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PRESENTACION

La presente monografía que presentamos a vuestra disposición es un exhaustivo análisis


crítico y comparativo de la diversidad de autores que tocan el tema el cual hemos
abordado, para poder entender su real dimensión de dicho trabajo de investigación que
nos ocupa, El TESTAMENTO POR ESCRITURA PUBLICA, es necesario referirse a las
nociones generales del testamento, es decir, establecer las definiciones legislativas y
doctrinales, sus capacidades, requisitos del testador, los impedimentos del notario. Los
grandes retos planteados por nosotros ha sido encontrar su bibliografía, ya que había
información repetida sobre los testamentos por Escritura Pública.
Los dos capítulos que presentamos nos permitirán establecer que el testamento por
Escritura Pública es un acto jurídico unilateral, unipersonal, solemne por el cual una
persona dispone del todo o parte de sus bienes para después de su muerte. La clase de
testamento que hemos desarrollado tiene como fundamento que la unidad del acto para
lo cual deben estar reunidos desde el principio a fin el testador, dos testigos y el notario;
Nuestro código exige la presencia de testigos en todos los testamentos que autoriza, a
excepción del ológrafo, con el objeto de que concurran al acto del otorgamiento. El
número del mismo se ha reducido a dos en todos los casos de testamento en escritura
pública, cerrado, militar, marítimo y aéreo: pudiendo ser uno solo en este último.

El Grupo.
DEDICATORIA

La presente monografía se la dedicamos a los


dos grandes pilares de nuestra vida a nuestros
padres por su apoyo incondicional y a usted
Doctora por sus enseñanzas y su exigencia.
Para ser grandes profesionales como futuros
aplicadores del derecho.
ÍNDICE
CAPITULO I ................................................................................................................................................ 7
1. DE LAS SUCESIONES ..................................................................................................................... 7
1.1. CONCEPTOS GENERALES ................................................................................................... 7
2. LA SUCESIÓN ................................................................................................................................... 7
2.1. SUCESIÓN EN LA PERSONA Y EN LOS BIENES ............................................................ 7
2.1.1. SUCESIÓN EN LA PERSONA ........................................................................................ 7
2.1.2. SUCESIÓN EN LOS BIENES .......................................................................................... 8
3. ELEMENTOS DE LA SUCESIÓN ................................................................................................... 8
3.1. PERSONALES ........................................................................................................................... 8
3.2. REALES ...................................................................................................................................... 8
3.3. FORMALES ................................................................................................................................ 8
3.4. NECESARIOS ............................................................................................................................ 8
4. CLASES DE SUCESIÓN: ................................................................................................................ 8
4.1. POR LA FUENTE DE SU LLAMAMIENTO........................................................................... 8
4.1.1. SUCESIÓN LEGAL ........................................................................................................... 9
4.1.2. SUCESIÓN TESTAMENTARIA ...................................................................................... 9
4.1.3. SUCESIÓN CONTRACTUAL .......................................................................................... 9
4.2. SUCESIÓN: A TITULO SINGULAR –A TITULO UNIVERSAL ......................................... 9
4.2.1. HERENCIA .......................................................................................................................... 9
4.2.2. SUCESORES ..................................................................................................................... 9
4.2.3. HEREDEROS Y LEGATARIOS ...................................................................................... 9
4.2.4. ACREEDORES HEREDITARIOS O TESTAMENTARIOS .......................................10
4.2.5. LA COMUNIDAD HEREDITARIO .................................................................................10
4.2.6. DONATARIOS ..................................................................................................................10
5. APERTURA DE LA SUCESIÓN ...................................................................................................11
5.1. CONCEPTO ..............................................................................................................................11
5.2. MOMENTO DE LA APERTURA ...........................................................................................11
5.3. EFECTOS DE LA APERTURA .............................................................................................11
5.4. CONMORENCIA ......................................................................................................................12
5.5. LUGAR DE APERTURA DE LA SUCESIÓN .....................................................................12
6. TRANSMISIÓN SUCESORIA ....................................................................................................12
7. VOCACIÓN HEREDITARIA.......................................................................................................12
8. DELACIÓN DE LA HERENCIA .................................................................................................13
8.1. EXISTENCIA.............................................................................................................................13
9. ACCIÓN PETITORIA DE HERENCIA ......................................................................................14

DERECHO DE SUCESIONES 3
9.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN PETITORIA ..........................................................15
10. ACCIÓN REIVINDICATORIA DE HERENCIA ....................................................................16
10.1. LA TEORÍA DE LA UNIDAD .........................................................................................18
10.2. LA TEORÍA DE LA DUALIDAD ....................................................................................18
CAPITULO II .............................................................................................................................................20
1. El TESTAMENTO ............................................................................................................................20
1.1. GENERALIDADES ..................................................................................................................20
1.1.1. ANTECEDENTES EN LA EPOCA ANTIGUA ............................................................20
1.1.2. ANTECEDENTES EN LA EDAD MEDIA.....................................................................23
2. EL TESTADOR Y EL TESTAMENTO ..........................................................................................24
2.1. TESTADOR...............................................................................................................................24
2.1.1. CONCEPTO ......................................................................................................................24
2.1.2. CAPACIDAD DE EJERCICIO DEL TESTADOR .......................................................24
2.1.3. INCAPACIDAD PARA TESTAR ...................................................................................26
2.1.4. DERECHO DE TESTAR .................................................................................................27
2.1.5. LIBERTAD DE TESTAR .................................................................................................28
3. TESTAMENTO .................................................................................................................................28
3.1. CONCEPTO ..............................................................................................................................28
3.2. ORIGEN DEL TESTAMENTO ...............................................................................................29
3.3. FUNDAMENTO DEL TESTAMENTO...................................................................................29
4. CARACTERÍSTICAS DE LA HERENCIA ...................................................................................30
4.1. ES UN ACTO SUI GÉNERIS ................................................................................................30
4.2. ES PERSONALÍSIMO.............................................................................................................32
4.3. ES UNILATERAL .....................................................................................................................32
4.4. ES SOLEMNE ..........................................................................................................................33
4.5. ES EXPRESIÓN DE ÚLTIMA VOLUNTAD .........................................................................35
4.6. ES REVOCABLE .....................................................................................................................36
4.7. ES UN ACTO JURÍDICO ........................................................................................................38
4.8. PUEDE SER DECLARATIVO Y CONSTITUTIVO .............................................................39
4.9. ES UN ACTO PRINCIPAL .....................................................................................................39
4.10. ES UN ACTO COMPLEJO ................................................................................................39
4.11. ES UN ACTO JURÍDICO ESCRITO .................................................................................39
5. REQUISITOS GENERALES DEL TESTAMENTO ....................................................................39
A. NOMBRE DEL TESTADOR.- ................................................................................................40
B. ESTADO CIVIL- .......................................................................................................................40
C. NACIONALIDAD: ....................................................................................................................40
D. DOMICILIO: ..............................................................................................................................40

DERECHO DE SUCESIONES 4
E. FECHA.- ........................................................................................................................................40
6. FORMALIDADES GENERALES ..................................................................................................41
7. CAPACIDAD.....................................................................................................................................41
8. CLASES DE TESTAMENTOS ......................................................................................................43
8.1. TESTAMENTOS ORDINARIOS ............................................................................................43
8.2. TESTAMENTOS ESPECIALES ............................................................................................43
CAPITULO III............................................................................................................................................45
1. TESTAMENTO POR ESCRITURA PÚBLICA ............................................................................45
1.1. CONCEPTO ..............................................................................................................................45
1.2. FORMALIDADES ESCENCIALES .......................................................................................46
2. QUE ESTÉN REUNIDOS EN UN SOLO ACTO, DESDE EL PRINCIPIO HASTA EL FIN,
EL TESTADOR EL NOTARIO Y DOS TESTIGOS HÁBILES .........................................................48
3. MANIFESTACION DE VOLUNTAD DEL TESTADOR .............................................................49
4. ESCRITURA DE PUÑO Y LETRA DEL NOTARIO ...................................................................49
5. FIRMA DEL NOTARIO, TESTADOR Y TESTIGOS. .................................................................50
6. VERIFICACION. ...............................................................................................................................50
7. CONSTANCIA DE LAS INDICACIONES ....................................................................................50
8. ENVIO DE PARTES AL REGISTRO. ...........................................................................................51
9. IMPEDIMENTOS DEL NOTARIO Y DE LOS TESTIGOS TESTAMENTARIOS. .................51
9.1. EL NOTARIO ............................................................................................................................52
9.2. DE LOS TESTIGOS ................................................................................................................52
9.3. IMPEDIMENTOS......................................................................................................................55
CAPITULO IV ...........................................................................................................................................58
1. EL TESTAMENTO CERRADO......................................................................................................58
1.1. LA REDACCION ......................................................................................................................58
1.2. PRESENTACION AL NOTARIO ...........................................................................................58
1.3. DE LA EXTENSION DEL ACTA ...........................................................................................58
1.4. UNIDAD DEL ACTO................................................................................................................59
2. DE LA CONSERVACION DEL TESTAMENTO .........................................................................59
2.1. CONSERVACION ....................................................................................................................60
2.2. APERTURA ..............................................................................................................................60
2.3. TRANSFORMACION EN TESTAMENTO OLOGRAFO ...................................................61
2.4. IMPEDIMENTOS DEL NOTARIO .........................................................................................61
2.5. PERSONAS IMPEDIDAS PARA SER TESTIGOS ............................................................62
....................................................................................................................................................65
CONCLUSIONES ....................................................................................................................................73
BIBLIOGRAFIA........................................................................................................................................74

DERECHO DE SUCESIONES 5
DERECHO DE SUCESIONES 6
CAPITULO I
1. DE LAS SUCESIONES
1.1. CONCEPTOS GENERALES

Una sucesión es la rama del derecho, que se le llama hereditario, sucesorio ó simplemente
sucesiones la cual se encarga de regular las consecuencias que se producen con la muerte; también
se ve la designación de herederos, la transmisión del patrimonio y la manera en que ésta puede
hacerse.

Esto es porque los derechos y deberes de las personas no terminan con la muerte, sólo por unas
excepciones como:

No se transmiten los derechos políticos.

Ni aquellos derivados del derecho de familia, como los que provienen del matrimonio, la patria
potestad ó la tutela, todos los patrimoniales son transmisibles por la herencia.

En Roma se podían transmitir los derechos, salvo los de usufructo, uso y habitación y casi todos
los derechos personales y de crédito, con la excepción de los que hubieran nacido de los contratos
de mandato, sociedad y locatio, conductio operarum, así como las obligaciones derivadas del
delito.

2. LA SUCESIÓN

Sucesión deriva del latín succesio y significa "entrar una persona o cosa en lugar de otra" otros
autores dicen que el termino sucesión deriva de succesio "acción de suceder". Es la transmisión
de los bienes, derechos y obligaciones que constituye la herencia, los cuales son heredados a los
sucesores desde el momento de la muerte de una persona.Para savigny sucesión es "el cambio
subjetivo en una relación de derecho "en este concepto se comprende tanto a la sucesión mortis
causa como también a toda aquella en que una persona sustituye a otra en un derecho.

2.1. SUCESIÓN EN LA PERSONA Y EN LOS BIENES

2.1.1. SUCESIÓN EN LA PERSONA

En la sucesión en la persona hay confusión de patrimonios del causante y del sucesor, porque se
basa en la teoría patrimonio-personalidad, generando la responsabilidad ultra vires hereditatis (el
heredero sucesor debe pagar las deudas del causante con su patrimonio) en el sucesor.

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2.1.2. SUCESIÓN EN LOS BIENES
En la sucesión en los bienes no hay confusión de patrimonios, es decir el sucesor paga las deudas
del causante con los bienes dejados y hasta donde alcance, jamás pagara con el sucesor no subentra
por lo tanto el continuador de la personalidad en la relación jurídica del causante. Permanece ajeno
a ella, una vez liquidadas las cargas, recibe los bienes relictos (sobrantes).

3. ELEMENTOS DE LA SUCESIÓN
3.1. PERSONALES
Son los sucesores o herederos, que pueden ser llamados por ley (herederos forzosos) o aquellos
que el causante ha designado antes de su muerte, a estos herederos se llama causa-habientes, eje:
hijos o conviviente.

3.2. REALES

Es la herencia o patrimonio que se transmite del causante; la masa o conjunto de bienes objeto de
la sucesión (activo o pasivo).el heredero adquiere el patrimonio del causante tal cual está al
momento del fallecimiento de este último.

3.3. FORMALES

Es el vínculo que une al causante y al sucesor a través de la ley, contrato o testamento. Están
constituidos por: Apertura de la sucesión, vocación del sucesor y la capacidad de este para poder
ser declarado heredero.

3.4. NECESARIOS

Causante es la persona fallecida es importante porque sin ella no hay transmisión sucesoria.

4. CLASES DE SUCESIÓN:
4.1. POR LA FUENTE DE SU LLAMAMIENTO
Muy conocida es la clasificación de la sucesión atendiendo a la fuente de llamamiento. Si se
origina en la ley recibe el nombre de sucesión legal; si proviene del testamento se la denomina
sucesión testamentaria y cuando procede del acuerdo de dos o más voluntades se la llama sucesión
contractual o contratos de sucesión futura, de esta clasificación provienen las clases de herederos:
.Legales .Testamentarios .Contractuales

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4.1.1. SUCESIÓN LEGAL
Llamada también intestada. Transmisión de todos los derechos y obligaciones del causante a favor
de parientes, por el solo mandato de la ley sin que para ello medie la voluntad del difundo.

4.1.2. SUCESIÓN TESTAMENTARIA


Aquella en que la vocación sucesoria es determinada por la voluntad del causante, manteniendo
siempre el respeto a la legítima

4.1.3. SUCESIÓN CONTRACTUAL


Acuerdo de voluntades por el cual una persona se obliga a transmitir a otra, a su fallecimiento,
parte de su patrimonio o la totalidad de este, si no tiene herederos forzosos.

4.2. SUCESIÓN: A TITULO SINGULAR –A TITULO UNIVERSAL


Los modos de adquirir a titulo universal son aquellos que permiten la adquisición de una
universalidad jurídica o de una cuota de ellos.

Se encuentran en esta categoría la tradición de derecho, la sucesión por causa de muerte y la


prescripción adquisitiva, siempre y cuando operen respecto del derecho real de herencia. La
ocupación y la accesión NUNCA operan como modo de adquirir a titulo universal. Los modos de
adquirir a titulo singular son aquellos en virtud del cual se adquiere un bien determinado. Tienen
esta característica singular SIEMPRE la ocupación y la accesión.

4.2.1. HERENCIA
La herencia es un derecho constitucional, regulado por el código civil que constituye el patrimonio
que se transmite a causa de la muerte de una persona.

Está constituida por el conjunto de bienes derechos y obligaciones que esa persona llamada
(causante) tenía al momento de su fallecimiento. Mientras la sucesión es propiamente un acto
jurídico, la herencia es un patrimonio.

4.2.2. SUCESORES
El artículo 3262 dice: las personas a las cuales se transmitan los derechos de otras personas, de tal
manera que en adelante puedan ejercerlos a su propio nombre, se llaman sucesores. Ellas tienen
ese carácter, o por ley o por voluntad del individuo en cuyos casos suceden.

4.2.3. HEREDEROS Y LEGATARIOS


Los beneficiarios de una sucesión son los herederos forzosos y pueden serlo los legatarios. El
código civil señala que los herederos forzosos son los hijos y los demás descendientes, los padres
y los demás ascendientes, y el cónyuge.

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Mientras que el legatario es aquella persona a quien por testamento se le deja un legado es decir,
uno o más bienes o derechos determinados. Ahora bien, la persona que tiene hijos (u otros
descendientes) o cónyuge puede disponer libremente hasta de un tercio de su patrimonio a favor
de terceros (legatarios). Si solo tiene padres (u otros ascendientes), puede disponer libremente de
la mitad de su patrimonio a favor de terceros. Si no hay padres (o ascendientes), ni hijos (o
descendientes) ni cónyuge, pueden disponer a favor de terceros de la integridad de su patrimonio.

4.2.4. ACREEDORES HEREDITARIOS O TESTAMENTARIOS


Según el artículo 1378, pueden votar por la separación de patrimonios para que no se confundan
los bienes del difunto con los de los herederos, con el objeto de hacerse pago con preferencia a los
acreedores de los herederos.

* Sujeto activo.- pueden solicitarlo los acreedores hereditarios o testamentarios. Acreedores


hereditarios son aquellos que lo eran en vida del causante; y testamentarios, aquellos cuyo crédito
arranca del testamento.

* Sujeto pasivo.- el legitimado pasivo es el heredero.

4.2.5. LA COMUNIDAD HEREDITARIO


Es la situación de cotitularidad hereditaria que se crea con la posibilidad de una delación (denuncia
anónima) conjunta y simultánea a varios herederos que aceptan la herencia diferida a su favor.

En virtud de esta comunidad y puesto que el llamamiento a la herencia tiene carácter universal, el
derecho sobre los bienes que la constituyen pertenece al conjunto de los coherederos designados.
Luego la comunidad hereditaria es una peculiar situación jurídica en que se encuentran los
herederos frente al acervo hereditario.

4.2.6. DONATARIOS
Ninguno de los cónyuges puede renunciar a una herencia o legado o dejar de aceptar una donación
sin el consentimiento del otro.

Por la donación el donante se obliga a transferir gratuitamente al donatario la propiedad de un


bien, nadie puede dar por vía de donación, más de lo que puede disponer por testamento .caduca
la donación si el donatario ocasiona intencionalmente la muerte del causante.

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5. APERTURA DE LA SUCESIÓN
5.1. CONCEPTO
La apertura de la sucesión se produce por:

✓ Muerte del causante.


✓ Declaración de muerte presunta.

5.2. MOMENTO DE LA APERTURA


Así el artículo 3282 dice que "la sucesión o el derecho hereditario se abren tanto en las sucesiones
legitimas como en las testamentarias, desde la muerte del autor de la sucesión o por la presunción
de muerte en los casos prescriptos por la ley". Por la nota del art.3282 tanto la muerte como la
apertura y la transmisión de la herencia se producen en el mismo instante. No hay entre ellas el
menor intervalo de tiempo; son indivisibles. El fallecimiento de una persona es fundamental,
porque constituye el evento principal de esta etapa; la muerte puede ser:

a) Real.- por causas naturales (enfermedad o accidentes)

b) Acto Declarativo Judicial.- muerte presunta. El certificado de defunción es emitido por un


oficial de registro civil y constituye la prueba del fallecimiento del causante. La sucesión se abre
en la hora, día, mes, año de la muerte, lo que permite esclarecer quienes serán las personas
llamadas causahabientes .el art.1000 del código civil, establece que la sucesión de una persona se
abre con la muerte real o presunta.

