al promoverse la cesión de bienes tanto
voluntaria como judicial concurren todos los acreedores, aunque sus créditos no hayan
vencido. Cuando el producto de las ventas es mayor que las deudas el saldo es a favor del
deudor; en caso contrario cuando el producto de las ventas es menor que la deuda, queda un
saldo insoluto, entonces se aplica la imputación de pago.

***************** 5) INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:*********

a). DEFINICION DE INCUMPLIMIENTO:


Es la situación anormal que se produce cuando no queda satisfecha la relación jurídica porque el deudor
no cumple o cumple mal con la obligación pactada o convenida lo que ocaciona perjuicio al acreedor.

b). CLASES DE INCUMPLIMIENTO:

1. Temporal: es el caso de la mora. Se produce un retraso culpable en el cumplimiento que no


impide su posterior cumplimiento. Mora solvens o solvendi: es aquella en la que incurre el
sujeto pasivo, deudor o reus debendi. Mora accipiens o accipiends es aquella en la que
incurre el sujeto activo, acreedor o reus credendi. Interpelación: es un acto necesario para
que el deudor quede en el estado de la mora, y consiste en el envío de una carta, un
telegrama, la cuenta o una simple petición verbal, en la cual el acreedor hace saber al deudor
que debe cumplir inmediatamente la prestación. Efectos de la interpelación: * Constitución
del estado de mora. * Cambio de voluntad del acreedor
2. Definitivo: Se da cuando el deudor ya ha sido ejecutado Cumplimiento forzoso: se produce
cuando el deudor va a se obligado a que se cumpla con la obligación. Cumplimiento forzoso
directo: cuando el deudor al ser requerido, paga su obligación. Cumplimiento forzoso por
equivalencia: se produce cuando el deudo al ser requerido no paga su obligación entonces se
le traba embargo sobre sus bienes o se les remata, y con el producto le paga la deuda.
3. Parcial y Total

4. Activo y Pasivo

5. Cumplimiento doloso y culposo: El doloso es el incumplimiento de la obligación realizada


de modo consciente y voluntario por el deudor. Y el culposo es el incumplimiento de la
obligación realizada por la falta de diligencia, cuidado o negligencia del deudor, pero sin
intención deliberada de incumplir.

c). CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR:


Caso Fortuito
Es un acontecimiento ajeno a la voluntad del Deudor pudiendo ser predicible pero inevitable,
generalmente son acontecimientos de la naturaleza. Ej. una inundación, un huracán, etc.

Fuerza Mayor
Es un acontecimiento de un hecho del hombre, que se puede prever pero también es
inevitable. Ej. La explosión de una caldera, un corto circuito, etc. El código civil los utiliza
indistintamente y los efectos son los mismos. arts. 1426 y 1427 c.c.

d). RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS: (Pendiente)


Clausula Indenizatoria:

************** 6) TRANSMISION DE LAS OBLIGACIONES: *****************


a). DEFINICIÓN
Es la sustitución de una persona que figuraba en la relación jurídica por otra que va a ocupar su lugar
con los mismos cargos y derechos, continuando la misma relación jurídica, la cual no se transforma ni
se extingue. Ej. El acreedor sustituto entonces desaparece el acreedor principal y entra a ejercer los
derechos el acreedor sustituto.

b). CESION DE CREDITO O DE DERECHOS:


Es un contrato en virtud del cual el titular de un derecho (cedente) lo transmite a otra persona
(cesionario) gratuita y onerosamente sin modificar con ello la relación jurídica.
Efectos de la cesión de crédito:

 El cesionario pasa a ocupar el lugar del acreedor.

 Al transmitirse el crédito se transmiten todos los derechos accesorios a menos que se pacte lo
contrario.

 El acreedor o cesionario solo responde de la legitimidad y existencia del crédito o derecho al


tiempo de la cesión.

 El deudor cedido puede oponer en contra del cesionario todas las excepciones que en un momento
dado hubiere opuesto en contra del cedente.

 El cedente a título oneroso queda sujeto para la evicción (despejo) cuyo elemento es garantizar la
existencia y legitimidad del crédito, pero no responde por la insolvencia del deudor a menos que
la conociera.

c). CESION DE DEUDAS:


Denominada en doctrina “asunción de deuda”, y que consiste en un contrato celebrado entre el
acreedor, el deudor y un tercero, en el cual el acreedor consciente que el tercero asuma la deuda y el
deudor original quede desligado de la obligación. En este caso, el deudor y el tercero no pueden
negociar la deuda sin el consentimiento previo del acreedor, porque a él le importa la solvencia del
tercero.
Requisitos:

 Que se haga al acreedor la propuesta de la cesión, por el deudor y el tercero.

 Que no haya negativa expresada por parte del acreedor

 Que el acreedor permite que el tercero propuesto realice actos que corresponden al deudor.

 Que esos actos sean realizados por el tercero en nombre propio y no por cuenta del deudor
principal.
Efectos de la Cesión de Deudas:

 El deudor original sale de la relación jurídica y queda exonerado de la deuda.

 El vínculo jurídico no cambia sino que solo se sustituye al deudor y la deuda pasa a éste con sus
garantías salvo las proporcionadas por tercero.

 El nuevo deudor podrá oponer al acreedor las mismas excepciones originadas por la naturaleza de
la deuda.

***************** 7) EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES: ************

a). DEFINICION DE COMPENSACION_


Es un modo de extinción simultánea y hasta la misma cuantía de dos obligaciones diversa existente
entre dos personas que recíprocamente son acreedores y deudores por su propio derecho. Puede ser
objeto de compensación únicamente el dinero y otras cosas fungibles de la misma especie y calidad
siempre que sean líquidas y exigibles.

b). REMISION O CONDONACION:


Es una forma de extinguir la obligación que consiste en el perdón que el acreedor confiere a su deudor
liberándolo del débito. Se puede dar en forma expresa cuando se hace por escrito y en forma tácita
cuando la deuda consta en un documento mercantil y el acreedor se lo entrega voluntariamente al
deudor.

c).CONFUSION:
Es una forma de extinguir una obligación que se da cuando las calidades de acreedor y deudor se
reunen en una misma persona, de tal forma que no se dan los dos elementos que necesariamente
deben existir en todo vínculo obligacional y ello trae como efecto el hecho de que la obligación se
extingue por la existencia de un solo sujeto que no puede obligarse consigo mismo porque se
confunden ambos sujetos, en una misma persona. Con la confusión también que existen las
obligaciones accesorias. EFECTOS: Se extingue la obligación.

d). DESCRIPCION EXTINTIVA, NEGATIVA O LIBERATIVA:

 Es una forma de liberación de las obligaciones que ocurren por el transcurso del tiempo que la ley
señala, si en ese tiempo el acreedor no requiere el pago.

 Puede darse como acción cuando el acreedor deja pasar el tiempo en que la obligación es exigible
y no demanda su cumplimiento. Pasado ese tiempo el deudor demanda ante un juez que declare
que la obligación que tiene ha prescrito. Y como excepción cuando el acreedor exige el
cumplimiento de la obligación pasado el tiempo en que debió haberlo hecho y en ese caso, el
deudor excepciona diciendo al tribunal que ya no puede exigírsele la obligación porque la misma
ha prescrito por haber transcurrido el tiempo señalado.

DERECHO CIVIL IV

***************** 1).GENERALIDADES DEL NEGOCIO JURÍDICO: ***************


1). El Negocio Jurídico Civil:

a). DEFINICIÓN:
Según el Art. 1517 dice que hay contratos cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o
extinguir una obligación.

b). DIFERENCIAS CON EL HECHO JURIDICO Y EL ACTO JURIDICO

 HECHO JURIDICO: Es un acontecimiento que se produce en el mundo del acontecer


relevante o no.

 MIENTRAS QUE EL ACTO JURIDICO es cuando el Derecho Positivo le liga o apareja a ese
acontecimiento relevante la producción de un efecto que puedan producir son: La
Adquisición, pérdida, modificación o extinción de derechos y obligaciones.

2). Nociones Generales del Negocio Jurídico Contractual:


a). DEFINICION DEL CONTRATO CIVIL:
Es aquel acuerdo de voluntades divergentes anteriormente por medio del cual las partes crean,
modifican o extinguen una relación jurídica de carácter patrimonial. El C.C. en el Art. 1517 norma lo
relativo al Contrato. Hay que tomar en consideración que el C.C. no diferencia al Contrato de
Convención.

b). PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN:

1. El Consensualismo: En el derecho moderno rige el principio según el cual basta el acuerdo


de voluntad entre dos más personas para que nazcan las obligaciones sin que tenga ya vigencia
aquella distinción, propia del derecho romano, entre el pacto o convención y el contrato. Art.
1278, 1261 y 1280 C.C. Además este principio se fundamenta en el derecho canónico.
2. El Formalismo: Este principio básicamente nos indica que no basta solo con el
consentimiento de las partes para que exista un contrato; se debe de tener ciertas características
de tipo formal (esenciales) que lo hagan válido.
3. Autonomía de la Voluntad: Este principio subsiste hasta la fecha, aunque más limitado día
tras día pues la libertad de acción del individuo no encuentra restringida por los intereses
comunes, por los intereses de la sociedad. Art. 1575 C.C.
Posición del Código Civil Guatemalteco: Nuestra legislación adopta un sistema de tipo Ecléptico.

3). Elementos del Negocio Jurídico Contractual:

1. Esenciales: aquellos sin los cuales el contrato no puede producirse,

2. Naturales: los que acompañan normalmente, como derivados de su índole peculiar, y se


sobreentienden por la ley, pero pueden ser excluídos por la voluntad de las partes;
3. Accidentales: los que sólo existen cuando los contratantes les agregan expresamente para
limitar o modificar los efectos normales del acto.

4). Elementos esenciales del negocio jurídico contractual:


El Consentimiento, la capacidad, el objeto y la cuasa

a). El consentimiento:
Definición:
Como la voluntad de celebrar el acto en su motor principal. En los contratos, esa voluntad se llama
consentimiento y es un elemento complejo formado por la integración de dos voluntades que se
concierten. Es un acuerdo de voluntades: dos quereres que se reúnen y constituyen una voluntad
común.
Elementos:

1. La Oferta: Es la proposición que una persona dirige a otra ofreciéndole una forma
de contratar poniendo sus condiciones bajo las cuales puede pactarse un acuerdo de
voluntades. (la oferta puede ser por telegrama)
2. La Aceptación: Es el momento en el cual la persona a la cual va dirigida la oferta
expresa su deseo de aceptar o no la misma, exponiendo igualmente sus condiciones bajo
las cuales se pretende llegar a un acuerdo de voluntades.

Momento y lugar del perfeccionamiento del consentimiento:


Se da en el momento en que el aceptante de su consentimiento que tiene que ser dentro del plazo
estipulado. (Art. 1521 C.C.) y en el lugar donde se da el acuerdo de voluntades.
Vicios del consentimiento:
Los vicios del consentimiento son aquellas circunstancias particulares que sin suprimirlo, lo dañan. De
lo anterior se desprende que cuando uno de los llamados vicios no solo dañan el consentimiento, si no
que lo suprime, deja de ser vicio, para constituir una falta de consentimiento. Tradicionalmente se
consideran como vicios del consentimiento los siguientes:

 El Error: Es el consentimiento equívoco de la realidad y no debe confundirse con la


ignorancia; porque ésta es una falta de conocimiento. Para que el error pueda
considerarse como vicio del consentimiento y por lo tanto originar la nulidad del
contrato, debe de recaer sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de
los que contratan.

 El Dolo: La palabra dolo significa, en relación con el contrato la conducta carente de


propiedad seguida por una de las partes para engañar a la otra. El dolo o mala fe de una
de las partes y el dolo que proviene de un tercero sabiéndolo aquella anulan el contrato
si ha sido la causa determinante de este acto jurídico, pero si ambas partes proceden
con dolo ninguna puede alegar la nulidad del acto o reclamarse indemnizaciones

 La Simulación: Hay simulación cuando se declara cosa distinta a lo que se requiere, en


forma consiente y con el acuerdo de la persona a quien está dirigida esa declaración.
Hay dos clases de simulación la Absoluta y Relativa, la absoluta cuando detrás del acto
ficticio, no existe ningún acto jurídico en realidad y es relativa cuando el acto simulado
encubre a otro acto jurídico que las partes quisieron ocultar bajo el ropaje de aquél.

 La Violencia: La violencia es la presión física o moral hecha sobre una persona para
decidirla a realizar un acto que sin concurrencia de esa circunstancia no realizaría. El
contrato celebrado por la violencia, ya prevenga ésta de alguno de los contratantes, ya
de un tercero, interesado o no en él es nulo.
b). La Capacidad para contratar:
Es la facultad que una persona tiene de adquirir derechos y contraer obligaciones y desarrollarlas
cuando la ley otorgue la posibilidad de hacerlo. Del concepto anterior se desprende la clasificación de
la capacidad en:

1. Capacidad de goce, de derecho o jurídica: es la aptitud de las personas para ser titulares
de derechos y obligaciones.
2. La capacidad de ejercicio, de hecho o de obrar: es la aptitud de las personas para hacer
valer sus derechos y sus obligaciones ya sea por sí mismas en el caso de las personas morales.

