1.- INTRODUCCIÓN.
Juez
¿Quién resuelve?
¿Para quienes?
Todos (partes)
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El Derecho Procesal surge cuando estos interesados en conflicto no son capaces de
darle solución armónica al litigio, en cuyo caso debe recurrirse a un tercero imparcial, el
cual es, precisamente, un órgano del Estado, esto debido a que la administración de justicia
es una tarea del Estado y no de los particulares, es una de las funciones públicas del Estado
a través de los órganos competentes (los tribunales de justicia)
Los conflictos jurídicos doctrinariamente pueden solucionarse de distintas formas;
de todas ellas podemos mencionar al menos tres: la autotutela o autodefensa, la
autocomposición y la heterocomposición (esta última se vale del Proceso como medio de
solución).
En la autotutela o autodefensa prima la fuerza. Por ello es el más fuerte el que se
impone al más débil. Equivale a hacer justicia por cuenta propia, lo que actualmente no es
aceptable. Esta fuerza puede ser de cualquier tipo, puede ser física o moral; pero, sea como
sea la fuerza se trata de una pugna contra los más elementales principios del derecho.
En la autocomposición el conflicto jurídico se soluciona por ambas partes. Los
propios interesados son los que concurren a la solución.
Se define la autocomposición como la sumisión o renuncia total o parcial del
derecho de la parte que ha sido perjudicada por el quebrantamiento de la norma jurídica a
favor de la otra, y en virtud de esto se da solución al conflicto.
La autocomposición implica una actitud de reconocimiento de una de las partes o la
anuencia de una de las partes a favor de la otra, o también puede consistir en concesiones
recíprocas entre las partes.
La autocomposición puede ser unilateral o bilateral, dependiendo a si las
concesiones provienen de una de las partes o de ambas. Si las concesiones provienen de una
de las partes es unilateral (Ejemplo: desistimiento, el allanamiento a la demanda, etc.). Lo
normal es que sea bilateral, es decir que haya concesiones recíprocas de ambas partes, aquí
hay un acuerdo de por medio (Ejemplo: conciliación, avenimiento, etc.).
Finalmente en la heterocomposición hay un tercero imparcial que se encuentra en
una posición jerárquicamente superior a las partes, de manera tal que puede imponer su
decisión a estos, resolviendo así la controversia jurídica.
Esta es la situación cuando intervienen los Tribunales de Justicia en la solución del
conflicto. El juez es un tercero imparcial que está por sobre las partes en conflicto por ser
un órgano público. La resolución que adopte este tercero tiene que ser acatada.
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El juez no puede utilizar cualquier medio para solucionar el conflicto, sino que más
bien se vale de uno: el PROCESO. El Proceso es el medio para satisfacer las pretensiones
procesales de las partes, porque tanto el demandante como el demandado hacen valer sus
pretensiones de uno respecto del otro.
El Proceso es el medio más perfecto que existe para solucionar conflictos jurídicos,
porque en primer lugar, a través de este medio, las partes pueden hacer valer sus derechos
con absoluta libertad. Además, el Proceso es la forma que da mejores posibilidades a los
litigantes para hacer valer sus derechos (el juez da la posibilidad a las dos partes de hacer
valer sus derechos).
Esta última forma de resolver conflictos será objeto central de nuestro estudio en los
diversos cursos de Derecho Procesal.
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La doctrina suele decir que el Derecho Procesal comprende dos órdenes de materias:
1. El estudio del órgano jurisdiccional, sus atribuciones y competencia (Derecho
Procesal Orgánico).
2. El estudio del procedimiento, vale decir, la manera cómo el órgano
jurisdiccional y las partes deben desempeñar su misión (Derecho Procesal
Funcional).
c) Contenido (normas).
El Derecho Procesal está constituido por normas jurídicas de carácter procesal, son
normas de carácter instrumental, pues este constituye una herramienta auxiliar del derecho
de fondo o derecho sustantivo.
Las normas procesales son de carácter formal en el sentido de que se refieren
esencialmente a cuestiones de forma y no de fondo. Un ejemplo de norma procesal es el
Código de Procedimiento Civil en oposición a una norma de fondo como lo es el Código
Civil.
A su vez las normas procesales pueden ser de carácter orgánico o de tipo funcional
como ya mencionamos en el punto anterior.
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e) Clasificación del Derecho Procesal.
f) Relaciones con las demás ramas del Derecho y con otras ciencias.
Existe una vinculación directa entre el Derecho Procesal y las otras ramas del
Derecho.
La primera que se origina es con el Derecho Constitucional, pues es la propia
constitución la que consagra al Poder Judicial y que dicta normas generales sobre su
organización. Así también, la carta fundamental contiene normas de carácter procesal
constitucional. El Derecho Constitucional regula la orgánica que se expresa en el Derecho
Procesal.
También se relaciona con el Derecho Civil y Comercial, pues permite que el
contenido de fondo de haga efectivo por medio de las normas procesales, por ejemplo el
Código de Procedimiento Civil permite dar efectividad a las normas del Derecho Civil y
Comercial.
El Derecho Penal sería sólo teoría sin su aplicación práctica a través del Derecho
Procesal. Lo mismo ocurre con otras ramas tales como Familia, Laboral, etc.
La relación con otras ciencias es evidente y está dada por el alcance de las normas
procesales a cualquier disciplina del saber cuando se trata de aplicar la legislación de fondo,
así lo podemos vincular con la medicina, la ingeniería, la arquitectura, etc.
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2.- FUENTES DEL DERECHO PROCESAL.
a) Concepto.
En un sentido amplio podemos decir que son fuentes del Derecho Procesal todo
medio que sirve para establecer, interpretar o aplicar una norma procesal. Constituyen el
fundamento objetivo del Derecho Procesal.
Fuentes del
Derecho Procesal Directa La ley
Jurídicas Doctrina
Indirectas Costumbre
Jurisprudencia y autos acordados
Derecho comparado
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• Por la relación material que regula:
- Procesal Civil
- Procesal Penal
- Procesal Laboral
- De Justicia Militar
- De Policía Local
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el Código de Procedimiento Penal de 12 de junio de 1906, el Código Procesal Penal de 12
de octubre de 2000; además encontramos el Código de Justicia Militar de 23 de diciembre
de 1925 y un conjunto de leyes, decretos leyes y decretos con fuerza de ley que versan
sobre materias procesales. Obviando en cierto sentido el rigor científico podemos
mencionar en este acápite a los autos acordados de la Corte Suprema que regulan
cuestiones procesales.
Todo este conjunto normativo conforma lo que conocemos como Derecho
Procesal Chileno.
Interpretación
Elección
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3. Elemento sistemático: para interpretar una ley se puede recurrir a otras leyes,
especialmente si versan sobre una misma materia, vale decir, cada ley forma
parte de un todo, el ordenamiento jurídico (Art. 22 inciso 2º)
4. Elemento histórico: se puede recurrir a la historia fidedigna de su
establecimiento, manifestada en el mensaje o moción que acompaña al proyecto,
en los debates del Congreso Nacional, actas de su discusión en las comisiones
respectivas, etc. (Art. 19 inciso 2º)
A su vez la doctrina asume otros principios o postulados de interpretación tales
como:
1. La analogía: a casos similares se aplica la misma norma.
2. El principio de contradicción o a contrario sensu.
3. La regla de no distinción: donde la ley no distingue, tampoco cabe al intérprete
hacerlo
4. El principio del absurdo: no se debe aplicar una norma si ello conduce a un
efecto absurdo.
5. El principio a fortiori: quien puede lo más, puede lo menos; a quién le está
prohibido lo menos, le está prohibido lo más.
Para facilitar su tarea interpretativa, el intérprete debe tener presente los Principios
Formativos del Procedimiento:
1. Oralidad y escrituración: para entender mejor las leyes procesales debemos tener
claro si estamos ante procedimientos escritos u orales. El Código de
Procedimiento Civil se caracteriza por adoptar procedimientos escritos. En
cambio el Código Procesal Penal adopta preferentemente procedimientos orales.
2. Publicidad y secreto: el principio que se adopta generalmente es el de la
publicidad de los actos procesales, sin perjuicio de que existen actuaciones que
pueden estar sometidas al secreto.
3. Inmediación y mediación: relación del juez con los litigantes y los medios de
prueba en el proceso. En la mediación el juez se relaciona con las partes por
medio de expedientes, en cambio la inmediación implica el contacto directo
entre el juez y las partes.
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4. Buena fe y mala fe: se relaciona con la moralidad del proceso, se presume que
las partes actúan de buena fe.
5. Economía procesal y gravamen: generalmente se tiende a reducir la cantidad de
actos innecesarios en pro de un proceso más depurado y rápido.
6. Orden legal y discrecionalidad: en el primero los trámites son establecidos por la
ley, no hay cabida a la discrecionalidad del juez, a diferencia de lo que ocurre en
el segundo caso.
7. Apreciación de la prueba: se relaciona con quién es el que posee la iniciativa
probatoria, si son las partes o el tribunal.
8. Preclusión y libertad procesal: la primera es la pérdida de una facultad procesal
por consumación o extinción.
9. Unilateralidad y bilateralidad: la bilateralidad implica que los litigantes puedan
ser oídos durante el proceso.
10. Dispositivo e inquisitivo: en el primero el motor del proceso está dado por la
iniciativa de los litigantes, en el segundo está determinado por la iniciativa del
juez o tribunal que conoce la causa.
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sentido tenemos los postulados clásicos a este respecto: ley superior prevalece sobre ley
inferior, ley posterior deroga ley anterior y ley especial prevalece ante ley general.
En materia procesal preocupa especialmente el factor tiempo, pues puede ocurrir
que una ley procesal sea modificada o derogada una vez iniciado el proceso. Por ello la
elección de la ley debe considerar los efectos de la misma en el tiempo, sabemos que en
principio la ley sólo rige para lo futuro, por ello decimos que no tiene efecto retroactivo
(Art. 9º CC). En materia procesal debemos considerar si el proceso está en marcha o si está
concluido, de estar ya concluido no puede ser afectado por una ley posterior; la dificultad
puede darse cuando el proceso se encuentra en desarrollo. En este último supuesto se debe
tener presente si es que la ley nueva contiene normas transitorias, de ser así, debe estarse al
tenor de esas disposiciones; de no contenerlas se debe aplicar la Ley sobre el efecto
retroactivo de las leyes de 7 de octubre de 1861.
Sin perjuicio de lo anteriormente señalado es preciso mencionar que las leyes
procesales sobre organización y atribuciones de los tribunales de justicia rigen in actum,
salvo que el legislador expresamente disponga otra cosa. En tanto, en las leyes sobre
procedimientos sucede que si bien esta puede regir in actum, no afectará las actuaciones
realizadas bajo el imperio de la ley anterior. En este sentido encontramos reglas específicas,
así tenemos:
• Plazos: si la nueva ley modifica los plazos debemos distinguir si este ha comenzado
o no a correr o si ha expirado. De no haber comenzado aún a regir, se reglará por la
ley nueva. Si el plazo ha comenzado a correr, pero no ha expirado, se regirá por la
ley antigua. Finalmente si el plazo ya transcurrió ello no se ve afectado.
• Medios de prueba: la forma de producirlos siempre estará regida por la ley vigente
al momento de rendirlos en juicio. Sin embargo los medios mismos pueden regirse
por la ley vigente al momento de la celebración del acto. Si el medio de prueba es
también solemnidad de un acto o contrato rige la ley vigente al momento de la
celebración del acto o contrato. Si se trata de un simple medio de prueba queda a
elección del litigante o interesado rendir la prueba conforme a la nueva ley o
emplear los medios de prueba existentes al momento de celebración del acto.
• Recursos: estos siempre se rigen por la ley vigente al momento de su interposición.
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El otro factor a considerar en la elección de la ley procesal está dado por el espacio,
así hablaremos de los efectos de la ley procesal en el espacio. En tal perspectiva podemos
señalar que al igual que en las otras ramas del derecho interno, el principio que rige es el de
la territorialidad de la ley, vale decir que rige dentro del territorio del Estado y es aplicable
a todos los que se encuentren dentro del mismo.
La excepción a este principio está dada por la extraterritorialidad de las normas, en
tal caso existe regulación sobre la materia. Podemos mencionar una excepción a la
territorialidad contenida en el artículo 6º COT referente a ciertos delitos cometidos en el
extranjero y las condiciones para que se puedan juzgar en el territorio nacional. Así
encontramos también el caso del cumplimiento de sentencias emanadas de tribunales
extranjeros y que deban ejecutarse en Chile, los artículos 242 y siguientes del CPC regulan
tal situación. La Corte Suprema de Justicia es la encargada de otorgar su aprobación a las
sentencias extranjeras, esto se conoce como exequátur y se considera para ello, en primer
lugar, si existe un tratado al respecto con el otro Estado, de no existir se tiene presente el
principio de reciprocidad, es decir, si el otro país da cumplimiento a sentencias emanadas
de nuestros tribunales y en último caso se aprecia si contraviene o no a nuestro
ordenamiento jurídico nacional.
a) La Costumbre.
Está dada principalmente por la repetición de actos uniformes por un tiempo
relativamente prolongado y acompañada de la convicción de que ello constituye una
necesidad jurídica.
Es considerada una fuente indirecta del Derecho y en Derecho Procesal no tiene un
valor determinante, sin perjuicio de que existen costumbres procesales pero que sin
embargo carecen de fuerza normativa.
b) La Doctrina.
Emana del trabajo de los juristas o cientistas del Derecho, quienes realizan una
producción intelectual que cobra importancia según la autoridad o prestigio del autor. Es un
complemento importante a la hora de aplicar la ley.
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c) La Jurisprudencia.