5.3. EFECTOS DE LA APERTURA


1. El heredero es propietario de la herencia desde la muerte del causante, aun cuando fuese
incapaz o ignorase que se ha deferido la herencia.
2. El heredero que sobrevive sólo un instante al difunto, transmite la herencia a sus propios
herederos, que gozan como él la facultad de aceptarla o repudiarla.
3. Si hay pluralidad de herederos, desde el mismo instante de la muerte se forma la masa
hereditaria o acervo sucesorio, que implica un estado de indivisión hereditaria, y cada una
de ellos tiene, en cuanto a la propiedad y posesión, los mismos derechos que el causante.
Estos derechos cesan con la partición.
4. Los herederos responden las demandas interpuestas contra el causante, siempre y cuando
se hubiese dado la posesión judicial de la herencia, ya que, en caso contrario, por el art.
3414 se dispone que «Mientras no esté dada la posesión judicial de la herencia, los
herederos que deben pedirla no pueden ejercer ninguna de las acciones que dependen de

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la sucesión, ni demandar a los deudores, ni a los detentadores de los bienes hereditarios.
No pueden ser demandados por los acreedores hereditarios u otros interesados en las
sucesión».

5.4. CONMORENCIA
Si dos o más personas hubiesen fallecido en un desastre común o en cualquier otra circunstancia,
de modo que no se pueda saber cuál de ellas falleció primero, se presume que fallecieron todas al
mismo tiempo, sin que se pueda alegar transmisión alguna de derechos entre ellas, art. (109).

5.5. LUGAR DE APERTURA DE LA SUCESIÓN


El juez competente para conocer los juicios sucesorios del lugar del último domicilio el autor de
la herencia, constituyendo el lugar de apertura de la sucesión sin tomar en cuenta la nacionalidad
de los derechos, en caso de que el causante fallezca en el extranjero, se tendría como su domicilio
el ultimo domicilio que el causante tenia dentro de la república.

6. TRANSMISIÓN SUCESORIA
Desde el momento de la muerte de una persona los bienes, derechos obligaciones que constituyen
la herencia se transmiten a sus sucesores.

Responsabilidad "intra vires hereditatis".- El heredero responde de las deudas y cargas de la


herencia solo hasta donde los bienes de esta. Incumbe al heredero la prueba del exceso, salvo
cuando exista inventario final. Responsabilidad "ultra vires hereditatis".- Pierde el beneficio
otorgado en el artículo 661° el heredero que: .Oculta dolosamente bienes hereditarios .Simula
deudas o dispone de los dejados por el causante, en perjuicio de los derechos de los acreedores de
la sucesión.

7. VOCACIÓN HEREDITARIA
La herencia se atribuye a quienes son llamados a la adquisición, el llamado puede provenir de la
ley (sucesión legítima) o por el testamento del causante (sucesión testamentaria), lo que los coloca
en la condición de aceptarla o renunciarla , ya que la calidad de heredero no se impone y es
potestativo renunciar o aceptar esa calidad , si el heredero renuncia se considera que nuca hubo
heredero y si es aceptada queda fija la propiedad en la persona del aceptante desde el día de la
apertura de la sucesión. Las condiciones de eficacia de la vocación hereditaria se refieren a los
requisitos impuestos por la ley para que el llamamiento no esté en contradicción con una norma
legal imperativa que prohíba el llamado. Que la vocación no esté sujeta a una resolución por
disposición de la ley o del causante, lo que somete la eficacia a una condición resolutiva por
voluntad del causante. La vocación puede ser:

DERECHO DE SUCESIONES 12
* Directa:

Cuando supone el llamamiento actual y con delación al primer grado del sucesor.

* Indirecta:

Supone un llamamiento virtual y que se concretará con la delación así que no hayan podido heredar
los sucesores de primer o preferente grado. Se da cuando el primer llamado no ha podido o no ha
querido heredar, de tal modo que le sucede otro, la figura es conocida con el nombre de sustitución
hereditaria o testamentaria. Es una cláusula de previsión. Además de dicha figura, la vocación
indirecta también se consigue por el derecho de representación, se regula en las normas de sucesión
intestada, art. 924: "llamase derecho de representación el que tienen los parientes de una persona
para sucederle en todos los derechos que tendría si viviera o hubiera podido heredar". Supone,
por tanto, una excepción a la forma de suceder intestada, en el sentido de que el pariente más
próximo en grado excluye al más remoto.

* Solidaria:

Como ya se ha expuesto, la vocación solidaria se da cuando se hace un llamamiento conjunto a


una pluralidad de sucesores del mismo grado, en forma tal que todos resultan llamados
potencialmente al todo la falta de alguno/s de los designados provoca la expansión de la
participación de los restantes en el as hereditario o en la parte de éste que había sido objeto del
llamamiento conjunto. A dicho efecto se le denomina acrecimiento o derecho de acrecer

8. DELACIÓN DE LA HERENCIA
De acuerdo con el art.1006, por muerte del heredero sin aceptar ni repudiar la herencia, pasará a
los suyos el mismo derecho que él tenía. El derecho que corresponde a un llamado al que se ha
hecho el ofrecimiento y puede aceptar (o repudiar), pero aún no lo ha hecho, no es un derecho
sobre la herencia adquirida (la adquisición presupone precisamente la aceptación), sino el derecho
a adquirirla . Éste se encuentra en el patrimonio del heredero, que, en consecuencia, tiene el
derecho de transmitirlo. Si el heredero/s lo ejercita, adquiere la herencia a que estaba llamado el
causante.

8.1. EXISTENCIA
La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto, es separarse completamente de su
madre.

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La ley protege la vida del que está por nacer. El juez por consecuencia, tomara, a petición de
cualquiera persona o de oficio, todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger
la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra.

Los derechos que se deferirían a la criatura que está en el vientre materno, si hubiese nacido y
viviese, estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectué .y si el nacimiento constituye un
principio de existencia, entrara el recién nacido en el goce de dichos derechos, como si hubiese
existido al tiempo en que se defirieron.

9. ACCIÓN PETITORIA DE HERENCIA


Esta normada en el artículo 664, que de acuerdo a la redacción modificada por el vigente Código
Procesal Civil, prescribe que el derecho de petición de herencia corresponde al heredero que no
posee los bienes que considera que le pertenecen, y se dirige contra quien los posea en todo o en
parte a titulo sucesorio, para excluirlo o para concurrir con él.

Agrega que dicha pretensión puede acumularse la de declarar heredero al peticionante si,
habiéndose pronunciado declaración judicial de herederos, considera que con ella se han preterido
sus derechos; así como la imprescriptibilidad de la acción y su tramitación como proceso de
conocimiento.

Es aquella acción que el heredero dirige contra otro heredero para concurrir con él, en este
supuesto, el demandado podría tratarse de un coheredero; o para excluirlo, si tuviese mejor
derecho, aquí se trataría de un heredero aparente.

La acción petitoria es una acción que se dirige contra los herederos aunque haya una resolución
judicial de declaratoria de herederos que no comprenda al peticionante, y está referida a todo el
patrimonio hereditario. Por lo tanto, tanto el demandante como el demandado deben ser herederos.

Para que la acción de petición de herencia pueda tener como fin la exclusión del heredero poseedor
de los bienes de la herencia, el peticionante debe tener mejor título para heredar que el demandado.
Entonces, en este caso no habría una situación de copropiedad ya que las partes no serían
coherederos, sino más bien el demandante sería el verdadero sucesor, y el demandado el sucesor
aparente.

Por otro lado cabe resaltar que a la acción de petición de herencia es aplicable también lo dispuesto
por el artículo 666º del Código Civil, referida a la enajenación de un bien hereditario, que expresa:
"El poseedor de buena fe que hubiere enajenado un bien hereditario está obligado a restituir su
precio al heredero y si se le adeudara, se transmitirá a este último el derecho de cobrarlo.

DERECHO DE SUCESIONES 14
En todos los casos, el poseedor de mala fe está obligado a resarcir al heredero el valor del bien y
de sus frutos y a indemnizarle el perjuicio que le hubiere ocasionado".

Naturaleza jurídica

Esencialmente es una acción real basada en los derechos de propiedad y posesión de bienes, los
cuales constituyen su objeto. Es inherente a la condición de heredero y se tramita como proceso
de conocimiento, siendo imprescriptible

9.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN PETITORIA


Existe una petición de herencia, a diferencia de la acción reivindicatoria que es singular, la petitoria
se refiere a todos los bienes de la herencia. Por ello, es una acción sui generis que no encaja
propiamente dentro del concepto estricto de la acción real, dado que no tiene como sustrato un
bien corporal determinado. Es una acción universal que persigue el reconocimiento de la condición
de heredero y, como consecuencia de ello, reivindicar los derechos hereditarios.

Corresponde al heredero que no posee los bienes que considera que le pertenecen, contra quien
los posea en todo o en parte a título sucesorio, esta última expresión difiere de la del texto original
del Código Civil, que se refería al título de heredero. La actual es más propia pues incluye a los
legatarios, pudiendo darse el caso, como se ha señalado, de una persona que disponga de sus bienes
en legados, afectando a sus herederos forzosos. Ambas partes deben ser sucesores del causante:
demandante y demandado. Esta es la nota distintiva fundamental con la acción reivindicatoria.

Puede haber exclusión o concurrencia, en este caso como se trata de los dos supuestos:

Que el actor concurra con el reo en la herencia, por tener igual derecho a suceder, o porque la ley
determina su participación conjunta. En este caso, es de aplicación lo dispuesto en el articulom844,
que determina que si hay varios herederos, cada uno de ellos es copropietario de los bienes de la
herencia, en proporción a la cuota que tenga derecho a heredar. Por lo tanto, tienen la condición
de copropietarios, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 985, ninguno de ellos ni sus
sucesores pueden adquirir los bienes comunes, siendo imprescriptible la acción de participación.
A este respecto, hay una innovación importante en el actual Código, pues el derogado establecía
una excepción en su artículo 874, señalando que los herederos del condominio (copropietario)
podían adquirir por prescripción los bienes comunes cuando los poseían por un plazo de veinte
años desde la muerte del causante.

DERECHO DE SUCESIONES 15
Que el demandante tenga mejor derecho para heredar que el demandado, excluyéndolo. En este
caso, el primero es el heredero verdadero y el segundo el sucesor aparente. No son, coherederos
y, por ende, tampoco copropietarios.

Acumulación de acciones, la nueva redacción del artículo 664 menciona expresamente algo que
estaba implícito: la facultad del accionante de demandar acumulativamente que se declare
heredero, en caso que medie una declaración de herederos que no lo incluya. Inclusive para que
proceda la petición de herencia, el actor debe necesariamente solicitar, que se le declare heredero;
pues es solamente si procede esta segunda petición que podrá declararse fundada la primera.

Esta acción es imprescriptible, este enunciado es innecesario, en el primer supuesto, al ser los
herederos copropietarios, no pueden adquirir por prescripción los bienes comunes, siendo la acción
de participación imprescriptible. En el segundo supuesto, si bien no tienen esta condición, el
heredero verdadero está reivindicando la herencia de su propiedad frente al heredero aparente, y
la acción reivindicatoria es imprescriptible, por disposición del artículo 927.

Se le aplica lo señalado en el artículo 666º, se analiza al tratar la acción reivindicatoria, y que a la


letra dice: "El poseedor de buena fe que hubiese enajenado un bien hereditario está obligado a
restituir su precio al heredero y si se le adeudara, se transmitirá a este último el derecho de cobrarlo.
En todos los casos, el poseedor de mala fe está obligado a resarcir al heredero el valor del bien y
de sus frutos y a indemnizarle el perjuicio que le hubiere ocasionado".

10. ACCIÓN REIVINDICATORIA DE HERENCIA


Es aquella acción que ejercita el heredero contra el tercero que, sin buena fe, adquiere los bienes
hereditarios por efecto de contratos a título particular oneroso celebrados por el heredero aparente
que entró en posesión de ellos.

Está referida a la acción reivindicatoria de bienes hereditarios, que es tratada en el artículo 665º
del Código, que señala: " La acción reivindicatoria procede contra el tercero que, sin buena fe,
adquiere los bienes hereditarios por efecto de contratos a título oneroso celebrados por el heredero
aparente que entró en posesión de ellos. Si se trata de bienes registrados, la buena fe del adquirente
se presume si, antes de la celebración del contrato, hubiera estado debidamente inscrito, en el
registro respectivo, el título que amparaba al heredero aparente y la transmisión de dominio a su
favor, y no hubiera anotada demanda ni medida precautoria que afecte los derechos inscritos.

En los demás casos, el heredero verdadero tiene el derecho de reivindicar el bien heredado contra
quien lo posea a título gratuito o sin título".

DERECHO DE SUCESIONES 16
La acción de reivindicación de herencia puede referirse a todo el patrimonio dejado por el
causante, o sólo a una cuota del mismo. En la acción reivindicatoria el actor alega y deberá probar
su derecho de propiedad y que, por tanto, le corresponde la posesión del bien materia de la
reivindicación; posesión que la tiene indebidamente el demandado, partiendo de lo dispuesto en
el artículo 880º del Código Civil que señala que a todo propietario le corresponde poseer.

Esta acción reivindicatoria se refiere a los terceros adquirentes del sucesor aparente o del
coheredero o de un tercero. En este caso se norma el supuesto del adquirente de mala fe y a título
oneroso y, el del adquirente a título gratuito, con buena o mala fe. El caso del adquiriente de buena
fe, no se encuentra normado, ya que no procede contra él la acción, que en realidad debería
dirigirse contra el vendedor. Entonces vemos que lo dispuesto por el artículo 665º concuerda con
lo expresado en el artículo 666º y observamos los siguientes presupuestos:

El adquiriente a título oneroso de mala fe queda obligado a entregar al heredero verdadero el bien
y los frutos percibidos, así como a indemnizarlo.

El adquiriente a título gratuito de buena fe queda obligado sólo a restituir el bien.

El adquiriente a título gratuito de mala fe queda obligado a la restitución del bien, a la devolución
de los frutos percibidos y a pagar una indemnización.

El adquiriente a título oneroso de buena fe mantiene sus derechos, quedando obligado sólo a pagar
el saldo del precio, si hubiere, al heredero verdadero.

El artículo 665 agrega que, si se trata de bienes registrados, la buena fe del adquiriente se presume
si antes de la celebración del contrato hubiera estado debidamente inscrito, en el registro
respectivo,

El título que amparaba al heredero aparente y la transmisión de dominio en su favor, y no hubiera


anotada demanda ni medida precautoria que afecte los derechos inscritos. Estas condiciones a
favor de la presunción de buena fe no significan que de no presentarse se establezcan la existencia
de mala fe. No solo en ese3 caso se presume la buena fe. Esta es una presunción general que opera
siempre, salvo prueba en contrario, o cuando el bien se encuentra inscrito a nombre de otra
persona, tal como lo dispone el artículo 914. Mientras la buena fe se presume, la mala fe debe
probarse. En todo caso, debió legislarse cuando, excepcionalmente en la situación planteada, no
puede presumirse la buena fe, conforme a la regla citada establecida en el Libro de los Derechos
Reales. El enunciado de la segunda parte del artículo 666, que dice que en todos los caso el
poseedor de mala fe está obligado a resarcir al heredero el valor del bien y de sus frutos y a

DERECHO DE SUCESIONES 17
indemnizarle el perjuicio que le hubiere ocasionado, redunda lo expresado en el artículo 910 y el
artículo 1969, siendo, por lo tanto, superfluo.

Corrientes que ayudaron a la sistematización de la acción petitoria y reivindicatoria en nuestro


ordenamiento civil.

Existen dos corrientes en relación a la forma como debe estar legislada la acción para recuperar
bienes hereditarios, dichas corrientes son:

10.1. LA TEORÍA DE LA UNIDAD


Consiste en que genéricamente existe una acción de reivindicación sucesoria, por la cual el
heredero pide lo que le corresponde. Ésta es la tesis que fue recogida por nuestro Código Civil
anterior, ya derogado.

10.2. LA TEORÍA DE LA DUALIDAD


Teoría reconocida por la doctrina nacional y los tratadistas modernos, que fue adoptada por los
legisladores de 1984 para la elaboración de nuestro actual Código Civil.

Esta teoría se refiere a la recuperación del patrimonio hereditario, en razón al vínculo, conexión
con la sucesión que tienen los sujetos que participan en la acción petitoria y el carácter ajeno a la
misma por parte de una de las partes que participa en el proceso de acción reivindicatoria.

Se podría decir que se tratan de dos acciones distintas pero con afinidades en ciertos aspectos.

DERECHO DE SUCESIONES 18
DERECHO DE SUCESIONES 19
CAPITULO II

1. El TESTAMENTO

1.1. GENERALIDADES

La sucesión testamentaria regula la transmisión de bienes que hace el causante para después de su
muerte mediante un acto solemne escrito llamado testamento que contiene su libre y última
voluntad. El testamento puede ser por escritura pública o por documento privado.
Como nuestro sucesorio es el de herencia forzosa, solo una parte del patrimonio personal es
libremente dispuesto por testamento si el causante deja parientes en línea recta descendente,
ascendente, cónyuge. Sólo en caso que no los tuviera es libre de disponer testamentariamente de
la totalidad de sus bienes a favor de cualquier persona.
En cualquiera de los casos, la transmisión procede por institución de herederos o de legatarios, a
título universal o particular respectivamente.