Incapacidad Absoluta e Incapacidad Relativa:

a) La Absoluta: Consiste cuando la persona no obstante sea capaz civilmente por haber
adquirido la mayoría de edad (en Guatemala se obtiene a los 18 años) otras veces por sus actos y
otras por disposición de la ley, pierde esa calidad de sujeto capaz; y no puedo entonces
intervenir individualmente en un acto o negocio jurídico; por las cuales deviene la incapacidad
Absoluta.
b) La Relativa: Es la que se pierde por perturbaciones mentales transitorias que son nulas en
tales condiciones, Ej. El varón menor de edad no puede reconocer a un hijo sin el
consentimiento de los que ejercen la patria potestad.

Prohibiciones específicas:

c). Objeto del Negocio Jurídico:


Esto tiene tres elementos esenciales que se refiere a la cosa material es la sustancia del contrato lo
que determina la declaración de voluntad de los sujetos. Art. 1251 del C.C.
Sus Requisitos:

1. La posibilidad

2. La licicitud

3. La determinación

d) La Causa:
La palabra causa en un sentido general es concebida como la razón o fin que determina al deudor a
obligarse; pero en otro más fundamental se entiende por causa el fino razón de ser objetivo,
intrínseco o jurídico del contrato.

5. Forma del Negocio Jurídico Contractual: Sistema de Contratación:


La evolución de las formas en los contratos nos muestra históricamente, dos sistemas dispares el
formalista y el espiritualista.
Sistemas de contratación

1. El Sistema Formalista: En el que se distinguen dos períodos, el predominante


religioso y el predominante civil, se caracteriza por la exigencia rigurosa de determinas
formalidades externas como requisito de la existencia del contrato; el espiritualista se
desinteresa de las formas para tomar sólo en consideración el consentimiento, de
cualquier manera que se haya manifestado.
2. El Sistema Espiritual: Se encuentra su manifestación más expresiva en el Derecho
Español, al hacer valedera la obligación en el contrato que fueren hechos en cualquier
manera que parezca que alguno se quiso obligar a otro a hacer contrato con él.
3. Sistema de Contratación Verbal:Estos deberán constar en escritura pública; son
contratos calificados expresamente como SOLEMNES, sin cuyo requisito esencial no
tendría validez. Ver Art. 1577, 1578 del C.C.

6). Efectos del Negocio Jurídico Contractual:


a) ENTRE LAS PARTES:
Cuando las partes dan vida con su voluntad a un contrato nace a la realidad del derecho de una
norma; las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes:
nuestro derecho da fuerza pues a nuestros contratos. Nace esta ley desde el mismo momento entre
que tiene lugar el entrecruce de voluntades; una vez que la ley del contrato ha venido a la vida
desarrolla toda su fuerza obligatoria. En primer lugar debe ser cumplida y en segundo término ha de
ser cumplido conforme a su tenor. Además tiene que ser cumplida de buena fe.

b). Con Relación a Terceros:


Estos efectos incluyen la relatividad; y ser aquellos efectos que se dan o afectan a terceros o terceras
personas que no han intervenido en las cláusulas contractuales y obligan de igual forma a las personas
que lo hayan suscrito. En la estipulación a favor de terceros siempre intervienen tres sujetos:

1. El Estipulante, es la persona a quien se le promete

2. El Promitente, que es la persona que promete a favor de otra.

3. El Beneficiario, que es la persona por quien se promete.

c). Ejecución forzosa y resolución por incumplimiento:

1. Saneamiento por Evicción: En esta forma se toma como punto de partida; el día en que se
faccionó el contrato y el procede cuando el adquiriente es perturbado en todo o en parte de la
cosa, y se le despoje a través de una sentencia. Su efecto en caso de la compraventa es exigir la
devolución de lo pagado, más los intereses pactados y los posibles daños y perjuicios sufridos.
2. Saneamiento por Vicios Ocultos: Por ejemplo es el caso de la compra venta es una
obligación del vendedor, ceder la cosa o bien en perfecto estado. Y son vicios ocultos todos
aquellos defectos que la cosa tiene y que la hacen inútil para el efecto o propósito, para el cual
fue obtenido, de tal forma que el comprador o adquiriente no se ve satisfecho en su pretensión
(comprador) que es el que sufre de vicios ocultos sobre la cosa vendida; caso del contrato de
dominio de la compra venta y este a la vez tiene derecho de ejercitar contra el enajenante
(vendedor) dos acciones:
a) La Acción Redihibitoria: que consiste en demandar la inmediata resición del
contrato.
b) La Acción Estimatoria: que consiste en exigir que se devuelva el precio de lo que
vale la cosa.

7). Interpretación del Negocio Jurídico Contractual:


Esta clase de interpretación se toma como aquel procedimiento que trata de descubrir el verdadero
sentido de las cláusulas de un contrato para posibilitar su actuación; y para entender mejor esta
posición se han dado dos criterios doctrinarios al respecto:

1. Criterio tradicional subjetivo: Este criterio toma en cuenta los elementos personales, los
sujetos del contrato y sostiene que cuando se presenta un problema de interpretación debe
tomarse como base, cual es la común intención de los sujetos contratantes para resolver la duda.
2. Criterio Moderno Objetivo: Este toma como base el objeto, el sentido objetivo de la
declaración de voluntad, y sostiene que para interpretar las cláusulas del contrato, cuando
hubiese duda sobre su contenido debe buscarse cual es la naturaleza jurídica del negocio y cual es
la materia sobre la que los contratantes declaran su voluntad.
Posición legal de Nuestro Código Civil se encuentra contenida del artículo 1593 al 1609.

8). Ineficacia del Negocio Jurídico Contractual:


a). Nulidad.
Es aquella forma de perder la eficacia de un contrato, la forma de dejar de ser ley entre las partes,
aún cuando haya sido válidamente celebrado, pero haya causa que le hace perder su eficacia.
Clases de Nulidad

1. Nulidad Absoluta: Es una forma de ineficacia del contrato, que arranca desde el
propio momento de su celebración: por lo que el contrato no nace a la vida jurídica por
lo tanto no surte efecto alguno, tampoco puede ser revalidado ni reclamado incluso de
oficio por un juez. Existen dos razones que dan lugar a la nulidad absoluta y son: 1) Que
el objeto del contrato sea contrario a la ley, la moral o a una norma prohibitiva expresa.
2) La ausencia o no concurrencia de alguno de los elementos esenciales; Ej. Que no hay
capacidad del sujeto y que no haya vicio en el consentimiento; como error, dolo,
violencia o intimidación.
2. Nulidad Relativa o Anulabilidad: Es otra forma de ineficacia del contrato, que
arranca en un momento posterior a su válida celebración; es decir que el contrato surte
todos sus efectos legales, mientras no se declare la nulidad por un Tribunal Competente.
Su término de prescripción según la ley es de dos años, que se empiezan a contar a
partir de la fecha en que fue celebrado el contrato (negocio).

Causas que dan origen a la Anulabilidad:

1. La incapacidad relativa de las partes, y

2. El vicio en el consentimiento (error, dolo, violencia o intimidación).


Sus Efectos:
El principal es que el contrato sea nulo y que vaya orientado a tercero; la rescisión opera de
dos formas:

1. Voluntaria: Cuando los sujetos de mutuo acuerdo deciden rescindir un


contrato que han celebrado.
2. Forzosa u Obligatoria: Cuando el contrato es lesivo económicamente a
uno de los sujetos contratantes y este demanda su nulidad ante el Organo
Jurisdiccional Competente.
En este caso el contrato será ineficaz hasta que lo declare el juez que conozca de
la demanda. Es decir que que el negocio juridico no nace a la vida jurídica

b). Rescisión:
Este término igual a dejar sin efecto algo (un contrato), es quitarle la eficacia a un contrato válido; la rescisión
es otra de las causas para que el contrato no sea válido.
Clases:
Vloluntaria y Forzada

Efectos:

c). Resolución:
La resolubilidad de los actos jurídicos en general y de los contratos en particular es consecuencia de la
naturaleza del acto; la resolución del contrato constituye una de las formas de quedar sin efecto el acto
jurídico.

Clases

 Expresa y

 Tasita La condición resolutoria puede ser no solo expresa sino también tácita, pues como es sabido en los
contratos bilaterales si una de las partes no cumple, la otra puede pedir el cumplimiento de lo convenido a
la rescisión del contrato.

Efectos
La resolución del contrato tiene naturaleza judicial, siendo en todo caso su pretensión un acto de carácter
facultativo, puesto que puede ejercitarse o no por el interesado.

d) Revocación:
Es también una forma de ineficacia o de nulidad del contrato; el derecho lo tiene únicamente el acreedor
legitimado, salvo el caso del deudor en actos o negocios que perjudiquen a sus intereses.
Acción Paulina o Revocatoria: Es el derecho que tienen todos los acreedores cuyos créditos sean anteriores al
Derecho que se impugna para proponer la Revocación y se pruebe la mala fe de parte del mutante o acreedor;
la impugnación será antes del negocio o al crédito del negocio impugnado. La acción revocatoria prescribe en un
año, a partir de la celebración del contrato o bien a partir de la fecha en que el daño se causó. (lo que sea más
favorable al afectado).
Clases:

Efecto
Es devolver lo recibido con eventuales daños y perjuicios.

9). Clasificación del Negocio Jurídico Contractual:


Los contratos unilaterales y bilaterales; desde el punto de vista de las obligaciones que genera se
clasifican en:
1. Contrato Bilaterales: Se generan obligaciones para ambas partes es bilateral. Ej. La
Donación, el Comodato, y el Contrato Gratuito.
2. Contrato Unilateral: Si solo general obligaciones para una de las partes y derecho para la
otra es unilateral. Ej. El Contrato de Arrendamiento , o la Permuta.
3. Contratos Gratuitos: Es aquel que impone gravámenes únicamente a una de las partes y a
la otra solo recibe sin obligarse a nada o a ninguna contrapresentación Ej. Una Donación por
Mandato y Gratuito siempre y cuando así lo acepte el Mandatario.
4. Contratos Onerosos: Son aquellos contratos que imponen gravámenes recíprocos a todos los
sujetos que le conforman y pueden ser Conmutativo y Aleatorio.

 Conmutativo: Cuando la entrega de la cosa se produce en el propio momento de su


celebración, Ej. La Compra Venta al Contado.

 Aleatorio; Cuando la entrega de la cosa se va produciendo por momentos Ej. La Renta


Vitalicia o el Arrendamiento.
5. Contratos Típicos o Tipo: Es aquel contrato que tiene una denominación especial en la
propia ley.
6. Contrato Atípico o Atipo: Es aquel contrato que no tienen una denominación especial en la
ley, sino que las partes le dan la denominación que más les convenga en el momento de estipular
sus cláusulas.
7. Contrato Solemne: Cuando la ley exige una forma determinada y no otra diferente para que
se produzcan determinadas consecuencias pero esas consecuencias se producen también aunque
no se satisfaga la forma prevista y sólo se establece la nulidad del contrato por la falta de tal
forma. Ej la compra Venta de Bienes Inmuebles, la Donación de Bienes y Raíces, el Arrendamiento.
8. Contratos Consensuales: Cuando la ley no exige forma determinada para la validez de un
contrato, sino que dejan a las partes la libertad más absoluta para darle forma que si las
determinan, el contrato es consensual sin que esto signifique que el contrato puede celebrarse sin
forma. Ej. La Compra Venta de Bienes Muebles y la Permuta de Muebles.
9. Contratos Reales:Se dan cuando la entrega de la cosa en los contratos en los que el
contenido de la prestación de alguna de las partes son transmitir el dominio o el uso o goce de un
bien, sea indispensable para el perfeccionamiento del contrato se califican como Real.
10. Contratos Principales: Son aquellos que su existencia y validez no dependen de la existencia
de una obligación preexistentes o de un contrato previamente celebrado; es decir, son contratos
que tiene existencia por sí mismos. Son contratos principales todos los demás contratos
reglamentados por el Código Civil.
11. Contratos de Tracto Ünico (Instantáneos): Son los contratos de ejecución instantánea o
instantáneos; aquellos en que las prestaciones de las partes se ejecutan ose cumplen en un sólo
acto como en la compra venta lisa y llana.
12. Contratos de Tracto Sucesivo: Son aquellos en que las prestaciones de las partes o las de
una de ellas se ejecutan o cumplen en un lapso determinado como en el arrendamiento.
13. Contratos de Discución: Son aquellos contratos en donde las partes imponen sus
condiciones.
14. Contrato de Adhesión: Son aquellos contratos donde una de las partes impone las
condiciones.
15. Contratos Nominados: Son aquellos contratos que tiene una denominación especial. Ej.
Compra venta.
16. Contratos Indivicualales:

17. Contratos colectivos:

*********** 2) DE LOS NEGOCIOS JURÍDICOS EN PARTICULAR:*********

CONTRATOS PREPARATORIOS:
1. La promesa y opción
a). Definición Contrato de Promesa:
* Es aquel contrato en cuya virtud dos o más personas se comprometen a que en un plazo cierto,
determinado contrato que por el momento no quieran o no puedan celebrar. O bien es el que está encaminado a
la conclusión de otro contrato entre las mismas partes.

