IDELBA CHAHUARES
SEMESTRE : VI
ILO – PERÚ
2018
DEDICATORIA:
1. DEFINICION ..................................................................................................................... 6
3. VENTAJAS .................................................................................................................... 8
4. DESVENTAJAS ............................................................................................................ 8
6. CARACTERISTACAS ............................................................................................... 11
TESTAMENTARIOS. ......................................................................................................... 15
RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 24
GLOSARIO .......................................................................................................................... 24
BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................. 25
Introducción
Desde que el ser humano empezó a crear bienes estos fueron tomando interés en las
personas y en las leyes, y cada vez las leyes se han creado para proteger estos bienes
jurídicos en materia de sucesión se creó la heredacion que consistía básicamente en dejar
tus bienes a tus hijos lo que era lo más normal ya que se consideraba que un hijo era lo más
legítimo que podía tener una persona, una persona que te ha sido fiel toda tu vida , de tu
sangre , etc.
Aunque ciertas pruebas indican que dentro de las antiguas civilizaciones agrícolas del viejo
mundo ya existían ciertas bases regulatorias para la sucesión de bienes, los historiadores
afirman de los conceptos de patrimonio, herencia y testamento tienen su primera aparición
formal dentro de la historia de la humanidad en la época del Imperio Romano, ocurrida
alrededor del año 125 a.C. Este fue un momento decisivo para las leyes modernas, pues
coincide con el florecimiento del derecho romano
En este periodo histórico de la antigua Roma, era común que en el patrimonio pasara
directamente de padres e hijos sin necesidad de realizar actos jurídicos, no obstante, se
conocían varios tipos de testamentos que procuraban básicamente que aquellos propietarios
que no tenían un sucesor directo, pudieran encontrar un heredero sustituto que fuese capaz
de conservar la línea familiar y su legado.
En nuestro país llega con una legislación en las leyes españolas que no se diferencia mucho
al testamento de ahora, ya que lleva el mismo método, el clásico método, regulado en el
código civil , al pasar del tiempo los testamentos de escritura pública sufrieron varios
cambios por ejemplo en el código de 1852 se exigía que los testigos sean vecinos del
testante y varios curiosos cambios y con el paso del tiempo fue cambiado hasta nuestra ley
actualmente vigente
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TESTAMENTO POR ESCRITURA PÚBLICA
1. DEFINICION
El testamento por Escritura Pública es el acto unilateral por el cual una persona
otorga ante Notario la disposición de sus bienes total o parcialmente para después de
su muerte ordena su propia sucesión dentro de los límites de la ley y resulta
ejecutable y vinculante sólo si cumple las formalidades especiales que la ley señala.
El testamento también puede contener disposiciones de carácter no patrimonial,
aunque el acto se limite a ellas. En el testamento el otorgante puede hacer las
declaraciones necesarias para su identificación plena después de su muerte respecto
de los actos y contratos con relevancia jurídica en los cuales haya utilizado
diferentes nombres. Mediante el testamento el otorgante identifica a sus herederos,
dispone de legados, además puede identificar sus bienes.
Para la misma ley ante dicha (artículo 51) la escritura pública notarial es todo
documento matriz incorporado al protocolo autorizado por el notario que contiene
uno o más actos jurídicos para el código procesal Civil (artículo 235), la escritura
pública y además documentos otorgados ante o por notario público es documento
Público.
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2. ELEMENTOS DEL TESTAMENTO POR ESCRITURA PUBLICA
a) El Testador,
b) El Notario
c) Los Testigos; solo únicamente estos.
El testamento, así otorgado, debe ser inscrito en el registro de testamentos, para lo cual
el notario pasará los respectivos partes a los registros públicos.
2.1. TESTADOR
Es toda persona con capacidad de ejercicio que tiene facultad de disponer de sus
bienes patrimoniales y designar a sus sucesores para después de su muerte mediante
documento público o privado llamado testamento.