Está constituida por el conjunto de sentencias dictadas por los tribunales superiores
de justicia, es una especie de “doctrina emanada de las Cortes”. Si bien las sentencias
judiciales no son vinculantes sino sólo para las partes en litigio, son de gran ayuda para
interpretar normas de fondo, pero también normas procesales y en especial para aplicarlas a
casos análogos. En sentido estricto no constituye fuente del Derecho.
e) El Derecho Comparado.
Es la utilización de la legislación extranjera para nutrir la interpretación y aplicación
de la ley nacional.
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UNIDAD II
“JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA”
Sumario: 1. Jurisdicción. 2. Contenido y clasificación de la jurisdicción. 3. Límites de la jurisdicción.
4. Momentos jurisdiccionales. 5. Equivalentes jurisdiccionales. 6. Bases fundamentales de la judicatura.
7. Competencia. 8. Reglas que determinan la competencia absoluta. 9. Reglas que determinan la competencia
relativa. 11. El turno y la distribución de causas. 12. Contienda y cuestiones de competencia. 13. Implicancias
y recusaciones. 14. Subrogación e integración.
1.- JURISDICCIÓN.
a) Concepto y acepciones.
Etimológicamente la palabra jurisdicción viene de las latinas “juris” y “dictio”, que
significan declarar el derecho. Sin embargo esta idea no nos permite comprender el real
sentido y alcance del concepto. Por otro lado debemos señalar que la palabra jurisdicción
tiene varias acepciones en el lenguaje legal e incluso en el cotidiano. Es así como se le hace
sinónimo de “ámbito territorial”, también se le confunde con la idea de “competencia”,
otros la consideran un “Poder o Potestad” en sentido orgánico y funcional confundiendo así
el concepto con la idea de Poder Judicial y en el segundo caso con la de función judicial y
como veremos no toda función de los tribunales es jurisdiccional propiamente tal.
Antes de precisar el concepto en un sentido restringido debemos señalar primero
que en sentido amplio existen otros órganos que no pertenecen al Poder Judicial y que
ejercen jurisdicción, por ello no toda función jurisdiccional corresponde necesariamente a
este último.
Veamos ahora algunas definiciones que nos entrega la doctrina. En primer lugar
encontramos al profesor Eduardo Couture quien nos dirá que la jurisdicción “es la función
pública realizada por órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por la
ley en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes, con el
objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones
con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución”.
El autor Piero Calamandrei la define como “la potestad o función que el Estado
ejerce en el proceso, por medio de sus órganos jurisdiccionales como garantía para la
observancia de las normas jurídicas”.
Luego tenemos al profesor Mosquera que define jurisdicción como un “poder-
deber del Estado, radicado preferentemente en los tribunales de justicia, para que éstos,
como órganos imparciales e independientes, resuelvan de manera definitiva e inalterable, y
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con posibilidad de ejecución, los conflictos de relevancia jurídica suscitados entre las
partes o que surjan de una violación al ordenamiento jurídico o social, en el orden
temporal o dentro del territorio de la República”.
En nuestro ordenamiento jurídico el concepto de jurisdicción arranca desde la
propia Constitución Política de la República en su artículo 76 y se replica en el artículo 1º
del Código Orgánico de Tribunales. En estas disposiciones se señala que la jurisdicción
vendría a ser una facultad, lo que es criticado por la doctrina, pues más que una facultad la
jurisdicción constituye un poder-deber del Estado. Sin embargo la Constitución establece
en el mismo artículo 76 en su inciso 2º el principio de la inexcusabilidad de los tribunales,
derivándose de ello que la jurisdicción constituye un deber constitucional, siendo esto
reconocido por la jurisprudencia.
b) Elementos.
Podemos señalar que la jurisdicción posee tres tipos de elementos:
• Forma: dado por el procedimiento, por el tribunal y las partes.
• Contenido: es la controversia de relevancia jurídica sometida al tribunal.
• Función: aplicar el derecho para resolver la controversia.
c) Características.
• Su origen es constitucional: la jurisdicción es una emanación de la soberanía, la que
reside en la Nación, quien delega su ejercicio en las autoridades establecidas por la
Constitución y por las leyes, esto en concordancia con el artículo 5º de la CPR.
• Es una función pública: al emanar de la soberanía, se enmarca dentro de una de las
tres funciones públicas clásicas, a saber, la judicial. Además es ejercida por órganos del
Estado establecidos por la ley.
• Su ejercicio es privativo de los tribunales de justicia: es ejercida sólo por aquéllos
órganos establecidos por la ley.
• Constituye una unidad conceptual: ello indica que es una sola y como tal no admite
ser clasificada. En palabras simples, declara el Derecho tanto el juez civil como el
penal, el juez de letras como el ministro de corte. Todo juez tiene jurisdicción, sólo
ocurre que puede ejecutarse en diversas fases.
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• Es inderogable: al ser una emanación de la soberanía, la jurisdicción no puede ser
derogada.
• Es indelegable: la jurisdicción no puede ser entregada a otro órgano o autoridad. No
debe confundirse con la delegación de competencia que veremos más adelante.
• Es improrrogable: prorrogar la jurisdicción significaría transferir el ser juez a otro y
ello no es aceptado por el ordenamiento jurídico. No se debe confundir con la prórroga
de competencia.
• Es irrenunciable: el juez o tribunal no puede renunciar a la jurisdicción, pues ello
implicaría renunciar a ser juez para abstenerse de juzgar. Lo anterior puede ser
considerado como delito de denegación de la administración de justicia.
• Es territorial: el ejercicio de la jurisdicción está ligado a la idea de territorio del
Estado y por tanto se ejerce sólo dentro de los límites del territorio nacional (artículo 5º
COT). Lo anterior presenta algunas excepciones señaladas en el artículo 6º COT.
• Posee autoridad de cosa juzgada: la sentencia que emite un tribunal de justicia
produce el efecto de verdad indiscutible e inamovible, una vez que ella se encuentra
firme o ejecutoriada.
• Es complementaria de la función legislativa: cuando esta última no es suficiente
para lograr la vigencia real del Derecho se requiere el auxilio de la función
jurisdiccional.
A simple vista se aprecia que el concepto de jurisdicción resulta bastante simple, sin
embargo posee un contenido vasto y complejo. Así, la idea de jurisdicción engloba distintas
facultadas o atribuciones que nos permiten clasificar el concepto para propósitos más
pedagógicos y teóricos que prácticos.
Luego podemos decir que la jurisdicción se clasifica en: contenciosa; no
contenciosa; conservadora, disciplinaria y económica y jurisdicción especial.
a) Contenciosa.
Las fuentes legales de este tipo de jurisdicción se encuentran en la Constitución en
su artículo 76 y en al artículo 1º del COT.
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Se define como aquella que se ejerce cuando existe una controversia de relevancia
jurídica suscitada entre dos o más partes y que es sometida a la decisión de un tribunal de
justicia que debe conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, por tanto hay jurisdicción
contenciosa allí donde existe juicio. Se dice que esta sería la jurisdicción propiamente tal y
que no cabría distinguir una jurisdicción no contenciosa.
b) No contenciosa.
Como mencionamos en el punto anterior, existe doctrina que considera errado
denominar jurisdicción a este segundo tipo pues este se caracteriza por la inexistencia de
una controversia de relevancia jurídica y se dice que la jurisdicción tiene como objetivo
resolver estas controversias. Sin perjuicio de lo anterior, la consideraremos jurisdicción
habiendo explicitado estas salvedades.
La fuente legal para este tipo de jurisdicción está dada por el artículo 2º del COT y
podemos definirla como la función que llevan a cabo los tribunales en aquellos asuntos no
contenciosos en que una ley requiera expresamente de su intervención.
Mario Casarino señala que su objetivo sería proteger ciertos intereses, dar fuerza y
eficacia jurídica a determinados actos, completar la capacidad imperfecta de sus autores y
testimoniar solemnemente la existencia legal de esos mismos actos. Ejemplos de lo anterior
son: las sucesiones testadas, autorizaciones, nombramiento de tutores, etc. Cebe precisar
que los asuntos no contenciosos pueden transformarse en contenciosos cuando existen
terceros interesados que pueden oponerse al pronunciamiento del tribunal.
Señalado lo anterior podemos establecer ciertas diferencias entre la jurisdicción
contenciosa y la voluntaria, graciosa o no contenciosa contenidas en el manual de Derecho
Procesal Orgánico de Héctor Oberg y Macarena Manso:
• Obligatoriedad de conocimiento y fallo.
En la jurisdicción contenciosa los tribunales están obligados a conocer y fallar todos
los asuntos que las partes le someten a su conocimiento y no pueden excusarse de
ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda sometida a su
decisión (artículo 10 COT).
En la jurisdicción voluntaria los jueces intervienen en el conocimiento de un asunto,
en la medida en que una ley requiera su intervención.
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• Existencia de conflicto:
En la jurisdicción contenciosa, existe un conflicto, una contienda actual, una
controversia entre partes. En resumen, en ella existe una causa.
En la jurisdicción voluntaria no existen partes; sino solamente un peticionario, un
solicitante, un interesado, no se hace valer un derecho en contra de otra persona.
• Apreciación de la prueba:
En la jurisdicción contenciosa los tribunales aprecian la prueba, pues se habrá
producido en la causa de acuerdo con ciertas normas legales que le atribuyen un
determinado valor probatorio. Los jueces no gozan de libertad probatoria, en su
apreciación están constreñidos por lo que señala el legislador.
En la jurisdicción voluntaria los tribunales aprecian prudencialmente las pruebas
rendidas por el interesado, cualquiera que sea la índole de esas pruebas.
• Competencia:
En la jurisdicción contenciosa para determinar el tribunal que debe conocer de un
asunto, es menester examinar la posible existencia del fuero, como factor o
elemento determinante de la competencia del tribunal.
En la jurisdicción voluntaria por expresa decisión del legislador este elemento no se
considera (artículo 133 COT y artículo 827 CPC)
• Forma de la sentencia.
En cuanto a la forma que deben revestir las sentencias que se dictan en unas y otras.
Las emitidas en una jurisdicción contenciosa deben sujetarse al artículo 170 CPC y
al auto acordado de 1920.
Las sentencias emitidas en la jurisdicción voluntaria se ciñen por el artículo 826
CPC.
• Cosa Juzgada.
Las sentencias dictadas en la jurisdicción contenciosa, una vez firmes producen el
efecto de cosa juzgada.
En cambio, en la jurisdicción voluntaria las sentencias negativas y afirmativas
incumplidas, no producen el efecto de cosa juzgada artículo (821 CPC).
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c) Conservadora, disciplinaria y económica.
Al igual que en el caso anterior existe la postura que considera errado considerar a
estas facultades de los tribunales como jurisdicción, pues serían más bien funciones y
atribuciones conexas a la jurisdicción. Sin perjuicio de la precisión realizada, hablaremos
para efectos de su estudio, de jurisdicción conservadora, jurisdicción disciplinaria y
jurisdicción económica. Estas funciones-atribuciones las encontramos en el artículo 3º del
COT.
La denominada jurisdicción conservadora se relaciona con la idea de que los
tribunales de justicia deben velar por que los órganos del Estado actúen dentro de la esfera
de sus atribuciones y garantizar el respeto a los derechos individuales consagrados en la
Constitución. Se relaciona por lo tanto con la conservación del Estado de Derecho. Esta
denominación arranca de la Constitución de 1833 que establecía la “Comisión
Conservadora” la que debía velar por la observancia de las garantías constitucionales
durante el receso del Congreso Nacional.
Podemos mencionar como manifestaciones de las facultades conservadoras de los
tribunales las siguientes:
• Recurso de Protección: llamada más correctamente “acción constitucional de
protección”, tiene por finalidad proteger en general las garantías constitucionales
que se indica en la Carta Fundamental en el artículo 20. El objetivo es restablecer el
imperio del derecho, lo que le corresponde a la Corte de Apelaciones respectiva,
aceptando medidas concretas para resguardar esas garantías.
• Recurso de Amparo: o “Habeas Corpus”, reglamentado en el Código de
Procedimiento Penal en los artículos 306 y siguientes, cuya finalidad específica es
proteger el derecho a la libertad personal o seguridad individual (artículo 19 nº 7
CPR) en cualquiera de las formas que la Constitución indica.
En términos generales procede cuando un individuo es arrestado, detenido o preso, o
bien cuando sufre arraigo, en cuyos casos la Corte de Apelaciones respectiva adopta
las medidas del caso si es que se detecta alguna irregularidad.
• Privilegio de Pobreza: referido a un beneficio de carácter constitucional que la ley
proporciona a personas de escasos recursos para que puedan comparecer a los
tribunales en igualdad de condiciones frente a las partes que gozan de medios para
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procurarse su defensa. A través de éste se trata de asegurar la garantía indicada en el
artículo 19 nº 2; esto es, la igualdad ante la ley.
La ley arbitra los mecanismos para que esto se realice, en algunos casos opera de
oficio y en otros hay que pedirlo.
Para hacer efectiva esta igualdad, el legislador establece, por ejemplo, la actuación
gratuita de los abogados de turno y de la Corporación de Asistencia Judicial, etc.
• Las Visitas: que los jueces de garantía deben practicar a los establecimientos
penales o penitenciarios, en forma semanal, y tienen por finalidad velar por los
derechos de los presos. Todos los jueces que ejercen jurisdicción del crimen tienen
la obligación de realizar visitas (artículo 567 COT).
Analizaremos ahora en qué consiste la llamada jurisdicción disciplinaria y al
respecto podemos señalar en una primera aproximación que esta función de los tribunales
de justicia está dada por la idea de mantener el orden al interior del Poder Judicial, es el
poder-deber de este de controlar el comportamiento de sus jueces, funcionarios y de
quienes intervienen ante él. Así los tribunales pueden sancionar con arreglo a la ley los
eventuales malos comportamientos de los sujetos sometidos a su control. Es importante
señalar que estas facultades disciplinarias se refieren exclusivamente a aquellos hechos que
no son constitutivos de delitos, porque si así fuese se habla de una responsabilidad penal.