1.1.1. ANTECEDENTES EN LA EPOCA ANTIGUA

En principio en Roma no se admitió la sucesión testamentaria para evitar que ello trastornase
económicamente a la familia del causante. Tampoco existió en los pueblos anteriores. Recién
aparece en la Ley de las XII Tablas, y desde ese momento el derecho de testar ha sido admitido
con mayores o menores limitaciones según las épocas y los países.
La muerte está concebida para dejar huella en los vivos y por lo tanto todo lo que refiere a los
entierros romanos serán actos públicos, pensados y meditados previamente.
Un romano no moría sin más, eso sería demasiado simple, porque ante todo un romano era un
ciudadano, formaba parte de un conjunto, de una sociedad, o de un estatus, por ello cada uno de
ellos fueran esclavos o aristócratas, dejaba como legado un testamento. Estos rollos eran
entregados a las vestales, y éstas los colocaban en cuadrículas estanterías donde eran clasificados
previamente, ellas eran las encargadas de custodiarlos y entregarlos cuando eran requeridos,
algunos constaban de escuetos contenidos sobre todo cuando el fallecido no tenía demasiadas
posesiones, otros en
Cambio constituyen auténticas joyas no sólo por los comentarios personales sino por la extensión
de las riquezas.
El testamento, una vez se constataba el fallecimiento, era leído en un acto público y popular, mayor
cuánto aumentaba la importancia del fallecido, en éste no sólo se dejaba constancia del legado
material sino que en muchas ocasiones el difunto dejaba patente opiniones personales sobre

DERECHO DE SUCESIONES 20
amigos, allegados, parientes, e incluso del mismísimo César, haciendo público su malestar o
alegría con grandes alabanzas o mayores insultos, todo ello reportó grandes risotadas o grandes
desprecios dejando en una situación incómoda a supuestos amigos del fallecido, ya que éste no se
privaba de hacer revelaciones públicas.
Paralelamente a la lectura de las opiniones expresadas por el difunto sobre su vida, había también
la lectura pública del legado material que este entregaba. Un ciudadano de bien dejaba la herencia
repartida entre sus familia, amigos, y una parte a sus esclavos que podían ser cantidades de dinero
o bien, si había suerte la manumisión del mismo, o lo que es lo mismo, el señor liberaba al esclavo
que le había servido fielmente durante años.
Así mismo, también era una costumbre romana el nombrar a una serie de personas alternativas o
de reserva, que eran los encargados de recibir una parte de la herencia si alguno de los beneficiarios
renunciaba a la herencia del difunto.
La celebración del entierro constituye un acto participativo con toda la ciudad, el difunto era
trasladado por las calles de la urbs, tras éste le seguía toda una comitiva, por un lado la familia y
allegados y por otra personal pagado, gente como las plañideras, que hasta hace muy poco eran
también parte de los entierros en nuestro país, se encargaban de cubrir de tragedia la comitiva, por
otro lado las fasces que no eran sino representaciones gráficas de la vida o los momentos
representativos o árboles genealógicos del difunto también seguían el féretro hasta el cementerio.
También era una costumbre extendida la realización de un discurso por parte de algún miembro
destacado, para dejar patente la influencia del fallecido y las aptitudes de éste con su entorno
familiar y social. Después de la incineración del cuerpo, los restos eran trasladados al sepulcro,
los cementerios romanos estaban justo a las afueras de la ciudad, cuando se traspasaba la puerta
de la urbe, las hileras de tumbas se alzaban a cada lado del camino y sus lápidas estaban llenas de
epitafios inusuales en nuestros tiempos pues no hacen referencia a contenidos religiosos sino a
auténticos párrafos de la vida, algunos de ellos llegando a ser de alguna manera moralistas o
explicativos de la causa de la muerte.1
Éstos están hechos para ser leídos por el viajante, se conoce la afición de algunos romanos a ir a
los cementerios a leer los epitafios de sus conciudadanos difuntos, porqué así es la vida romana,
todo de cara a la galería, todo para dejar constancia del paso por la vida.
Los arqueólogos han hallado cerca de 100.000 epitafios, destaco por ejemplo este en el que se
puede leer:
" No os fiéis de los médicos, ellos son los que me han matado" o este otro "Yo por mi
parte nunca seguí los consejos de un filósofo"

DERECHO DE SUCESIONES 21
Algunos de ellos, tan variados como lápidas hay, hacen referencia al malestar con un esclavo, u
otro al que el difunto deja constancia de que ha desheredado a su hija, todo tiene cabida:
enfrentamientos familiares, pensamientos políticos, etc.
Respecto a la decoración de los sarcófagos y sus elementos, debemos reseñar que la gran mayoría
estaban grabados con hermosos dibujos de barcos, carreras de caballos, o simbolismos referentes
no a la Muerte, al Infierno sino al disfrute de la propia vida, en algunas ocasiones se han
encontrados grabados del Dios Baco en referencia a su condición de Dios del más allá pero no por
un sentimiento religioso como en tiempos de apogeo cristiano, de la calidad de muerto se resalta
la vida no la muerte.
El día de difuntos romano que nosotros celebramos el 1 de Noviembre para ellos discurría entre
los días 13 y 21 de Febrero, entre estas fechas el romano que había perdido a un amigo o familiar
recorría el cementerio dejando sobre las tumbas figuras de terracota, lamparillas y frascos de
vidrio, no era costumbre poner flores tal y como hacemos en la actualidad puesto que para una
mente tan racional como la romana no cabía sentido a incluir las flores a quién no puede olerlas o
sentirlas.
Así pues, debemos acabar diciendo que a pesar de la contradicción personal que podemos tener al
entender el acto romano como irreverente, debemos pensar que la racionalidad de sus hechos se
ajusta más a la realidad de una sociedad hecha por y para el hombre y que no deja lugar a
divinidades o dioses.

1 RODRIGUEZ ESQUECHE, LUIS MEIGUEL “DERECHO DE SUCESIONES”,


PAG.234.

DERECHO DE SUCESIONES 22
1.1.2. ANTECEDENTES EN LA EDAD MEDIA

Es testamento se convierte, para la mentalidad del hombre medieval, en un auténtico pasaporte


para la vida eterna, aunque es bien consciente de que ese documento tiene que ir acompañado de
las buenas obras y completado por los correspondientes sufragios.
Las causas para que un hombre se decida a redactar su testamento se pueden dividir en dos planos;
el natural y el sobrenatural. Es decir, la transmisión de bienes temporales, y la conciencia de la
necesidad de presentarse libre de acusaciones ante el juicio divino.
Lo habitual era que se testara cuando la enfermedad causase los primeros indicios, aunque su
redacción podía hacerse en cualquier momento.
Los meses de calor, correspondientes al periodo entre abril y octubre, era la época de mayor
número de testamentos debido al aumento de las fiebres y las pestes. Era necesario no retrasar
excesivamente el momento de la redacción del testamento porque éste tenía que redactarse en
plenas condiciones psíquicas y morales.
El testamento se constituyó, desde los primeros siglos medievales, en un auténtico seguro de vida
eterna para el testador, siempre y cuando fuera acompañado de las buenas obras y de un verdadero
arrepentimiento, que las mismas disposiciones del documento debían acreditar. Era como un pacto
que se establecía entre la Iglesia y el testador, la cual cubría el ámbito natural y el sobrenatural.
De hecho, en los testamentos bajo medievales se establece desde el principio una dicotomía bien
característica entre las donaciones terrenas (pago de deudas pendientes, establecimiento de
donaciones a los familiares, recompensas a los amigos, retribución a los colegas profesionales) y
las espirituales (limosnas de todo tipo, donaciones a las parroquias, solicitud de oraciones y, por
fin, el confuso mundo del establecimiento y pago de los sufragios que el testador establece para
entrar en la vida eterna con la mayor brevedad posible).
Es en los preámbulos de los testamentos donde quizá se muestra de modo más explícito el temor
a la muerte y la conciencia de su proximidad que los ciudadanos bajo medievales tienen. Allí el
testador suele explayarse, manifestando en algunas ocasiones el estado de ánimo con el que
afronta- de un modo inminente o no- la muerte natural. En estas cláusulas es donde se refleja con
más hondura la conciencia del hombre medieval ante la magnitud de lo sobrenatural o la idea de
la fugacidad de la vida.
El derecho de disponer voluntariamente de los bienes para después del fallecimiento, tiene como
antecedente la facultad de disponer entre vivos, y es evidentemente un

DERECHO DE SUCESIONES 23
atributo de la propiedad, una manera de manifestarse la libertad individual, mas exteriorizada
cuando más se han exaltado los derechos individuales como en la Revolución francesa.

2. EL TESTADOR Y EL TESTAMENTO
En la sucesión testamentario tenemos elementos fundamentales que no pueden faltar. Estos son;
el Testador y el testamento, puesto que los bienes se trasmiten por disposición voluntaria del
causante mediante testamento.

2.1. TESTADOR
2.1.1. CONCEPTO
Es toda persona con capacidad de ejercicio que tiene facultad de disponer de sus bienes
patrimoniales y designar a sus sucesores para después de su muerte mediante documento público
o privado llamado testamento.

2.1.2. CAPACIDAD DE EJERCICIO DEL TESTADOR


La capacidad civil, o de ejercicio civil, o de ejercicio, del testador, ante un acto jurídico de gran
importancia, es requisito esencial para la validez del testamento.
En derecho tenemos la capacidad de goce, la que implica la titularidad del derecho que le reconoce
al ser humano desde su nacimiento y que alude a un derecho subjetivo; y la capacidad de ejercicio
que es la facultad que tiene la persona para practicar actos jurídicos y asumir responsabilidades. 2
El testamento es un acto jurídico; por consiguiente, es necesario que el testador, al momento de
otorgarlo, se encuentre en plena capacidad jurídica de ejercicio, para así reconocerle validez a ese
acto testamentario por el que dispone de sus bienes. Esta capacidad de ejercicio la adquiere la
persona al cumplir la mayoría de edad y, aun con menos edad si contrae matrimonio, según lo
dispuesto por el código civil en ese artículo. Empero, por la importancia que tiene el acto
testamentario por el que dispone el destino de sus bienes del testador, esta capacidad de ejercicio
exige de la actuación personal y voluntaria así como de la lucidez mental, de quien otorga el
testamento. Por ello decimos que la capacidad jurídica para testar, es la aptitud que tiene la persona
facultada por la ley para expresar directa y personalmente su última voluntad respecto a la
disposición de sus bienes para después de su muerte por medio del testamento, en el que puede
establecer también derechos a favor de terceros y reconocer obligaciones.

2 HINOSTROZA MINGUEZ, ALBERTO, “TRATADO DE DERECHO DE


SUCESIONES” PAG 96

DERECHO DE SUCESIONES 24
Esta aptitud que constituye su capacidad de ejercicio le permite otorgar testamento en cualquiera
de sus formas autorizadas por la ley. En el entendido que le testamento constituye la expresión de
la última voluntad de una persona, la capacidad para testar exige, además de la mayoría de edad,
el pleno de sus facultades mentales, porque, para otorgar testamento, la ley no admite la
representación, el mando ni el poder; es un derecho personalismo. Se ejerce en forma directa y
personal.
El requisito de la aptitud mental es indispensable para el momento de la facción del testamento,
poco importa si después sobreviene la incapacidad de ejercicio por enfermedad mental o defecto
de discernimiento (Art. 687 Inc. 3). Lo que interesa al legislador, a la sociedad y a la ley es que el
testador se encuentre con su lucidez mental en la facción del estamento por ser un acto jurídico de
efectos tan trascendentales como la disposición de bienes hereditarios, y el reconocimiento de
obligaciones, para después su muerte, cuya voluntad debe cumplirse bajo el supuesto de haber
sido la última, expresada en completa libertad.
Sin embargo la configuración de la capacidad testamentaria que asigna el legislador, este mismo
ha previsto el caso de la deficiencias físicas de las personas que quieran manifestar su voluntad
por testamento. Las disposiciones legales para estos casos no motivan una incapacidad
testamentaria relativa, porque no le limitan la libre voluntad de testar, lo que atentaría contra la
esencia conceptual del testamento. La ley les precisa de formalidad testamentaria acorde con sus
limitaciones físicas y que no es una restricción de su capacidad de ejercicio
Elemento fundamental para testar es la libre voluntad expresada de manera indubitable. Quien se
encuentra en tal actitud con mayoría de edad puede utilizar cualquier forma testamentaria de las
dispuestas por la ley. Es lógico pensar que los analfabetos y los ciegos no podrán escribir su
testamento, cerrado ni ológrafo a ellos la ley les designa una especie de testamento que les ofrece
garantía jurídica, tanto a su libre voluntad de declarar como a los sucesores y beneficiarios del
acto testamentario. Así el código civil del Perú dispone que los analfabetos y los ciegos pueden
testar sólo por escritura pública en cuyo caso el notario y un testigo testamentario deberán leerle
el testamento, en un total de dos veces (Art. 692 y 693)

DERECHO DE SUCESIONES 25
2.1.3. INCAPACIDAD PARA TESTAR

Contrariamente a lo antedicho, debemos entender que son incapaces para otorgar testamento los
que han alcanzado la mayoría de edad y los que por razones físicas o mentales o por coacción, no
pueden expresar su voluntad libremente. Conforme a lo dispuesto por el código civil no pueden
otorgar testamento en los siguientes supuestos a:
1. Los que no han alcanzado la mayoría de edad, esto es, que no han cumplido dieciocho años
desde su nacimiento, salvo los mayores varones de dieciséis y las mujeres de catorce años
cuya incapacidad cesa por matrimonio y, en los varones, por obtener título oficial que los
autorice para ejercer una profesión u oficio.
2. Los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento; así como los
sordomudos, ciegosordo, y los ciegomudos que no pueden expresar su voluntad de manera
indubitable. Pero, con relación a estos últimos, si pueden expresarla sin duda alguna no
están incapacitados para testar, puesto que pueden expresar su voluntad sin lugar a dudas.
3. Los retardos mentales y los que adolecen deterioro mental que los impida expresar su libre
voluntad. Es indubitable que le deterioro mental no permite expresar su voluntad
4. Los ebrios habituales y los toxicómanos. Sabemos que estas personas no tienen libre
discernimiento no voluntad plena para expresarse.
5. Los que carecen, en el momento de testar, por cualquier causa, aunque sea transitoria, de
la lucidez mental y de la libertad necesarias para el otorgamiento testamentario (Art.687)
6. En lo que respecta a la última parte de ese numeral ya sabemos que la actitud o es solo
capacidad por edad cronológica y por discernimiento para ejercer un derecho sino es
también disposición para ejercerlo; puesto que, como derecho, no estamos obligados a
hacer lo que la ley no manda; la ley no obliga el ejercicio de un derecho. Entonces, de
mediar coacción física o moral en el ánimo del testador, en cualquiera de sus formas, estará
disminuido en su capacidad para testar y no podrá expresar libremente su voluntad como
última en su vida.3 De haberse sentido obligado a otorgarlo, al liberarse de esa coacción
tendrá el perfecto derecho de revocar o de realizar otro testamento. En todo caso la
coacción la sanciona la ley con la exclusión de herencia por indignidad (Art.667).

3 FERNANDEZ ARCE, CESAR; “Código Civil: Derecho de Sucesiones”; Pág. 391

DERECHO DE SUCESIONES 26
En lo que relaciona con derechos no patrimoniales, la ley le da la validez a las disposiciones
testamentarias de carácter no patrimonial, contenidas en el testamento, aunque el acto limite a
ellas (Art.668, segunda parte). De manera que el testador puede hacer el reconocimiento de un
hijo, nacido o que esté por nacer, extramatrimonial, o reconocer el cuidado de su familia.
2.1.4. DERECHO DE TESTAR.-
Decir que el testador, por su facultad de ejercicio, tiene facultad para disponer de sus bienes por
testamento significa que le asiste pleno derecho para la acción de su testamento.
Algunos civilistas han dado su opinión sobre este derecho del ser humano. Duguit, parte del
carácter absoluto de la propiedad; “El propietario titular de un derecho absoluto tiene
lógicamente el poder de disponer de sus bienes durante su vida y después”
Los Jusnaturalistas consideran que le derecho de testar encuentra su argumento decisivo en la
naturaleza racional y moral del hombre que, elevándose por su razón, sobre el tiempo y el espacio,
proponiéndose y persiguiendo fines lícitos de beneficencia, de gratitud, de afecto, que se extienden
frecuentemente más allá de la vida, tiene también el derecho de afectar un conjunto de medios al
cumplimiento de estos fines. Negarle al hombre el derecho de testar es tenerlo como un ser
insensible, incapaz de sentir un fin más allá de esta vida; es privarle del derecho de disposición de
sus bienes para después de su muerte.
Es indudable que el acto testamentario responde al deseo del testador, de asegurar el bienestar de
la familia; por ello esta sucesión regula la herencia correspondiente a los parientes más próximos
del causante para luego declarar intangible la porción hereditaria llamada legítima, con lo que se
atiende así el nexo familiar que sustenta la sucesión y le permite, luego, disponer el destino de sus
bienes a favor de las personas que su voluntad designe
Se cumple así el interés particular del ser humano, el interés social de la familia y de la sociedad
Debemos agregar que le testador carece de facultades para imponer, en el testamento, condiciones
y cargos contrarios a las leyes de carácter imperativo. Tampoco puede adoptar forma no modalidad
testamentaria no admitida por la ley. En este sentido la ley le limita esta facultad por razones de
orden jurídico social. La ley imperativa debe cumplirse y el orden socio jurídico debe mantenerse.

DERECHO DE SUCESIONES 27
2.1.5. LIBERTAD DE TESTAR
El testador es el ser Humano quien, como persona con capacidad de ejercicio, tiene la facultad de
disponer de sus bienes y designar a sus sucesores para después de su muerte mediante testamento.
Por consiguiente, debe tener amplia libertad para el ejercicio de la facultad. La expresión libertad
de testar significa la posibilidad de parte del testador de transferir su patrimonio a aquella o
aquellas personas a quienes, según su criterio, le parezca más conveniente, sin traba alguna, salvo
la obligación de dejar alimentos a otras, que tiene una indicación expresa.
En el fondo, la libertad de testar supone la confianza que el legislador, deducida de las máximas
de la humana experiencia, de que nadie se encuentra en mejores condiciones para una justa
distribución de sus bienes que el propio testador.

3. TESTAMENTO

3.1. CONCEPTO

Etimológicamente se dice que la palabra viene de Testatio Mentis que quiere decir Testimonio de
la Mente.
Para Delia Revoredo, el testamento es el acto jurídico por el cual el testador puede ordenar su
propia sucesión dentro de los límites que le señala la ley.
Palacios Pimentel nos dice que el testamento es un acto jurídico unilateral que contiene una
declaración de última voluntad, que el causante efectúa para suponer de su patrimonio o de otros
asuntos que le atañen, para después de su muerte.
El testamento para Arca y Cervantes es la declaración de última voluntad que hace una persona
disponiendo de sus bienes y asuntos que le atañen, para después de su muerte. Asimismo
Cabanellas dice que Testamento es la declaración de voluntad, relativa a los bienes y otras
cuestiones, reconocimientos filiales, nombramientos de tutores, revelaciones o confesiones
disposiciones funeraria. Acto en que tal manifestación se formula. Documento donde consta
legalmente la voluntad del testador.
Para el doctor VIDAL RAMIREZ, es un Acto jurídico solemne, ya que su validez está supeditada
al cumplimiento de los requisitos de forma prescritos por ley. Como esta voluntad testamentaria
va a ser conocida y ejecutoriada cuando el autor del mismo haya fallecido, el cumplimiento de las
formas constituye el único medio para adquirir certeza de que la ha otorgado con entera libertad
y que constituye la fiel expresión de su voluntad.4
Es la acepción jurídica, el testador es la declaración de última voluntad, mediante un acto jurídico
expreso y escrito por el cual una persona capaz dispone de sus bienes, total o parcialmente, para

DERECHO DE SUCESIONES 28
después de su muerte y ordena su propia sucesión dentro de los límites de la ley y con las
formalidades que esta señala.
Para los romanos, en la definición de Ulpiano, testamento es la manifestación legítima de la
voluntad hecha solamente para valer después de la muerte.
Etimológicamente se dice que testamento, del latín testamentum, deriva de dos voces “testatio
mentís” que quiere decir: manifestación de la voluntad. Por la definición que da Ulpiano, el
testador fue un acto unilateral de voluntad, solemne, con el cual una persona nombrada a su
heredero y disponía de sus bienes para después de su muerte La palabra testamento se nos presenta
con un doble significado: a.- Como acto jurídico de declaración de última voluntad.
b.- Como documento que contiene esa última voluntad.
Por el primero, dispone de sus bienes; como documento, está sujeto a las formalidades dispuestas
por la ley, y constituye elemento probatorio de la expresión de voluntad en el que ésta se perpetúa.