 Es un contrato por virtud del cual una parte o ambas se obligan dentro de cierto tiempo a celebrar
un contrato futuro determinado. Y para su valides debe de constar por escrito y contener los
elementos características del contrato definitivo y limitarse a cierto tiempo.

b) Naturaleza Jurídica:

1. La teoría positiva; afirma la existencia del contrato de promesa como figura independiente que
provoca el nacimiento de una obligación o prestación de concluir un contrato futuro, que tiene que ser una
obligación de hacer, así mismo da acción para compeler judicialmente a la emisión de dicha declaración de
voluntad, exigir la celebración del contrato.
2. La teoría negativa sostiene la inexistencia del pre-contrato, por la imposibilidad de obligarse a
consentir en el futuro o bien que no existe conceptualmente el pre-contrato.

c) Elementos y Requisitos:
Elementos:

 Personales: Cuando las partes que en definitiva tienen que intervenir en el mismo.

 Reales: Cuando el objeto del contrato es la conclusión de un contrato definitivo.

 Formales: Cuando se celebra en la misma forma exigida para el contrato definitivo; teniendo así mismo que
tener los elementos esenciales necesarios para su celebración y el lapso dentro del cual debe celebrarse el
contrato futuro.

Requisitos

1. Contener los elementos característicos del contrato definitivo.

2. Limitarse a cierto tiempo, y

3. Observarse a la forma escrita

c). Caracteristicas:

d). Efectos o consecuencias:


La obligación de la conclusión del contrato definitivo; y el incumplimiento que puede traducirse a la
indemnización de daños y perjuicios y para otros el otorgamiento del contrato Art. 1679, 1683, 1685 y
1684 del C.C. La acción para entablarse o exigir el cumplimiento de la promesa deberá ser dentro de
los tres meses siguientes al vencimiento del plazo sin que se haya ejercitado por las partes y quede
libre la obligación contraída.

Contrato de Opción:

a). Definición:
Es el convenio por el cual una parte concede a otra por tiempo fijo o en determinadas condiciones la facultad
que se deja exclusivamente a su arbitrio de decidir respecto a la celebración de un contrato principal. Art.
1676 C.C. Y consiste en tener a disposición de otra persona por cierto tiempo la vinculación con otra.

b). Naturaleza Jurídica:


El contrato de opción es un contrato unilateral, gratuito u oneroso, conmutativo u aleatorio, consensual,
preparativo, principal o accesorio y típico. Para conservar ésta naturaleza jurídica de estos contratos se hace
imperativa la modificación del artículo 1683 del C.C. vigente a nuestro juicio con el agregado siguiente de
conformidad con lo preceptuado por el artículo 1442 del C.C.; de tal manera que su redacción quedará así:
Artículo 1683: Si el prominente se negare a otorgar la escritura para dar forma legal al contrato prometido, en
su rebeldía lo hará el juez, salvo que la cosa haya pasado a tercero de buena fe, en cuyo caso la promesa se
revolverá en el pago de daños y perjuicios de conformidad con lo preceptuado por el Art. 1442 de este Código.

c). Elementos y Requisitos:


Elementos:

1. Personales: En esta clase de elementos participan el Optante, quien es el que tiene el derecho de
opción y el Concedente u Ostatario, quien es la persona que hace la opción.
2. Reales: Aquí la opción puede versar sobre toda clase de bienes que se encuentran o están en el
comercio de los hombres, como la compra venta, la permuta, el arrendamiento, la sociedad. Y debe de
contener las condiciones y elementos substanciales del contrato prometido Art. 1681 y 1682 C.C.
3. Formales: Siendo estos una especie de promesa rige para él lo dispuesto en el Art. 1674 primer
párrafo y 1680 del C.C. Cuando la promesa (u opción) se refiere a enajenaciones de bienes inmuebles o
derechos reales sobre los mismos, el contrato debe inscribirse en el Registro de la Propiedad, (Art. 1678)
C.C. La aceptación del Optante debe ser expresa y no puede ceder a otro su derecho de opción si no
estuviere expresamente facultado por el promitente.

Requisitos:

1. Que sean definitivos

2. Que tengan límite de tiempo

3. Que se hagan en forma escrita

d). Caracteristicas
c). Efectos:

 Mientras este pendiente el derecho de opción; el concedente queda vinculado con el Optante, ni
puede disponer y tiene una obligación de No Hacer.

 Otro efecto sería si el Optante tiene derecho a decidir durante el plazo, si decide queda firma el
Contrato y que quede en perfecto Estado de Cumplimiento.

 Y cuando si se deja transcurrir el tiempo o el plazo o manifiesta que no optaría; todo queda como
que no hubiera celebrado tal contrato.
f). Diferencias

CONTRATOS DE GESTION:

Mandato y Sociedad

2). MANDATO
a). Definición:
El Mandato es un contrato por virtud del cual el mandatario se obliga a prestar un servicio, hacer alguna
cosa y ejecutar por cuenta del mandante, los actos jurídicos que éste le encargue. (el Mandato es un
Poder)

b). Naturaleza Jurídica:


Es un contrato de gestión; porque se gestiona por otro legal y faculta al sujeto a compadecer por
aquel que otorga el poder, también es principal, solemne y revocable. Como norma general el
Mandato es Bilateral y oneroso y a veces Unilateral y gratuito porque el Mandatario acepte prestar
gratuitamente el servicio; para que sea gratuito o unilateral, el Mandatario es el que decide el ejercer
sin cobrar.

Elementos y Requisitos:

Elementos:

1. Personales: (Mandante y Mandatario) Es aquel elemento en que el Mandante y Mandatario confiere el


Mandato y el Mandatario lo ejercita; limitaciones en relación al Mandante, los representantes de los
menores, incapaces o ausentes no pueden dar poder general si no sólo especial y para asuntos
determinados que no puede ser atendido personalmente por ellos. Mandante o Apoderante; es la persona a
quien se le confiere el Mandato a quien se le otorga el poder y es la persona que representa a quien a
otorgado el Mandato. Art. 1694, 1695, 1696, 1697, 1698 y 1701 C.C.
2. Elementos Reales: El objeto del Mandato consiste en Actos o Negocios, los cuales deben ser lícitos,
posibles y determinados, no deben ser actos personales del interesado. Ej. Testar, donar mortis causa y
revocar dichos actos, puede ser objeto de mandato todos los actos o negocios para los que la ley no exige
intervención personal del interesado. Art. 1688 del C.C.
3. Elementos Formales: Deben constar en Escritura Pública como requisito esencial para su existencia,
salvo los casos legales de excepción el Mandato debe constar en Escritura Pública como requisito esencial
para su existencia y puede ser aceptado expresa o tácitamente. Art. 1687 del C.C.

Requisitos:

 Que el objeto de la prestación del contrato y que cosas pueden ser objeto del Mandato; para todos
aquellos negocios que la ley no exija la presencia personal del interesado.

 Además debe otorgarse en Escritura Pública como requisito formal de validez.

 Debe registrarse en el Registro de Poderes, en el Registro de Protocolos de la Corte Suprema de


Justicia.

 Además el Mandato debe aceptarse por el Mandatario expresa y tácitamente; es expresa cuando se
hace el mismo contrato haciendo compadecer al Mandatario; y es tácita cuando no lo acepta en el
propio contrato pero hace uso del Mandato.

d). Efectos:
Obligaciones del Mandatario respecto del Mandante:

1. Cumplir el encargo con exactitud, diligencia y fidelidad; el Mandatario queda


obligado por aceptación a desempeñar con diligencia el Mandato y responder por los
daños y perjuicios que se ocasione al Mandante. Art. 1705 del C.C
2. Dar cuenta de sus gestiones, informar de sus actos, entregar lo bienes que tenga el
Mandante en su poder en cualquier tiempo que éste lo pida. Art. 1706 del Código Civil.
3. Ejecutar el mandato personalmente, excepto cuando esté facultado para
sustituirlo; o cuando el apoderado debe desempeñar personalmente el mandato y sólo
podrá sustituirlo si estuviere facultado expresamente para hacerlo.

FORMAS Y EFECTOS DE OTORGAR EL MANDATO:

 En el Mandato con Representación; el Mandatario actúa a nombre de su mandante y todos los actos que
realiza y las obligaciones que traiga consigo en el ejercicio del mandato que afecten al mandatario
directamente.

 Y en el Mandato sin Representación; el Mandatario obra en nombre propio y todas las obligaciones que trae
consigo en el ejercicio del mandato obligan a él directamente sin que el mandante debe responder presente
en las acciones de terceras personas.

Sustitución y Revocación del Mandato:


Sustitución del Mandato:
Es una facultad que el Mandante otorga al Mandatario para que éste pueda conferir a otra persona el Mandato
que se le ha otorgado; y siempre que no se encuentra fuera de la ley. y debe constar expresamente en el
contrato y no puede dar facultades de las que se le han otorgado. También el Mandatario puede ser destituido y
entre Mandante y Mandatario sustituto no hay ninguna relación; la relación que existe es entre Mandatario
Original y Mandatario sustituto.

Revocación del Mandato:


La revocación es dejar sin efecto jurídico un contrato; y el Mandato es un contrato revocable; el hecho de dejar
sin efecto el Mandato que se ha otorgado, que debe de notificarse (Judicial o Notarialmente) y puede hacerse
de dos maneras:

1. Expresa: Cuando se hace en la misma forma en que se otorga el mandato o sea en Escritura Pública;
debe de registrarse y para que surta sus efectos es necesario que se notifique al Mandatario, es en ésta
notificación donde surte todos sus efectos.
2. Tácita: Cuando el Mandante confiere a otra persona el Mandato que anteriormente se ha conferido a
una persona distinta, confiriendo el mismo Mandato, las mismas facultades y en la misma forma.

f). Clasificación de Mandato:

1. General: Cuando se refiere a todos los negocios del Mandante y el Mandante esta en la
posibilidad de proporcionar facultades amplias y puede otorgarse a cualquier persona capaz.
2. Especial: Cuando se refiere a un negocio o a un acto en particular como los contenidos en el
Art. 1692 del C.C.; que son para ciertos y determinados negocios.
3. Judicial: Cuando se necesita de la comparecencia judicial del mandatario y éste solo puede
otorgarse a los particulares o a un abogado. Tanto el Mandato General como el Especial pueden
ser Judiciales.
Terminación del Mandato:

 El Mandato Especial termina con el hecho de que el Mandatario haya realizado el encargo para el
cual se le confirió el Mandato.

 El Mandato General termina por el vencimiento del plazo otorgado que ya vimos que es de 10
años. También termina por revocación, muerte del Mandatario, y por quiebra e insolvencia del
Mandante o por el Mandatario que tenga una causa que lo imposibilite totalmente.