2.2. NOTARIO
2.3. TESTIGOS
Un testigo es una persona que brinda testimonio o que presencia de manera directa
un cierto acontecimiento. Testigo también es la persona que declara de manera
voluntaria ante un tribunal sobre hechos que pueden ayudar a la resolución de un
caso judicial. La declaración del testigo se conoce como testimonio.
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La función de los testigos testamentarios es concurrir al otorgamiento de un
testamento, presenciándolo de manera completa, esto es, que pueden ver, oír, y
entender todo lo que se realiza en su presencia y que son testigos de la expresión de
voluntad que el testador realiza ante el notario.
3. VENTAJAS
Es un tipo de testamento ordinario que goza de mayor seguridad a los términos de
la voluntad, puesto que en su constitución el notario verificará si se cumplen todos
los requisitos legales de validez.
No puede ser falsificado
4. DESVENTAJAS
Es muy oneroso.
Permite conocer anticipadamente la voluntad del testador.
5. FORMALIDADES ESCENCIALES
Son formalidades que no pueden faltar. Si por el testamento una persona puede
disponer de sus bienes para después de su muerte debe hacerlo dentro de los límites
de la ley y con las formalidades que este señala (689). Tales formalidades esenciales
son:
1. Que estén reunidos en un solo acto desde el principio hasta el fin, el testador, el
notario y dos testigos hábiles. Éste un solo acto no debe entenderse como un
acto ininterrumpido si no como acto que no pueden descomponerlo las personas
intervinientes ni intervenir en diferentes momentos, unas después de otras o
después de haberse iniciado el acto; invalida el testamento si el testigo
testamentario firmo sin estar presente, la solemnidad no puede ser subsanada.
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estado para dar fe de los actos que presencia. Al parecer lo que la ley quiere es
que se actué ante el mismo notario y con el mismo testador así lo entendemos
del contenido del mismo artículo 698.
La facción del testamento debe ser por el notario que es la persona autorizada y
quien lo hará con la solemnidad que determina la ley. La causa o las causas de la
suspensión puede ser cualquier circunstancia, inclusive puede ser perdida del
testador o por indisposición de este, caso en que creemos que sea puesto el
legislador al decir que lo firmará aquel “si puede hacerlo”.
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No obstante los adelantos y técnicas que superan los manuscritos consideramos
que este dispositivo constituye y sigue constituyendo una garantía tanto para el
testador como para los sucesores y consiguientemente para el interés social.
Puede criticarse de antiguo y cosa del pecado pero preferimos la mano directa de
su puño y letra del notario antes que la posible manipulación de terceros que
podrían distorsionar la voluntad del testador. El notario, con su intervención
garantiza la realidad y veracidad del acto testamentario.
4. que cada una de las páginas del testamento sea firmada por el testador, los
testigos y el notario.
La trascendencia que tiene el acto jurídico testamentario no debe dejar dudas del
a fin expresión de voluntad del testador para ello se exige una redacción clara en
forma y fondo y contenido. Esta forma de redacción permitirá una lectura clara
sobre todo por los testigos quienes no siempre son personas que leen
correctamente.
Este punto tiene relación con el numeral anterior por lo tanto la lectura tiene
como objetivo comprobar si lo escrito por el notario es la expresión de la
voluntad del testador si es lo que este quiso decir.
7. que el notario deje constancia de las indicaciones que luego de la lectura pueda
hacer el testador y salve cualquier error en que se hubiera incurrido.
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8. que el testador los testigos y el notario firmen el testamento en el mismo acto ya
hemos dicho que las formalidades legales que dan solemnidad a un acto jurídico
son de cumplimiento obligatorio. La falta de firma de una de estas personas
invalida el testamento.