La jurisdicción disciplinaria puede ejercerse tanto de oficio como a petición de
parte. La primera es por propia iniciativa del órgano competente, aquí cobra una real
importancia la jerarquía judicial. El Título XVI del COT se refiere a la materia y establece
una serie de herramientas que permiten ejercer esta función. Una de ellas es el “estado” o
informes que los juzgados deben rendir, otra es la figura del “ministro visitador” quién
vigila el funcionamiento de los tribunales y encontramos también la cuenta, que serían las
estadísticas de cada juzgado o tribunal.
Las visitas son también un mecanismo para ejercer la función. En cada juzgado el
juez visita su secretaría; los tribunales y juzgados son visitados por un ministro de Corte de
Apelaciones y estas a su vez son visitadas por ministros de la Corte Suprema. Las visitas
pueden ser ordinarias o extraordinarias, esto porque en ciertas situaciones la Corte puede
decretar una visita extraordinaria.
La jurisdicción disciplinaria como ya mencionamos puede ser ejercida también a
petición de parte. Ello se concreta a través de los “reclamos comunes” que son los que se
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realizan cotidianamente ante una insatisfacción por un servicio o atención mal prestados,
pero formalmente la ley establece lo que se conoce como la “queja disciplinaria” y por otra
parte el denominado “recurso de queja”. Aunque sus nombres sean muy similares, en
realidad difieren bastante entre sí.
La queja disciplinaria es un reclamo que se realiza por el mal comportamiento de
un funcionario judicial, que tiene como objeto la aplicación de una medida disciplinaria y
se realiza ante su superior jerárquico, en el caso de los jueces, este será conocido por la
Corte de Apelaciones respectiva.
El recurso de queja, en cambio, procede respecto de de una resolución judicial que
haya sido dictada cometiéndose faltas o abusos graves, tiene como finalidad corregir tales
situaciones y es presentada ante la respectiva Corte de Apelaciones en el caso de sentencias
de jueces de letras o de policía local y ante la Corte Suprema en caso de sentencias
definitivas de segunda instancia. Su tramitación está regulada por el artículo 545 COT y por
el auto acordado de la Corte Suprema sobre recurso de queja del 1 de diciembre de 1972.
Finalmente cabe analizar en este apartado la idea de jurisdicción económica que se
entiende como aquellas facultades que permiten o autorizan a los tribunales a adoptar
ciertas medidas de orden general, que redundan en beneficio de la buena administración de
justicia. Su sustento legal está dado por el artículo 82 de la CPR y los artículos 3º y 96 nº 4
del COT.
Realmente mirado desde un punto de vista técnico-jurídico, no significa una función
propiamente jurisdiccional. Así fluye del COT, cuando señala que los tribunales tienen
"además las facultades.....". Se trata de facultades que el legislador ha estimado
indispensable conceder a los tribunales de justicia, para obtener una buena administración
de justicia.
Para hacer efectiva esta facultad, estos pueden dictar autos acordados que son actos
que emanan de los tribunales superiores de justicia, vale decir, Corte Suprema y Cortes de
Apelaciones. Estos autos acordados pueden ser de general aplicación y en ellos no se
resuelven litigios, sino que se reglan situaciones que permitan una mejor y más expedita
administración de justicia.
Con ellos a veces se suele llenar vacíos de orden procedimental o bien completar lo
que establece la ley. Sin embargo, estos autos acordados, considerando su naturaleza, deben
subordinarse a la ley y a la Constitución.
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Podemos además mencionar dentro de estas facultades aquellas que se refieren a la
concesión de licencias, de permisos de los jueces. Todas aquellas instrucciones que suelen
emanar desde la Corte Suprema o de una Corte de Apelaciones a sus inferiores jerárquicos.
Finalmente encontramos también lo relativo a las normas que regulan la
intervención del poder judicial en el nombramiento de sus jueces.
d) Especial.
Es la facultad que tienen los tribunales de justicia de intervenir en el conocimiento y
fallo de todas aquellas causas o juicios que leyes especiales han entregado a su
conocimiento. Está dada principalmente por lo contencioso-administrativo y su fundamento
positivo se encuentra en el artículo 38 inciso 2º de la CPR y en el artículo 5º inciso 1º del
COT.
a) Temporal.
Este límite afecta a la persona del juez, pues este ejerce jurisdicción por el tiempo
establecido por la ley, por lo tanto un juez no puede ejercer jurisdicción, por ejemplo, antes
de su nombramiento, después de jubilar, durante sus vacaciones, etc.
A su vez se relaciona con la idea de “jueces perpetuos” que constituyen la regla
general, y también está limitado por la de los "jueces temporales", reducidos hoy en día a
los jueces árbitros que normalmente duran dos años en el ejercicio de sus funciones.
Los límites temporales también afectan al órgano jurisdiccional (tribunal), pues este
sólo ejerce jurisdicción en el tiempo señalado en la ley, así un tribunal no puede ejercer
antes de su establecimiento o luego de su supresión.
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b) Espacial.
Contiendas de competencia
Internos (competencia) conflictos
Cuestiones de competencia
Límites
Internacionales (territoriales, legislación extrajera)
Externos
Constitucionales (con otros poderes del Estado)
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4.- MOMENTOS JURISDICCIONALES.
Son las etapas que representan el desenvolvimiento del ejercicio de la función
jurisdiccional dentro del proceso. La doctrina dentro de esta materia distingue algunas fases
o etapas de la jurisdicción y ellas encuentran su sustento positivo en el artículo 1º del COT
y en el artículo 76 de la CPR.
Podemos señalar que los momentos jurisdiccionales son tres:
• Conocer: es el primer momento jurisdiccional y se relaciona con la idea de que el
juez o tribunal debe ilustrarse sobre los hechos. Aquí lo importante es la
información que los propios litigantes le puedan entregar al tribunal, porque los
tribunales de justicia conocen lo que se llama la verdad procesal, precisamente a
través del proceso y por la información que le dan los litigantes. Esto aunque el juez
tome conocimiento por otras vías del asunto. Es aquí donde los litigantes debaten
también sobre el derecho y cómo debiera aplicarse la ley para resolver la
controversia.
• Juzgar: es el momento de decisión, aquí el juez decidirá la controversia dictando
una solución por medio de la sentencia. Según Hugo Pereira “es deliberar acerca de
la culpabilidad de determinado individuo o de la razón que le asiste en un asunto y
de sentenciar lo procedente, además de formar opinión sobre algo o alguien”.
• Hacer ejecutar lo juzgado: en ciertos casos el tribunal debe recurrir al “imperio”
para obligar a cumplir lo sentenciado a la parte perdedora cuando esta se niega a
hacerlo.
a) Concepto.
Son modos de resolver la controversia distintos de una sentencia judicial, pero que
poseen el mismo valor de esta (cosa juzgada) y que ponen término al conflicto. Según Juan
Colombo “se trata de actos procesales destinados a resolver ciertos conflictos de intereses
de relevancia jurídica con efecto de cosa juzgada”.
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b) Clasificación.
Extraproceso Transacción
Equivalentes Conciliación
Jurisdiccionales Avenimiento
Intraproceso Desistimiento
Sentencia extranjera
Compromiso
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sentencia extranjera: si existe algún tratado internacional con el otro Estado, si las
sentencias chilenas se cumplen en ese país (principio de reciprocidad) o si esta no
atenta contra el derecho interno.
• El compromiso: es señalado por algunos autores como un equivalente
jurisdiccional, pues traslada el caso a un árbitro. La decisión de este último es
obligatoria para las partes debido a que estas se han obligado por medio de un
contrato a respetar la decisión del árbitro.
a) Legalidad.
Creación y establecimiento de tribunales.
Legalidad en lo orgánico
Atribuciones y competencia.
Tramitación
Legalidad en lo funcional
Fallo
La legalidad como principio fundamental debe ser entendida desde el punto de vista
orgánico, pues los órganos encargados de administrar justicia son establecidos por la ley.
Es también la ley la que les entrega sus atribuciones y determina su competencia, sin
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embargo, cuando la misma no establezca o regule ciertas cuestiones se recurre a la
dictación de autos acordados.
En cuanto a lo funcional la ley señala los procedimientos, es decir, cómo se efectúa
la tramitación en los tribunales. Del mismo modo la legalidad se manifiesta respecto del
fallo, pues la sentencia debe ajustarse a derecho.
Lo anterior constituye una parte importante de lo que se conoce como debido
proceso y que está consagrado constitucionalmente como un derecho en el artículo 19 nº 3
de la Carta Fundamental.
b) Independencia.
Es entendida como la autonomía del Poder Judicial en tres ámbitos:
• Independencia orgánica o política: referida a las relaciones con otros poderes
públicos (Ejecutivo y Legislativo). La independencia arranca de la Constitución
Política de la República, ella estatuye a cada poder público, establece por tanto la
denominación de separación de poderes.
• Independencia funcional: se refiere a la autonomía en el ejercicio de la función
jurisdiccional, particularmente importa aquí la facultad de imperio de los tribunales
con la que ellos mismos pueden hacer ejecutar sus sentencias, sin depender para
ello de otra autoridad, , por tanto ningún órgano puede oponerse a las decisiones de
estos.
• Independencia personal: es la que posee cada juez y cada tribunal respecto de otros
órganos del mismo Poder Judicial, el juez debe ser independiente para conocer y
juzgar los asuntos sometidos a él.
c) Inamovilidad.
Los jueces son inamovibles mientras permanezca su buen comportamiento (artículo
80 CPR). La inamovilidad se relaciona con la independencia, pues es esta última se ve
asegurada por este principio.
La inamovilidad es en cierto modo relativa, pues presenta algunos límites:
• La edad de los jueces: estos cesan en el cargo al cumplir los 75 años de edad.
• Renuncia: cesa en su cargo por decisión propia.
• Incapacidad
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• Remoción por malas calificaciones.
• Juicio de amovilidad.
• Remoción por la Corte Suprema (artículo 80 inciso 3º CPR).
d) Responsabilidad.
Es el deber que tienen los jueces de dar cuenta o de responder y asumir las
consecuencias de su conducta. Constituye una especie de contrapeso a la independencia y a
la inamovilidad. Es posible identificar tres tipos de responsabilidad:
• Común: es la que tiene el juez como toda persona por el hecho de ser tal y por ser
sujeto de derecho.
• Disciplinaria: es la que tiene cada juez por formar parte de un órgano del Estado.
• Política: es la responsabilidad que tienen los integrantes de los tribunales superiores
de justicia, es decir, los ministros de la Corte Suprema y los de Cortes de
Apelaciones por notable abandono de deberes. Estos son susceptibles de acusación
constitucional (artículo 52 nº 2, literal c CPR).
• Ministerial: está señalada en el artículo 79 de la CPR y dice relación con los delitos
cometidos por los magistrados en el ejercicio de la función. En el COT se encuentra
explicitada en el artículo 324 en cuanto a los eventuales delitos y el 325 señala la
responsabilidad del “juez delincuente”.
e) Territorialidad.
Este principio se encuentra consagrado en el artículo 7º COT y establece que los
tribunales sólo pueden ejercer su potestad en los negocios y dentro del territorio que la ley
les hubiere asignado. Esto quiere decir la función jurisdiccional está dividida en territorios
establecidos por la ley. Podemos señalar que existen ciertas excepciones a este principio:
• Los exhortos: artículo 7º inciso 2º del COT, son encargos que un tribunal hace a
otro para que este ejecute ciertas tareas necesarias para resolver un asunto, ello está
regulado en los artículos 71 y siguientes del CPC.
• Inspección personal del tribunal: artículo 403 inciso 2º CPC establece que el juez
puede realizar un examen personal acerca de los hechos o circunstancias que tienen
incidencia en la cuestión controvertida.
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• Competencia especial de los juzgados civiles de Santiago: artículo 43 inciso 2º COT
define esta situación y que en términos generales se refiere a la posibilidad que
tienen estos juzgados de actuar fuera de su territorio, pero dentro de la Región
Metropolitana.
f) Jerarquía o grado.
En Chile existe una organización jerárquica de los tribunales de justicia y de los
miembros del Poder Judicial.
La jerarquía cobra importancia a la hora de determinar la competencia de un
tribunal. De este modo encontramos tribunales de única instancia, primera instancia y de
segunda instancia. Instancia se entiende como el grado jurisdiccional que comprende el
estudio de los aspectos de hecho y de derecho de un conflicto ante un determinado tribunal.
Se acude a una segunda instancia por medio del recurso de apelación.
A su vez la jerarquía tiene importancia dentro de la función disciplinaria de los
tribunales de justicia.
g) Publicidad.
Este principio está señalado en el artículo 9º del COT y dice relación con que toda
persona tiene derecho a imponerse del actuar de los tribunales, conocer del desarrollo de los
procesos judiciales aun cuando no sea litigante interesado en el caso.
Este principio presenta ciertas excepciones:
• Momento de acuerdo en los tribunales colegiados, artículo 81 COT.
• Libro privado que llevan los tribunales en el ejercicio de la función disciplinaria.
• Ciertas materias de familia como los expedientes de nulidad, divorcio y adopción.
h) Sedentariedad.
Dice relación con la idea de que los tribunales están asentados en un lugar
determinado por la ley. Este principio se relaciona con dos obligaciones de los jueces, a
saber, residencia (artículo 311 COT) y asistencia (artículo 312 COT)
Una excepción a este principio está dada por la posibilidad de que en ciertos juicios
penales el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal pueda trasladarse a otro lugar.