3.2. ORIGEN DEL TESTAMENTO

La antigüedad del testamento es tan remota como la libertad y voluntad del ser humano a la que
el transcurso del tiempo le da cada vez mayor perfección.
En su caminar lo han concebido como una obligación condicional, como un contrato, como una
“impetración al poder público para que haga efectiva la transmisión de los bienes del causante”.

3.3. FUNDAMENTO DEL TESTAMENTO

El principio que sirve de fundamento al testamento es:


EL principio del RESPETO A LA VOLUNTAD personal del causante, aunque, desde luego, no
debe colisionar con la noción de orden público, siéndole de aplicación la norma preceptiva del
Art. V del Título Preliminar que, por lo demás, se refleja en el Art. 686, en cuanto establece que
las disposiciones deben hacerse dentro de los "límites de la ley y con las formalidades que ésta
señala"

4 VIDAL RAMIREZ, Fernando; “el testamento como acto jurídico” en libro


Homenaje a Rómulo Lanatta, Cultural Cuzco Editores, pp.515.

DERECHO DE SUCESIONES 29
En el testamento si dispone a quién debe pasar su patrimonio, éste pasa al tercero a quien el
causante designó como sucesor, al que instituyó por testamento, a diferencia de caso en que no
hay testamento en que inevitablemente la mayor parte de la herencia pasa a los herederos forzosos
y sólo la parte de libre disposición puede ser deferida a la persona designada por el testador.
La ley defiende pues, la parte que pasa a los herederos forzosos., el causante tiene libre disposición
sobre el total de los bienes, lo que indica que el Código concilia el principio de la libre disposición
con el de la herencia deferida por ley, la herencia de libre disposición limitada en la primera
hipótesis con la disposición total en la segunda, que se defiere únicamente por actos de voluntad,
sucesión testamentaria, que es lo que vamos a estudiar.
Es la declaración de última voluntad que hace un apersona disponiendo de sus bienes y asuntos
que le atañen, para después de su muerte. Por ello, se le califica como una manifestación de
soberanía individual. Etimológicamente, se dice que la palabra viene de testatio mentís, que quiere
decir testimonio de la mente. Clemente de diego señala que ése no es su origen y que Aulo Gelio
se burlaba de esa atribución, viendo de testis=testigo, y éste de testor=atestiguar, significa un modo
de declaración ante testigos.
El testamento tuvo su impulso y arraigo raíces en la tradicional inspiración individualista del
derecho y de la sociedad romana, representando un medio para lograr la unidad familiar. En Roma,
la perpetuación de ésta la era todo y la muerte podía significar nada.

4. CARACTERÍSTICAS DE LA HERENCIA
El testamento tiene las características siguientes:

4.1. ES UN ACTO SUI GÉNERIS

Implica la manifestación de voluntad expresada por un sujeto capaz con la intención de crear,
modificar, transferir o extinguir derechos.
Algunos juristas han cuestionado la calidad del testamento como acto jurídico para decir para decir

que es sólo un elemento de este acto o que es un acto jurídico imperfecto cuya situación de hecho

se complementa con la muerte del testador quien , incluso, puede hacerlo a la hora de su muerte.

En oposición a esta tesis, sostiene TRAVIESAS citado por De DINA que el testamento otorgado
en las condiciones que la ley expresa no es proyecto, sino negocio jurídico completo. Lo querido
por el testador al amparo de ley, consiguientemente, tiene plena validez como acto de última
voluntad, sin necesidad que factor alguno venga a yuxtaponerse a la declaración de voluntad
testamentaria después de manifestada.

DERECHO DE SUCESIONES 30
El testamento es, en este sentido, un acto acabado, sin que la muerte cambie en nada el querer
contenido en la declaración testamentaria, la que tiene existencia y vigor jurídicos antes de la
muerte del testador.
Por nuestra parte, agregamos que es un acto jurídico sui géneris, diríase especial, porque, en cuanto
a su finalidad, tiene atributos propios, algunos distintos al mismo acto jurídico. La manifestación
de voluntad expresada por este acto jurídico testamentario sólo crea derechos a los legatarios más
no a los herederos quienes tienen sus derechos creados por la ley. El código civil establece quienes
son herederos y el orden que ocupan para heredar y dispone que a la muerte del causante pasa la
herencia a sus sucesores. De manera que aunque el testador no los tuviera como tales por mandato
de la ley son herederos, con testamento o sin testamento. Lo que sí regula es la propiedad de los
bienes al asignarlos a sus sucesores en cuyo caso la transmisión se produce conforme a su voluntad
siempre que no afecte la legítima. El testamento por sí solo no extingue derechos no obligaciones;
se extingue en el caso legal de ser intrasmisibles. En todo supuesto, modifica las relaciones
jurídicas del causante, porque las asumen sus herederos
El testamento no está formado por todas las disposiciones del acto jurídico, lo está solo por las
disposiciones generales y, son aplicables al testamento sólo las normas generales del acto jurídico
sobre sus modalidades. Las normas generales sobre las modalidades del acto jurídico son
aplicables a las disposiciones testamentarias, según lo establece el código civil en su artículo 689.
Por su parte, el testamento surte sus efectos jurídicos solamente a la muerte del testador.
Es sui generis porque solo con la muerte del testador recién alcanza efectividad, lo cual no quiere
decir que antes de su muerte sea un simple proyecto. La muerte del testador no perfecciona el
testamento otorgado, el testamento otorgado, el testamento es
Prefecto desde el momento en que es otorgado y suscrito por su autor con arreglo a las
disposiciones legales pertinentes. Es pues un acto jurídico mortis Causa.
La consecuencia de serlo es que resultan aplicables las reglas específicas propias de la sucesión
testamentaria y complementaria, las genéricas del acto jurídico y en caso de colisión entre unas y
otras, priman las específicas.
Es sui generis porque contrariamente a lo que sucede en el acto jurídico entre vivos se trata del
cumplimiento de voluntad de una persona cuando ya ha muerto.

DERECHO DE SUCESIONES 31
4.2. ES PERSONALÍSIMO

Claramente su carácter absolutamente personal. Pero, además a diferencia del anterior, el actual
tiene una disposición general declarativa en ese sentido, al señalar en su artículo 690 que el
testador no puede dar poder a otro para testar, ni dejar sus disposiciones al arbitrio de un tercero.
Las disposiciones testamentarias deben ser la expresión directa de la voluntad del testador quien
no puede dar poder a otro para testar ni dejar sus disposiciones al arbitrio de un tercero, sostiene
el legislador de 1984 (Art. 690).
En la época colonial, podía autorizarse a otra persona para disponer por testamento a nombre de
un causante, la modalidad que fue tomada del derecho español antiguo el que permitía que un
apersona encomendase a otra el otorgamiento del testamento en su nombre. Esta forma
denominada testamento por comisario, no es admitida hoy por la doctrina ni por la legislación
moderna, como tampoco el fideicomiso tácito, que consistía en encargar a un tercero para que
ejecutara la voluntad del testador sin dejarla expresada al detalle por testamento. El testamento es
pues esencial personalísimo. No admite delegación alguna
“las disposiciones testamentarias debe ser la expresión directa de la voluntad del testador, quien
no puede dar poder a otro para testar, ni dejar sus disposiciones al arbitrio de intercero. (Art.
690)”
Al igual que el código derogado, el vigente tiene disposiciones particulares para cada clase de
testamento que denomina claramente su carácter personal.

4.3. ES UNILATERAL
Es un acto y no un contrato, por que consiste en la manifestación de una solo voluntad que es la
Del testador. Ya hemos estudiando, al analizar las clases de sucesión, que Nuestro ordenamiento
no admite la sucesión contractual. Al no existir Pactos sucesorios, en los cuales se declaran dos
voluntades, la única intención que vale es la del testador expresado en el testamento. Asimismo,
la ley declara que es nulo el testamento otorgado en común por dos o más personas.
Por ello su carácter unilateral. La declaración debe ser expresada con libertad absoluta, sin
influencia extraña ni intervención de otra voluntad.
El testamento debe contener una voluntad única, siendo la expresión plural de voluntades
características naturales de los contratos.
Sin embargo, son válidos los testamentos concordantes, o las simultáneas, que otorgan las
personas en instrumentos distintos para favorecerse recíprocamente o a un tercero, con contenido
coincidente, así sean de la misma fecha y ante el mismo notario.
El derecho garantiza la libre voluntad del testador. La ley no puede permitir la influencia que
trastorne esa libertad con la presencia de otra persona.

DERECHO DE SUCESIONES 32
Por ello debe otorgarlo una sola persona, no cabe la presencia de otra u otras para disponer
simultáneamente de sus bienes, ni como hermanos ni como cónyuges.
La voluntad del testador debe manifestarse en forma individual y no conjunta. Si fuese hecho por
dos o más personas, ya sea en beneficio mutuo o de un tercero, el testamento no es válido, La
unipersonalidad comprende la prohibición del testamento mancomunado y la de los contratos
sucesorios, con el fin de garantizar la absoluta independencia en la manifestación de la voluntad.
En el derecho antiguo existía el testamento mutuo o de hermandad, hecho con carácter recíproco;
este criterio no se sigue por que la doctrina considera que le testamento es un acto eminentemente
libre y que sólo puede ser modificado por la voluntad de mismo testador y ello no sería posible si
se admitiera que fuera hecho por varias personas en un mismo acto; de ser así sería necesario la
voluntad de todos ellos para su modificaciones y, en caso de muerte de uno de los otorgantes no
podría ejecutarse las disposiciones testamentarias de un solo de ellos porque habría que esperar el
fallecimiento del otro testador (Art.814)

4.4. ES SOLEMNE

La solemnidad significa, en derecho, un conjunto de formalidades que deben cumplirse bajo pena
de nulidad. El testamento es un acto ad solemnitatem. Se refiere pues, a requisitos que
necesariamente deben cumplirse. Cuando no se ha dado cabal cumplimiento a éstos estamos ante
una nulidad absoluta prevista en el Libro Del Acto Jurídico. En efecto, el artículo 219, inciso 6,
señala que el acto jurídico es nulo cuando no reviste la forma prescrita bajo sanción de nulidad.
Lo característico en el testamento es que la solemnidad entiende como el cumplimiento de ciertos
requisitos, es exigida siempre: no solo cuando se trata del testamento por escritura pública, sino
también cuando estamos frente al cerrado o al ológrafo, o a los testamentos especiales. Las
formalidades constituyen normas concretas.
La solemnidad del acto está dado por formalidades especiales dispuestas por la ley para su validez.
El testamento debe allanarse revestido de todas las formas establecidas por la ley para que tenga
validez. Debe exteriorizarse la voluntad del testador mediante un documento con formalidades
especiales distintas a las de cualquier otro acto jurídico. Formalidad que no sólo sirve para probar
la existencia del acto sino que forma parte del mismo para darle existencia válida.
La manifestación de última voluntad de una persona exige seriedad y respeto, puesto que sus
disposiciones sobre el destino de sus bienes y a la fijación de sus sucesores han de surtir sus efectos
legales depuse de su muerte. Esto constituye el fundamento primordial del acto testamentario. Es
fundamento, también, la necesidad de que esa última voluntad sea conservada hasta después de su
muerte y se garantice la autenticidad de esa libre expresión de voluntad en su momento de lucidez

DERECHO DE SUCESIONES 33
en su vida. La ausencia de alguna de las formalidades establecidas por la ley o leyes
correspondientes determina la ineficacia del acto jurídico testamentario.
El citado código dispone expresamente en cada especie de testamento las “formalidades
esenciales” las que, en otro decir, son fundamentales, sustanciales y , por lo tanto, no pueden faltar.
Por defecto la forma, el testamento es nulo de pleno derecho. Es conveniente saber que
“las formalidades de todo testamento son la forma escrita, la fecha de su otorgamiento, el nombre
del testador y su firma, salvo lo dispuesto en el Art. 697. Las formalidades de cada clase de
testamento no pueden ser aplicables a los de otra (Art. 695)”
Cuando no se da cabal cumplimiento a estos requisitos, estamos ante una nulidad absoluta prevista
en el libro de acto Jurídico, cuyo Art. 219, inciso 6, señala que el acto jurídico es nulo cuando no
reviste la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Lo característico en el testamento es que la
solemnidad, entendida como formalidad esencial exige el cumplimiento de ciertos requisitos, no
sólo cuando se trata del testamento por escritura pública sino también el testamento cerrado y el
ológrafo y para los testamentos especiales.
Las formalidades constituyen una garantía tanto para el testador como para sus beneficiarios y
para el bien social, por la importancia y transcendencia del acto.
De ahí que podemos decir que el testamento es esencialmente solemne y debe otorgarse de acuerdo
a las formas que percibe el código civil., y las leyes correspondientes (caso testamento aéreo)
El testamento es esencialmente formalista: Debe otorgarse de acuerdo a alguna de las formas que
prescribe el código.
Se dice que el testamento es un acto solemne, no porque éste rodeado necesariamente de
ceremonial alguno, sino porque en derecho se denominan solemnes aquellos actos jurídicos para
cuya validez deben ser cumplidos determinados requisitos de forma, cuya inobservancia
determina la nulidad.
Las formalidades genéricas del testamento están señaladas en el Art. 965:
Las formalidades de todo testamento son la forma escrita, la fecha de su otorgamiento, el nombre
del testador y su firma, salvo lo dispuesto en el Art. 697. Las formalidades específicas de cada
clase de testamento no pueden ser aplicadas a los de otra.
Estas formalidades son:
• Por escrito.
• Fecha de su otorgamiento. Para determinar si hay varios testamentos, cual fue el
• ultimo otorgado y para establecer la capacidad legal del autor en esa oportunidad.
• Nombre del testador. Para determinar la identidad del testador.

DERECHO DE SUCESIONES 34
• La firma, salvo que sea analfabeto o no pueda firmar, casos en los que se aplicara el
numeral 697.
Art. 697: si el testador es ciego o analfabeto deberá leérsele el testamento dos veces, una por el
notario y otra por el testigo testamentario que el testador designe. Si el testador es sordo, el
testamento será leído en lata voz por el mismo, en el registro del notario.
Si el testador no sabe o no puede firmar, lo hará a su ruego el testigo testamentario que el designe,
de todo lo cual se hará mención en el testamento.
La falta de firma solo puede admitirse por excepción cuando se trata del testamento por escritura
pública en los casos que prevé el Art. 697. Las formalidades propias y específicas de cada clase
de testamento están señaladas en los Art. 9-
4.5. ES EXPRESIÓN DE ÚLTIMA VOLUNTAD

Las disposiciones testamentarias deben ser la expresión directa de la voluntad del testador. Y de
la última.
Ello no quiere que sea un acto de voluntad del último momento de la vida, sino quiere que es la
última voluntad de la persona, manifestada con efecto post mortem. Como dice Cicu, Es un acto
de última expresada o existente en el momento de la muerte, sino más bien acto de voluntad que
ha de ser eficaz después de la muerte y precisamente por ello acto que debe expresar la última
entre varias voluntades que el testador haya manifestado sucesivamente. Como tal, acto es útil
para disponer de la totalidad o parte de los bienes, o para referirse a cuestiones extramatrimoniales,
como lo destaca el artículo 686. Mediante éste, se puede reconocer a un hijo extramatrimonial
(Art.390), nombrar tutor (Art.502), dar un consejo, etc.
Distingue el acto de última voluntad con el acto mortis causa, en que el primero no crea eficacia
ni expectativa alguna frente a terceros, mientras, el segundo si.
La voluntad testamentaria es una disposición de ánimo que le lleva a una persona a la faccion de
su testamento. Es una facultad del alma del ser humano, con un propósito que siempre debe ser
noble y que le derecho protege. Las disposiciones testamentarias deben ser la expresión directa de
la voluntad del testador, de la última voluntad, esto no quiere decir que sea n acto de voluntad del
último momento de la vida, solo quiere decir que es la última voluntad de la persona que se
manifiesta con efecto posterior a la muerte, que ha de ser eficaz después de la muerte y,
precisamente, este acto debe expresar la última entre las varias voluntades que el testador haya
manifestado sucesivamente. El acto testamentario no es sólo un medio para disponer de la
totalidad o parte de los bienes o para cuestiones extra patrimoniales (como el reconocimiento de
un hijo extramatrimonial o de nombrar tutor) es un acto de soberanía de la voluntad sin más
limitaciones que las impuestas por la ley en base al interés familiar y social.5

DERECHO DE SUCESIONES 35
4.6. ES REVOCABLE

Precisamente, por ser acto que expresa la última voluntad, ésta se consolida si no es revocada, y
con la muerte del causante. Ante de producirse ésta, el testamento es la nada, algunos juristas como
Laureen, Colin y Capitant sostienen que hasta que se produzca el fallecimiento el testamento
resulta simplemente un proyecto, opinión con la que discrepamos. En efecto, es un acto jurídico
concluido y perfecto, como señala Lanatta, a pesar de que puede revocarse. Como enseña Barbero,
es un acto instantáneo, este es, perfecto con la actualidad de sus presupuestos (capacidad de obrar)
y de sus requisitos de sustancia y de forma, en el momento de la confección (testa mentifactio), y
capaz de producir sus efectos post mortem, con tal únicamente, de que no se revocado. Otra cosa
es que sus efectos o sea su eficacia, no se produzcan sino con el fallecimiento del testador. “Como
acto jurídico es válido, o perfecto, desde el momento mismo en que se lo otorga, aunque sea eficaz,
solo a partir del fallecimiento del otorgante”.
La muerte no es, pues un elemento que perfeccione el testamento como negocio, sino un elemento
que determina la producción de sus efectos jurídicos.
La revocabilidad es inherente a la esencia del testamento como declaración de última voluntad. Si
no, no sería la última.
Esta debe ser definitiva, debiendo contener una efectiva determinación actual; la misma que es
relativa por su carácter revocable. El testador puede, en cualquier, momento, revocar cualquier
clase de testamento que haya otorgado por cualquier de las formas que autoriza el código. Para
que se entienda con claridad, debemos expresar que, inclusive, un testamento en escritura pública
puede ser revocado por un testamento ológrafo. En efecto, la forma más solemne es expresión de
mayor certeza más no de mayor eficacia.
El actual Código contiene disposiciones claras y expresas con relación a la revocación, que serán
analizadas al tratar este punto.