6. CARACTERISTACAS
Señala la unidad del acto para lo cual deben estar reunidos desde el principio
a fin el testador, dos testigo y el notario; su objeto es asegurar el
mantenimiento de las mismas condiciones del testador: su lucidez mental,
conocimiento del acto realizar y ausencia de toda clase de coacción. Todo
eso contar en el protocolo de escritura pública como lo exige la ley del
notariado, si fuera en varios actos habría que estar examinando cada vez al
testador y asentando la constancia respectiva solo por acepción dicho acto
puede ser suspendido por cualquier causa, según puntualiza el artículo 698,
en cuyo será contar esta circunstancia y su causa, firmando el testador, si
puede hacerlo los testigos y el notario. Para continuar el testamento deberán
estar reunidos nuevamente el testador, el mismo notario y los testigos sí
pueden ser habidos u otros en caso distinto.
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otorgarlo, sino porque la escritura efectuada por el propio notario debe ser
simultánea al dictado por el testador en presencia de los dos testigos, a la
lectura y la firma del testamento.
Los Art. 51, 52, 53, 54, 57, 58 y 59 de la ley del notariado responde a esta
interrogante al señalar:
b. Cuerpo:
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finalmente la suscripción por todos los intervinientes, o sea por el testador y
los dos testigos ente el notario público.
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6.4. FIRMA DEL NOTARIO, TESTADOR Y TESTIGOS.
6.5. VERIFICACION.
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Es interesante saber el valor de las disposiciones del testador escritas después de
firma. Creemos que esta parte adicional si no lleva la firma de este, así como de los
testigos, el notario carecería de valor. Creemos justificada esta posición porque solo
la nueva firma del testador avalaría estas disposiciones testamentarias posteriores a
la conclusión. Será menester también dicho caso, la firma, del notario interviniente
de los dos testigos por tratarse de un testamento público.
TESTAMENTARIOS.
El Art. 704 dispone que el notario que sea pariente del testador del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad está impedido de intervenir en el otorgado
del testamento por escritura o de autorizar el cerrado. Este precepto extiende el
parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado. Dicha restricción denota una falta de
concordancia con la norma que impide al notario, al cónyuge y a sus parientes ser
beneficiados con disposiciones testamentarias, la cual extiende el parentesco
consanguíneo hasta el cuarto grado (Art. 688).
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Según el doctor RODRÍGUEZ ESQUECHE, Luis Miguel; el vínculo matrimonial,
que no constituye parentesco, es también causal obvia de impedimento: y que, por
lo tanto, debió ser mencionado como tal. No obstante, en su anteproyecto omitió
expresarlo, adoleciendo el actual código del mismo defecto que el anterior al no
señalar hecho, el cónyuge del notario podrá otorgar testamento ante el.8 Pues los
impedimentos no se presumen. Como anota el mismo La natta estos deben ser
expresamente señalados por la ley. Además, la hermenéutica jurídica aconseja que
las leyes que establecen excepciones o restringen derechos que deben interpretarse
de manera restringida.
Tal como hemos explicado al tratar las causantes de incompatibilidad para suceder,
el artículo 704 que se comenta impide actuar al notario que sea pariente del testador
dentro8 RODRÍGUEZ ESQUECHE; Luis Miguel; Sucesión testamentaria; Pág.
341de los grados citados, mientras que la causal de exclusión legislada en el artículo
688 se refiere al notario, sea no pariente del testador: extendiendo la inhabilidad a su
cónyuge ya sus parientes si fuera favorecidos. Como ha quedado anotado, las
normas se diferencian en que una atañe al notario, impidiendo su intervención y, la
otra, el testador limitándolo. Si no es pariente y es favorecido el notario a sus
parientes mencionados, serán nulas únicamente las disposiciones testamentarias que
los favorecen. Si el notario interviene siendo pariente, será nulo de pleno derecho
todo el testamento por adolecer de un defecto de forma tal como lo dispone el
artículo 811.
Nuestro código exige la presencia de testigos en todos los testamentos que autoriza,
a excepción del ológrafo, con el objeto de que concurran al acto del otorgamiento.