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i) Pasividad.
Este principio se encuentra consagrado en el artículo 10 del COT que señala que los
tribunales no ejercen su ministerio sino a petición de parte salvo en los casos que la ley les
faculte para actuar de oficio.
Este principio se da fundamentalmente en los asuntos civiles, donde la regla general
es la actuación a petición de parte y la excepción es la actuación de oficio. Las excepciones
son:
• La declaración de la nulidad absoluta (artículo 1683 del CC).
• La declaración de inadmisibilidad de los recursos de apelación o de casación
(artículos 213 y 781 CPC).
• La declaración de incompetencia absoluta por parte del juez (está obligado).
• Declaración de oficio de la nulidad procesal (artículo 84 CPC).
• Dictar medidas para mejor resolver (artículo 159 CPC)
j) Determinación de competencia.
La ley establece la competencia para cada tribunal. La regla general estaba
constituida por los jueces con competencia común, sin embargo las últimas reformas han
tendido a la especialización de los tribunales inferiores. A nivel de Cortes de Apelaciones
no existe especialización, pues conocen de todo tipo de asuntos. La Corte Suprema ha
establecido salas especializadas para conocer los asuntos que llegan hasta ella.
k) Inavocabilidad.
Este principio está establecido en el artículo 8º del COT y consiste
fundamentalmente en que una vez que un asunto se radica en un tribunal, no puede otro
tribunal avocarse el conocimiento del mismo. Además la inavocabilidad está establecida
también respecto de otros poderes públicos, así lo establece el artículo 76 de la CPR al
decir que ni el Presidente del República ni el Congreso Nacional pueden avocarse causas
pendientes ante algún tribunal.
Las excepciones a este principio las podemos encontrar en:
• La figura del ministro visitador en cuanto este puede avocarse causas pendientes en
el tribunal que visita.
• La acumulación de autos
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• El compromiso en cuanto traslada el asunto a un árbitro.
l) Inexcusabilidad.
Este principio está consagrado en el artículo 76 inciso 2º de la CPR y en el artículo
10 inciso 2º del COT. Consiste fundamentalmente en que los tribunales de justicia no
pueden excusarse de conocer un asunto cuando hubieren sido requeridos en forma legal y
en asuntos de su competencia ni aún por falta de ley que resuelva la contienda.
m) Gratuidad.
Esta base fundamental del Poder Judicial se refiere a que la administración de
justicia es esencialmente gratuita. Lo anterior se traduce en que los jueces que integran el
Poder Judicial son funcionarios públicos remunerados por el Estado y no por las partes.
Esto se relaciona directamente con la igualdad ante la ley y con la igual protección de la
ley, consagrados como derechos fundamentales en la CPR.
Sin perjuicio de ello existen ciertas actuaciones que importan cargas tributarias
moderadas para las partes (derechos de los receptores, notarios, archiveros, honorarios de
los abogados, etc.); para salvar esto existe el denominado privilegio de pobreza para
quienes no pueden asumir estas cargas.
n) Autogeneración incompleta.
Se relaciona con el nombramiento de los jueces, ello está regulado por el artículo 78
de la CPR. El proceso de designación de los magistrados comienza en el Poder Judicial y
culmina con el nombramiento realizado por el Presidente de la República. En el caso de los
ministros y de los fiscales de la Corte Suprema, el nombramiento lo realiza el Presidente de
la República con acuerdo del Senado.
El proceso de autogeneración se inicia al interior del Poder Judicial a través de un
concurso público, luego la Corte de Apelaciones elabora una terna y la envía al Ministerio
de Justicia, finalmente el Presidente de la República es quien realiza el nombramiento del
juez, ministro o fiscal de Corte de Apelaciones.
Para el caso de los ministros y fiscales de la Corte Suprema, esta última elabora una
quina que luego remite al Presidente de la República, este elige un nombre y lo propone al
Senado, para ser nombrado requiere del acuerdo de los 2/3 de los senadores en ejercicio.
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ñ) Estatuto de los jueces.
Este principio se relaciona con las normas que regulan a los magistrados del Poder
Judicial. Una vez que el juez es nombrado debe prestar juramento ante el órgano
correspondiente, ello se establece en los artículos 299 y siguientes. A su vez en los artículos
311 al 323 ter se establecen los deberes y prohibiciones a los que están sujetos los jueces.
o) Continuidad.
Esta base fundamental de la judicatura dice relación con la idea de que la función
jurisdiccional no debe interrumpirse por falta de juez y que asimismo el tribunal una vez
instalado no debe dejar de funcionar. De este modo la ley establece mecanismos para evitar
la interrupción por medio de reemplazos:
• Subrogación: se produce en los tribunales inferiores. La regla general es que el juez
impedido es reemplazado por el secretario del juzgado, siempre que éste sea
abogado. A falta del secretario abogado, rigen estas reglas:
Si en la comuna o agrupación de comunas hay sólo un juez de letras, el juez es
reemplazado por el defensor público. A falta de éste por alguno de los abogados
de la terna que anualmente debe formar la Corte de Apelaciones respectiva. A
falta de los dos anteriores, por el secretario abogado del territorio jurisdiccional
más inmediato, o en su defecto por el juez de dicho tribunal.
Si en la comuna o agrupación de comunas hay dos jueces de letras, el juez
impedido es reemplazado por el secretario abogado del otro juzgado y a falta de
éste por el juez. Si ello no es posible, se procede como en los casos en que
hubiera un solo juez de letras.
Si en la comuna o agrupación de comunas hay tres o más jueces de letras, hay
que distinguir:
Si son de la misma competencia, la subrogación se hace por el secretario
abogado del otro juzgado y a falta de éste por el juez. La subrogación se
hace por el tribunal que le sigue en el orden numérico y el del primero
reemplaza al último.
Si son de distinta competencia la subrogación le corresponde a los otros de
la misma competencia de acuerdo a la regla anterior y si ello no es posible,
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por el secretario o en su defecto, por el juez del otro tribunal de distinta
competencia.
• Integración: es el reemplazo automático que se efectúa por el sólo ministerio de la
ley de uno o algunos de los ministros de los tribunales colegiados que se encuentren
impedidos para el desempeño de sus funciones, cuando su ausencia prive al tribunal
del quórum necesario para su funcionamiento.
Integración de las C. de Apelaciones: Los miembros impedidos son
reemplazados por los miembros no inhabilitados del mismo tribunal, con sus
fiscales o por los abogados integrantes (artículo 215 COT). Las salas no podrán
funcionar con mayoría de abogados integrantes (artículo 215 inciso 3º COT). Si
en una sala no queda ningún miembro hábil se difiere el conocimiento a la otra
sala y si la inhabilidad afecta a toda la Corte se difiere el conocimiento del
asunto a la Corte que corresponda según la ley (artículo 216 COT).
Integración de la Corte Suprema: Se llamará a integrar a los miembros no
inhabilitados de la misma Corte, al fiscal o a los abogados integrantes (artículo
217 COT). Si la Corte Suprema no puede funcionar por inhabilidad de la
mayoría o de la totalidad de sus miembros, ésta es integrada por ministros de la
Corte de Apelaciones de Santiago, según orden de antigüedad.
7.- COMPETENCIA.
a) Concepto
La definición legal de competencia está señalada en el artículo 108 del COT que
señala: la competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los
negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. Tal definición sin
embargo resulta incompleta, pues no sólo la ley coloca un asunto dentro de la esfera de
atribuciones de un tribunal, sino que también pueden hacerlo las partes interesadas a través
de la prórroga de competencia así como también puede hacerlo otro tribunal a través de lo
que se denomina competencia delegada.
Podemos señalar que la competencia es la porción de la jurisdicción que le
corresponde a cada tribunal. Así es posible señalar que todo juez o tribunal ejerce
jurisdicción, pero no todo juez o tribunal tiene competencia.
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Luego podemos completar la definición del COT y decir que la competencia es la
facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley, las partes u
otro tribunal ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones.
b) Clasificación.
• Según tribunal o factor determinante:
Competencia absoluta: es aquella que permita precisar la jerarquía del tribunal
que debe conocer sobre un determinado asunto.
Competencia relativa: determina qué tribunal dentro de una determinada
jerarquía es competente para conocer un asunto.
• Según la intervención de la voluntad de partes (fuente):
Competencia natural: es la que la ley le asigna a cada tribunal, los litigantes no
intervienen.
Competencia prorrogada: es la que arranca de un acuerdo expreso o tácito de las
partes, en cuya virtud le confieren competencia a un tribunal que no es
naturalmente competente. Procede en asuntos contenciosos, en primera
instancia, entre tribunales de igual jerarquía y el elemento que se modifica es el
territorio
• Según el origen:
Competencia propia: es la que la ley o las partes le asignan a cada tribunal.
Competencia delegada: es aquella que ejerce un tribunal en virtud de un encargo
o delegación que le hace otro tribunal para que ejecute ciertas diligencias,
fundamentalmente a través de lo que se conoce como exhorto.
• Según la extensión:
Competencia común: es aquella que le corresponde a un tribunal para conocer
toda clase de asuntos sin importar su naturaleza (civiles, comerciales, penales,
laborales, etc.).
Competencia especial: es aquella que le corresponde a un tribunal para conocer
de ciertos asuntos según su propia naturaleza.
• Según tribunales potencialmente competentes (si es o no exclusiva):
Competencia privativa o exclusiva: es la que por expresa disposición de la ley le
corresponde a un determinado tribunal con exclusión de cualquier otro.
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Competencia acumulativa o preventiva: es aquella en que le corresponde a dos o
más tribunales conocer un determinado asunto, pero una vez que uno de ellos
interviene excluye al resto.
• Según el grado jurisdiccional en que los asuntos pueden ser conocidos (instancias):
Competencia de única instancia: la sentencia que emita un tribunal no será
susceptible de recurso apelación ante un tribunal superior.
Competencia de primera instancia: la ley ha determinado que las sentencias
emitidas por un tribunal en ciertos asuntos sean susceptibles de ser revisadas
mediante la apelación.
Competencia de segunda instancia: es aquella de que se encuentra revestido un
tribunal para conocer de un recurso de apelación deducido en contra de
sentencias de un tribunal de primera instancia.
• Según la materia: podemos clasificar la competencia de acuerdo la materia, por
ejemplo: civil, penal, laboral, familia, etc.
• Según destinatario: algunos autores señalan que es posible clasificar la competencia
en un sentido objetivo (órgano) y en un sentido subjetivo (juez).
Son reglas que se aplican a todos los tribunales y a todos los asuntos. Son
complementarias a las reglas que determinan la competencia absoluta y a las de
competencia relativa y de ser infringidas acarrean sanción procesal.
Estas reglas generales son la de radicación o fijeza, jerarquía o grado, extensión,
prevención o inexcusabilidad y ejecución.
a) Radicación o fijeza.
Esta regla se encuentra en el artículo 109 COT que establece: radicado con arreglo
a la ley el conocimiento de un negocio ante tribunal competente, no se alterará esta
competencia por causa sobreviniente. Este pretende señalar que cuando un tribunal toma
conocimiento del asunto y de no existir una reclamación de incompetencia, el asunto queda
fijado en ese tribunal. Lo anterior tiene como finalidad evitar que un juicio deambule entre
distintos tribunales.
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Pueden considerarse como excepciones a esta regla la acumulación de autos, el
compromiso y las visitas.
b) Jerarquía o grado.
Está contenida en el artículo 110 COT que señala que una vez fijada la competencia
del tribunal inferior queda igualmente fijada la de segunda instancia.
Esta regla presupone que el asunto se encuentre radicado ante un tribunal de primera
instancia y que proceda recurso de apelación respecto de la sentencia de ese tribunal. El
tribunal que va a conocer en segunda instancia será siempre el superior jerárquico del que
conoció en primera, luego no está demás señalar que no cabe la prórroga de competencia en
segunda instancia.
c) Extensión.
Está señalada en el artículo 111 COT y establece que el juez competente para
conocer de la cuestión principal lo es también para conocer de los incidentes que se
pudieran generar. A su vez puede conocer de las cuestiones que se susciten vía
reconvención o por compensación.
d) Prevención o inexcusabilidad.
Se encuentra explicitada en el artículo 112 COT que establece que de existir dos o
más tribunales competentes ninguno de ellos puede excusarse bajo el pretexto de que
existen otros tribunales que también lo son, de hacerlo incurre en el delito de denegación de
justicia. A su vez señala que una vez que un tribunal entra a conocer el asunto, excluye a
los demás aunque fueran igualmente competentes, el que previene excluye al resto.
e) Ejecución.
Está contenida en el artículo 113 COT que establece que los tribunales que hubieren
pronunciado la resolución en primera instancia, tienen la tarea de ejecutar las mismas. Para
ello los tribunales gozan de imperio, esto es, tienen la facultad de hacer ejecutar lo juzgado
por ellos. Este imperio les permite incluso utilizar el auxilio de la fuerza pública para el
cumplimiento de lo resuelto. Esta regla también está consagrada a nivel constitucional en
el artículo 76 incisos 3º y 4º de la CPR.
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9.- REGLAS QUE DETERMINAN LA COMPETENCIA ABSOLUTA.
a) Concepto.
Son aquellas disposiciones legales que permiten establecer la jerarquía del tribunal
que debe conocer sobre un asunto determinado. Estas reglas son de orden público, pues se
refieren a la organización y atribuciones de los tribunales de justicia. Por ello son
irrenunciables y respecto de ellas no cabe la prórroga de competencia, si un juez es
incompetente de manera absoluta debe declara su incompetencia de oficio, sin perjuicio de
que las partes puedan alegarla en cualquier momento así como no existe plazo para alegar
la nulidad en tal situación.