5 LOHMA LUCA DE TENA, “Derecho de Sucesiones” Pág. 57.

DERECHO DE SUCESIONES 36
Como quiera que las disposiciones de carácter no Patrimoniales contenidas en el testamento son
válidas aunque el acto se limita a ellas, y que dentro de tales, la ley faculta expresamente a que se
pueda reconocer hijos extramatrimoniales por este acto (artículo 390), esta declaración, como bien
señala Lanatta, constituye una excepción a la revocabilidad del testamento. Es decir que, por su
naturaleza, el reconocimiento subsiste no obstante que se revoque el testamento que lo contiene.
Además, a diferente de las demás disposiciones testamentarias que rigen desde el momento de la
muerte, el reconocimiento produce sus efectos desde el momento que se otorga el acto. Revocar
es dejar sin efecto una decisión, una declaración de voluntad (revocar es llamar de nuevo)
El testamento es un acto que expresa la última voluntad del testador y ésta se consolida si no es
revocada por el mismo testador. Por ello, algunos juristas, como hemos indicado antes, sostiene
que hasta que se produzca el fallecimiento del testador, el testamento resulta simplemente un
proyecto, y no un acto jurídico perfecto. Repetimos, el testamento es un acto jurídico concluido y
perfecto y como expresión de voluntad puede revocarse. Por eso se dice que es un acto instantáneo
perfecto, con sus presupuestos de capacidad y de sus requisitos esenciales en el momento de
otorgarlo Sus efectos, o sea su eficacia, sólo se producen con el fallecimiento del testador.
Como acto jurídico es válido, o perfecto desde el momento mismo en que se facciona aunque sea
eficaz sólo a partir del fallecimiento del otorgante. La muerte no es un elemento que perfecciona
el testamento, sino un elemento que determina la producción de sus efectos jurídicos si no fue
revocado, muerte que ineludiblemente ha de llegar. La revocación es un derecho del testador; así
lo consagra el código civil del Perú a decir “el testador tiene derecho de revocar; en cualquier
tiempo, sus disposiciones testamentarias. Toda declaración que haga en contrario carece de valor”
(Art. (798) Ante esta disposición de orden personal tenemos la libertad de hacerlo en cualquiera
de la s formas testamentarias válidas en el Perú. Por eso
Según Carlos FERRERO COSTA “La revocación expresa del testamento, total o parcial, o de
algunas de sus disposiciones, solo puede ser hecha por otro testamento, cualquiera que sea su
forma.” Ante tal derecho declarado por la ley, puede darse una serie de actos revocatorios del
testamento. De ser así contrario a la derogatoria de la ley, el primer testamento revive en sus
efectos si el testador no ha declarado lo contrario respecto a sus disposiciones testamentarias plus
anteriores. En este sentido ha previsto el legislador para precisar el valor de un testamento
revocado por otro testamento revocado.6
“si el testamento que revoca uno anterior es revocado a su vez por otro posterior; reviven las
disposiciones del primer, a menos que el testador exprese su voluntad contraria. (Art. 800)”
La revocabilidad es inherente a la declaración de última voluntad. Velez Sarsfiel expresa que “el
acto testamentario, como instrumento, cuando tiene las formas prescritas por la ley, no es un
simple proyecto hasta el último momento de la vida, sino un acto perfecto, susceptible solamente

DERECHO DE SUCESIONES 37
de ser anulado por un cambio de voluntad”. El testador puede, en cualquier momento, revocar
cualquier clase de testamento que haya otorgado, por cualquiera de las formas que autoriza el
Código civil; no necesariamente en la misma forma o clase de testamento del anterior al cual
revoca.

4.7. ES UN ACTO JURÍDICO

Es un acto jurídico sui géneris. Por ello, como dice Eche copar, estar regido por todas las normas
relativas a los actos jurídicos, salvo aquellas que estén en contradicción con las reglas específicas
que establecen el código para el testamento. Mejor dicho, solamente algunas disposiciones del
libro del acto jurídico son aplicables al testamento. Al efecto, el artículo 689 prescribe que las
normas imperativa de la ley.
Nosotros hubiéramos preferido una redacción más genérica, pues no solo las modalidades de los
actos jurídicos son aplicables al testamento. También es pertinente el titulo sobre los vicios de la
voluntad. Al respecto, cuando el error de expresión o de pluma, que no da lugar a la nulidad de la
declaración de voluntad, sino que su rectificación. Es el caso de quien quiere designar heredero a
Carlos y por error designa Javier. En nuestro ordenamiento solamente el error esencial es causa de
anulación del acto jurídico (art. 201).

Es un acto jurídico cuya expresión de voluntad que produce efectos jurídicos. Empero no es un
contrato. No hay acuerdo de voluntades ni al momento de su otorgamiento ni después del
fallecimiento.

6 FERRERO COSTA, Carlos; “Derecho de Sucesiones” ; Pág. 123

DERECHO DE SUCESIONES 38
4.8. PUEDE SER DECLARATIVO Y CONSTITUTIVO

Constitutivo según genere derechos como el de propiedad en caso de legados y la herencia misma,
o cuando deshereda.
Y declarativo cuando reconoce hijos extramatrimoniales.

4.9. ES UN ACTO PRINCIPAL

La principalidad del acto testamentario radica en la autarquía del testamento; existe por si solo sin
requerir de otros actos que en su conjunto, por estar contenidos en el testamento adquieren su
principalidad.

4.10. ES UN ACTO COMPLEJO

La complejidad del acto testamentario radica en la amplia gama de relaciones jurídicas las que
puede dar lugar, sean de naturaleza patrimonial o no patrimonial (art. 686 C.C.) Tratándose de
disposiciones de carácter patrimonial, el testamento constituye un acto de liberalidad mediante el
cual el testador puede disponer de sus bienes respetando las limitaciones impuesta por la ley (Art.
733 del código civil) y tratándose de disposiciones de carácter extramatrimonial, el testador podría
crear relaciones jurídicas de naturaleza no patrimonial como la institución de curadores o tutores
(art. 503 y 572 C. C).

4.11. ES UN ACTO JURÍDICO ESCRITO

La forma escrita es formalidad de todo testamento, así como el nombre y forma del testador (Art.
695). La escritura es esencial para que exista testamento.
Antiguamente en el derecho romano y en el español existía el testamento de viva voz y se
acreditaba con testigos. Este tipo de testamento no fue recogido por el codificador por los peligros
que significan la incertidumbre y la fragilidad de la memoria de los testigos, como por los demás
riesgos propios de la prueba testimonial.
El sistema sucesorio moderno dispone que los analfabetos y los ciegos puedan testar solamente
por escritura pública.

5. REQUISITOS GENERALES DEL TESTAMENTO

El requisito es la condición esencial de una cosa para que tenga valides. Los requisitos en
referencia son de orden legal, porque los establece el Código Civil, todo testamento debe reunir
determinados requisitos de carácter general, sea cual fuere la forma de testamento. En principio,
todo testamento debe ser siempre escrito, puesto que la voluntad debe estar fijada en una

DERECHO DE SUCESIONES 39
declaración inamovible y no en la memoria humana. En nuestra legislación positiva no se admite
el testamento verbal, sino únicamente el escrito. Las legislaciones modernas consignan un capítulo
sobre las formalidades de los testamentos.
De acuerdo a lo dispuesto en el código civil del Perú, son formalidades de todo testamento; la
forma escrita, la fecha de su otorgamiento, el nombre del testamos y su firma, salvo que no sepa
o no pueda formar, en cuyo caso lo hará a su ruego un testigo testamentario que él designe (art.69).
Este último caso no es aplicable al testamento ológrafo; si el testador no sabe o no puede firmar,
menos podría escribir y no podrá otorgar esta clase de testamento.
Además, todo testamento debe contener datos precisos del testador: nombre, apellidos, estado
civil, nacionalidad, domicilio, lugar y fecha del otorgamiento del testamento A continuación los
referidos requisitos.
A. NOMBRE DEL TESTADOR.- Comprender nombre apellidos, según su partida de
nacimiento y sus documentos de identidad.
Este requisito es importante porque de otro modo no se sabría quién es el testador.
Sin nombre no hay testamento.

B. ESTADO CIVIL- Se dirá si es casado, soltero, viudo, divorcio, precisando la fecha de


matrimonio o matrimonios que hubiera contraído para conocer, en su caso, la duración de
la sociedad conyugal y los consiguientes efectos que emerge de cada sociedad conyugal,
así como para determinarla existencia de herederos forzosos.

C. NACIONALIDAD: indicación del DNI, pasaporte o carné de extranjería con lo que se


sabrá el lugar donde debe abrirse la sucesión.
D. DOMICILIO: es el lugar habitual de vivienda ordinario del testador. La forma del
testamento se rige preferentemente por la ley del lugar en el que ha sido otorgado. Los
testamentos por escritura pública y los cerrados establecen la jurisdicción de notario
interviniente (ley notariado, Art. 3 y 67 inc. 1 del 44) que debe ser el domicilio del
causante.

E. FECHA.- debe ser expresada en el testamento (día mes y año) para poder determinar la
capacidad del testador en el momento de su otorgamiento y, en el caso de existir dos o más
testamentos, para conocer cuál es el actual o último y cuales han sido revocados.
También es requisito esencial y general la firma del testador, salvo que sea analfabeto en
cuyo caso, el ciego, solo podrá otorgarlo ante el Notario Público.

DERECHO DE SUCESIONES 40
Los herederos y legatarios deberán ser claramente individualizados como personas
beneficiadas.
Cualquier clase de testamento está sujeta a la observancia de ciertos requisitos comunes:

6. FORMALIDADES GENERALES

De acuerdo a los dispuesto en el art. 695, son formalidades de todo testamento la forma escrita,
la fecha de su otorgamiento, el nombre del testador y su firma, salvo que no sepa o no pueda
firmar, en cuyo caso lo hará a su ruego el testigo testamentario que el designe tal como lo
dispone el art. 697. Este último caso no es aplicable al testamento ológrafo, pues si el testador no
sabe o no puede firmar, menos podría escribir como exige en este acto.
Las formalidades específicas de una clase de testamento no pueden aplicarse a las de otra clase
(art. 695).

7. CAPACIDAD
En derecho existe la capacidad de goce que implica la titularidad en cuanto a un derecho subjetivo,
y la capacidad de ejercicio, consistente en la facultad que tienen las personas de practicar actos
jurídicos. La primera entraña la facultad en relación a una actividad privada determinada que
puede corresponder a un sujeto.
El art. 3 toda persona tiene el goce de los derechos civiles, salvo las excepciones expresamente
establecidas por ley. Como expresa león Barandiarian corresponde a la condición antológica del
individuo. En derecho sucesorio, no hay capacidad de goce (pasiva) para suceder en caso de
indignidad y desheredación, ni tampoco ni tampoco para disponer por testamento (activa) para
quienes son incapaces para testar, ya sea por estar incursos en incompatibilidad total o particular,
como se destacar a continuación.
Ahora, entendemos bien está bien esta regla: se puede tener capacidad de goce más no de ejercicio,
en cuyo caso esta lo ejercen los representantes a la patria potestad, tutela y curatela (artículo 45);
por otro lado cuando no se tiene capacidad de goce tenerse la ejercicio. Así la capacidad para testar
es de goce y no de ejercicio, pues si fuera este ultima podría obviarse con la actuación de los
representante, lo cual no es posible por tratarse de un acto personalísimo
Tiene capacidad para otorgar testamento los mayores de edad, que, de acuerdo a nuestro código,
son las personas que han cumplido dieciocho años (artículo 42 c.c).
Puede hacerlo también los mayores de dieciséis años que hayan contraído matrimonio o hayan
obtenido título oficial que les autorice a ejercer una profesión u oficio .Adviértase que la
terminación del tratamiento no acarrea la perdida de la capacidad para testar para testar en cosas.

DERECHO DE SUCESIONES 41
Respecto al cómputo de la edad puede hacerse admementum y ad diez. El primero se cuenta desde
el instante del nacimiento hasta el del cumplimiento de edad, computándose desde el dia y la hora
del primero hasta mismo día y la misma hora del segundo. La segunda forma puede ser
considerándose vencido el plazo a la media noche de la correspondiente fecha, como lo preceptúa
de manera general al código argentino, o la que rige en nuestro Derecho considerándose cumplida
la edad correspondiente al comenzar el dia de su cumpleaños.
Son incapaces de otorgar testamento, además de quienes no alcancen las edades señaladas, los
siguientes:
a) Los por que por cualquier se encuentren privados de discernimiento (absolutamente
incapaces de acuerdo al artículo 43, inciso 2). EL discernimiento significa gramatical
mente el juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia entre varias cosas.
El actual código, con razón, ha revelado el concepto de discernimiento, el cual debe estar
presente siempre en el testador. La falta de este requisito acarrea siempre la incapacidad,
sea por enfermedad mental o por cualquier otra causa
b) Los sordos mudos, los siegosmudos, los siego sordos que no pueden expresar su voluntad
de manera indubitable (absolutamente incapaces de acuerdos al artículo 43, inciso 3 del
C.C.).
c) Los retardos mentales (relativamente incapaces de acuerdo al artículo 44, inciso 2)
d) Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad
(relativamente incapaces de acuerdo al artículo, inciso 3).
e) Los ebrios habituales (relativamente incapaces de acuerdo al artículo 44, inciso 7).
f) Los toxicómanos (relativamente incapaces de acuerdo al artículo 44, inciso 7).
g) Los que carecen en el momento de testar por cualquier causa, aunque sea transitoria de
lucidez mentas y de la libertad necesaria para el otorgamiento de este acto (artículo 687).
Es el estado contrario a lo que se conoce a los intervalos lucidos, que son los periodos de
tiempo suficientemente prolongados durante los cuales el enfermo tiene discernimiento y
se comporta normalmente.
h) Las demás personas relativamente incapaces como los pródigos, los que incurren en mala
gestión y los que sufren pena que llevan anexa la interdicción civil tienen la facultad plena
para testar, a pesar de estar sujetas a cúratela .

DERECHO DE SUCESIONES 42
8. CLASES DE TESTAMENTOS
8.1. TESTAMENTOS ORDINARIOS
Son aquellos que se pueden otorgarse en cualquier momento, permiten su empleo a todos, de modo
que cualquier persona, en circunstancias normales puede disponer su última voluntad eligiendo
entre los testamentos ordinarios que mejor le parezca. Entre ellos tenemos:
1.- Escritura Pública.
2.- Cerrado.
3.- Ológrafo.

8.2. TESTAMENTOS ESPECIALES


Son otorgados tan solo en bajo circunstancias previstas por la ley. Dentro de los testamentos
especiales se encuentran también los otorgados en el extranjero, como el celebrado ante el cónsul
peruano que hace las veces de notario público. El testamento consular, ya sea en escritura pública
o cerrada tiene la misma validez como si se hubiera celebrado en el país, siempre que se hayan
observado las prescripciones legales del país extranjero. Los testamentos especiales presuponen
unas circunstancias acontecimiento o situación excepcional de tal modo que quienes se hallan en
tal estado de excepción puedan ser uso del testamento especial para manifestar su última voluntad.
Entre ellos tenemos:
1.- Militar.
2.- Aéreo.
3.-Marítimo.

DERECHO DE SUCESIONES 43
DERECHO DE SUCESIONES 44
CAPITULO III
1. TESTAMENTO POR ESCRITURA PÚBLICA
1.1. CONCEPTO
Conocido también como testamento autentico nuncupativo (declaración oral), público o abierto es
el que otorga personalmente el testador en presencia de dos testigos ante un notario que lo escribe
en su registro. Como su nombre lo dice se realiza por escritura pública. Este tipo de testamento
por Escritura Pública es un instrumento público que le atribuye Fe Pública a los actos realizados
ante él.
Este es una especie de testamento que otorga al testador ante un notario y en presencia de los
testigos habítales. Algunas legislaciones le denominan testamento público, otras como la
mexicana le denominan testamento público abierto, público por estar autorizado por un
funcionario público que es el notario, abierto porque es visible en el registro nacional de escrituras
públicas, pero para el Perú si bien este testamento es visible en el registro antes anotado, no puede
darse a conocer su contenido antes del fallecimiento del testador. El testamento es secreto y el
estado está obligado a guardar el secreto profesional de los actos de su función (Art. 16º ley del
notariado). En verdad este testamento en su forma y su contenido es conocido por el notario y los
testigos pero tienen la prohibición de divulgarlo y de publicarlo. El testamento bajo esta forma es
un instrumento público notarial por mandato de la ley del notariado (Art. 23 y como tal produce
fe respecto de la realización del acto jurídico y de los hechos y circunstancias que el notario
presencia.
Para el Jurista Guillermo Lohman Luca de Tena, el testamento “es escritura pública” el código
civil equipará su nombre con la manera de otorgarlo. “lo correcto desvió ser llamado abierto, sobre
todo porque esta escritura pública nada tiene de público atendiendo a que nadie entes de la muerte
del testador puede pedir testimonio o copia de la misma ni puede enterarse de su contenido, pues
el registro solo se inscribe el otorgamiento pero no las disposiciones testadas”. 7
Para la misma ley ante dicha (artículo 51) la escritura pública notarial es todo documento matriz
incorporado al protocolo autorizado por el notario que contiene uno o más actos jurídicos para el
código procesal Civil (artículo 235), la escritura pública y además documentos otorgados ante o
por notario público es documento Público. Personas que intervienen. En esta especie de testamento
intervienen:

7
LOHMA LUCA DE TENA; (derechos de sucesiones. Tomo II pagina 283 Fondo
Editorial 1996).

DERECHO DE SUCESIONES 45
a. El Testador
b. El Notario
c. Los Testigos; solo únicamente estos.
Del testador ya hemos dicho es la persona con derecho a otorgar testamento. Veamos algo sobre
el funcionario.