El número de los mismos se ha reducido a dos en todos los casos de testamento en
escritura pública, cerrado, militar, marítimo y aéreo: pudiendo ser uno solo en este
último. Los que interviene como tales deben ser dos testigos hábiles, quiere decir
que están en plena capacidad de ejercicio y sin tacha alguna admisible.
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Testigos de la persona idónea que con sus dichos y con sus firmas en su caso y
aseverarla verdad o falsedad de un hecho o de un acto jurídico, requeridos por los
particulares o por la ley para dar seguridad al acto y servir de prueba del mismo. El
testigo que asiste al otorgamiento de un testamento se le denomina testigo
testamentario.
Cualquier persona puede ser testigo si tiene sano juicio y facultades mentales que le
permiten la percepción y la manifestación de sus ideas. Este testigo debe ser idóneo;
esto es admitido por la ley dirías “seleccionado” por determinadas condiciones para
ser testigo del otorgamiento de un testamento a cuyo acto jurídico le da solemnidad.
Este testigo es componente de la formalidad del acto adsolemnitatem. Un
analfabeto, un menor de edad, un sordomudo, puede ser testigo de un hecho mas no
de un acto tan serio como el testamento, puede ser acto para determinados hechos,
pero si no reúne las condiciones exigidas por la ley o está impedido por ésta, el
testigo está impedido por esta el testigo no es idóneo.
El código civil requiere de los testigos hábiles. Ser hábil es ser capas aunque sea
analfabeto; sin embargo está impedido de testificar un testamento. De ahí que para
este autor, el testigo debe ser idóneo.
Particularmente creemos que este último argumento en nuestro medio no es del todo
cierto. La presencia de testigos se mantiene en la costumbre como una garantía de
los actos negociables y de interés particular. Siempre recurrimos a los testigos,
porque creemos que ellos ratifican nuestros actos, inclusive en algunos casos, los
consideramos con mayor eficacia que “un simple papel escrito”. De manera que por
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nuestra parte dejamos la disposición legal al respecto en su sitio sobre el requisito
de los testigos testamentarios hasta otros tiempos,. Es más nuestra legislación civil
da por aceptado que el testigo debe gozar de capacidad de ejercicio de sus derechos
y de algunos otros requisitos como la expulsión de vínculos de parentesco con el
testador y con el notario ante quien se otorga el testamento. Las disposiciones
expresas sobre los impedimentos para ser testigo testamentario constituyen la
exención de la regla general que es la capacidad civil ante dicho. El legislador del
último código civil considera que “al testigo testamentario cuyo impedimento no
fuera notorio al tiempo de su intervención, se le tiene como hábil si la opinión
común así lo hubiera considerado” (Art. 706). Lo notorio es la voz o la noticia que
es conocido pública. La opinión común que es el sentir en que coincide la
generalidad de las personas o de la gente sobre determinado acto o asunto.
Resulta taxativa, están excluidos ellos y nadie más. Otros regímenes especiales para
testificar en otros actos-como en el matrimonio (art. 259) y las prohibiciones para
declarar como testigo en procesos (art. 229 del Código Procesal Civil) no son
aplicables. Los testigos pueden ser varones o mujeres indistintamente ha quedado
así superada la imposibilidad de testar de la mujer a la que se refiere el
articulo683,inciso2, del código de 1852, y el artículo 50, inciso 1, de la antigua ley
de notariado; al haber declaración expresada del ponente del libro de sucesiones y al
no impedirlo al artículo pertinente.
El régimen de testigos es en unos casos más severos que el del testador. Así, como
se verá más adelante, el sordo, el ciego y el mudo, que pueden otorgar testamento,
no pueden ser testigos testamentarios.
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Se recomendó mucho que los testigos sean personas idóneas, pues de acuerdo a
nuestro régimen procesal, los testigos pueden ser posteriormente citados para
declarar sobre la autenticidad y realidad del testamento.
El artículo 705 señala que están impedidos de ser testigos testamentarios los
siguientes:
11. IMPEDIMENTOS
1. Los que son incapaces de otorgar testamento. Sobre este punto ya hemos visto
quienes no pueden otorgar testamento.