Los factores de la competencia absoluta son tres, a saber, cuantía, materia y fuero.
b) Cuantía.
El artículo 115 COT define la cuantía como el valor de la cosa disputada en los
asuntos civiles y en los criminales se determina por la pena del delito. En general ella no
tiene importancia para delimitar la jerarquía del tribunal, su competencia radica ahora en el
tipo de procedimiento a que se sujeta el asunto y también para determinar si el asunto será
conocido en primera o en única instancia.
Las reglas que determinan la cuantía están establecidas en los artículos 116 y
siguientes del COT, podemos señalar de manera general las siguientes:
• En materia civil, sin perjuicio de la existencia de reglas especiales, debe distinguirse
entre aquellos asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria y aquellos que si lo
son. En aquellos asuntos que no son susceptibles de apreciación pecuniaria, estos se
reputan como de mayor cuantía como lo establece el artículo 130 del COT.
• En cambio, en aquellos asuntos civiles que sí son susceptibles de apreciación
pecuniaria, hay que atender a si el demandante ha o no acompañado documentos en
los que aparezca determinado el valor de la cosa disputada. En el primer caso, se
estará al valor que en ellos se señale; así lo dispone el artículo 116 COT. En el
segundo caso, se nos obliga a recurrir a otra distinción: si la acción es personal o
real. Si la acción es personal, el artículo 117 COT prescribe que se determinará la
cuantía por la apreciación que el demandante haga en su demanda. Si la acción es
real, la prioridad legal está dada por el acuerdo entre las partes, el que se presume si
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ninguna de las partes reclama la incompetencia fundada en el valor de la cosa
disputada, esto es, la cuantía (artículo 118 COT). Si no existe este acuerdo (real o
tácito), el valor de la cosa disputada y la cuantía se determinan por un perito,
nombrado por el juez ante quién se presentó la demanda (artículo 119 COT).
Mantiene importancia la cuantía, ya que en asuntos de escaso monto no hay
posibilidad de apelar; en primera instancia conocen de aquellas cuya cuantía exceda de 10
UTM y de las causas de minas, cualquiera sea su cuantía. La competencia en asuntos no
susceptibles de apreciación pecuniaria corresponde al juez de letras (artículos 130 y 131
COT).
c) Materia.
Es la naturaleza del asunto sometido a la decisión del tribunal y, aun, en ciertos
casos excepcionales, el objeto o la clase del mismo. Así un asunto puede ser civil, penal, de
familia, laboral, etc., lo que determina el tipo de tribunal.
Según el artículo 48 COT los juicios de Hacienda se consideran una materia
especial y deben ser conocidos por un juzgado emplazado en lugar asiento de Corte.
d) Fuero.
Se define como la calidad o dignidad que poseen ciertas personas, en cuya virtud los
asuntos en que tienen interés no son conocidos por los tribunales a los que ordinariamente
les correspondería conocer, sino por uno de superior jerarquía o se modifica la instancia en
que son conocidos.
Como factor determinante de la competencia absoluta prevalece sobre la cuantía y la
materia, modificando competencia. Su fundamento es garantizar la imparcialidad del juez,
pues se estima que un tribunal de mayor jerarquía es menos susceptible de presiones o
influencias.
Podemos distinguir entre fuero menor y fuero mayor. El fuero menor (artículo 45 nº
2, literal g) cambia la competencia de única a primera instancia (sólo en materias civiles y
comerciales). El fuero mayor eleva la jerarquía del tribunal que debe conocer (artículo 50
nº 2 COT), correspondiendo a un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva el
conocimiento de la causa, así el ministro pasa a ser un tribunal unipersonal de excepción y
a la vez, juez de primera instancia.
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El artículo 133 COT presenta las excepciones al fuero.
Es una regla de orden privado, por tanto es renunciable (excepto en materia penal),
cabe la prórroga de competencia, no procede la nulidad de oficio y la reclamación de
incompetencia relativa debe ser realizada antes de cualquier otro acto.
Esta regla está dada por el factor territorio, único factor de competencia relativa.
Ella nos permite determinar qué tribunal específico, dentro de la jerarquía determinada por
las reglas de competencia absoluta, conocerá del asunto.
Tratándose de los asuntos civiles contenciosos hay ciertas reglas especiales
conocidas como “reglas de descarte”:
• De existir prórroga se aplica ésta, puede ser tácita o expresa (artículo 182 COT)
• De no existir prórroga se aplican las reglas contenidas en los artículos 139 al 148
COT. Se establece que de existir varias obligaciones y en distintos territorios es juez
competente el de cualquiera de ellos.
• A falta de lo anterior se considera la naturaleza de la acción, si es mueble o
inmueble (artículos 135, 137 y 138 COT)
• De no poder aplicarse ninguna de las anteriores, en último caso, se considera
competente el juez del territorio del domicilio del demandado.
Dice relación con aquellos casos en los que, habiéndose aplicado las reglas de
competencia absoluta y las de competencia relativa, existe más de un tribunal competente
para conocer sobre una cuestión. En tal situación la ley establece dos mecanismos para
salvar determinar cuál de ellos conocerá: la distribución de causas y el turno.
Para saber cuál debe utilizarse, en primer lugar se debe distinguir si en el territorio
de los tribunales potencialmente competentes es o no asiento de Corte de Apelaciones. Si el
lugar es asiento de corte entonces se aplicará el mecanismo de distribución de causas. La
demanda es ingresada a la Secretaría de la Corte y luego el Presidente de la misma es quien
distribuye entre los juzgados del territorio las causas que se presentaren (artículo 176 COT)
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Si el territorio en que se emplazan los tribunales potencialmente competentes no es
asiento de Corte, se produce el turno (artículo 176 COT). Las causas son presentadas ante
el juzgado que se encuentre de turno, cada turno es semanal y sólo durante ese período el
tribunal puede aceptar el conocimiento de los asuntos.
a) Contiendas de competencia.
Son los conflictos que se promueven entre los tribunales directamente entre sí. Esto
ocurre cuando todos los tribunales se estiman que son competentes para conocer de un
asunto determinado (sentido positivo), o bien cuando ninguno de ellos se estima como
competente (sentido negativo).
La contienda se puede promover no sólo entre tribunales, sino que también se puede
promover entre tribunales y otras autoridades políticas y administrativas.
Luego tenemos que existen diferentes clases de contiendas de competencia,
dependiendo de los tribunales que intervengan:
• Contiendas de competencia que se susciten entre tribunales ordinarios: si
los tribunales son de igual jerarquía, en este caso va a ser competente para
dirimir esta contienda el tribunal que sea el superior común de ambos. Si los
tribunales no dependen de un mismo superior común (tienen distintos tribunales
superiores), en este caso va a ser competente para dirimir la contienda el tribunal
superior de aquel que previno en el conocimiento del asunto (artículo 190 inciso
3º COT). Si los tribunales ordinarios fuesen de distinta jerarquía, en este caso va
a resolver la contienda el tribunal superior de aquel que tenga la jerarquía más
alta (artículo 190 inciso 2º COT).
• Contiendas de competencia que se promuevan entre tribunales ordinarios y
tribunales especiales, o bien entre tribunales especiales: si los tribunales
dependen de una misma Corte de Apelaciones, en este caso va a ser competente
para resolver el conflicto dicha Corte de Apelaciones (artículo 191 inciso 1º
COT). Si los tribunales dependen de distintas Cortes de Apelaciones, en este
caso va a resolver la contienda aquella Corte que sea el superior jerárquico del
tribunal que haya prevenido en el conocimiento del asunto (artículo 191 inciso
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2º COT). Si no pudieran aplicarse ninguna de las dos reglas anteriores resolverá
la contienda la Corte Suprema (artículo 191 inciso 3º COT)
• Contiendas de competencia que se susciten entre los tribunales de justicia
con las autoridades políticas o administrativas que ejerzan funciones
jurisdiccionales: si la contienda se promueve entre tribunales inferiores con
autoridades políticas o administrativas, en este caso le corresponde resolver la
contienda al Tribunal Constitucional (artículo 93 nº 12 CPR, artículo 191 inciso
4º COT). Si la contienda de competencia se promueve entre los tribunales
superiores de justicia con las autoridades políticas o administrativas, es
competente para resolver el Senado (artículo 53 nº 3 CPR, artículo 191 inciso 4º
COT).
• Contiendas de competencia que se promuevan entre tribunales arbitrales:
las contiendas de competencia que se promuevan entre tribunales arbitrales entre
sí le corresponde resolverlas a la Corte de Apelaciones respectiva, aplicándose
las mismas normas que señala el artículo 190 COT respecto de los tribunales
ordinarios. Es decir, resolvería la contienda de competencia la Corte de
Apelaciones que sea superior común de los tribunales que se están disputando la
competencia
• Contiendas de competencia que se susciten entre tribunales arbitrales con
tribunales ordinarios o tribunales especiales: De este modo, la contienda de
competencia la va a resolver la Corte de Apelaciones respectiva, si los tribunales
en disputa tienen como superior común a dicha Corte, de lo contrario, si no
tienen como superior común a la misma Corte, va a ser competente para dirimir
la contienda el tribunal superior de aquel que previno en el conocimiento del
asunto.
b) Cuestiones de competencia.
Se relaciona con las eventuales reclamaciones de competencia o de incompetencia
que las partes puedan realizar. Según Casarino “se entiende por ésta, la incidencia
formulada por las partes acerca de la falta de atribución del tribunal requerido para
conocer de un negocio judicial”.
Existen dos formas de reclamar la incompetencia:
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• Por declinatoria: se formula como excepción de incompetencia ante el tribunal que
está conociendo el asunto y se le solicita que se declare incompetente, indicándole
cuál es el tribunal competente y que se abstenga del conocimiento (artículo 101
CPC)
• Por inhibitoria: se realiza ante el tribunal que según la parte es competente para que
este se dirija al tribunal que está conociendo el caso para que se inhiba y remita los
autos al tribunal competente (artículo 102 inciso 1º CPC).
Las implicancias y recusaciones son los medios que la ley establece para que un
juez o un funcionario judicial no pueda intervenir en un asunto determinado por estar
afectado por alguna de las inhabilidades que la misma ley establece.
El fundamento de la existencia de estos medios se encuentra en el deseo del
legislador de mantener la igualdad de las partes ante los jueces y mantener la debida
imparcialidad de éstos.
a) Implicancias.
Son prohibiciones establecidas por la ley, en cuya virtud los jueces no pueden
conocer de determinados asuntos. Estas son normas de orden público y no pueden ser
renunciadas por las partes, la implicancia puede y debe ser declarada de oficio por el
tribunal, aún cuando también la parte afectada puede impetrarla. El juez que estando
implicado falla, comete delito (artículo 224 nº 7 CP)
Las causales de implicancia están debidamente señaladas en el artículo 195 COT.
b) Recusaciones.
Son los medios que la ley da a las partes para impedir que un juez entre a conocer de
un determinado asunto cuando carece de la imparcialidad necesaria para fallar. Son normas
esencialmente renunciables. El juez debe dejar constancia de que es susceptible de
recusación por alguna causal para que las partes determinen si recusarlo o no.
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Existe una recusación graciosa o amistosa, en ella el juez se retira amistosamente,
de no ser así las partes pueden presentar el incidente de recusación ante el tribunal superior
del que se está recusando.
Las causales de recusación están establecidas en el artículo 196 COT.
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UNIDAD III
“ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES DEL PODER JUDICIAL”
Sumario: 1. Concepto y clasificación de los tribunales de justicia. 2. Tribunales ordinarios permanentes.
3. Tribunales especiales. 4. Tribunales ordinarios de excepción. 5. Los magistrados. 6. Escalafón de los
funcionarios del Poder Judicial. 7. Auxiliares de la administración de justicia. 8. Los abogados.
9. La asistencia judicial y el privilegio de pobreza.
a) Concepto.
Los tribunales de justicia son aquellos órganos públicos cuya función consiste en
resolver litigios con eficacia de cosa juzgada y eventual posibilidad de ejecución, sin
perjuicio de cumplir actos de otra índole que las leyes que los organizan puedan atribuirles.
Del artículo 1º COT se desprende que los tribunales de justicia son los encargados
de conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en los asuntos de relevancia jurídica que se
presenten ante ellos. El artículo 5º COT los clasifica en ordinarios y especiales.
b) Clasificación.
Superiores
i) Según jerarquía
Inferiores
Ordinarios
ii) Según naturaleza *Arbitrales
Especiales
Unipersonales
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Comunes o mixtos
Especiales
Permanentes
v) Según estabilidad
Pdte. De la Corte Suprema
Pdte. De la Corte de Ap. De Stgo.
De excepción
Ministro de la Corte Suprema
Ministro de Corte de Apelaciones
a) Juzgados de Garantía.
Los Juzgados de Garantía se encuentran regulados en los artículos 14 y siguientes
del Código Orgánico de Tribunales.
Son aquellos tribunales que están constituidos por uno o más jueces, que tienen
competencia en un territorio jurisdiccional determinado, y que se dividen en secciones de
varios jueces que resuelven unipersonalmente los asuntos.
Fueron creados por la reforma procesal penal y su tarea fundamental es garantizar el
respeto a los derechos fundamentales de los intervinientes. Son inferiores, ordinarios,
unipersonales, especiales y permanentes.
De acuerdo al artículo 14 inciso 2º del Código Orgánico de Tribunales, corresponde
a los jueces de garantía:
• Asegurar los derechos del imputado y de los demás intervinientes en el proceso
penal, de acuerdo a la ley procesal penal. Estos tribunales tienen que hacer respetar
en cada caso las normas legales pertinentes.
• Dirigir personalmente las audiencias que sean pertinentes, de acuerdo con el nuevo
Código Procesal Penal.