1.2. FORMALIDADES ESCENCIALES


La solemnidad en el acto testamentario otorgado en la escritura pública está dado por las llamadas
formalidades esenciales consignadas en el Art. 296 del código civil.
Son formalidades que no pueden faltar. Si por el testamento una persona puede disponer de sus
bienes para después de su muerte debe hacerlo dentro de los límites de la ley y con las formalidades
que este señala (689). Tales formalidades esenciales son:
1. Que estén reunidos en un solo acto desde el principio hasta el fin, el testador, el Notario y
dos testigos hábiles.
Este un solo acto no debe entenderse como un acto ininterrumpido si no como acto que no
pueden descomponerlo las personas intervinientes ni intervenir en diferentes momentos,
unas después de otras o después de haberse iniciado el acto; invalida el testamento si el
testigo testamentario firmo sin estar presente, la solemnidad no puede ser subsanada.
La palabra acto no se expresa la idea de hecho público, autorizado, solemne, nos dice
Roque Barcía la facción del testamento es un hecho que realiza el notario público con la
solemnidad impuesto por la ley y por la autoridad que le otorga el estado para dar fe de los
actos que presencia. Al parecer lo que la ley quiere es que se actué ante el mismo notario
y con el mismo testador así lo entendemos del contenido del mismo artículo 698.
La facción del testamento debe ser por el notario que es la persona autorizada y quien lo
hará con la solemnidad que determina la ley. La causa o las causas de la suspensión puede
ser cualquier circunstancia, inclusive puede ser perdida del testador o por indisposición de
este, caso en que creemos que sea puesto el legislador al decir que lo firmará aquel “si
puede hacerlo”.
Tampoco prohíbe que puede suspenderse por segunda o tercera vez si la circunstancia por
cualquier causa lo exija. Lo importante y esencial es cumplir con los mandatos que
consigna el dispositivo legal anotado aunque no fuera con los mismos testigos.
2. que el testador exprese por sí mismo su voluntad dictando su testamento al notario o
dándole personalmente por escrito las disposiciones que deben contener. Ya hemos visto
lo que significa la expresión “su voluntad” como derecho y con eterna libertad expresarse
por sí mismo quiere decir jugada en forma directa y personal de testador a notario y no con

DERECHO DE SUCESIONES 46
intervención de tercera persona pero considerando el estado anímico que pueda presentarse
en el testador ante acto tan solemne frente al notario, el legislador de 1984 hace un
agregado en un sentido que el testador pueda dale personalmente por escrito las
disposiciones que debe contener el testamento (esta última parte no la había en el código
civil de 1936) así las personas que ha de testas puede anticipadamente meditar y prepara
en la mejor forma sus disposiciones testamentarias; de manera que el acierto legal sea
mayor porque resulta ser la fiel expresión de la voluntad del testador. En todo caso las
disposiciones testamentarias deben ser la expansión directa de la voluntad del testador que
no puede dar poder a otro para testar ni dejar sus disposiciones al arbitrio de un tercero
(Art. 690)
a. que el notario escriba el testamento de su puño y letra en su registro de escritura
pública.
3. No obstante los adelantos y técnicas que superan los manuscritos consideramos que este
dispositivo constituye y sigue constituyendo una garantía tanto para el testador como para
los sucesores y consiguientemente para el interés social. Puede criticarse de antiguo y cosa
del pecado pero preferimos la mano directa de su puño y letra del notario antes que la
posible manipulación de terceros que podrían distorsionar la voluntad del testador. El
notario, con su intervención garantiza la realidad y veracidad del acto testamentario.
a. que cada una de las páginas del testamento sea firmada por el testador, los testigos
y el notario.
4. Esta disposición no necesita de comentario, garantiza la autencidad del contenido del
testamento y la solemnidad del mismo puesto que deben presenciar las personas requeridas
por la ley.
5. que el testamento sea leído clara y distintamente por el notario, el testador y el testigo
testamentario que este elige.
La trascendencia que tiene el acto jurídico testamentario no debe dejar dudas de la fin
expresión de voluntad del testador para ello se exige una redacción clara en forma y fondo
y contenido. Esta forma de redacción permitirá una lectura clara sobre todo por los testigos
quienes no siempre son personas que leen correctamente.
6. que durante la lectura al fin de cada lectura se verifique viendo y oyendo al testador si lo
contenido en ella es la expresión de su voluntad.
Este punto tiene relación con el numeral anterior por lo tanto la lectura tiene como objetivo
comprobar si lo escrito por el notario es la expresión de la voluntad del testador si es lo
que este quiso decir.

DERECHO DE SUCESIONES 47
7. que el notario deje constancia de las indicaciones que luego de la lectura pueda hacer el
testador y salve cualquier error en que se hubiera incurrido.
Esta es una conclusión del requisito de la lectura del testamento.
8. que el testador los testigos y el notario firmen el testamento en el mismo acto ya hemos
dicho que las formalidades legales que dan solemnidad a un acto
Jurídico son de cumplimiento obligatorio. La falta de firma de una de estas personas
invalida el testamento.
Al respecto el artículo 696 ordena el cumplimiento de las siguientes formalidades
esenciales.

2. QUE ESTÉN REUNIDOS EN UN SOLO ACTO, DESDE EL


PRINCIPIO HASTA EL FIN, EL TESTADOR EL NOTARIO Y DOS
TESTIGOS HÁBILES:
Señala la unidad del acto para lo cual deben estar reunidos desde el principio a fin el testador, dos
testigo y el notario; su objeto es asegurar el mantenimiento de las mismas condiciones del testador:
su lucidez mental, conocimiento del acto realizar y ausencia de toda clase de coacción. Todo eso
contar en el protocolo de escritura pública como lo exige la ley del notariado, si fuera en varios
actos habría que estar examinando cada vez al testador y asentando la constancia respectiva solo
por acepción dicho acto puede ser suspendido por cualquier causa, según puntualiza el artículo
698, en cuyo será contar esta circunstancia y su causa, firmando el testador, si puede hacerlo los
testigos y el notario. Para continuar el testamento deberán estar reunidos nuevamente el testador,
el mismo notario y los testigos si puede ser habidos u otros en caso distinto.
No se deben confundir, sin embargo, la unidad de tiempo con la simultaneidad de las formalidades
impuestas por la ley. Un testamento público puede ser elaborado en varios días como lo prevé el
artículo 698, siempre que hayan sido cumplidas todas las formalidades legales; es importante
dicha unidad no solo para asegurar el mantenimiento de las mismas condiciones personales del
testador en cuanto a su aptitud legal para otorgarlo, sino porque la escritura efectuada por el propio
notario debe ser simultánea al dictado por el testador en presencia de los dos testigos, a la lectura
y la firma del testamento.
En caso de suspensión del otorgamiento de escritura por escritura pública solo puede ser
remplazado los testigos sino son habidos cuando se reanude el acto. La suspensión puede ser
motivada por petición del testador o por otras causas diferentes. El notario no podrá contradecir la
voluntad del testador porque, si fuera, así el testamento no habría sido libremente otorgado y por
lo tanto carecería de valor.
Momento en que se está concluido el testamento por escritura pública.

DERECHO DE SUCESIONES 48
Los Art. 51, 52, 53, 54, 57,58 y 59 de la ley del notariado responde a esta interrogante al señalar:
Que este testamento no requiere de minuta porque se asienta directamente en el protocolo
notarial.
Tiene tres partes:
a. Introducción: lugar, fecha, de extensión del instrumento, nombre del notario, del testador y de
los testigos hábiles, D. N. I, nacionalidad, estado civil y profesión u ocupación de los
comparecientes, constancia del examen por parte del notario acerca de si el testador tenia lucidez
mental, conocimiento del acto a realizar y ausencia de toda clase de coacción, así como de la
habitualidad de los despidos.
b. Cuerpo:
Inserción literal de la declaración del testador.
c. Conclusión: fe de haberse leído por el notario todo el instrumento en presencia del testador y
de los testigos, constancia de las alteraciones, rectificaciones ampliaciones o supresiones que su
hubieran hecho y finalmente la suscripción por todos los intervinientes, o sea por el testador y
los dos testigos ente el notario público.

3. MANIFESTACION DE VOLUNTAD DEL TESTADOR

El inciso 2 indica la obligación del testador de expresa por sí mismo Su voluntad, lo cual podrá
hacerlo de viva voz dictándole el notario o mediante un papel que pueda entregarle sin que e tal
instrumento queda considerarse como minuta como ya se precisó anteriormente, porque el
testamento por escritura no requiere de ello.

Un caso especial es el testamento en escritura pública otorgado en otro idioma. El código civil no
trata este tema. Pero se deduce que la redacción del testamento debe ser en idioma castellano.
Surgiría aquí entonces un problema debido a que la constitución reconoce como lengua oficial o
también; el quechua o otras lenguas (artículo 48 de la constitución política del Perú).
Debido a las rigurosas formalidades que establecen la ley para el testamento en Escritura Publica
artículo 696 de c. c. y la sanción de nulidad al incumplimiento de estas artículo 811 del código
civil creemos que una persona
Que no hable el idioma castellano no podrá utilizar este testamento a no sea que el notario público
interviniente conozca el idioma del testador y pueda certificar su auténtica voluntad.

4. ESCRITURA DE PUÑO Y LETRA DEL NOTARIO

EL inciso 3 señala la obligación del notario describir personalmente de su puño y letra del
protocolo de escritura pública el testamento que le dicta el testador. Está destinado a garantizar la

DERECHO DE SUCESIONES 49
fidelidad de la manifestación de voluntad del testador quedando la directa participación del
notario.

5. FIRMA DEL NOTARIO, TESTADOR Y TESTIGOS.

Afín de asegurar la autenticidad del testamento dispone que cada página, el testador, testigos y
notario ponga su firma. Así también el inciso 8 señala el acto concluye con la firma de
intevinientes. Si el testador muere antes de firmar el testamento carecería de todo valor, aunque lo
hubiese empezado a firmar. Es nulo porque recién concluye el testamento con las firmas de las
personas intervinientes.

6. VERIFICACION.

El inciso 5 tiene como finalidad comprobar si el notario ha escrito con fidelidad la manifestación
de voluntad del testador. Esa es principalmente la razón que justifica al artículo 697 al establecer
que el testador si es ciego o analfabeto se le leerá el testamento dos beses, una por el notario y otra
por el testigo testamentario que el testador designe. Cuando el testador es sordo, el testamento lo
leerá el mismo sordo, en alta voz para llamar la atención de los testigos quienes pueden antevenir
para mostrar su disconformidad entre lo escrito y lo dictado por el testador, si fuera ese el caso.
El inciso 6 es reiterativo del inciso anterior y persigue además que se permita al testador poder
ratificar o ratificar alguna de las expresiones leídas. Como a la verificación del notario se efectuara
viendo y oyendo no es posible que este sea mudo.

7. CONSTANCIA DE LAS INDICACIONES

El inciso 7 señala la obligación del notario a insertar todas las aclaraciones Ampliaciones o
modificaciones que lo dicte el testador. Cabe señalar que al notario lo corresponde solicitar al
testador las aclaraciones que fueran necesarias, mas no hacerle sugerencias o comentario alguno
durante el acto, porque restara parcialidad a su función pública.
Es interesante saber el valor de las disposiciones del testador escritas después de firma. Creemos
que esta parte adicional si no lleva la firma de este, así como de los testigos, el notario carecería
de valor. Creemos justificada esta posición porque solo la nueva firma del testador avalaría estas
disposiciones testamentarias posteriores a la conclusión. Será menester también dicho caso, la
firma, del notario interviniente de los dos testigos por tratarse de un testamento público.

DERECHO DE SUCESIONES 50
8. ENVIO DE PARTES AL REGISTRO.
Después pasa el notario los respectivos partes al registro público de testamentos de conformidad
con el artículo 2039 inciso 1 de Código Civil. Dichas partes no incluyen en el cuerpo del
testamento. Las partes complementarios que contienen el texto íntegro solo serán remitidos a la
muerte del testador, previa presentación del notario del ala partida defunción y de la boleta de
manda forzosa que se recava en la beneficencia pública de la localidad y que actualmente tiene un
valor de 25 nuevos soles. Sin ningún otro trámite judicial o administrativo dicho testamento ya es
ejecutable y sus efectos se retrotraerán a la muerte del testador.
Según el artículo 70 de la ley de notariado, el notario remitirá al colegio de notarios, dentro de los
primeros ocho días de cada mes, una relación de los testamentos en escritura pública y cerrada en
el mes anterior.
9. IMPEDIMENTOS DEL NOTARIO Y DE LOS TESTIGOS
TESTAMENTARIOS.
El Art. 704 dispone que el notario que sea pariente del testador del cuarto grado de consanguinidad
o segundo de afinidad está impedido de intervenir en el otorgado del testamento por escritura o de
autorizar el cerrado. Este precepto extiende el parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado.
Dicha restricción denota una falta de concordancia con la norma que impide al notario, al cónyuge
y a sus parientes ser beneficiados con disposiciones testamentarias, la cual extiende el parentesco
consanguíneo hasta el cuarto grado (Art. 688).
Según el doctor RODRÍGUEZ ESQUECHE, Luis Miguel; el vínculo matrimonial, que no
constituye parentesco, es también causal obvia de impedimento: y que, por lo tanto, debió ser
mencionado como tal. No obstante, en su anteproyecto omitió expresarlo, adoleciendo el actual
código del mismo defecto que el anterior al no señalar hecho, el cónyuge del notario podrá otorgar
testamento ante él.8 Pues los impedimentos no se presumen. Como anota el mismo Lanatta estos
deben ser expresamente señalados por la ley. Además, la hermenéutica jurídica aconseja que las
leyes que establecen excepciones o restringen derechos deben interpretarse de manera restringida.
Tal como hemos explicado al tratar las causantes de incompatibilidad para suceder, el artículo 704

que se comenta impide actuar al notario que sea pariente del testador dentro de los grados citados,

mientras que la causal de exclusión legislada en el artículo 688 se refiere al notario, sea no pariente

del testador: extendiendo la inhabilidad a su cónyuge y a sus parientes si fuera favorecidos. Como

ha quedado anotado, las normas se diferencian en que una atañe al notario, impidiendo su

intervención y, la otra, el testador limitándolo.

RODRÍGUEZ ESQUECHE; Luis Miguel; Sucesión testamentaria; Pág. 341

DERECHO DE SUCESIONES 51
Si no es pariente y es favorecido el notario a sus parientes mencionados, serán nulas únicamente

las disposiciones testamentarias que los favorecen. Si el notario interviene siendo pariente, será

nulo de pleno derecho todo el testamento por adolecer de un defecto de forma tal como lo dispone

el artículo 811.

9.1. EL NOTARIO

Es un profesional de derecho que está autorizado para dar fe de los actos y contratos que ante él
se celebran. Formalizan la voluntad de los otorgantes, redactando los instrumentos, a los que
confiere autenticidad, conserva los originales y expide los traslados correspondientes… (Ley del
notario Art. 2º) y ejerce su función notarial en forma personal, por lo tanto debe estar en pleno
ejercicio de sus funciones conforme a ley, el notario deberá incorporarse al colegio de notarios en
el que registrará su firma, publica, signo, sello, y equipos de impresión que utilizará en el ejercicio
de la función, previo juramento o promesa de honor. Pierde la autorización para dar fe de los actos
y contratos que ante él se celebran, el notario que cesa por las causales que señala respectivamente
el Art. 21 de la ley del notario.
El código civil dispone también en vía de previsión que; “El notario que sea pariente del testador
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, está impedido de intervenir en
el otorgamiento del testamento por escritura pública o de autorizar el cerrado”. (Art. 704).
Por su parte su respectiva ley prohíbe al notario” autorizar instrumentos públicos en los que se
concedan derechos o impongan obligaciones a él, a su cónyuge, a sus accedentes, descendientes
y parientes consanguíneos o a fines dentro del cuarto y segundo grado respectivamente” (Art. 17).
Por la prohibición legal, nuestro código civil dispone la nulidad de las disposiciones testamentarias
a favor del notario ante el cual se otorga el testamento, de su cónyuge o pariente dentro del cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad así como a favor de los testigos testamentarios”
(Art. 688).
Por otra parte el notario está obligado a mantener en reserva el contenido del testamento. Su
respectiva ley le prohíbe “informar o manifestar el contenido o existencia de los testamentos
mientras viva el testador y solo podrá hacerlo con la presentación del certificado de defunción de
su autor que es el testador”. (Art. 71 ley del notario).

9.2. DE LOS TESTIGOS

Nuestro código exige la presencia de testigos en todos los testamentos que autoriza, a excepción
del ológrafo, con el objeto de que concurran al acto del otorgamiento. El número de los mismo se
ha reducido a dos en todos los casos de testamento en escritura pública, cerrado, militar, marítimo

DERECHO DE SUCESIONES 52
y aéreo: pudiendo ser uno solo en éste último. Los que interviene como tales deben ser dos testigos
hábiles, quiere decir que están en plena capacidad de ejercicio y sin tacha alguna admisible.
Testigos de la persona idónea que con sus dichos y con sus firmas en su caso y aseverar la verdad
o falsedad de un hecho o de un acto jurídico, requeridos por los particulares o por la ley para dar
seguridad al acto y servir de prueba del mismo. El testigo que asiste al otorgamiento de un
testamento se le denomina testigo testamentario.
Cualquier persona puede ser testigo si tiene sano juicio y facultades mentales que le permiten la
percepción y la manifestación de sus ideas. Este testigo debe ser idóneo; esto es admitido por la
ley dirías “seleccionado” por determinadas condiciones para ser testigo del otorgamiento de un
testamento a cuyo acto jurídico le da solemnidad. Este testigo es componente de la formalidad del
acto adsolemnitatem. Un analfabeto, un menor de edad, un sordomudo, puede ser testigo de un
hecho mas no de un acto tan serio como el testamento, puede ser acto para determinados hechos,
pero si no reúne las condiciones exigidas por la ley o está impedido por esta el testigo está
impedido por esta el testigo no es idóneo.
El código civil requiere de los testigos hábiles. Ser hábil es ser capas aunque sea analfabeto; sin
embargo esta impedido de testificar un testamento. De ahí que para este autor, el testigo debe ser
idóneo.
Sobre la presencia de los testigos tenemos tesis contrarias que no consideran necesaria al testigo
testamentario. Así José Luis Altamirano Quintero, “estima que los testigos, en el caso de los
testamentos”, son una simple reminiscencia histórica que las legislaciones más modernas han
abolido y proponen que se reforme la ley y suprima este requisito de la presencia de los testigos
por que los testigos que no tienen la obligación de guardar el secreto profesional, constituyen un
obstáculo para que los testadores tengan la seguridad de sus disposiciones testamentarias”.
Particularmente creemos que este último argumento en nuestro medio no es del todo cierto. La
presencia de testigos se mantiene en la costumbre como una garantía de los actos negociables y
de interés particular. Siempre recurrimos a los testigos, porque creemos que ellos ratifican nuestros
actos, inclusive en algunos casos, los consideramos con mayor eficacia que “un simple papel
escrito”. De manera que por nuestra parte dejamos la disposición legal al respecto en su sitio sobre
el requisito de los testigos testamentarios hasta otros tiempos. Es más nuestra legislación civil da
por aceptado que el testigo debe gozar de capacidad de ejercicio de sus derechos y de algunos
otros requisitos como la expulsión de vínculos de parentesco con el testador y con el notario ante
quien se otorga el testamento. Las disposiciones expresas sobre los impedimentos para ser testigo
testamentario constituyen la exención de la regla general que es la capacidad civil ante dicho. El
legislador del último código civil considera que “al testigo testamentario cuyo impedimento no

DERECHO DE SUCESIONES 53
fuera notorio al tiempo de su intervención, se le tiene como hábil si la opinión común así lo hubiera
considerado” (Art. 706). Lo notorio es la voz o la noticia que es conocido pública. La opinión
común que es el sentir en que coincide la generalidad de las personas o de la gente sobre
determinado acto o asunto.
De manera que el impedimento no es público al momento de la intervención del testigo y la
generidad de las personas estima convenientes su aceptación a tal testigo con impedimento no
conocido, se le tiene como hábil y conscientemente resulta idóneo como testigo testamentario.
La enumeración de los impedidos para ser testigos testamentarios no es referencial. Resulta
taxativa, están excluidos ellos y nadie más. Otros regímenes especiales para testificar en otros
actos-como en el matrimonio (art. 259) y las prohibiciones para declarar como testigo en procesos
(art. 229 del Código Procesal Civil) no son aplicables. Los testigos pueden ser varones o mujeres
indistintamente ha quedado así superada la imposibilidad de testar de la mujer a la que se refiere
el artículo 683, inciso 2, del código de 1852, y el artículo 50, inciso 1, de la antigua ley de
notariado; al haber declaración expresada del ponente del libro de sucesiones y al no impedirlo al
artículo pertinente.
El régimen de testigos es en unos casos más severos que el del testador. Así, como se verá más
adelante, el sordo, el ciego y el mudo, que pueden otorgar testamento, no pueden ser testigos
testamentarios.
Lanatta recomendó mucho que los testigos sean personas idóneas, pues de acuerdo a nuestro
régimen procesal, los testigos pueden ser posteriormente citados para declarar sobre la
autenticidad y realidad del testamento.
Además de los impedimentos, el ponente incluyo un artículo, el 706, que declara lo siguiente: Al
testigo testamentario cuyo impedimento no fuera notario al tiempo de su intervención, se le tiene
como hábil si la opinión común así lo hubiera considerado.
El artículo 705 señala que están impedidos de ser testigos testamentarios los siguientes:
1. Los que son,
2. Los sordos, los ciegos y los mudos.
3. Los analfabetos.
4. Los herederos y los legatarios en el testamento en que son instituidos y sus cónyuges
ascendientes, descendientes y hermanos.
5. Los que con el testador los vínculos de relación familiar indicados en el inciso anterior.
6. Los acreedores del testador, cuando no pueden justificar su crédito sino con la declaración
testamentaria.
7. El cónyuge y los parientes del notario dentro del cuarto grado de de consanguinidad
o segundo de afinidad, y los dependientes del notario o de Otros notarios.