3) Contrato de Sociedad:
a) Definición:
Es la corporación privada, dotada de personalidad jurídica, que se constituye por contrato
celebrado, entre dos o más personas, para la realización de un bien común o mejor dicho de
un fin común, lícito, posible y preponderantemente económico, mediante la aportación de
bienes o industria, o de ambos siempre y cuando no lleve a cabo una especulación
comercial, ni adopte una forma mercantil.

b) Naturaleza Jurídica:
Constituye un poderoso auxiliar de la empresa económica de la industria y del comercio, satisfaciendo
las necesidades colectivas mediante una operación común pueden satisfacerse. Y pueden ser
corporaciones de derecho privado que persiguen un fin preponderantemente económico debido a la
aportación de bienes pero sin que esa finalidad económica implique una actividad mercantil.

c). Diferencia de la Sociedad Civil y la Sociedad Mercantil:


Debido a que el concepto legal se encuentra en el Código Civil de Guatemala en forma genérica; y que
el Código de Comercio no define lo que es entenderse por sociedad mercantil, se hace necesario
establecer la diferencia entre estos dos tipos de sociedades, de manera que ese concepto genérico sea
aplicable tanto a la sociedad civil como a la sociedad mercantil. Tres son los criterios que la doctrina
ha consagrado para establecer la diferencia entre sociedad civil y sociedad mercantil:

1. Criterio Profesional: Está vinculado a la época subjetiva del Derecho Mercantil, se debe
recordar que este Derecho principió siendo un conjunto de normas aplicables exclusivamente a
las relaciones en que intervenían comerciantes. Por comerciantes se ha entendido a la persona
que en forma habitual y ordinaria sirve de intermedio en la realización de actos de comercio,
exigiéndose, a veces que esa habitualidad se pruebe con el registro de la persona en una
oficina específica o Registro Mercantil. Conforme a este criterio, una relación jurídica tiene
naturaleza mercantil cuando el sujeto que interviene tiene la calidad de comerciante, según
cada sistema jurídico. Trasladado esto al problema de la naturaleza de la sociedad, podemos
decir que de acuerdo al criterio profesional, una sociedad mercantil cuando, con categoría
profesional de comerciante, se dedica al tráfico comercial, su calidad estaría probada por
encontrarse inscrita en un registro de comerciantes o por dedicarse con habitualidad al
ejercicio del comercio, según los requisitos que la ley exigiera para obstentar esa profesión. Si
no se dieran estos presupuestos, nos encontraríamos ante una sociedad civil. Una sociedad es
mercantil porque tiene la calidad profesional de comerciante; en cambio la civil no tiene esa
calidad.
2. Criterio Objetivo: Este criterio surge de la publicación del Código de Comercio de Napoleón.
La diferencia entre la sociedad civil y la sociedad mercantil depende aquí de la naturaleza
jurídica de los actos que cada una realice. Según la tendencia objetiva del Derecho Mercantil,
deben establecerse una serie de actos en forma taxativa o enunciativa que tendrán carácter
mercantil y delimitarán la materia propia de esta rama del Derecho Privado. Si una relación no
encaja dentro de esa serie, se sujeta al Derecho Civil. Bajo esta idea, si en una sociedad su
objeto social lo constituyen actos calificados por la ley como actos de comercio la Sociedad es
Mercantil. En caso contrario la Sociedad es Civil. Este sistema ha tenido una variante en el
Derecho comparado, pues hay sociedades como la anónima y la de Responsabilidad Limitada
que independientemente del objeto al cual se dediquen, siempre han sido consideradas
mercantiles por su propia naturaleza.
3. Criterio Formal: También llamado Constitutivo, es el más aceptado por los legisladores o
legislaciones modernas, dentro de la que debe incluirse al nuevo Código de Comercio de
Guatemala. (promulgado en 1970) Este criterio quizá menos científico pero más práctico, no
confronta la dificultad de los anteriores ya que la doctrina no se pone de acuerdo en la
delimitación del concepto de comerciante o del acto objetivo de comercio, que son las bases
del Criterio Profesional y del Objetivo. Además en este procedimiento para establecer la
diferencia es sencillo. La ley Mercantil, fuera de cualquier otra calificación o circunstancia de
naturaleza mercantil o circunstancia especial, al celebrarse el contrato de sociedad, si en el
contexto del instrumento público se adopta una de las formas establecidas en el Código de
Comercio; la Sociedad es Mercantil de lo contrario la Sociedad será Civil. En otras palabras, hay
que buscar la diferencia en la constitución de la sociedad, si es conforme al Código de
Comercio o al Código Civil, siendo irrelevante a la actividad a que se dedique. No se busca
tampoco si son o no profesionales del comercio, porque esa calidad la tiene por investidura
legal. Este criterio ya había sido expuesto por el tratadista Italiano León Bolaffio cuando dice:
“Las sociedades mercantiles se diferencian de los comerciantes individuales en esto: en que
desde el momento de su contenido y constitución legal son personas revestidas de la calidad de
comerciantes sin exigírseles la prueba de su ejercicio habitual de comercio. El Derecho
Mercantil Guatemalteco sigue esa tendencia y lo comprobamos en el Art. 3º. Del Código de
Comercio que dice así: Art. 3º. Comerciantes Sociales: Las sociedades organizadas bajo forma
Mercantil tienen la calidad de comerciantes cualquiera que sea su objeto. El artículo anterior
se complementa con el artículo 10 del mismo Código que dice: Art. 10 Sociedades Mercantiles:
Son sociedades organizadas bajo forma Mercantil, exclusivamente las siguientes: La Sociedad
Colectiva. La Sociedad en Comandita Simple. La Sociedad de Responsabilidad Limitada. La
Sociedad Anónima. La Sociedad en Comandita por Acciones. Si una sociedad no adopta una
constitución o en su constitución ninguno de los tipos o formas anteriores, ESTAMOS ANTE UNA
SOCIEDAD CIVIL. Ello tiene sus efectos en el ámbito registral pues las sociedades mercantiles
se inscriben en el Registro Mercantil y las CIVILES EN EL REGISTRO CIVIL.

d). Elementos y Requisitos:


Elementos:

1. Elementos Especiales: Se dan cuando la sociedad forma una entidad distinta de


sus componentes. Como la Constitución de un fondo o patrimonio común y la
constitución de un lucro común y la división de las ganancias.
2. Elementos Personales: El elemento personal de la sociedad se encuentra
constituído por los socios, los cuales han de tener forzosamente capacidad jurídica para
contratar y enajenar.
3. Elementos Reales: El elemento real lo constituyen las aportaciones de los socios,
pueden consistir en cantidades de dinero, bienes o el trabajo de industria de un socio.
4. Elementos Formales: Es formal porque es un contrato solemne, y debe de
celebrarse en escritura pública e inscribirse en el Registro respectivo. Art. 1729 del C.C.

Requisitos:

1. Objeto de la Sociedad

2. Razón Social

3. Domicilio de la Sociedad

4. Duración de la Sociedad

5. Capital y la parte que aporta cada socio.

6. Capital que puede tomar periódicamente cada socio para gastos personales. Art. 1730 del
C.C.
Leer artículos del 1734 al 1741 del Código Civil Guatemalteco

Liquidación de la Sociedad:
Esta es una consecuencia de la disolución, y que tiene por objeto ultimar las obligaciones y contratos
pendientes en el momento de la disolución, sus operaciones consisten fundamentalmente en el pago
de deudas, cobros de créditos y distribución del fondo social. Subsiste la personalidad de la sociedad
sólo para los efectos de la disolución y es presentada por los liquidadores. Las acciones de los
acreedores contra los socios entre sí prescriben en tres años contados desde la fecha en que termine
la liquidación, salvo que la ley fije término menor según la naturaleza de la obligación. Art. 1777,
1778, 1781, 1782, 1783, 1784 y 1789 del C.C.

De los Contratos Traslativos de Dominio:


Compraventa, Permuta, Donación y Mutuo

4). COMPRA VENTA:


a). Definición:
Es el contrato por virtud del cual una parte llamada vendedor, transmite, la propiedad de una cosa o
de un derecho a otra, llamada comprador, mediante el pago de un precio cierto y en dinero.
Es un contrato traslativo de dominio, por virtud del cual una persona transfiere la propiedad de una
cosa a otra persona, y que se obligan a pagar un precio en dinero. Art. 1790 del C.C.

b). Naturaleza Jurídica de la Compra Venta:


Podemos concluir que su naturaleza jurídica esencialmente es que un Contrato traslativo de Dominio y
es aquí en donde descansa su verdadera naturaleza jurídica.

c). Elementos y Requisitos de la Compra-Venta:

Elementos de la Compra Venta:

1. Elementos Personales: (alguien que vende), Vendedor la persona que traslada la


propiedad de un bien a otra. Para celebrar el contrato de compra venta el vendedor
transfiere el dominio y entrega la cosa y recibe el precio en dinero. El comprador recibe
el dominio de la cosa y entrega el precio en dinero. Para celebrar este contrato que se
exige que vendedor y comprador tengan capacidad para contratar.
2. Elementos Reales: A la entrega de la cosa y al recibimiento del precio de la cosa
es cuando se consuma el contrato de compra venta; se pueden vender todas las cosas
que estén al comercio de los hombres; las cosas deben de tener existencia real y posible
exceptuándose las futuras. Art. 1794 del C.C.
3. Elementos Formales: Siendo consensual no requiere forma específica, salvo que
siendo mueble el objeto y pasa de Q.300.00 hay que faccionarlo en Escritura Pública. En
el caso de todos los inmuebles en lo Mercantil se harán en Escritura Pública si exceden
de Q.1,000.00; pero si no se cumplen con estos requisitos no invalidan el contrato,
porque la propiedad podría probarse por medio de la confesión judicial, o por otro medio
de prueba escrita. Lo único que pasaría es que no se podría inscribir en el Registro de la
Propiedad. Art. 1576 del C.C.

Requisitos de la Compra Venta:


Son requisitos esenciales del Contrato de Compra Venta:

1. La Capacidad: La regla general que se sigue es que todos pueden comprar de


cualquiera y todos pueden vender a quien quieran, siempre que tengan capacidad para
disponer de sus bienes.
2. El Consentimiento: Es el acuerdo de las voluntades de dos o más personas con un
objeto jurídico.
3. La Cosa: La cosa debe reunir los caracteres de toda prestación obligatoria, es
decir, la posibilidad, licitud y determinación.
4. El Precio: Federico Puig Peña dice: “Es como la cosa elemento real de tipo y
sustancia en el contrato, puesto que funciona como contraprestación a la entrega de
aquella. El precio delimita a la naturaleza institucional del Negocio”. Los requisitos del
precio son:
a) En la Veracidad: el precio debe ser cierto, o sea determinado.

b) En la Determinación: El precio puede también verificarse con


intervención de un tercero.
c) En la Pecuniaridad: El precio debe ser el DINERO o signo que lo represente.
Art. 1796 y 1797 del C.C.

d). Efectos de la Compra Venta:

 Obligaciones del Vendedor:

 La primera obligación es conservar la cosa hasta el momento de su entrega. También es


responsable por caso fortuito o fuerza mayor. Art. 1320 del C.C.

 Entregar la cosa vendida en el lugar, tiempo y modos requeridos. Art. 1809 y 1540 del
C.C.

 Obligaciones del Comprador:

 Pagar el precio de la cosa adquirida en el día, lugar y forma convenidos.

 Hay cosas en que el comprador que no ha pagado el precio y ha recibido la cosa se obliga
por ley al pago de intereses. En los siguientes casos: a) si así se estipuló en el contrato,
b) si la cosa produce frutos o rentas, c) si fuere judicial o notarial para el pago. En las
ventas a plazos la retención se hará desde el último vencimiento estipulado en el
contrato y los que lo proceden, hasta completar la cantidad cuya retención haya sido
autorizada judicialmente. Art. 1815, 1826, 1828 y 1830 del C.C.

e). Clasificación de los contratos de compra venta:

1) Bilateral: Porque engendra derechos y obligaciones para ambas partes. Y es Oneroso porque
confiere provechos y gravámenes también recíprocos.
2) Es Aleatorio: Puede ser un contrato aleatorio; cuando se trata de una compra venta de
esperanza, es decir cuando se adquieren los frutos de una cosa corriendo el comprador el riesgo
de que no existan, pero pagando siempre su precio, independientemente que no lleguen a existir.
3) Consensual para muebles y formal para inmuebles: La compra venta es un contrato
consensual para muebles y formal para inmuebles. En materia de muebles no se requiere
formalidad alguna para la validez del acto; es decir, se aceptan las distintas formas de
manifestación de la voluntad dentro del consentimiento tácito y expreso. En cuanto a los
inmuebles el contrato es formal; y debe constar siempre por escrito, pero el documento puede ser
público o privado; según el precio.
4) Principal: La compra venta es un contrato principal, es decir, existe por sí solo, pues no
depende de otro contrato.
5) Instantáneo o de tracto sucesivo: La compra venta puede ser un contrato instantáneo o de
tracto sucesivo, es decir, pueden realizarse las prestaciones inmediatamente, cuando la operación
es el contrato, o puede pagarse el precio en abonos, caso en el cual será una operación de tracto
sucesivo.
6) Consensual en oposición a Real: La compra-venta es consensual, en oposición al contrato
Real. Quiere esto decir, que existe antes de la entrega de la cosa, la cual no es un elemento
constitutivo de la misma, en cambio, en los contratos reales, la entrega de la cosa es un elemento
necesario para su formación.
7) Civil y Mercantil: Desde otro punto de vista podemos clasificar la compra-venta,
distinguiéndose la civil de la mercantil, en la civil se caracteriza por ser una forma negativa;
diciendo que es aquella que no tiene atributos de la compra-venta mercantil; y que la forma
Mercantil se presenta en forma positiva.
8) Voluntaria y Forzosa: Puede clasificarse la compra-venta desde otro ángulo visual, como
Voluntaria y Forzosa. La Voluntaria; es el contrato ordinario en que comprador y vendedor se
ponen de acuerdo respecto a cosa y precio; la Forzosa, en realidad presenta una característica
que afecta al contrato en su esencia misma; existe en el remate, en la adjudicación judicial y en
la expropiación por causa de utilidad pública.
9) Pactos Rescisorios: Son aquellos acuerdos que hacen los sujetos en el contrato de compra-
venta, por medio de los cuales se sujetan a las condiciones establecidas legalmente. Existen tres
clases de Pactos:
a) Pacto de Reserva de Dominio: Es el Derecho de Vendedor que domina, hasta que
se paga la totalidad del precio.
b) Pacto Comisorio o de Ley Comisoria: Este pacto consiste en que los contratantes
acuerden que el contrato se RESINDE si el precio fijado en el contrato no se paga en un
día específicamente determinado. (es un pacto represivo) el contrato se Resinde
automáticamente; generalmente ya ha sido entregada la cosa y el precio no.
c) Pacto del mejor comprador o pacto de abdeción en día: Este pacto consiste en que los
contratantes acuerden que el contrato quedará resindido si durante el transcurso de
cierto tiempo que no puede ser mayor de 6 meses en caso de bienes inmuebles y de 3
meses en casos de otros bienes. Si hubiere una persona que ofrece mejor precio que la
cosa vendida, en este caso podrá celebrarse un nuevo contrato con la persona que hace
la mejor oferta, siempre y cuando se pruebe que no ha existido CORRUCION entre el
vendedor y la persona que ofrece mejor precio; y conforme a la ley se entiende que hay
Corrución, cuando el comprador original exige que la persona que ofrece el mejor precio
deposite en un banco el dinero que ofrece por la cosa, y éste, no cumple con hacer el
respectivo depósito dentro de los 3 días siguientes del requerimiento. El comprador
original siempre tiene la preferencia o derecho de igualar la suma del mejor ofertante.