• Conocer y fallar las faltas penales de conformidad con el procedimiento contenido
en la ley procesal penal (artículo 14 inciso 2º letra de COT), también de acuerdo a la
nueva ley procesal penal, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes especiales.
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Estos asuntos no son de competencia de los tribunales orales en lo penal (que van a
conocer de las causas por crimen o simple delito). Esto no quiere decir que todas
estas faltas van a ser en la totalidad del conocimiento de los juzgados de garantía.
• Les corresponde hacer ejecutar o cumplir las condenas criminales y medidas de
seguridad, de acuerdo con la nueva ley procesal penal.
• Conocer y resolver de los demás asuntos que las leyes les encomienden.
b) Juzgados de letras.
Los Juzgados de Letras se encuentran regulados en el Código Orgánico de
Tribunales, en los artículos 27 y siguientes.
Son tribunales unipersonales que ejercen jurisdicción normalmente en el territorio
de una comuna o agrupación de comunas según lo que la ley les asigna a cada uno, y en los
cuales reside la plenitud de la competencia en primera instancia.
Son tribunales inferiores, ordinarios, unipersonales, comunes y permanentes.
A su vez los juzgados de letras se clasifican según:
• La competencia o la extensión de la competencia que tiene el juzgado, tenemos
juzgados con competencia común y juzgados con competencia especial (esta
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clasificación va a desaparecer a futuro). Esto dependiendo si conocen o no causas
civiles y criminales.
Juzgados de letras con competencia común: son aquellos que conocen causas
civiles y criminales.
Juzgados de letras con competencia especial: conocen ya sea causas civiles o
causas penales.
• Desde el punto de vista del escalafón judicial o considerando la categoría del
juzgado, se clasifican en juzgados de letras de ciudad asiento de Corte de
Apelaciones, juzgados de letras de ciudad que es capital de provincia y juzgados de
letras de comuna o agrupación de comunas.
Juzgados de letras de ciudad asiento de Corte de Apelaciones: son las de mayor
categoría. Ejemplo: juzgado de letras de Talca.
Juzgados de letras de ciudad asiento de capital de provincia: Ejemplo: los
juzgados de letras de Curicó.
Juzgados de letras de comuna o agrupación de comunas: Ejemplo: juzgado de
letras de Molina.
Esta es una clasificación que tiene cierta importancia en materia de competencia,
porque los jueces de letras de ciudad asiento de Corte tienen competencia más amplia que
los otros. Además incide en la jerarquía (en el escalafón) y eso dice relación, entre otras
cosas, en la remuneración.
Competencia de los juzgados de letras:
• Única instancia:
Asuntos civiles y de comercio cuya cuantía no exceda de 10 UTM.
Recusación de los jueces árbitro.
Acción de reclamación en contra del Director Nacional del Servicio
Agrícola y Ganadero (Ley 18.755 artículo 17).
Demandas que se interponen en contra de la resolución que dicta la
Superintendencia de Casinos de Juegos rechazando la reclamación
presentada en un procedimiento sancionatorio de la Ley 19.995 que
establece las bases generales para la autorización y funcionamiento de
Casinos de Juegos.
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Juicios de arrendamiento de predios urbanos cuya cuantía sea menor a 10
UTM.
• Primera instancia:
Asuntos civiles y de comercio cuya cuantía exceda de 10 UTM.
Asuntos judiciales no contenciosos.
Asuntos regulados en el Código de Minería.
Asuntos regulados en el Código de Aguas.
Asuntos laborales en lugares donde no exista un Juez Laboral especial.
Asuntos de familia en lugares donde no exista un Juez de Familia.
Asuntos Penales cometidos con anterioridad a la fecha de entrada en
vigencia del Código Procesal Penal.
Asuntos civiles o de comercio cuya cuantía sea menor a 10 UTM cuando
sean parte o tengan interés personas aforadas (artículo 45 nº 2 letra g COT).
Juicios de arrendamiento de predios urbanos, salvo cuando la cuantía sea
inferior a 10 UTM.
Otras señaladas en leyes especiales.
c. Resolver sobre la libertad o prisión preventiva de los acusados que hayan sido
puestos a disposición de estos tribunales.
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Estos tribunales tienen su asiento en una comuna determinada del territorio de la
República (artículo 21, Código Orgánico de Tribunales). Este mismo artículo señala las
comunas que comprende ese territorio jurisdiccional en cada caso.
d) Cortes de Apelaciones.
Las Cortes de Apelaciones están reguladas en los artículos 54 y siguientes del
Código Orgánico de Tribunales.
Son tribunales superiores, ordinarios, colegiados, comunes y permanentes a los
cuales les corresponde, por regla general, ejercer competencia de segunda instancia en su
calidad de superior jerárquico de los jueces de letras, y dentro de un territorio jurisdiccional
que es más amplio que el de los jueces de letra. Este territorio puede corresponder a una o
varias provincias o una región o parte de ella.
En Chile existen 17 Cortes de Apelaciones establecidas por el artículo 55 del
Código Orgánico de Tribunales.
Las Cortes de Apelaciones están integradas por diversos funcionarios: Ministros
(número variable en cada Corte, señalados en el artículo 56 COT/ Corte de Apelaciones de
Talca: 7); Fiscales Judiciales (número variable, señalado para cada Corte en el artículo 58
COT/ Talca: 2); Relatores (número variable, señalado para cada Corte en el artículo 59
COT/ Talca: 4); Secretarios (regla general un secretario por Corte, artículo 60 COT), y por
último Oficiales de Secretaría.
A su vez las Cortes pueden funcionar de dos formas:
• Funcionamiento ordinario: este es el funcionamiento habitual que tiene lugar en
todos aquellos casos en que la Corte funciona con el mismo número de salas que la
ley le indica. Esto según lo que señala el artículo 61 del Código Orgánico de
Tribunales. Este funcionamiento ordinario puede ser en pleno o en sala.
• Funcionamiento extraordinario: este funcionamiento tiene lugar cuando, para el
desempeño de sus funciones, la Corte debe dividirse en un mayor número de salas
de aquel que la ley le establece. El motivo que justifica este funcionamiento
extraordinario es lo que la ley denomina “retardo” en el despacho de las causas
(artículo 62 COT).
Competencia de las Cortes:
• En única instancia (siempre en sala):
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De los recursos de casación en la forma que se interpongan en contra de las
sentencias dictadas por los jueces de letras de su territorio jurisdiccional o por
uno de sus ministros, y de las sentencias definitivas de primera instancia
dictadas por jueces árbitros.
De los recursos de nulidad interpuestos en contra de las sentencias definitivas
dictadas por un tribunal con competencia en lo criminal, cuando corresponda de
acuerdo a la ley procesal penal;
De los recursos de queja que se deduzcan en contra de jueces de letras, jueces de
policía local, jueces árbitros y órganos que ejerzan jurisdicción, dentro de su
territorio jurisdiccional;
De la extradición activa, y
De las solicitudes que se formulen, de conformidad a la ley procesal, para
declarar si concurren las circunstancias que habilitan a la autoridad requerida
para negarse a proporcionar determinada información, siempre que la razón
invocada no fuere que la publicidad pudiere afectar la seguridad nacional.
• En primera instancia:
En sala: recurso de amparo, recurso de protección, recurso de amparo
económico, querellas de capítulos, de los demás asuntos que la ley expresamente
señale.
En pleno: juicios de amovilidad en contra de jueces de letras, procedimiento de
desafuero de las personas señaladas en el artículo 61 de la CPR.
• En segunda instancia:
En sala: De las causas civiles, de familia y del trabajo y de los actos no
contenciosos de que hayan conocido en primera los jueces de letras de su
territorio jurisdiccional o uno de sus ministros; recursos de apelación deducidos
en contra de jueces de garantía en materias penales; de las consultas de las
sentencias civiles dictadas por los jueces de letras; demás asuntos que la ley
expresamente señale.
En pleno: De las calificaciones señaladas en el artículo 276 letra c del COT;
juicios de amovilidad seguidos contra los Ministros de la Corte Suprema que en
primera instancia están entregados al Presidente de la Corte de Apelaciones de
Santiago (materia conocida por la Corte de Apelaciones de Santiago).
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e) Corte Suprema.
La Corte Suprema se encuentra regulada en los artículos 93 y siguientes del Código
Orgánico de Tribunales.
Este tribunal es el de mayor jerarquía que existe en la organización judicial en
Chile. Su sede es la capital de la República (artículo 94 COT). Ejerce jurisdicción sobre
todo el territorio del país. La Corte Suprema tiene el tratamiento protocolar de
“Excelentísima Corte”.
Es un tribunal superior, ordinario, colegiado, común (aunque posee salas
especializadas) y permanente.
Según el artículo 82 de la CPR la Corte Suprema posee la superintendencia
directiva, correccional y económica sobre todos los tribunales de la Nación. Se excluyen de
tal norma el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales
electorales regionales.
Organización y atribuciones (artículos 93 al 104 COT):
La Corte Suprema se compone de 21 ministros designados por el Presidente de la
República con acuerdo del Senado (requiere de la aprobación de los 2/3 de los senadores en
ejercicio) a partir de una quina elaborada por la propia Corte, todo esto en conformidad con
el artículo 78 de la CPR y con el artículo 283 COT. A su vez cabe mencionar que la
Constitución agrega que cinco de los miembros de la Corte Suprema deben ser abogados
extraños a la administración de justicia. Estos ministros no provienen del Poder Judicial y
deben cumplir con los requisitos que la Constitución establece: tener a lo menos quince
años de título, haberse destacado en la actividad profesional o universitaria y cumplir los
demás requisitos que la ley establece (artículo 78 inciso 4º CPR), sin perjuicio de ello, el
proceso para nombrar a estos ministros es el mismo que en el caso de los que provienen del
Poder Judicial.
Uno de estos ministros será el Presidente de la Corte, el que será nombrado por la
misma de entre sus ministros y durará 2 años en el cargo no pudiendo ser reelegido. Las
funciones y atribuciones del Presidente de la Corte Suprema están contenidas en los
artículos 105 al 107 COT.
También es pertinente señalar que según lo dispuesto en el artículo 93 COT, la
Corte Suprema tendrá un fiscal judicial, un secretario, un prosecretario y ocho relatores, de
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DEL PODER JUDICIAL.
cuyas funciones haremos mención en el apartado relacionado con los auxiliares de la
administración de justicia.
Funcionamiento de la Corte:
Según el artículo 95 COT, la Corte Suprema puede funcionar dividida en salas
especializadas o en pleno. A su vez el funcionamiento en sala puede ser de dos formas:
ordinario y extraordinario.
En el funcionamiento ordinario la Corte se divide en tres salas especializadas y en el
caso de funcionar extraordinariamente se dividirá en cuatro salas. Al hablar de salas
especializadas significa que cada sala conocerá de ciertas materias que sean de
competencia de la Corte Suprema, a diferencia de lo que ocurre en las Cortes de
Apelaciones donde conocen indistintamente, cualquiera de sus salas, de todas las materias
que sean de competencia de la Corte.
En cualquier caso, las salas deberán funcionar con no menos de 5 jueces cada una,
así como el pleno no puede funcionar sin la concurrencia de al menos 11 de sus miembros.
Las materias que la Corte deberá conocer en pleno o en sala están señaladas en los artículos
96 y 98 COT, respectivamente.
El artículo 5º inciso 3º COT establece que existen ciertos tribunales que forman
parte del Poder Judicial, pero que no son ordinarios, son los denominados tribunales
especiales.
Estos tribunales existen porque el legislador ha estimado necesario quitarle
competencia a los tribunales ordinarios, considerando la naturaleza o especialidad del
asunto judicial. Dentro de estos tribunales, hay algunos que forman parte del Poder Judicial
y otros no.
Forman parte del Poder Judicial, como tribunales especiales:
• Los Juzgados de Familia.
• Los Juzgados de Letras del Trabajo.
• Los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional.
• Los Tribunales Militares en tiempo de paz.
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Existen otros tribunales especiales que no forman parte del Poder Judicial, que la ley
establece en forma genérica. Ejemplo: Juzgados de Policía Local, tribunales aduaneros, etc.
La particularidad de estos tribunales es que se rigen cada uno por su propia ley, que
constituye su estatuto jurídico. Esto significa que esas leyes especiales establecen las
atribuciones y la organización de cada una de estos tribunales en particular. Y se les
aplicarán las normas del Código Orgánico de Tribunales en todos aquellos casos no
regulados en las leyes especiales.
a) Juzgados de Familia.
Según el artículo 3º de la Ley Nº 19.968, Juzgados de Familia son aquellos que
están constituidos por uno o más jueces, con competencia en un mismo territorio
jurisdiccional que actúan y resuelven unipersonalmente los asuntos sometidos a su decisión.
Son tribunales especiales, inferiores, unipersonales, permanentes y de competencia
especializada, a su vez son tribunales de derecho como todos los que integran el Poder
Judicial. Fueron establecidos por la ley Nº 19.968 sustituyendo a los antiguos juzgados de
menores, es esta misma ley la que establece su competencia así como su organización,
atribuciones y funcionamiento.
Como principales características de los juzgados de familia podemos señalar:
• Jurisdicción especializada en todas aquellas materias que afecten a la familia,
• Tiene un carácter interdisciplinario, ya que, está conformado por psicólogos y
asistentes sociales por medio de Consejos Técnicos.
• El procedimiento es oral, salvo las excepciones expresamente contenidas en la ley.
• El procedimiento se desarrolla en audiencias continuas (audiencia de preparación y
audiencia de prueba).
• Las audiencias siempre se realizan en presencia del juez (inmediación).
• Existen mayores atribuciones para que el juez actúe de oficio.
• Las audiencias son públicas, salvo en los casos en donde sea necesario resguardar la
privacidad de las partes.