DERECHO DE SUCESIONES 54
8. Los cónyuges en un mismo testamento.

9.3. IMPEDIMENTOS.

El código civil de 1984 en su Art. 705 ha declarado impedidos de ser testigos testamentarios a los
siguientes:
1. Los que son incapaces de otorgar testamento. Sobre este punto ya hemos visto quienes
no pueden otorgar testamento.
2. Los sordos, los ciegos, los mudos.
3. Naturalmente los primeros no podrán oír la manifestación testamentaria; los ciegos no
podrán firmar el testamento y los mudos no darán ninguna declaración si fuera necesario
su concurrencia judicial como testigo de cualquier testamento.
4. Los analfabetos. De ellos ya hemos indicado que son personas hábiles para otorgar
testamento por escritura pública, pero su condición de analfabeto le priva de leer y de
firmar como testigo testamentario.
5. Los herederos, y los legatarios en el testamento en que son instituidos y sus cónyuges,
accedentes, descendientes y hermanos claro no pueden ser testigos que puedan dar fe de
los actos que les beneficia porque estos son los beneficios del acto testamentario.
6. Entendemos que el legislador busca la mayor libertad al testador en la declaración de su
voluntad así como la mayor seriedad al acto testamentario. Lo que no entendemos es el
porqué de la restricción de la libertad del testador para elegir a sus testigos, puesto que
solo él y no el notario y no otra persona es quien designa a personas de su confianza para
que presencien su acto testamentario que bien pueden ser su heredero y su legatario. El
primero a quien no ha de desheredar y al segundo, a quien le dejará un legado sin que se
lo exija. Podemos aceptar el impedimento del heredero, por razones de moral y de armonía
familiar; pero, si una persona es llamada como testigo sinsabor que será beneficiada, en el
momento del acto testamentario, como el legatario quien por impedimento legal tendrá
que abandonar el acto y este no podrá continuar con un solo testigo. Además, si el testador
tiene herederos de los tres primeros ordenes, porque el impedimento de los parientes como
testigos; si solo podría darse la circunstancia de legatario.

7. Los que tienen con el testador vínculos de relación familiar indicados con el inciso
anterior, se trata del parentesco directo con el testador. Ese numeral impide que el cónyuge,
los ascendientes, los descendientes y hermanos del testador sean testigos testamentarios,
en razón del supuesto de la influencia o de la coacción sobre quien otorga testamento.

DERECHO DE SUCESIONES 55
8. Los acreedores del testador, cuando no pueden justificar su crédito si no con la
declaración testamentaria. Es prudente impedir la presencia como testigos de los que tienen
interés en el patrimonio hereditario, puesto que les asiste el derecho al cobro de su deuda,
por lo tanto, están impedidos de intervenir en el acto testamentario.
9. El cónyuge y los parientes del notario dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad, y los dependientes del notario o de otros notarios. El contenido de
este numeral tiene relación con los dispuestos con los artículos 688, que declara la multitud
de las testamentarias a favor del notario ante el cual se otorga el testamento de su cónyuge
o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad así como a
favor de los testigos testamentarios. El numeral lleva un agregado: el de impedir a los
dependientes del notario ante quien se otorgue al testamento o de otros notarios con lo que
se evita los riesgos de la influencia como ya lo hemos dicho en el fondo, es el testador
quien debe escoger a los testigos de su determinación testamentaria, fundamento con el
cual se excluye la participación de los parientes y dependientes del notario y de otros
notarios que por su afinidad o lealtad con el colega pueden prestarse a ejercer influencias
en el testador.
10. Los cónyuges en un mismo testamento. Aunque no me convence el pedimento a los
cónyuges como testigos de un acto testamentario llevamos la voluntad del testador,
aceptamos que se prefiera a personas distintas como testigos testamentarios. Es posible
que el legislador ha querido evitar la influencia de un cónyuge sobre como testigos en caso
de una declaración judicial derivada del testamento en la que podría ver discrepancias entre
los cónyuges testigos con algún peligro para la armonía familiar.

DERECHO DE SUCESIONES 56
DERECHO DE SUCESIONES 57
CAPITULO IV
1. EL TESTAMENTO CERRADO

1.1. LA REDACCION
La Redacción: "Que el documento en que ha sido extendido esté firmado en cada una de sus
páginas por el testador, bastando que lo haga al final si estuviera manuscrito por él mismo (...)
De acuerdo a lo expresado en esta primera parte del inciso, el testador puede escribir su testamento
en cualquier papel, donde quiera y en la forma que crea conveniente. Es decir puede estar hecho a
máquina o a puño y letra del testador, con tinta o a lápiz. En este último caso será suficiente que
el testador firme la última hoja, si es más de una. La ventaja de hacerlo manuscrito es que puede
valer como ológrafo en caso de ser rechazado el testamento cerrado, pero tendrá que estar fechado,
escrito y firmado por el propio testador.
Puede realizarse en privado y por cualquier persona, inclusive por el notario, testigos o los propios
herederos, pero deberá ser firmado por el testador cada una de las páginas.
El Cierre: "(...), y que sea colocado dentro de un sobre debidamente cerrado o de una cubierta
clausurada, de manera que no pueda ser extraído el testamento sin rotura o alteración de la cubierta.
La segunda parte de este inciso exige que una vez redactado, el testamento deberás ser colocado
dentro de un sobre, el cual deberá cerrarse o lacrarse de tal forma que no pueda ser extraído sin
dañar el sobre o la cubierta. Esto como medida de seguridad en caso de que un tercero quiera
cambiar su contenido.
1.2. PRESENTACION AL NOTARIO
"Que el testador entregue personalmente al notario el referido documento cerrado, ante dos testigos
hábiles, manifestándole que contiene sus testamento. Si el testador es mudo o está imposibilitado
de hablar, esta manifestación la hará por escrito en la cubierta".
Mientras el testamento este en poder del testados, será un documento privado, adquiriendo recién
el carácter público, cuando en forma personal, es decir el mismo y no otra persona, se lo entregue
al notario de su domicilio.
Dicha entrega se deberá hacer en presencia de dos testigos hábiles que el mismo testador elija.
Si el testador fuera mudo o no pudiera hablar, tendrá que expresar su voluntad de entregar ese
sobre cerrado el cual contiene su testamento, escribiendo para tal efecto en la cubierta del sobre.
Los que no tuvieran este problema lo harán en forma verbal al notario.
1.3. DE LA EXTENSION DEL ACTA
"Que el notario extienda en la cubierta del testamento un acta en que conste su otorgamiento por
el testador y su recepción por el notario, la cual firmarán el testador, los testigos y el notario, quien
la transcribirá en su registro, firmándola las mismas personas".

DERECHO DE SUCESIONES 58
Este inciso es claro y busca que se deje constancia que se ha otorgado un testamento y que ha sido
recepcionado por el notario que suscribe la respectiva acta. En dicha acta se deberá consignar los
datos del testador, la capacidad con que procede, el haber cumplido con las formalidades legales,
el lugar, la fecha y el año en que se otorga y las firmas del testador, notario y testigos.
1.4. UNIDAD DEL ACTO
"Que el cumplimiento de las formalidades indicadas en los incisos 2 y 3 se efectúe estando
reunidos en un solo acto el testador, los testigos y el notario, quien dará al testador copia certificada
del acta".
De acuerdo a este inciso, es necesario que desde el momento en que el testador entrega el
testamento al notario hasta que se produce la firma en el acta que consta en el registro notarial, las
formalidades contenidas en los incisos 2 y 3, deberán realizarse estando reunidos en un solo acto
el testador, los testigos y el notario. Es decir que se deberá realizar en forma ininterrumpida,
encontrándose presentes y reunidas todo el tiempo, el testador, los testigos y el notario, pues si
fuera otorgado por partees, en diferentes días o en varias etapas, habría duda sobre cuál sería la
fecha de su otorgamiento y podría fácilmente cambiarse el testamento contenido en el sobre.

2. DE LA CONSERVACION DEL TESTAMENTO


"El testamento cerrado quedará en poder del notario. El testador puede pedirle, en cualquier
tiempo, la restitución de este testamento, lo que hará el notario ante dos testigos, extendiendo en
su registro un acta en que conste la entrega, la que firmarán el testador, los testigos y el notario.
Esta restitución produce el revocación del testamento cerrado, aunque el documento interno puede
valer como testamento ológrafo si reúne los requisitos señalados en la primera parte del artículo
707°".
En el código anterior una vez que se cumplían con los requisitos que estaban establecidos, el
testamento era devuelto al testador o a un tercero, lo cual resultaba riesgoso o en forma provocado,
sustraído o destruido, dejándola de esta manera inutilizado.
En cambio ahora de acuerdo al artículo 700°, el testamento cerrado queda en poder del notario
para que éste lo cuide, garantizando de esta manera su conservación.
Por otro lado, este artículo permite al testador solicitar al notario la devolución del testamento,
para lo cual se observarán las mismas formalidades previstas para su otorgamiento en cuanto le
sean aplicables. Una vez devuelto el testamento, automáticamente queda revocado; sin embargo
podrá valer como testamento ológrafo siempre que cumpla con los requisitos establecidos para
éste.

DERECHO DE SUCESIONES 59
2.1. CONSERVACION
El notario bajo cuya custodia queda el testamento cerrado, lo conservará con las seguridades
necesarias hasta que, después de nuestro el testador, el juez competente, a solicitud de parte
interesada que acredite la muerte del testador y la existencia del testamento, ordene al notario la
presentación de este último, la resolución del juez, competente se hará con citación de los
presuntos herederos o legatarios.
COMENTARIO
Luego de que el acta de otorgamiento de testamento cerrado sea extendido, el testamento quedará
depositado en poder y custodia del Notario, osea que éste deberá considerarlo con todas las
seguridades del caso y sólo podrá entregarlo al propio testador (cuando éste lo solicite en vida o
lo revoque) o al Juez, cuando al morir el testador la parte interesada, acreditando la muerte del
testador (con la partida de defunción) y la existencia del testamento, lo solicite al juez competente
la presentación del documento (el juez competente es el juez del lugar del último domicilio del
testador. La resolución en la que el juez ordena al notario que le envíe el testamento, también
deberá contener la citación de los presuntos herederos obligatorios.
Si el testamento fue escrito en idioma distinto al castellano, el juez nombrará un traductor oficial
quien deberá juramentar el cargo que ostenta. La razón que le encontramos al hecho de que sea el
testador quien conserve el testamento, es que se trata de asegurar con el menor riesgo de pérdida,
sustracción, ocultamiento o apertura prematura, el secreto absoluto de las disposiciones
testamentarias en vida del causante que contiene el testamento.
2.2. APERTURA
Presentado el testamento cerrado, el juez, con citación de las personas indicadas en el artículo
701°, procederá de conformidad con el código de procedimientos civiles.
COMENTARIO
Como ya dijimos, cuando al morir el testador, la parte interesada, acreditando lo establecido por
ley, solicite al juez competente la presentación del documento, y éste ordenará al notario dicho
trámite, con citación de los presuntos herederos. El juez al contar ya con dicho testamento,
procederá de acuerdo a lo establecido por el Código Procesal Civil, es decir, deberá realizar la
apertura en presencia del notario o del solicitante, pondrá su firma y sello del juzgado en cada una
de las páginas, certificando el estado del sobre o cubierta, agregándose al expediente. Si encuentra
algún defecto que produzca duda en el juez respecto de la posibilidad de que se haya alterado el
documento, el juez extenderá un acta en el que expondrá los motivos.
Una vez que el testamento es aprobado judicialmente deberá ser protocolizado por el notario. La
aprobación consiste en la declaración que hace el juez de que el testamento contienen la última
voluntad del causante. La protocolización, que la ordena el juez, es el acto por el cual el notario

DERECHO DE SUCESIONES 60
transcribe todo el expediente judicial a su protocolo, sentando un acta en su registro dejando
constancia de su actuación. Al final el notario hará constar que el testamento es válido siempre
que no haya sido tachado por los interesados de unilidad o falsedad y obtengan éxito en el juicio.
2.3. TRANSFORMACION EN TESTAMENTO OLOGRAFO
Si el Juez comprueba que la cubierta está deteriorada de manera que haya sido posible el cambio
del pliego que contiene el testamento, dispondrá que éste valga como ológrafo, si reúne los
requisitos señalados en la primera parte del artículo 707°.
COMENTARIO
El testamento cerrado que no audiese vales como tal por falta de alguna de las solemnidades que
tienen, valdrá como ológrafo, si estuviere todo el escrito y firmado por el testador y esto, porque
la propia ley lo faculta, con la única exigencia de que el documento (osea el test cerrado) sea total
y escrito (por propia mano del testador), fechado y firmado por el propio testador.
En cambio lo regula la ley porque puede darse el caso de que el acta estuviese afectada por vicios
formales que la anulen, como son la no intervención de los testigos exigidos por ley o la no
mención del testador o no se ha puesto la fecha en que se labora el acta. Por estas consideraciones
si el juez comprueba que la cubierta se encuentra deteriorada de manera que haya sido posible la
extracción, cambio o suplantación del pliego interior que contiene el testamento podrá disponer
en forma alternativa que valga como ológrafo, siempre que reúna las formalidades básicas de ésta
clase de testamento como son la fecha, que sea totalmente manuscrito y firmada por el testador.
2.4. IMPEDIMENTOS DEL NOTARIO
El notario que sea pariente del testador dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad está impedido de intervenir en el otorgamiento del testamento por escritura pública o de
autorizar el cerrado.
Una prohibición legal imperativa, es la contenida en el Art. 704° del Código Civil, relativa a las
formalidades tetamentarias, en virtud del cual, los notarios están impedidos de intervenir en los
testamentos otorgados por escritura pública ante ellos, o en los sacerdotes que autoricen, cuando
tienen parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o segundo de afinidad, es decir, se
establece una suerte de inhabilidad o incompatibilidad legal para el ejercicio de la función notarial
que obliga a un Notario a abstenerse de intervenir cuando medie esta relación familiar con el
testador. La inobservancia de esa prohibición puede conllevar a la nulidad total y absoluta del
testamento por defecto de forma infractoria de las formalidades previstas en los artículos 969° y
999° del código Civil que le dan un papel relevante a la intervención del notario, cuya inhabilidad
da lugar al cumplimiento de una formalidad pero invalida o viciada por lo que debe considerarse
como no cumplida.

DERECHO DE SUCESIONES 61
Cabe señalar que en el derecho de familia y dentro de los regímenes del matrimonio y del
parentesco, el marido y su mujer no son entre sí parientes por afinidad, ni reciben la denominación
de tales. Son cónyuges, cuyo vínculo que es matrimonial, es diferente del parentesco, pues el
matrimonio no crea parentesco entre los cónyuges, aunque es la fuente del parentesco de afinidad
entre cada uno de ellos, por ello para que el cónyuge quede comprendido en algún impedimento,
debió ser mencionado como tal, pues al no haberlo hecho, ante él, pues los impedimentos no se
presumen sino que deben estar expresamente señalados.
Otra incompatibilidad que ya no es formal, sino que se prefiere más bien al contenido del
testamento, es la prevista en el artículo 688 del Código Civil, que establece un impedimento para
el Notario, su cónyuge y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de
afinidad, de ser beneficiarios de las disposiciones testamentarias que tiene su fundamento en la
presunción de que aprovechándose de esa intervención pueda existir desviación o captación de la
voluntad testamentaria por parte del Notario para favorecerse en sí o a sus allegados.
La infracción de esa prohibición moralizadora no invalida todo el testamento sino únicamente para
de él, es decir aquellas disposiciones testamentarias que pudieran establecer beneficios para el
Notario o sus allegados; medida que tiene una justificación irrefutable para el caso del testamento
por escritura pública en que el Notario es quien redacta las disposiciones testamentarias y hasta
puede orientar su contenidos, pero que deja de tenerla en el caso del testamento cerrado en el que
el Notario no tiene acceso al pliego interior, no obstante ello, la sensación es expresa, no se puede
eludir esta norma en base a esas apreciaciones, el legislador ha querido cortar por lo sano toda
posible discusión acerca de si el Notario conocía o no del contenido del testamento o si tuvo o no
la oportunidad de orientar sus disposiciones.
2.5. PERSONAS IMPEDIDAS PARA SER TESTIGOS
Están impedidos de ser testigos testamentarios:
1. Los que son incapaces de otorgar testamentos.
2. Los sordos, los ciegos y los mudos.
3. Los analfabetos.
4. Los herederos y los legatarios en el testamento en que son instituidos y sus
cónyuges, ascendientes, descendientes y hermanos.
5. Los que tienen con el testador los vínculos de relación familiar, indicando en el
inciso anterior.
6. Los acreedores del testador, cuando no pueden justificar su crédito sino con la
declaración testamentaria.
7. El cónyuge y los parientes del notario, dentro del cuarto grado de consanguinidad
o segunda de afinidad y los dependientes del notario o de otros notarios.

DERECHO DE SUCESIONES 62
8. Los cónyuges en un mismo testamento.