5) Permuta:
a). Definición:
La permuta es un contrato por virtud del cual cada una de las partes transmite a la otra la propiedad
de una cosa a cambio de la que a su vez recibe en propiedad. (Rogina Villegas) Este contrato se rige
por los mismos principios del contrato de compra-venta en lo que fueren aplicables. Art. 1852 del C.C.

b) Naturaleza Jurídica:
Es un Contrato Traslativo de Dominio; y su régimen jurídico sigue todas las reglas de la compra-venta,
excepción hecha de las relativas al precio, es decir, en cuanto a la transmisión del dominio y a las
obligaciones del vendedor, se aplica el sistema de la compra-venta, cada Permutante se reputa
vendedor en lo que se refiere a las obligaciones de transmitir el dominio, entregar la cosa, garantizar
una posesión pacífica, responder los vicios o defectos ocultos y del saneamiento para el caso de
evicción. Como en la Permuta no existe precio, sino es un caso especial o exepcional, lógicamente no
se aplican las reglas relativas a las obligaciones del comprador que consisten, fundamentalmente, en
pagar un precio cierto y en dinero.

c). Elementos y Requisitos de la Permuta:

Elementos:

1. Personales: Que son llamados Permutante Vendedor y Permutante Comprador,


para celebrar este contrato se necesita de la capacidad de los contratantes.
2. Reales: Son permutables porque son cosa vendibles.

3. Formales: Porque tienen los mismos requisitos que el contrato de compra-venta.

4. Esenciales Debemos distinguir primero, los elementos * esenciales genéricos y,


después un elemento de carácter específico.
a) Elementos Esenciales Genéricos: son los que ya conocemos para todo
contrato: Consentimiento y Objeto. Por lo que se refiere al primero procede
decir que en la Permuta debe de existir el ánimo de transmitir el dominio de la
cosa por otra que se reciba a cambio.
b) Elementos Esenciales Específicos: es el objeto; en la permuta queda
integrado por las cosas que recíprocamente se transmiten y a veces por el
valor de una cosa y por parte del numerario. Respecto al objeto repetimos las
consideraciones que hicimos para compra-venta: la cosa debe existir en la
naturaleza, estar en el comercio y debe ser determinada o determinable.

Requisitos:
Tiene los mismos que el contrato de compra-venta.

d) Efectos:
Con respecto a las obligaciones de las partes, en este contrato hemos dicho con excepción de las
reglas relativas al precio, todas las demás disposiciones de la compra-venta son aplicables a la
permuta. Las obligaciones del comprador no serán aplicables a ninguno de los permutantes, pero las
del vendedor sí y éstas son las siguientes: Transmitir el dominio, custodiar la cosa en tanto se
entregue, entregar ésta en el tiempo, lugar y forma y sustancia convenidos, haciendo esa entrega
real, jurídica virtual o ficta.

6). DONACION:

a). Definición:
La donación es un contrato por el cual una persona, llamada Donante, transmite gratuitamente una
parte o la totalidad de sus bienes presentes (reservándose sólo los bienes necesarios para subsistir), a
otra llamada Donatario. El Código Civil en su Art. 1855.

b). Naturaleza Jurídica:


En las instituciones justinianeas se consideró a la donación como un modo de adquirir la propiedad. La
mayor parte de la doctrina considera al contrato de donación como un propio y verdadero contrato.
Según el Código Civil, el contrato de donación es un típico contrato traslativo de dominio, para su
plena validez, tratándose de bienes inmuebles donados, debe otorgarse en Escritura Pública, así como
su aceptación también debe ser por Escritura Pública. Art. 1862 del C.C.
c). Elementos y Requisitos de la Donación:
Elementos:
1. Elementos Personales: Donante, Donatario, para donar es necesario tener libre
disposición de bienes porque transfiere el dominio y eso sólo el dueño lo puede hacer.
Art. Del 1860 al 1870 del C.C.
2. Elementos Reales: Se refieren a todas las cosas existentes que se pueden
transferir en propiedad.
3. Elementos Formales: El efecto fundamental es transferir el dominio de la cosa
donada y el Donatario tiene la acción para reclamar la cosa. Art. 1855 del C.C. , 1859 y
1864 del mismo cuerpo legal.

Requisitos de la Donación:

1. La Capacidad: Generalmente pueden donar todos los que pueden contratar y disponer de
sus bienes. Los que tengan plena capacidad legal; que el consentimiento no adolezca de vicio y
que al mismo tiempo el objeto sea lícito.
2. La Aceptación: El Donatario puede aceptar en el momento de la Donación, o en acto
separado. Si la aceptación fuere posteriormente debe notificarse en forma auténtica al donante
3. La Forma: En cuanto a la forma en la donación de bienes inmuebles debe de otorgarse en
Escritura Pública y el Donatario aceptar en la misma forma. Art. 1857 y 1862 del C.C.

d). Efectos de la Donación:

 El dominio de la cosa donada se traslada a través de la entrega de la cosa objeto de la donación.

 En virtud de ser gratuita la donación, el donante no queda sujeto a responder de evicción de la


cosa donada. El Donatario si queda subrogado en los derechos y acciones en caso de evicción que
hubiere correspondido al donante.

 En la Donación Onerosa y remuneratoria responde el donante hasta la concurrencia del gravamen.


Art. 1859 del Código Civil.

 El Donatario queda obligado con los acreedores, alimentistas e hijos nacidos con posterioridad,
hasta el valor de los bienes donados si el donante carece de medios para cubrir esas obligaciones.
Art. 1864 del C.C.

e). Clasificación de la Donación:

1. Es Principal: Porque existe y subsiste por sí solo.

2. Es Unilateral: Porque sólo el donante quien tiene la obligación de transmitir el dominio de


la cosa donada y de entregarla al donatario.
3. Es Onerosa: Cuando el donatario está obligado a responder de los gravámenes o de las
deudas expresamente designadas. Y en las donaciones universales responde a beneficio de
inventario del pasivo existente hasta la fecha de la donación; por esto, la donación puede ser
excepcionalmente bilateral.
4. Es Gratuito: Se reputa que hay donación gratuita cuando no existe diferencia entre el valor
del bien donado y el monto de las cargas.
5. Es Consensual: Cuando recae sobre bienes muebles cuyo valor no exceda de lo estipulado
por la ley. La aceptación de las donaciones se hará en la misma forma en que éstas deben
hacerse, pero no surtirá efecto si no se hiciere en vida del donante.

f). Revocación:
La revocación tiene como resultado dejar sin efecto totalmente la donación. En esta situación el
donatario debe devolver la cosa en el Estado que tenía al momento en que fue hecha la donación; si
fuera imposible devolver la cosa donada entonces debe devolver el precio que tenía al tiempo de
haber hecho la donación. Hasta el día de la notificación de la revocación, rescisión o reducción de los
frutos o productos de las cosas donadas corresponden al donatario. Art. 1878 del C.C.

7). EL MUTUO

a). Definición:
El Mutuo es un contrato por el cual el mutante se obliga a transferir la propiedad de una suma de
dinero o de otras cosas fungibles a mutuatario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma
especie y calidad.
b). Naturaleza Jurídica:
Es un contrato traslativo de dominio, porque se transfiere la propiedad de las cosas que se dan; y es
Real porque se entrega la cosa para que exista el contrato. Y es Unilateral porque solo obliga a una
de las partes.

c). Elementos y Requisitos del Mutuo:


Elementos:

1. Personales: Mutuante: quien entrega el préstamo; Mutuario: quien recibe el


préstamo; además de la capacidad se exige la propiedad de las cosas dadas.
2. Reales: Se refiere a las cosas que se dan a mutuo (dinero, cosas fungibles), Art.
1943: La cosa objeto de mutuo se transmite para su consumo al mutuario y queda a su
cargo la mejora, deterioro, depreciación o destrucción que sobrevenga después.
3. Formales: Es necesario la entrega de la cosa o dinero, nuestro Código no exige
especialidades para celebrar el contrato; entonces puede ser unilateral o bilateral.
Requisitos Art. 1575 del C.C.

d) Efecto del Mutuo:


Con respecto a los Derechos y Obligaciones del Mutuante:
Entregar la cosa del mutuo en lugar y tiempo convenidos en Art. 1942 del C.C., responder de los perjuicios
que sufra el Mutuario por la cantidad de las cosas o vicios ocultos que ellos tengan, Art. 1944 del C.C.

Con Respecto a las Obligaciones y Deberes del Mutuario:

 Devolver el objeto del mutuo en plazo, modo y lugar convenidos. Art. 1395 y 1396 del C.C.

 Y pagar los intereses que estipularon, salvo pacto en contrario. Art. 1946 del C.C.

e). Usura o Préstamos Usuarios:


Son aquellos contratos donde se pactan elevados intereses. La preocupación de los filósofos del Derecho es
que el dinero no debe generar más dinero. Han existido tres posiciones:

1. Prohibidos los intereses

2. Fijar una cantidad tope

3. La libertad de intereses. Art. 1956 del C.C.

Contratos de Cesión de Uso o Goce:

Arrendamiento y comodato

8). Arrendamiento:

a). Definición:
Es el contrato por cuya virtud una parte se obliga a dar a otra el goce o uso de una cosa, por tiempo
determinado y un precio cierto; o también es aquel por cuya virtud la parte cede a otra el uso y
disfrute temporal de una cosa o derechos mediante un precio cierto. Art. 1880 del C.C.

b). Naturaleza Jurídica:


Radica en que todos los bienes no fungibles pueden ser objeto de éste contrato, excepto aquellos que
la ley prohibe arrendar y los derechos estrictamente personales. La renta o precio del arrendamiento
debe consistir en DINERO o en cualquier otra cosa EQUIVALENTE, con tal que sea cierta y
determinada. El propietario del arrendamiento tiene que tener CAPACIDAD para poder contratar.

Elementos y Requisitos del Arrendamiento:


Elementos:

1. Elementos Personales: Arrendador Arrendatario; aquel cede el uso y disfrute de la cosa, y


éste es quien adquiere ese disfrute o goce, la capacidad necesaria para arrendar es la
requerida para contratar. El derecho de dar las cosas en Arrendamiento corresponde
primordialmente al propietario, pero quien no es dueño de ellas puede arrendarlos con
autorización de quien lo sea o por autorización de Ley. Art. 1881, 1882, 1883 y 1884 del C.C.
2. Elementos Reales: Que cosa puede ser objeto de arrendamiento, todas las cosas que puedan
usarse sin consumirse. Art. 1880 2º. párrafo y 1885 del C.C., excepto las que la ley prohibe
arrendar y los derechos personales. Los derechos pueden arrendarse siempre que sean
suceptibles de goce. El precio debe ser en dinero o en cualquier otra cosa equivalente
contando de que sea cierta y determinada.
3. Elementos Formales: La forma del arrendamiento es libre, salvo disposiciones de leyes
especiales (ley del Inquilinato) debe celebrarse a plazo fijo o determinado.

Requisitos
Art. 1886, 1887 y 1889 del C.C.

d). Efectos del Arrendamiento:


En cuanto a los Derechos y Obligaciones del Arrendador:

 Entregar la cosa objeto del contrato. Art. 1897, 1898, 1899, 1900 del C.C.

 Conservar la cosa en estado de servir para el uso que se les destine, y en consecuencia
hacer uso de ella durante el arrendamiento, en el goce pacífico del arrendamiento, por
todo el tiempo del contrato Art. 1901 del C.C.

 El Arrendador debe de responder de los hechos propios o ajenos de los vicios de la cosa.
Art. 1901 del C.C.

 Pagar los impuestos fiscales y municipales de la cosa. Art. 1901 numeral 6º. del C.C.