• El interés superior del niño, niña o adolescente es un principio que rige el
procedimiento.
Los juzgados de familia están compuestos por el número de jueces que señala el art. 4º
de la Ley Nº 19.968 en cada caso, además de contar con un consejo técnico, un
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administrador y una planta de empleados de secretaría, que se organizarán en unidades
administrativas para el cumplimiento eficiente de sus funciones.
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referido a la revisión de las resoluciones sobre declaración de invalidez o del
pronunciamiento sobre otorgamiento de licencias médicas.
• Los juicios en que se demande el cumplimiento de obligaciones que emanen de
títulos a los cuales las leyes laborales y de previsión o seguridad otorguen mérito
ejecutivo.
• Las reclamaciones que procedan contra resoluciones dictadas por autoridades
administrativas en materias laborales, previsionales o de seguridad social.
• Los juicios en que se pretenda hacer efectiva la responsabilidad del empleador
derivada de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, con excepción de
la responsabilidad extracontractual a la cual será aplicable lo dispuesto en el artículo
69 de la Ley Nº 16.744.
• Todas aquellas materias que las leyes entreguen a los juzgados de letras con
competencia laboral.
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Arica y Coihaique); Juzgado de Aviación (existe uno, ubicado en Santiago). Están
compuestos por el comandante en jefe de la división o brigada de ejército, el
comandante en jefe de cada zona naval, o el jefe de estado mayor de la fuerza aérea.
Asuntos que conocen: en primera instancia, de todos los asuntos civiles y criminales
que constituyan jurisdicción militar; de todas las cuestiones de competencia que se
promuevan ante ellos; además pueden resolver las implicancias y recusaciones que
se hicieren valer respecto de los fiscales o auditores, y pueden ordenar el
cumplimiento de las sentencias ejecutoriadas.
• Los Fiscales: son los funcionarios encargados de la sustanciación de los procesos y
de la formación de las causas en los asuntos de la jurisdicción militar en primera
instancia. Son los encargados de llevar el procedimiento. Son nombrados por el
Presidente de la República en el caso de los fiscales letrados, y por el propio juez
institucional en el caso de los fiscales no letrados.
Atribuciones: en materia civil: dictar todas las resoluciones judiciales que tengan
carácter de providencia; recibir todas las pruebas que se produzcan; y deben dejar el
procedimiento en estado de fallo. En materia penal: instruir y sustanciar todos los
medios de prueba necesarios; detener a los inculpados, y deben dejar el asunto en
estado de fallo.
• Los Auditores: son oficiales de justicia cuya función es asesorar a las autoridades
administrativas y judiciales de las instituciones armadas. Son nombrados por el
Presidente de la República, y tienen como principales funciones: asesorar en
materias legales a los jueces institucionales; vigilar la tramitación de los procesos
que estén a cargo del fiscal; redactar todas las sentencias y resoluciones que dicte el
juez respectivo
• Las Cortes Marciales: existe una Corte Marcial en el Ejército, Fuerza Aérea y
Carabineros que tiene su asiento en la ciudad de Santiago (integrada por dos
ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, por los auditores Generales de la
Fuerza Aérea y de Carabineros y un Coronel de justicia del Ejército en servicio
activo), y una Corte Marcial de la armada con sede en Valparaíso (integrada por dos
ministros de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por el Auditor General de la
armada y por un Oficial General en servicio activo de esta institución. Para
funcionar requiere tres miembros como mínimo).
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• Asuntos que conocen: en única instancia: las contiendas de competencia entre los
juzgados de su jurisdicción; de las solicitudes de implicancias y recusaciones que se
formulen en contra de los jueces institucionales; de los recursos de amparo
deducidos a favor de aquellas personas detenidas o arrestadas en virtud de una
orden de una autoridad de justicia militar. En segunda instancia: de todos aquellos
asuntos que fueron conocidos en primera instancia por el juez institucional o por un
miembro de la misma corte.
• La Corte Suprema: actúa cuando debe conocer de asuntos donde han intervenido
militares. En estos casos, se integra a la Corte Suprema el Auditor General del
ejército.
• Asuntos que conoce: recursos de casación en la forma y casación en el fondo en
contra de las sentencias dictadas por las Cortes Marciales; los recursos de revisión
que se interpongan en contra de sentencias firmes o ejecutoriadas dictadas por la
justicia militar en tiempos de paz; los recursos de queja dictados contra las
resoluciones pronunciadas por las Cortes Marciales; y de las contiendas de
competencia que se produzcan entre un tribunal militar y un tribunal común.
a) Generalidades.
Estos tribunales de excepción están consagrados por el Título IV del COT, que
comprende los artículos 50 al 53 denominado “De los Presidentes y Ministros de Corte
como Tribunales Unipersonales”.
Son tribunales de excepción un Ministro de Corte de Apelaciones, el Presidente de
la Corte de Apelaciones de Santiago, un Ministro de la Corte Suprema y el Presidente de la
Corte Suprema.
Podemos señalar algunas características generales de estos tribunales:
• Son tribunales accidentales o de excepción: se constituyen una vez que se ha
promovido el conflicto de que deben conocer.
• Son tribunales unipersonales
• Son tribunales ordinarios: esto se señala en el artículo 5º inciso 2º COT.
• Por regla general son de primera instancia
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• Su territorio jurisdiccional es el mismo del tribunal colegiado del que forman parte.
• Tienen competencia especial: sólo conocen de los asuntos que la ley expresamente
ha sometido a su conocimiento.
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d) Ministro de la Corte Suprema.
Un ministro de la Corte Suprema, designado por el tribunal, conocerá en primera
instancia:
• De las causas a que se refiere el artículo 23 de la Ley N° 12.033 (Corporación de
Ventas de Salitre y Yodo de Chile).
• De los delitos de jurisdicción de los tribunales chilenos, cuando puedan afectar las
relaciones internacionales de la República con otro Estado.
• De la extradición pasiva.
• De los demás asuntos que otras leyes le encomienden.
El Código Orgánico de Tribunales establece una serie de normas generales para los
magistrados integrantes del Poder Judicial, fijando los requisitos para acceder al cargo de
magistrado, las calidades del nombramiento, las inhabilidades e incompatibilidades, etc.
Sobre estos y otros puntos trata el Título X del Código Orgánico de Tribunales, sin
embargo existen otras disposiciones en el mismo cuerpo normativo así como también en
otras leyes y en la propia Constitución que se refieren al estatuto de los jueces.
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a) Requisitos y forma de nombramiento de los jueces:
El artículo 78 de la Constitución Política de la República establece el mecanismo de
nombramiento de los magistrados del Poder Judicial. El procedimiento constitucional a
seguir depende de la jerarquía del tribunal que requiera de la designación de un juez.
De este modo, y siguiendo el marco fijado por la Carta Fundamental, los artículos
252, 253 y 254 del COT señalan los requisitos para cada nivel: juez de letras (aquí se
incluyen los jueces de familia, de letras del trabajo y cobranza previsional, de garantía y de
los tribunales de juicio oral en lo penal; art. 248 COT), ministro o fiscal judicial de Corte de
Apelaciones y ministro de la Corte Suprema.
b) Inhabilidades e incompatibilidades:
Los artículos 256 y siguientes del COT establecen una serie de inhabilidades e
incompatibilidades a que están afectos los jueces del Poder Judicial. Las inhabilidades
relativas afectan a quienes, cumpliendo con los requisitos para acceder al cargo, están en
alguna de las situaciones señaladas por la ley y que no les permitirían ejercer la función de
manera adecuada. Las incompatibilidades en cambio son aquellas situaciones que no son
conciliables con el cargo y que por tanto afectan a los magistrados que se encuentran en
ejercicio.
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DEL PODER JUDICIAL.
• Art. 320 inc. 2º COT: dar oído a las alegaciones que las partes o terceras personas a
nombre o por influencia de ellas, intenten hacerles fuera del tribunal.
• Art. 321 COT: comprar o adquirir a cualquier título para sí, para su cónyuge o para
sus hijos, las cosas o derechos que se litiguen en los juicios de que conozca.
(infracción genera la nulidad del acto)
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DEL PODER JUDICIAL.
• Los jueces ocuparán en las ceremonias públicas el lugar que se les asigne, según su
rango, el reglamento respectivo, y están exentos de toda obligación de servicio
personal que las leyes impongan en ciudadanos chilenos.
• Los jueces jubilados gozarán de los mismos honores y prerrogativas que los que se
hallan en actual servicio.
e) El feriado judicial.
Se encuentra establecido entre el uno de febrero y el primer día hábil de marzo de
cada año. Según se dijo, a propósito de la base de la continuidad, no puede interrumpirse
totalmente el ejercicio de la función jurisdiccional, por lo tanto, el legislador, en los
artículos 314 y 315 del COT entrega normas para evitar dicha paralización en la
jurisdicción civil, toda vez que en la criminal no hay días ni horas inhábiles y no rigen las
disposiciones sobre feriado.
Durante las vacaciones atienden de lunes a viernes los jueces de letras en lo civil,
para conocer de los asuntos urgentes que la propia ley detalla. En los lugares en que haya
más de un tribunal civil, se establece un turno por la Corte de Apelaciones.
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DEL PODER JUDICIAL.
• Escalafón Secundario: defensores públicos, notarios, conservadores, archiveros,
administradores y jefes de unidades de tribunales con competencia en lo criminal,
procuradores del número, receptores, asistentes sociales y bibliotecarios.
• Escalafón especial de personal subalterno: empleados de secretaría de los
Tribunales de Justicia, los empleados de los fiscales judiciales y los empleados, con
nombramiento fiscal, de los defensores públicos.
a) Fiscales Judiciales:
Son auxiliares de la administración de justicia, cuya labor es representar ante los
tribunales los intereses de la sociedad en su conjunto. Se organizan a través de un Fiscal
Judicial de la Corte Suprema, y los fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones (arts. 93
y 58 COT)
Los Fiscales Judiciales son nombrados por el Presidente de la República eligiendo
al Fiscal Judicial de la Corte Suprema a través de una quina, y a los fiscales judiciales de
las Cortes de Apelaciones, a través de una terna.
Funciones:
• Actuar como parte principal en determinados procesos: art. 355 COT (sólo
en materias civiles).
• Actuar como tercero: la ley ordena que sea oído antes de la dictación de una
sentencia (355 inc. 2º COT). Para ello deben enviarse todos los antecedentes
de ese juicio al fiscal judicial que generalmente será el de la Corte de
Apelaciones respectiva. Ejemplos: art. 357 COT.
• Actuar como auxiliar del juez: son casos de carácter voluntario, en que el
juez solicita un informe al fiscal judicial sin estar obligado por la ley (art.
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DEL PODER JUDICIAL.
359 COT). Cuando el juez o tribunal solicita un informe al fiscal se
denomina “Vista al Fiscal”.
b) Defensores Públicos:
Son auxiliares de la administración de justicia encargados de representar ante los
tribunales los intereses de menores, de incapaces, de ausentes y demás instituciones de
beneficencia, debe existir en cada territorio jurisdiccional de un tribunal un defensor
público (art. 365 a 371 COT).
Los defensores públicos son designados por el Presidente de la República a
propuesta en terna de la respectiva Corte de Apelaciones, debiendo cumplir con los mismos
requisitos exigidos para ser juez de letras.
Funciones:
• Informar en los asuntos judiciales en que tenga interés un incapaz, un
ausente, un menor o una institución beneficiaria, (función obligatoria del
defensor público en los casos señalados en el art. 366 COT).
• Representar todos aquellos asuntos judiciales a las personas ya mencionadas.
• Velar por el actuar de los guardadores (art. 368 COT).
• Subrogar a los jueces de letras cuando corresponda.
c) Los Relatores:
Son auxiliares de la administración de justicia encargados de dar a conocer el
contenido de los expedientes a los tribunales colegiados - la Corte Suprema cuenta con
ocho relatores, y en las Cortes de Apelaciones el número es variable - arts. 372 a 378 COT.
Es imposible que con el número de asuntos de que deben ventilarse en cada
audiencia, los jueces puedan tomar acabado conocimiento individual de todos los procesos,
y por consiguiente, un funcionario calificado debe extractar para ellos lo sustancial de cada
causa, conocer en detalle, resolver las consultas y dar cuenta de las circunstancias de la
misma.
Son nombrados por el Presidente de la República de acuerdo a una terna que
confecciona la Corte de Apelaciones que corresponda, o la Corte Suprema en su caso.
Deben cumplir con los mismos requisitos necesarios para ser juez de letras.
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DEL PODER JUDICIAL.
Funciones:
• Dar cuenta diaria de las solicitudes que se presenten en calidad de urgentes, de las
que no pudieren ser despachadas por la sola indicación de la suma y de los negocios
que la Corte mandare pasar a ellos;
• Poner en conocimiento de las partes o sus abogados el nombre de las personas que
integran el tribunal, en el caso a que se refiere el artículo 166 del Código de
Procedimiento Civil;
• Revisar los expedientes que se les entreguen y certificar que están en estado de
relación. En caso que sea necesario traer a la vista los documentos, cuadernos
separados y expedientes no acompañados o realizar trámites procesales previos a la
vista de la causa, informará de ello al Presidente de la Corte, el cual dictará las
providencias que correspondan.
• Hacer relación de los procesos;
• Anotar el día de la vista de cada causa los nombres de los jueces que hubieren
concurrido a ella, si no fuere despachada inmediatamente, y
• Cotejar con los procesos los informes en derecho, y anotar bajo su firma la
conformidad o disconformidad que notaren entre el mérito de éstos y los hechos
expuestos en aquéllos.
d) Secretarios:
Son auxiliares de la administración de justicia que desempeñan la función de ser
ministros de fe, encargados de autorizar resoluciones judiciales que se dicten, de autorizar
los actos que se produzcan dentro del tribunal y además deben custodiar todos los
expedientes y documentos que sean presentados en el tribunal (arts. 379 a 389 del COT).