COMENTARIO
Igual incompatibilidad formal y material se establece con respecto a los testigos testamentarios,
que son las personas que pueden presenciar el otorgamiento de un testamento, por exigencia de la
ley t presenciar el otorgamiento de un testamento, por exigencia de la ley y a solicitud del testador
con el objeto de que se garantice la autenticidad del acto y la libertad con que procede el testador.
Aunque en el caso de incompatibilidad material relativa al contenido del testamento el
impedimento queda limitado a los testigos sin que pueda extenderse a su cónyuge y parientes,
razón que estriba en que los testigos son elementos meramente presenciales que no intervienen en
la redacción u orientación de la voluntad testamentaria.
La regla general respecto de la intervención de testigos es que pueden intervenir como tales en el
otorgamiento de un testamento todas las personas que sean capaces de ejercicio salvo aquellas que
están impedidas por cualquiera de las causales taxativamente enumeradas por el artículo 705 del
Código Civil que señala, que están impedidos de ser testigos testamentarios los siguientes:
1. Los que son incapaces de otorgar testamentos.-
Este inciso modifica lo señalado en el Código del 36 que sólo se refería a las personas
que no estaban en ejercicio de sus derechos civiles, los cuales son los incapaces
absolutos y relativos y se excluían a aquellas personas que no tenían una incapacidad
natural, como dos pródigos, los que incurren en mala gestión económica y los que sufren
pena de interdicción civil.
2. Los sordos, los ciegos y los mudos.-
En principio, el sordo puede otorgar cualquier clase de testamento; el ciego, sólo por
escritura pública; y el mudo, solamente el cerrado u ológrafo. Son personas con
capacidad para testar. No obstante, la inhabilidad física de la que adolecen les impide
oír al testador, ver lo que ocurre en el acto y comparecer judicialmente como testigo
respectivamente, razones por las cuales se les inhabilita como testigos.
3. Los Analfabetos.-
Estos también pueden testar aunque sólo en escritura pública. Pero carecen de la
habilidad para ejercer el cargo, puedes están impedidos de leer el documento y de firmar.
Este impedimento concuerda con lo que exige la Ley del Notario, que en su artículo
51°, inciso 3, impide ser testigos en las escrituras públicas a quienes no saben escribir.
4. Los herederos y los legatarios en el testamento en que son instituidos y sus cónyuges,
ascendientes, descendientes y hermanos.-

DERECHO DE SUCESIONES 63
Este inciso reúne en una sola dos causales previstas en el Código anterior. Por un lado,
limita su aplicación a los parientes consanguíneos del heredero excluyendo a los afines.
Por otro, se refiere únicamente a determinados parientes, en lugar de extender el
parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad. Además, incluye al cónyuge.
Finalmente, se refiere al legatario y a todas las personas citadas en relación a él en vez
de limitarlo a él sólo. La modificación más importante traída por el nuevo ordenamiento
legal en relación a este inciso se refiere a la inclusión del cónyuge y a la extensión de
las personas que menciona en relación al legatario. En cuanto a esta última, en realidad
no había razón alguna para que no existe igual prohibición que tratándose del heredero.
5. Los que tienen con el testador los vínculos de relación familiar indicados en el inciso
anterior.-
Esta causal es nueva. Se distingue de la causal anterior en que ésta se refiere al vínculo
con el testador, independientemente de su condición de herederos o legatarios; mientras
la otra causal se relaciona con esta condición e incluye a quienes tienen vinculación con
los herederos y legatarios.
6. Los acreedores del testador, cuando no pueden justificar su crédito sino con la
declaración testamentaria.-
Como los acreedores tienen un derecho preferencial respecto a herederos y legatarios,
es lógico que se haga extensiva a ellos la misma prohibición; la cual, con la misma
redacción, estaba prevista en el código derogado.
7. El cónyuge y los parientes del notario, dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad, y los dependientes del notario o de otros notarios.-
A diferencia del código anterior, se incluye al cónyuge del notario y a los dependientes
de otras notarías. El propósito de esta incompatibilidad es que los testigos sean llevados
por el testador.

DERECHO DE SUCESIONES 64
DERECHO DE SUCESIONES 65
TESTAMENTO EN ESCRITURA PÚBLICA

En.................., a.................. de .................. del 200.......


Ante mí, ........... Notario Público de la Plaza de ....................... con residencia en la
misma comparece.
Don ..........., mayor de edad, casado, empleado, vecino de ..........., con domicilio
en .................... y con DNI...........
El compareciente manifiesta en mi presencia y en la de los testigos presentes cuyos nombres se
expresaran después, que desea otorgar, testamento ordinario en la Escritura Pública y
encontrándose a mi juicio y al de dichos testigos con capacidad legal bastante para ello, lo lleva
a cabo con arreglo a los siguientes extremos:
PRIMERA: Manifiesta el otorgante que es natural de ..............., provincia
de ................, hijo matrimonial de .................... y ....................., ambos fallecidos y
hallándose casado en únicas nupcias con ............. de cuyo matrimonio tiene dos hijos,
A............. y B............... ambos solteros y mayores de edad.
SEGUNDO: Instituye únicos y universales herederos a sus hijos, y a los demás que pueda tener
en lo sucesivo, señalando que en caso que alguno fallezca antes que él, sea sustituido por su
descendencia, todo esto sin perjuicio de la cuota que la ley concede a la cónyuge viuda.
TERCERA: Revoca y anula todas las disposiciones testamentarias otorgadas con
anterioridad a la presente.
Tal es Testamento que formaliza Don............... en mi presencia y a la de los testigos
instrumentales Don................. y Don.............., mayores de edad y vecinos
de ................., calle......................., y calle.............................. respectivamente.

Leído este testamento en alta voz por mí, el Notario Público y el testigo testamentario.........
manifiesta que el contenido está conforme con su voluntad y así lo firma con los testigos.
De todo lo cual doy a conocer al testador, de que este testamento se ha otorgado en un
solo acto, de que se han cumplido las formalidades que exige el art. ................. del
vigente Código Civil, y que se firma a las ............. horas de hoy en mi despacho, y doy
fe de cuanto se contiene en este instrumento público extendido en ........... pliegos
de .......... serie......................., N° ..............., yo , el Notario.

DERECHO DE SUCESIONES 66
LEGISLACION

Artículo 691º.- Tipos de testamento

Los testamentos ordinarios son: el otorgado en escritura pública, el cerrado y el ológrafo. Los
testamentos especiales, permitidos solo en las circunstancias previstas en este título, son el militar
y el marítimo.
Del Registro de Testamentos

Art. 67º- En este registro se otorgará el TESTAMENTO en escritura pública y cerrada que el
Código Civil señala.
Será llevado en forma directa por el notario, para garantizar la reserva que la presente Ley
establece para estos actos jurídicos.
Art. 68º- El notario observará en el otorgamiento del testamento en escritura pública y el cerrado
las formalidades prescritas por el Código Civil.
(*)(**) Texto según el Art.1° de la Ley Nº 27094 de 28-4-1999 (***)
Texto según el Art.2º de la Ley N 27094 de 28-4-1999

Art. 69º- Son también de observancia para el registro de testamentos las normas que preceden en
este Título, en cuanto sean pertinentes.
Art. 70º- El notario remitirá al Colegio de Notarios, dentro de los primeros ocho días de cada mes,
una relación de los testamentos en escritura pública y cerrados extendidos en el mes anterior.

Para tal efecto, llevará un libro de cargos, que será exhibido en toda visita de inspección.
Art. 71º- Se prohíbe al notario informar o manifestar el contenido o existencia de los testamentos
mientras viva el testador.
El informe o manifestación deberá hacerse por el notario con la sola presentación del certificado
de defunción del testador.
Art. 72º- El testimonio o boleta del testamento, en vida del testador, sólo será expedido a solicitud
de éste.
Art. 73º- El notario solicitará la inscripción del testamento en escritura pública al Registro de
Testamentos que corresponda, mediante parte que contendrá la fecha de su otorgamiento, fojas
donde corre extendido en el registro, nombre del notario, del testador y de los testigos, con la
constancia de su suscripción.

DERECHO DE SUCESIONES 67
RESUMEN
I. GENERALIDADES
La sucesión testamentaria regula la transmisión de bienes que hace el causante para después de su
muerte mediante un acto solemne escrito llamado testamento que contiene su libre y última
voluntad. El testamento puede ser por escritura pública o por documento privado.
1. CONCEPTO
El testamento es el acto jurídico unilateral mediante el cual una persona decide y expresa la forma
en que se dispondrá de su patrimonio a su fallecimiento. es el instrumento notarial por excelencia
ya que es el único que el notario extiende (tratándose de testamento por escritura pública) de su
puño y letra en registro especial, con la obligatoria intervención de dos testigos.
Por el testamento una persona puede disponer de sus bienes, total o parcialmente, para ser la
expresión directa de la voluntad del testador, quien no puede dar poder a otro después de su
muerte, y ordenar su propia sucesión dentro de los límites de la ley y con las formalidades que
ésta señale.
Son válidas las disposiciones de carácter no patrimonial contenidas en el testamento, aunque el
acto se limite a ellas.
Son incapaces para otorgar testamento:

• Los menores de edad, salvo el caso previsto en el artículo 46 del Código Civil

· Los comprendidos en los artículos 43, incisos 2 y 3, y 44 incisos 2, 3, 6 y 7 del mismo


cuerpo legal.
• Los que carecen, de la lucidez mental y de la libertad necesarias para el otorgamiento
de este acto.

El carácter personal y voluntario del acto testamentario, se manifiesta en que las disposiciones
testamentarias deben para testar, ni dejar sus disposiciones al arbitrio de un tercero.
EL TESTAMENTO POR ESCRITURA PÚBLICA

A diferencia del testamento cerrado o el ológrafo, tiene ventajas evidentes, pues, producido el
fallecimiento del testador adquiere vigencia inmediata.
El registro de testamentos, será llevado en forma directa por el Notario, para garantizar la reserva
que la ley del notariado establece para este tipo de acto jurídico.
El Notario observará estrictamente en el otorgamiento del testamento por escritura pública y el
cerrado las formalidades prescritas por el Código Civil.

DERECHO DE SUCESIONES 68
Se prohibe al Notario informar o manifestar el contenido o existencia de los testamentos mientras
viva el testador.
El Informe o manifestación deberá hacerse por el Notario, sólo con la presentación del acta de
defunción del testador.
El testimonio o boleta del testamento, en vida del testador, sólo será expedido a solicitud de éste.
Finalmente, cabe precisar, que el testamento para su otorgamiento no requiere de minuta, sólo que
el testador le manifieste o entregue personalmente al Notario las disposiciones de su última
voluntad.
El Notario solicitará la inscripción del testamento en escritura pública al Registro de

Testamentos, mediante parte que contendrá:

• La fecha de su otorgamiento,

• Las fojas donde corre extendido en el Registro,

• El nombre del Notario

• El nombre del testador con sus generales de ley

• Los nombres y generales de ley de los testigos

• Los inmuebles y demás bienes que hubiese enumerado al otorgar el testamento

• La constancia de su suscripción

• En caso de revocatoria, indicará en el parte esta circunstancia.

FORMALIDADES Y APLICACIÓN DEL TESTAMENTO

Siguiendo a PALACIO PIMENTEL las formalidades del testamentoson: Están enumeradas en el


código vigente, en su art. 696 y que pueden agruparse en:
1. Unidad del acto.- Esto quiere decir que deben estar reunidos en un solo acto y, desde
el principio hasta el final: el testador, el Notario y dos testigos testamentarios hábiles, que

DERECHO DE SUCESIONES 69
supieran leer y escribir. Si la facción de este testamento público, se tendrá que dejar
constancia de tal hecho y, al continuarlo, deberán reunirse las mismas personas.
Tratándose de los testigos testamentarios, si uno o dos no son habidos, serán sustituidos
por otros.

Preciso es hacer notar que el Notario Público interviniente no debe ser, con relación al testador,
su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad (primos hermanos) o segundo de afinidad
(cuñados entre sí) (Art. 704). Tampoco podrá el Notario impedido por esta relación parental,
autorizar un testamento cerrado. Ello obedece al propósito de impedir que una. Persona interesada
Directa o indirectamente, como pariente, actúe como Notario Público, en su propio beneficio
quizás o en perjuicio de otros determinados parientes del testador.
A los dos testigos testamentarios les alcanza los "impedimentos" señalados por el Art.

705 del actual C.C. esto es, ninguno de los testigos podrán ser incapaces de otorgar
testamento (Véase el artículo 687, antes mencionado). No pueden ser testigos, los
analfabetos, sordos, mudos o ciegos; esto es, deben ser "hábiles", corno se dijo
anteriormente.
Tampoco pueden actuar como testigos las personas señaladas en el testamento como herederos, o
como legatarios. Es más, la prohibición se extiende a los supuestos en que sean instituidos en
dicho testamento como herederos o legatarios; el cónyuge del testigo, sus ascendientes, sus
descendientes o sus hermanos. Ningún testigo con estos impedimentos podrán intervenir como tal
en un testamento público.
De igual modo, no pueden ser testigos testamentarios todos quienes tengan con el testador esos
mismos vínculos parentales, anteriormente indicados. Ni el esposo o esposa del testador puede ser
testigo, ni sus hijos, nietos, bisnietos, padres, hermanos, abuelos, y bisabuelos.
Igualmente están impedidos de ser testigos testamentarios los acreedores del testador, cuando no
pueden justificar su crédito, sino con la declaración testamentaria, conforme al inc. 6 del Art. 705,
antes citado.
Tampoco pueden ser testigos, dos cónyuges en un mismo testamento. Igualmente, no puede ser
testigo testamentario, el cónyuge y los parientes del Notario dentro del 4° grado de consanguinidad
y 2° de afinidad. Tampoco los dependientes del propio Notario interviniente y aun los
dependientes de otros Notarios públicos.
A pesar de los casos de impedimentos previstos expresamente por el Código, si el testigo
testamentario cuyo impedimento no pudiera ser advertido no fuera notorio al momento de su

DERECHO DE SUCESIONES 70
intervención en la facción del testamento, se permite, tenerlo como testigo hábil, "si la opinión
común", dice el Art. 706, así lo hubiera considerado.
2. Como un otro requisito de validez de todo testamento por escritura pública está el de
que "el testador exprese por si mismo su voluntad". De acuerdo al Art. 687 del Código
Civil derogado, se entendía que la manifestación de voluntad del testador debía ser oral.
El art. 696 del Código vigente de 1984 amplía y, al mismo tiempo aclara, el inciso
segundo del artículo 687 antes mencionado, permitiendo y dando más libertad al testador,
de tomar o escoger cualquiera de las dos alternativas siguientes:
Dictar de viva voz su testamento al Notario Público para que él lo escriba exactamente; o b)
Alcanzarle al Notario "por escrito". Las disposiciones que desea expresar. (Inc. 2°).
3. Que el Notario escriba el testamento en su Registro. Es el funcionario que da fe de la
manifestación válida de la última voluntad del testador, garantizando la realidad y
veracidad del acto, lo que es importante. El testamento no puede ser escrito a máquina,
ni por otra persona que no sea el propio Notario y de su puño y letra.
El Notario debe cuidar de no estar él, impedido de intervenir, conforme al artículo 704, ya
mencionado antes. Además, que lo haga dentro de su jurisdicción territorial, probando la identidad
del testador y la libertad con que procede. En cuanto a la redacción, como toda "Escritura", deberá
constar de Introducción, cuerpo y conclusión.
4. Que sea leído clara y distintamente por el Notarle, el testador y el "testigo
testamentario" que éste elija, a fin de comprobar la correspondencia entre lo escrito por
el Notario y lo que expresó el testador.
Si el testador es sordo, será él mismo quien lo lea y si os ciego o analfabeto, la lectura corre a
cargo del propio Notario y uno de, los testigos que designe el testador.
Verificación de la expresión de la última voluntad del testador. Los incisos 6 y 7 del Artículo que
estamos examinando o sea el 696, contiene las prescripciones que garantizan que el testamento
por escritura pública trasunte fielmente los deseos y la voluntad del testador, para lo cual el
Fedatario o Notario interrogará al testador, después de la lectura de cada cláusula, si lo leído
corresponde a lo dictado o dicho por éste, dejando constancia escrita de su respuesta, ya sea que
contenga su conformidad, u observaciones o aclaraciones hechas por el testador. Si se hubiera
incurrido en error, éste será subsanado.
Que el testador, los testigos y el Notario firmen, el testamento en el mismo acto, en cada una de
las páginas y al final (incisos 4 y 8 del Art. 696). Si el primero no sabe o no puede firmar, lo hace
el testigo que él designe.

DERECHO DE SUCESIONES 71
EL NOTARIO
Es un profesional de derecho que está autorizado para dar fe de los actos y contratos que ante el
se celebran. Formalizan la voluntad de los otorgantes, redactando los instrumentos, a los que
confiere autenticidad, conserva los originales y expide los traslados correspondientes… (ley del
notario Art. 2º) y ejerce su función notarial en forma personal, por lo tanto debe estar en pleno
ejercicio de sus funciones conforme a ley, el notario deberá incorporarse al colegio de notarios en
el que registrará su firma, publica, signo, sello, y equipos de impresión que utilizará en el ejercicio
de la función, previo juramento o promesa de honor. Pierde la autorización para dar fe de los actos
y contratos que ante el se celebran, el notario que cesa por las causales que señala respectivamente
el Art. 21 de la ley del notario.
IMPEDIMENTOS DEL NOTARIO Y DE LOS TESTIGOS TESTAMENTARIOS.
El Art. 704 dispone que el notario que sea pariente del testador del cuarto grado de consanguinidad
o segundo de afinidad está impedido de intervenir en el otorgado del testamento por escritura o de
autorizar el cerrado. Este precepto extiende el parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado.
Dicha restricción denota una falta de concordancia con la norma que impide al notario, al cónyuge
y a sus parientes ser beneficiados con disposiciones testamentarias, la cual extiende el parentesco
consanguíneo hasta el cuarto grado (Art. 688).

DERECHO DE SUCESIONES 72
CONCLUSIONES

1. En términos generales, la población tiene una idea superficial de lo que es un testamento

por escritura pública, ignorando casi siempre la gran importancia que tiene el otorgar

testamento en vida, el cual si se toma en cuenta permitirá una correcta distribución de los

bienes de una persona para después de su muerte, evitando de esta forma desavenencias

que puedan surgir entre los heredero tales como conflictos familiares, desintegración

familiar todo por causa la inconformidad de algunos de los familiares.

2. Si bien es cierto que a la actualidad, nuestro país cuenta con una buena legislación en esta

materia también es cierto que existe una falta de la difusión correspondiente, generando

aquello problemas en la sociedad, ya que cuando uno de los familiares realiza la

declaratoria de herederos y excluye a algunos que le asiste este derecho, generan así otros

procesos como el de petición de herencia, reivindicación, entre otros; ocasionando mayor

carga procesal en el órgano jurisdiccional.

3. El testamento por acto público ofrece algunas ventajas respecto del ológrafo o cerrado, la

intervención de un profesional como el Notario, es una garantía de seguridad jurídica,

haciendo imposible su destrucción por terceros, pero tiene algunos inconvenientes pues

impera en esta materia un rígido formalismo y su más mínimo quebrantamiento implica la

nulidad del testamento.

DERECHO DE SUCESIONES 73
BIBLIOGRAFIA

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Doctrinario y Jurisprudencial Tomo II” - Gaceta Jurídica
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DERECHO DE SUCESIONES 74

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