 Abonar al Arrendatario los gastos que éste hubiera hechos. Art. 1917 del C.C.

En cuanto a los Derechos y Obligaciones del Arrendatario:

 Pagar el precio del arrendamiento en el lugar y tiempos convenidos. Art. 1903, 1904,
1905, 1906 del C.C.

 Usar la cosa arrendada en la forma convenida o según la naturaleza y destino. Art.


1907, numeral 1º. del C.C.

 Responder al deterioro o daño, que cause a la cosa arrendada por su culpa o la de sus
familiares, dependientes y subdependientes. Art. 1907 numeral 2º., 1908, 1912, 1913 y
1914 del C.C.

 Devolver la cosa arrendada al concluir el arrendamiento. Art. 1907 numeral 3º. del C.C.
Art. 1909, 1910, 1919, 1920, 1921, 1924, 1926, 1886 y 1894 del C.C.

Cesión y Terminación del Contrato de Arrendamiento:


Por cumplimiento del plazo convenido o fijado por la ley; o por estar satisfecho el objeto para el que
la cosa fue arrendada. Art. 1928, 1887 y 1888 del C.C. Casos en que procede la resición Art. 1929 y
1930 del C.C.
Contrato de Subarrendamiento: Es el arrendamiento de la cosa hecha por el arrendatario a un
tercero; su Naturaleza Jurídica, es la de un nuevo contrato de arrendamiento que en nada altera el
contenido del contrato de arrendamiento originario. Puede ser del todo o en parte de la cosa; no
debe confundirse con la cesión del contrato que también es aceptado por la ley. Art. 1990 C.C.
La Cesión del Contrato: Es la transmisión de la relación jurídica contractual como un todo,
comprendiendo los derechos y obligaciones que la integran. La prohibición de subarrendar encierra lo
de ceder, ya que en tal caso el arrendado se concede Intuito Personal.

9). El comodato:
a). Definición:
El contrato de comodato se define como aquel por el cual una de las partes entrega a otra una cosa
para que ésta la utilice gratuitamente con la obligación de devolverla o restituirla después de haberse
servido de ella.

b). Naturaleza Jurídica:


El comodato es considerado, desde el punto de vista de nuestra legislación civil como un contrato
gratuito, traslativo de uso principal, bilateral, consensual y de tracto sucesivo. El comodato es
considerado como un contrato de beneficencia, en el sentido de que cualquier género de retribución
destruirá la naturaleza esencialmente gratuita del mismo, y por consiguiente, en tal caso, dejaría de
ser comodato para convertirse en arrendamiento. Su naturaleza jurídica es la gratitud por lo esencial
del contrato para que exista el mismo. El comodato es traslativo de uso, no afectando para nada a la
propiedad de la cosa prestada; por eso es denominado Préstamo de Uso.
c). Elementos y Requisitos:
Elementos:

1. Elementos Personales: Los elementos personales son el comodante (persona que


entrega la cosa para ser usada) y el comodatario (que es la persona que recibe para tal
fin exclusivo).
2. Elementos Reales: Pueden ser objeto del comodato todas las cosas no fungibles o
mejor dicho todas las cosas no consumibles; quedando excluídas las que se consumen
por el uso, pudiendo serlo éstas, sin embargo, cuando se entreguen Ad pompam. Art.
1957 del C.C.
3. Elementos Formales: El comodato no se encuentra sujeto a ningún requisito
especial en relación con la forma.No es por lo tanto el comodato un contrato formal. En
el consentimiento puede manifestarse en cualquier forma en que los contratantes lo
deseen, puede ser expreso o tácito.
Requisitos
No se necesitan requisitos formales

d). Efectos del Comodato:


Derechos y Obligaciones del Comodatario:

 Usar la cosa prestada según su naturaleza, siendo responsables de los daños y perjuicios. Art.
1964 y 1967 del C.C.

 Cuidar de la cosa prestada, hacer los gastos ordinarios que exige la cosa durante el comodato.
Art. 1964 numeral 2º. y numeral 3º. del C.C.

 Devolver la cosa a la terminación del préstamo sin que pueda el comodatario retener la cosa, con
pretexto de lo que el comodante le deba. Art. 1964 numeral 4º. 1971, 1966, 1965, 1968, 1969 y
1970 del C.C.

 Y los derechos del comodatario se reducen a usar la cosa prestada, pero si poder percibir los
frutos ni disfrutar las accesiones. Art. 1959 y 1960 del C.C.

Derechos y Obligaciones del Comodante:

 Las obligaciones del comodante, tienen carácter de eventual o accidentales; más bien el contrato
nace de supuestos distintos y principios de justicia; abonar los gastos extraordinarios causados
durante el contrato con la conservación de la cosa. Art. 1961 numeral 3º. del C.C.

 Avisar al comodatario si la cosa prestada tiene algún vicio oculto siendo éste responsable de los
daños y perjuicios. No pedir lo prestado antes de tiempo o vencimiento del plazo estipulado; o
antes de tiempo o vencimiento del plazo estipulado; o antes de haber servido en el uso para el
que fue prestado Extinción del contrato: Art. 1963 del C.C.

e). Diferencias con otras instituciones: (con el Mutuo y el Comodato)

 Por sus caracteres: El comodato es esencialmente gratuito, el mutuo, en cambio, es generalmente oneroso.

 Por su finalidad: El comodato sólo se autoriza un simple uso determinado de la cosa, en el mútuo se
transfiere la propiedad de la cosa.

 Por sus defectos: El comodato produce la obligación de restituir la misma cosa que se entregó, en el mútuo
solo hay que devolver otro tanto de la misma especie y calidad.

 Por los riesgos: En el comodato, el comodante, sigue siendo dueño de la cosa y para el corre en principio
los riesgos de la misma; en cambio en el mutuo al transferirse la propiedad, de aquella, los riesgos son para
quien recibe el mutuo.

 Por su extinción: El comodato por ser un contrato de propia amistad o complacencia, se puede reclamar la
cosa antes del plazo convenido, en el caso especial de la urgente necesidad de ella por parte del
comodante; en cambio en el mutuo se ha de esperar, por regla general, a que termine el plazo establecido
para reclamar la cantidad prestada.

CONTRATOS DE CUSTODIA

10). Depósito
a). Definición:
Por el contrato de depósito una persona recibe de otra alguna cosa para su guarda y conservación, con
la obligación de devolverla cuando la pida el depositante, o la persona a cuyo favor se hizo o cuando
lo ordene el juez.

b). Naturaleza Jurídica:


Este contrato tiene en su naturaleza jurídica un fondo de buena y en él se ve una liberalidad y una
utilidad manifiesta lo que hace necesario y con buen criterio nuestros legisladores lo manifiestan en el
actual C.C. para la mejor convivencia de la Sociedad Guatemalteca. En el contrato de Depósitos no
transmite la propiedad ni la posesión de la cosa, y su objeto se limita a recibir en guarda la cosa de
otro para conservarla y devolverla al término del depósito. O por orden de juez competente por lo que
hace necesario que se encuentre dentro del ordenamiento jurídico actual.

Elementos y Requisitos del Depósito:


Elementos:

1. Consentimiento: Es el acuerdo de voluntades de dos sujetos, uno para recibir,


conservar y restituir un bien y el otro para remunerar esos servicios o pactar
expresamente que no exista esa remuneración.
2. Objeto: El objeto como contenido de las prestaciones de las partes, puede
consistir en toda clase de bienes muebles o inmuebles.
3. Forma: La ley no establece para el perfeccionamiento de este contrato una forma
determinada; lo que significa que las partes pueden libremente escoger cualquier
manera al efecto.

Requisitos:
En cuanto a los requisitos; no requieren requisitos esenciales.

d) Clasificación del Depósito:

1. Es un contrato principal, porque no depende de otro contrato u obligación para su existencia o


validez;
2. Generalmente Bilateral porque genera obligaciones para ambas partes, y sólo por excepción
Unilateral, cuando se pacte expresamente que el depositante no tendrá obligación de retribuir al
depositario;
3. Generalmente Oneroso, por existir provechos y gravámenes recíprocos y también por excepción
gratuita, cuando no exista retribución para el depositario,
4. Consensual en oposición a real, y formal porque se perfecciona por el siempre consentimiento sin
requerir para ese efecto la entrega de la cosa, y porque la ley no impone formalidad alguna en su
celebración,
5. De Tracto sucesivo, porque las prestaciones, por lo menos las del depositario, deben cumplirse en un
lapso, mientras no se restituya el bien,
6. Definitivo, porque satisface en sí mismo la intención de las partes y no sirve de antecedente a otro, y

7. Nominado, por la regulación que hace al respecto al Código.

e). Efectos del Depósito:


Obligaciones y derechos del depositario:

 La principal: Es guardar la cosa, absteniéndose de hacer uso de ella Art. 1978 del C.C.

 No registrar la cosa que se haya depositado; dar aviso al depositante o al juez del peligro de
pérdida o deterioro de la cosa depositada y de las medidas que deben de adoptarse para evitarlo;
indemnizar los daños y perjuicios que sufriere el depositante. Art. 1978 numerales 2º., 3º. Y 4º.,
del C.C.

 Restituir la cosa depositada.

Derechos del Depositario:

 Retener la cosa; pedir los honorarios convenidos o en sus efectos se hará por arancel; y pedir
exoneración del depósito. Art. 1981, 1982, 1996 y 1997 del C.C.

Obligaciones del Depositante:


 Pagar la retribución convenida; Art. 1987 C.C.

 Abonar los gastos, Art. 1981 del C.C.

 Indeminizar los daños y perjuicios que se haya ocasionado al depositario.

Extinción del Depósito:

 Se extingue por la reclamación que hace el depositante de la cosa.

 Se extingue también por orden de juez competente Art. 1992, 1998 y 1999 del C.C.

CONTRATOS DE SERVICIOS:

11). Obra o Empresa:


a). Definición:
Es el contrato por el que una persona (empresario, conductor, operis) se obliga hacia otra (comitente
ocator operis) a realizar una determinada obra y la otra a pagar un precio determinado. Art. 2000 del
C.C.

b). Naturaleza Jurídica:


Se trata de un contrato consensual meramente productor de obligaciones. Que su objeto no lo
constituye su actividad humana en sí misma, si en cuanto dirigida a un resultado (obra) o únicamente
a un resultado de tal actividad (empresa). Que exige una contrapresentación determinada o
determinable.

c) Diferencia con el Contrato de Trabajo, Mandato y de Obra


* En el contrato de trabajo, se atiende a la fuerza humana es decir, la fuerza productiva del hombre así será, el
pago o salario. En el contrato de obra, no importa, el trabajo en sí, sino el resultado final del mismo. En el contrato de
trabajo, se tienen por incluídos todos los derechos y garantías que las leyes otorgan a los trabajadores. En el contra de
Obra o Empresa únicamente se debe estar a lo que hubieren pactado las partes en el contrato de obra. En el contrato de
trabajo los riesgos en el desarrollo de la actividad del trabajador corren a cargo del patrono. En el contrato de Obra o
Empresa los riesgos corren a cargo del empresario o contratista y no a cargo de quien encargó la obra.

Elementos y Requisitos:
Elementos

1. Personales: Las personas que se compromoten a realizar la obra es el contratista o empresario, y


aquel cuyo provecho la obra se realiza, es el dueño de la obra o Comitente. Se exige para celebrarlo,
la capacidad general del contratante.
2. Reales: Son la obra y el precio, por obra debe entenderse todo resultado a producirse por la actividad
o por el trabajo, sea ese resultado material o inmaterial científico o artístico. El precio puede consistir
en una prestación de cualquier clase, en una remuneración única o invariable.
3. Formales: No se exige forma especial para este contrato por lo que hay que estar a las disposiciones
generales de los contratos.

Requisitos

d). Efectos:
Obligaciones y Derechos derivados del contrato de Obra:
Derechos: Recibir el precio de la obra; y como garantía del mismo retener la cosa si fuere
mueble, mientras no se le pague. Art. 2026 C.C.

Obligaciones del Empresario o Contratista:

 Entregar la obra en el plazo y condiciones que se determina en el contrato corriendo de


su parte el riesgo hasta la entrega de la misma. Art. 2001 del C.C.

 Hacer la obra de conformidad con las especificaciones del contrato. Art. 2005 y 2010
del C.C.

 Es responsable del trabajo ejecutado por las personas que ocupare la obra. Art. 2009
del C.C.

 Y es responsible de las infracciones a las leyes y reglamentos administrativos y


municipals y por los daños y perjuicios que por la construcción se cause a terceros. Art.
2012 del C.C.
 Y es responsible de la destrucción o deterioro, despido, dolo o culpa durante el término
de 5 años. Art. 2015, 2016 y 2017 del C.C.

Obligaciones y Derechos del dueño de la Obra:

 Obligaciones: Recibir la obra y pagar su precio. Art. 2014. 2013, 2019 del C.C.

 Derechos: Tiene el de desistir de la obra pagando al empresario los gastos y trabajos. Art. 2011
del C.C.