Son designados por el Presidente de la República de acuerdo a una terna que elabora
la Corte de Apelaciones respectiva o la Corte Suprema en su caso. Para ser secretario de los
Juzgados de Letras, Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema se requiere cumplir con
los mismos requisitos necesarios para ser juez de letras.
Funciones:
• Dar cuenta diariamente a la Corte o juzgado en que presten sus servicios de las
solicitudes que presentaren las partes;
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DEL PODER JUDICIAL.
• Autorizar las providencias o resoluciones que sobre dichas solicitudes recayeren, y
hacerlas saber a los interesados que acudieren a la oficina para tomar conocimiento
de ellas, anotando en el proceso las notificaciones que hicieren, y practicar las
notificaciones por el estado diario;
• Dar conocimiento a cualquiera persona que lo solicitare de los procesos que tengan
archivados en sus oficinas, y de todos los actos emanados de la corte o juzgado,
salvo los casos en que el procedimiento deba ser secreto en virtud de una
disposición expresa de la ley;
• Guardar con el conveniente arreglo los procesos y demás papeles de su oficina,
sujetándose a las órdenes e instrucciones que la corte o juzgado respectivo les diere
sobre el particular.
• Dentro de los seis meses de estar practicada la visita de que trata el artículo 564,
enviarán los procesos iniciados en su oficina y que estuvieren en estado, al archivo
correspondiente;
- Autorizar los poderes judiciales que puedan otorgarse ante ellos, y
- Las demás que les impongan las leyes.
e) Receptores:
Son ministros de fe pública, encargados de hacer saber a las partes fuera de las
oficinas del secretario del tribunal de las resoluciones judiciales dictadas en un determinado
juicio. Están establecidos en todas las comunas en donde exista un tribunal, sin perjuicio de
existir más de uno en determinadas comunas (arts. 390 a 393 COT).
Son nombrados por el Presidente de la República de acuerdo a la terna elaborada
por la Corte de Apelaciones que corresponda. Deben cumplir con los requisitos señalados
en la ley: ser ciudadano con derecho a sufragio, tener 25 años como mínimo, no es
necesario ser abogado.
Funciones:
• Poner en conocimiento de las partes de todas aquellas resoluciones judiciales que
han sido dictadas en un determinado juicio y que la ley exija su notificación por
medio de un receptor judicial.
• Recibir las informaciones sumarias de testigos que se realizan en los asuntos
judiciales no contenciosos.
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DEL PODER JUDICIAL.
• Ser ministro de fe en las denominadas pruebas de testigos o en las pruebas de
absolución de posiciones.
g) Notarios:
Son ministros de fe encargados de autorizar y de guardar en sus archivos los
documentos que ante ellos se otorgan. En cada comuna o agrupación de comunas que
constituyan un territorio jurisdiccional de un juez de letras, habrá por lo menos un notario
(arts. 399 a 402 del COT).
Son nombrados por el Presidente de la República conforme a una terna elaborada
por la Corte de Apelaciones respectiva, debiendo cumplir con los requisitos necesarios para
ser juez de letras.
Funciones:
• Extender los instrumentos públicos con arreglo a las instrucciones que, de palabra o
por escrito, les dieren las partes otorgantes;
• Levantar inventarios solemnes;
• Efectuar protestos de letras de cambio y demás documentos mercantiles;
• Notificar los traspasos de acciones y constituciones y notificaciones de prenda que
se les solicitaren;
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DEL PODER JUDICIAL.
• Asistir a las juntas generales de accionistas de sociedades anónimas, para los efectos
que la ley o reglamento de ellas lo exigieren;
• En general, dar fe de los hechos para que fueren requeridos y que no estuvieren
encomendados a otros funcionarios;
• Guardar y conservar en riguroso orden cronológico los instrumentos que ante ellos
se otorguen, en forma de precaver todo extravío y hacer fácil y expedito su examen;
• Otorgar certificados o testimonios de los actos celebrados ante ellos o
protocolizados en sus registros;
• Facilitar, a cualquiera persona que lo solicite, el examen de los instrumentos
públicos que ante ellos se otorguen y documentos que protocolicen;
• Autorizar las firmas que se estampen en documentos privados, sea en su presencia o
cuya autenticidad les conste;
• Las demás que les encomienden las leyes.
h) Conservadores:
Son ministros de fe encargados de los registros conservatorios. Debe existir un
conservador en todas las comunas o agrupaciones de comunas que constituyan el territorio
jurisdiccional de un juez de letras. En aquellos territorios en donde sólo exista un notario,
podrá éste ejercer las funciones de conservador (arts. 446 a 452 del COT).
Son nombrados por el Presidente de la República de acuerdo a una terna
confeccionada por la Corte de Apelaciones respectiva, el requisito a cumplir es ser
abogado.
Son encargados de los registros conservatorios, los cuales son:
• El registro conservatorio de bienes raíces que se compone de 4 libros (repertorio,
registro de propiedad, registro de hipotecas y gravámenes, y registro de
interdicciones y prohibiciones)
• Registro de comercio.
• Registro de minas.
• Registro de asociaciones de canalistas.
• Registro de prenda agraria.
• Registro de prenda industrial.
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DEL PODER JUDICIAL.
• Registro de prenda especial de compraventa de cosas muebles a plazo.
i) Archiveros:
Son ministros de fe pública encargados de la custodia de todos aquellos documentos
que la ley expresamente señala. Debe existir un archivero judicial en todas aquellas
comunas que son asiento de Corte de Apelaciones; sin perjuicio de las demás comunas que
determine el Presidente de la República previo informe de la Corte de Apelaciones
respectiva (arts. 453 a 456 del COT).
Son nombrados por el Presidente de la República de acuerdo a una terna elaborada
por la Corte de Apelaciones respectiva, debiendo cumplir con el requisito de ser abogado.
Funciones:
• La custodia de:
Los procesos afinados que se hubieren iniciado ante los jueces de letras que
existan en la comuna o agrupación de comunas, o ante la Corte de
Apelaciones o ante la Corte Suprema, si el archivero lo fuere del territorio
jurisdiccional en que estos tribunales tienen su asiento. Todo expediente
criminal que se ordene archivar será remitido al archivero dentro de tres
meses a contar desde la fecha en que se disponga su archivo;
Los procesos afinados que se hubieren seguido dentro del territorio
jurisdiccional respectivo ante jueces árbitros;
Los libros copiadores de sentencias de los tribunales expresados en la letra
a),
Los protocolos de escrituras públicas otorgadas en el territorio jurisdiccional
respectivo.
• Guardar con el conveniente arreglo los procesos, libros de sentencias, protocolos y
demás papeles de su oficina, sujetándose a las órdenes e instrucciones que la corte o
juzgado respectivo les diere sobre el particular.
• Facilitar, a cualquiera persona que lo solicite, el examen de los procesos, libros o
protocolos de su archivo.
• Dar a las partes interesadas, con arreglo a la ley, los testimonios que pidieren de los
documentos que existieren en su archivo.
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DEL PODER JUDICIAL.
• Formar y publicar, dentro del término que el Presidente de la República señale en
cada caso, los índices de los procesos y escrituras con que se instale la oficina; y en
los meses de marzo y abril, después de instalada, los correspondientes al último año.
Estos índices serán formados con arreglo a las instrucciones que den las respectivas
Cortes de Apelaciones.
• Ejercer las mismas funciones señaladas precedentemente respecto de los registros de
las actuaciones efectuadas ante los jueces de garantía los tribunales de juicio oral en
lo penal.
j) Consejo Técnico:
Son auxiliares de la administración de justicia, que tienen por función asesorar a los
Tribunales de Familia en el análisis y mejor compensación de los asuntos sometidos al
conocimiento y fallo de estos tribunales (art. 457 COT).
Requisitos para ser consejero técnico:
• Poseer un título profesional de una carrera que tenga al menos 8 semestres de
duración otorgado por alguna universidad o instituto profesional del Estado o
reconocido por éste.
• acreditar experiencia profesional y formación especializada en la materia de familia
e infancia de al menos, dos semanas de duración, impartida por alguna de las
instituciones señaladas anteriormente.
El nombramiento lo realiza el Presidente de la República a partir de una terna
confeccionada por la Corte de Apelaciones respectiva.
k) Bibliotecarios Judiciales:
Son auxiliares de la administración de justicia encargados de custodiar, mantener y
atender las bibliotecas de las respectivas Cortes. Se encuentran en la Corte Suprema y en
todas las Cortes de Apelaciones que determine el Presidente de la República (art. 457 bis
COT).
Son designados por el Presidente de la República a partir de una terna que
confecciona la Corte de Apelaciones respectiva o la Corte Suprema. Se debe tener título de
bibliotecario otorgado por una universidad o establecimiento educacional superior.
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DEL PODER JUDICIAL.
l) Administradores del tribunal con competencia en lo criminal:
Son auxiliares de la administración de justicia, encargados de organizar y controlar
la gestión administrativa de los juzgados de garantía y de los tribunales de juicio oral en lo
penal (arts. 389 A – 389 G COT).
Para ser designado administrador se requiere tener título profesional relacionado con
las áreas de administración y gestión de una carrera que dure al menos 8 semestres.
El nombramiento se inicia con un llamado a concurso público de oposición, a partir
del cual, se elabora una terna por el juez presidente del comité de jueces, siendo este comité
el que realiza la designación.
Funciones:
• Dirigir las labores administrativas propias del funcionamiento del tribunal o
juzgado, bajo la supervisión del juez presidente del comité de jueces;
• Proponer al comité de jueces la designación del subadministrador, de los jefes de
unidades y de los empleados del tribunal;
• Proponer al juez presidente la distribución del personal;
• Evaluar al personal a su cargo;
• Distribuir las causas a los jueces o a las salas del respectivo tribunal, conforme con
el procedimiento objetivo y general aprobado;
• Remover al subadministrador, a los jefes de unidades y al personal de empleados,
de conformidad al artículo 389 F;
• Llevar la contabilidad y administrar la cuenta corriente del tribunal, de acuerdo a las
instrucciones del juez presidente;
• Dar cuenta al juez presidente acerca de la gestión administrativa del tribunal o
juzgado;
• Elaborar el presupuesto anual, que deberá ser presentado al juez presidente a más
tardar en el mes de mayo del año anterior al ejercicio correspondiente. El
presupuesto deberá contener una propuesta detallada de la inversión de los recursos
que requerirá el tribunal en el ejercicio siguiente;
• Adquirir y abastecer de materiales de trabajo al tribunal, en conformidad con el plan
presupuestario aprobado para el año respectivo, y
• Ejercer las demás tareas que le sean asignadas por el comité de jueces o el juez
presidente o que determinen las leyes.
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DEL PODER JUDICIAL.
8.- LOS ABOGADOS.
a) Concepto.
El artículo 520 COT entrega un concepto legal de abogado señalando que: los
abogados son personas revestidas por la autoridad competente de la facultad de defender
ante los Tribunales de Justicia los derechos de las partes litigantes.
De la sola lectura de esta disposición se aprecia que el legislador es poco generoso
con el concepto de abogado, pues que la defensa de los derechos de las partes ante los
tribunales de justicia, es sólo una de las funciones que puede realizar un abogado.
De allí que frente a esta definición la doctrina haya intentado desarrollar distintas
nociones de lo que es un abogado. De estas definiciones doctrinarias se desprende que las
funciones que cumple un abogado tienen diversos matices.
Un abogado puede cumplir una función de consultor, consejero o asesor. Ese
profesional proporcionará informes, asesorará o administrará asuntos de orden jurídico y a
veces de otra índole. Puede también servir como conciliador.
El abogado tiene una preparación o una calidad para conciliar y que debe enfrentar
la conciliación antes de aconsejar el pleito. Esto en razón de que cada pleito importa una
incertidumbre.
El Código de ética profesional que rige en Chile para los abogados inscritos en el
Colegio de Abogados, indica que el abogado debe siempre favorecer una justa transacción.
Puede también cumplir una función de defensor en juicio, que es la que trata el
COT.
b) Requisitos.
Para ser abogado se debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 523
COT:
• Tener 20 años de edad. (Se acredita por certificado de nacimiento.).
• Tener el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas otorgado por una Universidad,
conforme a la ley.
• No haber sido condenado ni estar actualmente procesado por delito que merezca
pena aflictiva
• Antecedentes de buena conducta. Estos los puede requerir la Corte Suprema
mediante las averiguaciones que ella estime oportunas y necesarias.
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ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES
DEL PODER JUDICIAL.
• Haber cumplido satisfactoriamente una práctica profesional en la corporación de
asistencia judicial, durante 6 meses. Esta circunstancia debe acreditarse por el
Director General de la respectiva corporación.
Esta obligación de la práctica se entiende cumplida por aquellos funcionarios o
empleados del poder judicial por el hecho de haber desempeñado sus funciones
durante 5 años.
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ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES
DEL PODER JUDICIAL.
BIBLIOGRAFÍA.-
I. Manuales:
- ARAVENA ARREDONDO, Leonardo. “Derecho Procesal Orgánico”.
- CASARINO VITERBO, Mario. “Manual de Derecho Procesal”.
- OBERG, Héctor y MANSO, Macarena. “Manual de Derecho Procesal”.
- ORELLANA TORRES, Fernando. “Manual de Derecho Procesal Orgánico”.
II. Apuntes:
- Apuntes del profesor, Dr. Diego Palomo Vélez para el módulo Organización y
Atribuciones del Poder Judicial, año 2010.
- Apuntes de clases propios, año 2010.
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