12). Servicios Profesionales:


a). Definición:
Es el contrato por el cual una persona llamada profesional o profesor se obliga a prestar un servicio
técnico a favor de otra llamada cliente, a cambio de una retribución llamada honorario.

b). Naturaleza Jurídica:


Como su nombre lo señala es un contrato de prestación de servicios; los servicios que se obliga a
prestar son siempre actos técnicos y por regla general actos materiales, como los que realiza un
médico de una intervención quirurgíca o un Notario en la redacción de una escritura. El profesional
siempre actúa en nombre propio y obra por su cuenta al hacer ejercicio de una actividad profesional.

c). Diferencia con el Contrato de Trabajo:


En el contrato de trabajo, se tienen por incluídos todos los derechos y garantías que las leyes otorgan a los
trabajadores y patronos; en cambio en el contrato de servicios profesionales, solo se tienen incluídos que
los actos realizados son puramente técnicos y no necesariamente jurídicos y estos se realizan por cuenta y
a nombre del profesional, aún cuando sean en provecho y beneficio del cliente.

d). Elementos y Requisitos:


Elementos:

1. Personales: Profesionista y Cliente; profesionista quien presta los servicios


profesionales; y cliente quien los recibe respectivamente.
2. Reales: La actividad o trabajo y la retribución u honorarios, la actividad puede ser
científica o artística, material o intelectual, puede consistir incluso a aconsejar, informar
y orientar. La retribución será siempre en dinero.
3. Formales: No está sujeto a formalidad especial, sigue las reglas generales del
contrato o de los contratos.

Requisitos:

 La capacidad del cliente: para la celebración de este contrato, debe ser simplemente la general
para contratar, pudiendo los incapaces (con incapacidad de ejercicio) celebrado por conducto de
sus representantes.

 La capacidad Profesional: debe ser también la general y cuando la actividad a realizar sólo la
puede ejecutar un profesional con título profesional.

 El Registro del título para poder ejercer su profesión.

e). Responsabilidades y Obligaciones Profesionales:


Se responsabiliza y se obliga de prestar el servicio en la forma, en el tiempo y lugar
convenidos técnicamente conforme a la naturaleza del negocio, utilizando todos los
conocimientos en el desempeño de su actividad. También es responsable y se obliga a
guardar el secreto profesional en relación a los negocios que se le encomienden. Si es
profesional del Derecho, tiene la prohibición de asesorar o patrocinar a las dos o más partes
con intereses opuestos en el o los negocios correspondientes.

e). Código de Etica Profesional

f). Ley de Colegiación Profesional.


CONTRATOS QUE RESUELVEN CONTROVERSIAS
Transacción y compromiso

13). Transacción
a) Definición:
Es el contrato por el cual las partes mediante recíprocas concesiones ponden fin a la incertidumbre
que entre ellos mediaba acerca de la existencia, contenido y extinción de una relación jurídica. Art.
2151 del C.C.

b). Naturaleza Jurídica:


La transacción es un contrato accesorio, bilateral y oneroso. Es accesorio cuando tiene en todo caso,
como supuesto o antecedente, de una relación jurídica objetiva o subjetivamente incierta,
susceptible de desembocar en una contienda judicial. La naturaleza bilateral de la transacción se
desprende lógicamente de la finalidad con ella perseguida, sin que haya manera de negarla. La
onerosidad de la transacción es una consecuencia obligada de la necesidad de prestaciones recíprocas
para la existencia de este contrato. Su verdadera naturaleza jurídica es que es un contrato declarativo
y no traslativo de derechos. Puesto que no hay intención recíproca de transferir la propiedad y lo que
se renuncie no es el derecho que sobre la cosa tengan las partes, sino la presión que ejercitaban sobre
la misma. En consecuencia la transacción no puede servir de justo título para la prescripción
ordinaria, ni están las partes obligadas al sanamiento de los derechos que se reconocen, salvo de
excepción escrita.

c). Elementos y Requisitos de la Transacción:


Elementos:

1. Personales: Los elementos personales de la transacción son los sujetos de la


controversia que se trata de terminar o prevenir. En términos generales que se dice que
el contrato de transacción por su analogía con el de compra venta, exige los mismos
requisitos de capacidad que para ésta.
2. Reales: Puede ser objeto de transacción todos los derechos controvertido o
dudosos, siempre que sean susceptibles de disposición y renuncia
3. Formales: En cuanto a la forma del contrato; es que debe constar por escrito.

Requisitos Art. 2169 del C.C.

d). Clasificación de la Transacción:

 Hay transacción Extrajudicial y Judicial; para la judicial, es la que se hace ante la autoridad
judicial, no es necesario que exista un juicio iniciado, pues esa y otra especie sirven para prevenir
una controversia futura.

 La transacción pura o particional y compleja, que es la que obtiene el reconocimiento o la


renuncia del derecho controvertido, a cambio de una prestación extraña a la contienda. Además la
puramente declarativa no sirve de base o de título a la prescripción positiva; no obliga tampoco a
saneamiento por vicios ocultos.

e). Diferencia con otras instituciones:


La transacción es un contrato que opera extrajudicialmente (salvo la judicial) mientras que el
desistimiento es una actuación judicial de carácter unilateral.

 Con el pago: El pago indudablemente que consigue como fin, si es realizado antes que se
pronuncie sentencia, poner fin al litigio. Pero como acto unilateral que es, no se puede confundir
con la transacción.

 Con la Donación: El carácter de gratuitidad de la donación, la diferencia tajantemente de la


transacción, en la cual necesariamente hay onerosidad dado a que ambas partes ceden
recíprocamente. La donación no busca como finalidad poner fin a un litigio o evitar que podría
promoverse. La transacción es un contrato de concesiones recíprocas y pueden celebrarse dentro o
fuera de un juicio en forma anómala; se le reconocen y atribuyen derechos. En la conciliación se
puede resolver en un proceso y además no siempre hay consesiones en la conciliación no hay
reconocimiento ni atribución de derechos.

14). Compromiso:
a) Definición:
Es un contrato por el cual varias personas se obligan a estar o a pasar por la decisión que de sus
contiendas dicta a un tercero, ya con sujeción a las leyes (árbitros) o ya sea con arreglo a su leal saber
y entender (amigables componedores) Art. 2170, 2171, 2172 Código Procesal Civil y Mercantil.

b) Naturaleza Jurídica:
El compromiso es un contrato bilateral, y oneroso; el compromiso no obstante el lugar en que se
encuentra regulado, es un verdadero contrato civil. Su naturaleza no depende de las leyes en que se
encuentren sino de una función específica. Las normas sobre la prueba.

c). Elementos y Requisitos:


Elementos

1. Personales: Son las partes que contraen el compromiso y los arbitrios y amigables
componedores. Art. 2173, 2174 del C.C., y 278 y 279 del Código Procesal Civil y
Mercantil.
2. Reales: No se puede someter a los arbitrios a los asuntos en los que está prohibido
transigir. Art. 2172 C.C. y 269 del Código Procesal Civil y Mercantil.
3. Formales: El compromiso debe celebrarse en escritura pública. Art. 2175 C.C. y
272 del Código Procesal Civil y Mercantil.

Requisitos:

 Que exista una controversia o conflicto entre las partes.

 La celebración de un contrato dirigido a eliminar la incertidumbre originada por la


referida controversia.

 La designación por los contratantes de uno o más arbitrios.

 Ajustarse a las formalidades legales.

d). La cláusula compromisoria:


Es aquella que formando parte de un contrato, tiene como finalidad la de someter los conflictos que
puedan surgir entre quienes lo otorgan, con concesión del mismo, al juicio arbitral o a la amigable
composición, no se trata de un contrato sino parte de un contrato. Es frecuente en los contratos de
tracto sucesivo en los que las relaciones de las partes prolongándose por tiempo indefinido puedan dar
lugar a cuestiones que a juicio de los interesados pueden tener una solución más rápida, sencilla y
económica por medio del arbitraje, que la con intervención de los órganos jurisdiccionales.

e). Arbitros de derechos de equidad:


El arbitraje es considerado por algunos procesalistas como una institución de carácter privado. El
arbitraje es la función de los arbitros en torno la naturaleza de la actividad; esta actividad es para
unos de carácter privado; para otros una verdadera y propia actividad jurisdiccional.

f). Efectos del compromiso:


Se producen en relación a las partes, los efectos de todo contrato, lo que se traduce en la necesidad
de realizar todos aquellos actos jurídicos que se consideran indispensables para que lo convenido
alcance plena satisfacción entre estos. El nombramiento de los arbitros es necesario para la
resolución del caso: a pesar por lo decidido en el laudo arbitral, salvo su derecho a la apelación. El
Laudo para uno tiene naturaleza jurisdiccional y para otros es una institución de derecho privado.

g) Ley de Arbitraje

CONTRATOS ALEATORIOS
Renta Vitalicia y Juego, Apuesta, Loteria y Rifa

15). Renta Vitalicia:


a). Definición:
El contrato aleatorio de renta vitalicia, obliga al deudor a pagar una pensión o crédito anual, durante
toda la vida de una o más personas, determinadas por un capital o bienes inmuebles cuyo dominio se
le transfiere desde luego con la carga de la pensión.

b). Naturaleza Jurídica:


Se puede decir que la naturaleza jurídica de la renta vitalicia es, de que constituye en sí, un
verdadero contrato, ya que su base fundamental esta formada por una obligación, dándose por ende
los elementos que integran esta última. La Renta Vitalicia es un negocio jurídico de naturaleza
puramente contractual.

c) Elementos y Requisitos:
Elementos:

1. Personales: Pueden intervenir en este contrato las siguientes personas: el que


entrega el capital, el que lo recibe y se obliga a pagar la pensión y el pensionista que ha
de cobrarla y la persona sobre cuya vida se constituye la pensión. Art. 2123 y 2126 del
C.C. El que entrega el capital deberá tener capacidad para disponer de los bienes al que
se compromete a pagar deberá tener la capacidad general para obligarse. Art. 2124 del
C.C.
2. Reales: Son el capital y la pensión, en el primero lo pueden constituir bienes de
cualquier clase muebles o inmuebles o dinero, no puede recaer sobre un derecho real,
porque es necesario transmitir el dominio de los bienes. Art. 2125 y 2127 del C.C.
3. Formales: Debe entregarse la cosa, el capital por su carácter de contrato real, y
el documento debe de constar en escritura pública, para que tenga validez, en la cual
especificará el valor de los bienes que se transmiten.

Requisitos: Art. 2122 del C.C.

 Que se otorgue en escritura pública

 Que se especifique el valor de los bienes

 Que se identifique al rentista.

d). Efectos:
Obligaciones del deudor de la Renta:
Pagar la pensión en el tiempo y forma estipulados y prestar la garantía. Art. 2128, 2129,
2131, 2132, 2133 y 2134 del C.C.

Derechos y Garantías del pensionista:


Tiene el derecho de reclamar la renta, y para ello ha de justificar la existencia de la persona
sobre cuya vida esté constituída.

Extinción:
Se extingue este contrato por las causa generales de la extinción de las obligaciones y además por la
muerte del pensionista o de las personas sobre cuya vida fue constituída la renta. Art. 2130 del C.C.

16). Juego, Apuesta, Lotería y Rifas:


a). Definición:

 El juego ha sido definido como un contrato principal bilateral, oneroso y aleatorio, por el cual
convienen dos o más personas en que paguen las que pierdan cierta cosa a las que ganen.
(Sánchez Román)

 Y la apuesta como un contrato principal, bilateral, aleatorio y consensual por el que dos personas
que tienen concepto distinto de un suceso pasado o futuro y determinado, se comprometen a
entregar una cantidad una a otra, según se realice o no dicho suceso. (Clemente de Diego)

 O bien el juego es un contrato por el cual las partes se prometen que una de ellas obtendrá una
ganancia determinada, que depende de la mayor destreza o agilidad de los jugadores, de sus
combinaciones, en mayor o menor escala, del azar y la apuesta como un convenio en cuya virtud
dos partes, una que firma y otra que niega un hecho determinado, se prometen recíprocamente
cierta ganancia, que obtendrá aquella de las dos que resulte que tenía razón, una vez comprobado
el hecho de que se trate.

b). Naturaleza Jurídica:


Del juego, como de la apuesta, hay que decir, en primer lugar, que es un contrato esencialmente
aleatorio; después, que es consensual bilateral y oneroso.

c). Elementos y Requisitos:


Elementos:

1. Personales: Jugadores o Apostadores, que deben de tener la capacidad jurídica,


para disponer de las cosas que aventuren.
2. Reales: Son todas las cosas, (dinero, muebles o inmuebles) que pueden ser objeto
de pérdida o ganancia.
3. Formales: No se exige formalidad alguna para celebrarlo, pero si se observan las
reglas de juego.
Requisitos

d). Efectos:

 No hay acción para reclamar lo que se gane en juego o apuestas

 El que pierde no puede repetir lo que haya pagado voluntariamente a no ser que haya: mediado
dolo, o fuese menor o inhabilitado. Art. 2145 del C.C.

 Art. 2146: Procede la repetición a solicitud del cónyuge del que perdió, cuando el monto de lo
pagado les prive de los medios económicos necesarios para las necesidades familiares, en cuyo
caso, el juez podría obligar al que ganó, a que restituya la cantidad que cubra los gastos ordinarios
de la familia.

 Las deudas de juego o apuestas no puede compensarse ni ser convertidas por novación. Art. 2147,
2148 y 2149 del C.C.

CONTRATOS DE GARANTIA
FIANZA, HIPOTECA Y GARANTIA

17). Fianza:
a). Definición:
Es aquel contrato por cuya virtud de una persona determinado fiador, se obliga frente al acreedor de
una determinada obligación, a garantizar el cumplimiento de la misma, para el caso de que éste no se
reintegre del deudor principal (Puig Peña)

b). Naturaleza Jurídica:


En cuanto a la naturaleza de este contrato, la mayor parte de los autores coinciden en que el contrato
de fianza es: accesorio, subsidiario, consensual, unilateral, pero también puede ser bilateral, gratuito
y oneroso.
En el caso de que la fianza sea retribuida, creen alguno autores que se transforma la naturaleza
jurídica del contrato, convirtiéndose en un contrato de seguridad en que el fiados (asegurador)
garantiza al acreedor (asegurado) contra un riesgo mediante el pago de una prima. Como siendo la
fianza un acto de garantía, es un negocio jurídico abstracto, independiente de lo

c). Elementos y requisistos de la fianza:


Elementos

1. Personales: Acreedor, deudor principal y fiador. Art. 2105 y 2113 del C.C.

2. Reales: El objeto de la fianza es el mismo que el de la obligación garantizada. Por eso se


afirma que la fianza no puede tener por objeto una prestación diferente de la que forma la
materia de la obligación principal. La fianza puede tener por objeto cualquier obligación con tal
que sea lícita. Art. 2102 y 2104 del C.C.
3. Formales: Forzosamente debe celebrarse por escrito. Art. 210 del C.C.

Requisitos:
Verlos en la ley.

d). Clasificación:

 Por su origen:
 Convencional: En el contrato de fianza liso y llano, al cual es aplicable a la fianza
voluntaria o concesional, se constituye por la sola voluntad y en cuanto al
consentimiento será necesario por lo menos el del acreedor y el del fiador.

 Legal: La fianza legal requiere para su existencia de una disposición expresa y especial
que la constituya, siendo de notar que todas las disposiciones que prescriben la
obligación de prestar fianza son de interpretación estricta.

 Judicial: Es aquella que condena el juez o un tribunal para fines inminentemente


procedimentales.
 Por la legislación que lo regula:

 La fianza civil se da cuando los actos realizados por los contratantes y el fiador son
aislados y la mayoría de las veces. La fianza civil se otorga generalmente en un acto de
favor al tercero que la solicita y no con propósito de lucro. Este tipo de fianza es
regulada por el Código Civil.

 La Fianza Mercantil tiene su fundamento principalmente en que se debe su origen al


propósito de que sus fundadores desean practicar un negocio por medio de el cual llega
a obtener un lucro, eliminándose así la situación de “favor” por lo que generalmente se
otorga la fianza en lo Civil, y el que necesite afianzar deberá pagar una prima o cantidad
de dinero en forma periódica, para poder obtener los beneficios de la afianzadora.

 Administrativa: Es aquella que se constituye con el objeto de asegurar las consecuencias


que pudieran derivarse del desempeño de determinados cargos, principalmente los que
conlleven al manejo de fondos, o de la ejecución de obra y servicios públicos,
asegurándose así el exacto y debido cumplimiento de la obligación contraída.
 Por su extensión:

 Definida o limitada: Cuando el propósito del fiador es el de garantizar el todo o parte


de la obligación principal, nos encontramos ante la fianza definida, esto es, que de
antemano se ha trazado el límite hasta el cual abarcará la responsabilidad.

 Indefinida o ilimitada: Al contrario de la explicada anteriormente, es posible que al


constituirse en garante de una persona, no se determine concretamente cual será la
obligación afectada; que se establezca de antemano las posibles consecuencias en que el
curso del tiempo o debido a la concurrencia de factores no previsto, pueda tener el
contrato, nos encontramos ante una fianza indefinida, puesto que la obligación del
fiador abarcará todas las que provengan de dicho contrato, con el cual el acreedor tiene
la posibilidad de que la fianza garantice estas consecuencias.
 Por la obligación que garantiza:

 Simple: Es la más común de todas, y garantiza una obligación principal, que es lo que es
más usual en nuestro tipo de contrato, y de donde depende su accesoriedad.

 Doble: Tanto la fianza simple como la doble se encuentran reguladas en nuestro


ordenamiento civil, siendo la primera prototipo de este contrato y la segunda se acepta
en forma tácita. Art. 2119 del Código Civil.
 Por la retribución:

 Gratuita: Es otorgada como un favor al deudor, ante las exigencias del acreedor, el
cual desea garantizarse el cumplimiento de la obligación, dando participación a un
tercero (fiador) a quien se trasladará la carga de ella al no cumplir el deudor.

 Onerosa: Es la contraposición de la gratuita, ya que si ésta es otorgada en calidad


de favor, aquella por el contrario, esta condicionada a una retribución. Al igual que
la anterior se otorga el derecho para cobrar por constituirse fiador.
 Por su naturaleza

 Común: Esta es la fianza convencional, definida o limitada por lo que estaremos a todo
lo dicho de ella evitando repeticiones inútiles.

 Solidaria: Es aquella en que los sujetos concurren en común, o sea que cada uno de los
obligados puede ser compelido a la prestación de la obligación, en forma absoluta, sin
que sea suceptible de dividirse en tantas partes como obligados hay. La mancomunidad
es el género la simple como la solidaria es la especie.

e). Efectos del contrato: Entre Fiador y Acreedor:


Efectos para el Fiador:
 Esta obligado a responder del cumplimiento de la obligación principal, en
defecto del deudor, su obligación comprende: La obligación principal, los
accesorios de la misma, consecuencias legales de ella y los gastos del juicio.
Art. 2103 del C.C.

Efectos para el Acreedor:

 No tiene otra obligación que la de pagar al fiador la retribución o el precio de la fianza,


en el supuesto de que haya pactado y que sea el acreedor y no el deudor quien lo pague.
Art. 2100 del C.C.

Efectos entre el fiador y el deudor:

 Antes del cumplimiento el fiador tiene derecho a obtener la retribución o el precio de la


fianza cuando se haya pactado y puesto a cargo del deudor.

 Después del pago: el fiador tiene doble acción. 2114 párrafos 1º. y 2º. y 2116 del C.C.

Efectos entre Cofiadores:

 El fiador que paga tiene derecho de dirigirse contra los demás fiadores para que le
reintegren lo pagado. Art. 2115 y 2119 del C.C.

Extinción del Contrato:


Se extingue por las causas generales de extinción y por vencimiento del plazo. Art. 2118 y 2111 del
C.C.

18). Hipoteca
a). Definición:
La hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una
obligación. Art. 822 del c.c.

b). Naturaleza Jurídica:

 La doctrina ha considerado en forma general a la hipoteca como UN DERECHO REAL. Lo anterior


no quiere decir que algunos sectores la conciban en forma diferente, especialmente los
procesalistas que analizan en un momento específico, cuando se provoca la ejecución del valor de
los bienes para dar cumplimiento a la garantía ante el incumplimiento de la obligación por parte
del deudor.

 A través de la hipoteca se pueden reconocer con toda nitidez los caracteres y notas con que la
doctrina ha definido a los Derechos Reales.

 La hipoteca es uno de los Derechos Reales más claramente definidos y que reune una serie de
circunstancias y características que hacen de la misma un tipo orientador de los Derechos Reales
de garantía.

c). Elementos y Requisitos:


Elementos:

1. Personales: Acreedor Hipotecario el deudor, y ordinariamente el tercero que


constituye la garantía a favor de éste en su cargo, quienes tienen la capacidad para
hipotecar, los que pueden enajenar. Art. 835, 844 del C.C.
2. Reales: La obligación asegurada; la cosa gravada; y los casos en que pueden
hipotecarse inmuelbes y muebles. Art. 822, 830, 838 y 844 del C.C.
3. Formales: Debe otorgarse en Escritura Pública e inscribirse en el Registro de la
Propiedad. Art. 841 y 1129 del C.C.

Requisitos:
Buscarlos en la ley.
d). Efectos de este contrato:

 Sirve de título para constitución de Derecho Real de hipoteca, con todos los efectos inherentes a
éste, derecho del acreedor de enajenar o ceder en todo o en parte el crédito hipotecario, vender
la cosa hipotecada, una vez haya vencido la obligación y el deudor no cumpla, para hacerse pago
con el precio de la venta. Art. 824 C.C. intervienen en la división de la cosa hipotecada, exigir
que le mejore la hipoteca, cuando el inmueble hipotecado sea insuficiente para la seguridad de la
deuda. Art. 845 del C.C. Adquirir la cosa en remate judicial.

 Una vez satisfecha la obligación principal garantizada, tiene el hipotecante, como consecuencia
del contrato, el derecho de pedir y obtener del acreedor la cancelación y consiguientemente la
liberación de la cosa hipotecada.

Extinción de este contrato:

 Por su carácter accesorio: por la extinción de la obligación principal garantizada.

 Y por causas procedentes del carácter registral de la hipoteca.

 Nuestro C.C. enumera los casos de extinción del Derecho Real de Hipoteca.

19). Prenda
a). Definición:
Es un contrato por el cual el deudor entrega a su acreedor un bien mueble enajenable para
garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. (Efraín Moto
Salazar) Art. 880, 882, 889 del C.C.

b). Naturaleza Jurídica:


Su naturaleza jurídica es la garantía del cumplimiento de una obligación. Así que es un contrato que
da nacimiento a un derecho real, que recae sobre bienes muebles enajenables y que es accesorio e
indivisible y que tiene por objeto garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el
pago.

c). Elementos y Requisitos


Elementos:

1. Personales: Son por una parte el titular del derecho, o sea el acreedor, en
garantía de cuyo crédito se constituye (acreedor Pignoraticio) y por la otra el deudor o a
un tercero, en su caso (constituyentes de la prenda). Art. 889 del C.C.
2. Reales: Se consideran elementos reales de la preda, en tanto la cosa objeto de
ella, como la obligación garantizada. Art. 881, 886, 887, 888, 895 del C.C.
3. Formales: Debe celebrarse por escrito: en escritura pública, o en un documento
privado y surte sus efectos contra terceros desde su inscripción en el Registro de la
Propiedad. Art. 884 del C.C.
Requisitos:

1. La entrega de la cosa

2. La celebración debe ser por escrito

3. Debe ser inscrito en el respectivo registro. Art. 884 del C.C.


d). Clasificación:

 El contrato de prenda es unilateral, de los contratos sinalagmáticos imperfectos, forma a veces


sujetos a registro, real, accesorio de una obligación y contrato de garantía.

 La prenda puede ser voluntaria o legal, según que el contrato se celebre por voluntad
espontánea, o bien para cumplir con una obligación legal de otorgar esa garantía, pero también es
este caso hay un contrato, aunque no siempre es con el mismo acreedor, sino que puede ser con
un tercera persona.

 La prenda puede ser también Civil o Mercantil; así la prenda es civil: sobre créditos no puede
cobrar éstos el acreedor pignoraticio, pues sólo puede pedir que se le deposite su importe. Es
Mercantil: cuando puede el acreedor prendario cobrar el crédito pignorado. Por esta razón,
cuando la prenda civil se ha decretado amortización de los títulos empeñados, puede el deudor,
salvo pacto en contrario, sustituirlos por otros de igual valor. Ejemplos de prenda legal: La del
deudor alimentista, la del albacea, y la del tutor.
e). Efectos:

 Los derechos y obligaciones del acreedor pignoraticio se da en tres momentos o


situaciones:
1. Antes del vencimiento de la obligación principal, el derecho fundamental
del acreedor es el real de prenda; ser indemnizado de los gastos necesarios y
utiles para su conservación y exigir otra prenda en caso de pérdida. Art. 892,
893, 896 y 897 del C.C.
2. En caso de falta de pago de la obligación principal, el derecho
fundamental que al acreedor corresponde, es el de hacerse pago con la prenda
de la obligación asegurada. Art. 882 del C.C.
3. Pagada la deuda; una vez vencido el plazo, tiene el acreedor la
obligación fundamental de restituir la cosa en las mismas condiciones en que
le fue entregada.

 Los derechos y obligaciones que corresponden al deudor o dueño de la cosa


pignorada son correlativos a los que el acreedor competen.
Extinción del Contrato: Se da por la extinción de la obligación principal

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