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2. Los sordos, los ciegos, los mudos.
3. Los analfabetos. De ellos ya hemos indicado que son personas hábiles para otorgar
testamento por escritura pública, pero su condición de analfabeto le priva de leer y de
firmar como testigo testamentario.
4. Los herederos, y los legatarios en el testamento en que son instituidos y sus
cónyuges, accedentes, descendientes y hermanos claro no pueden ser testigos que
puedan dar fe de los actos que les beneficia porque estos son los beneficios del acto
testamentario.
Entendemos que el legislador busca la mayor libertad al testador en la declaración de
su voluntad así como la mayor seriedad al acto testamentario. Lo que no entendemos
es el porqué de la restricción de la libertad del testador para elegir a sus testigos,
puesto que solo él y no el notario y no otra persona es quien designa a personas de su
confianza para que presencien su acto testamentario que bien pueden ser su heredero
y su legatario. El primero a quien no ha de desheredar y al segundo, a quien le dejará
un legado sin que se lo exija. Podemos aceptar el impedimento del heredero, por
razones de moral y de armonía familiar; pero, si una persona es llamada como testigo
sinsabor que será beneficiada, en el momento del acto testamentario, como el
legatario quien por impedimento legal tendrá que abandonar el acto y este no podrá
continuar con un solo testigo. Además, si el testador tiene herederos de los tres
primeros ordenes, porque el impedimento de los parientes como testigos; si solo
podría darse la circunstancia de legatario.
5. Los que tienen con el testador vínculos de relación familiar indicados con el inciso
anterior, se trata del parentesco directo con el testador. Ese numeral impide que el
cónyuge, los ascendientes, los descendientes y hermanos del testador sean testigos
testamentarios, en razón del supuesto de la influencia o de la coacción sobre quien
otorga testamento.
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6. Los acreedores del testador, cuando no pueden justificar su crédito si no con la
declaración testamentaria. Es prudente impedir la presencia como testigos de los que
tienen interés en el patrimonio hereditario, puesto que les asiste el derecho al cobro
de su deuda, por lo tanto, están impedidos de intervenir en el acto testamentario.
7. El cónyuge y los parientes del notario dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad, y los dependientes del notario o de otros notarios. El contenido
de este numeral tiene relación con los dispuestos con los artículos 688, que declara la
multitud de las testamentarias a favor del notario ante el cual se otorga el testamento
de su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de
afinidad así como a favor de los testigos testamentarios. El numeral lleva un
agregado: el de impedir a los dependientes del notario ante quien se otorgue al
testamento o de otros notarios con lo que se evita los riesgos de la influencia como ya
lo hemos dicho en el fondo, es el testador quien debe escoger a los testigos de su
determinación testamentaria, fundamento con el cual se excluye la participación de
los parientes y dependientes del notario y de otros notarios que por su afinidad o
lealtad con el colega pueden prestarse a ejercer influencias en el testador.
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Por ejemplo en Chile, Colombia, Argentina, y México, el legislador ha previsto la
posibilidad que el testador pueda llevar un texto previamente escrito con el
contenido de su voluntad para que pueda ser entregado al Notario, y con ello se
elabore el testamento. Sin embargo en ninguna de las fórmulas legales vinculadas a
las formalidades del testamento, se exigen que éste sea redactado de puño y letra del
Notario, tal como lo señala la ley peruana. Al parecer estas legislaciones buscan el
trabajo del testador y del notario a efectos que el acto de testar sea más accesible al
ciudadano. La idea centra parece ser: mientras más simple sea el proceso de testar,
será mejor para el testador.
Pero sea que el testador lo tenga escrito, o que se escriba en uno o más actos, será
todo él leído en alta voz por el notario, si lo hubiere, o, falta de notario, por uno de
los testigos designados por el testador a este efecto.
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alta para que este manifieste su está conforme. Si lo estuviere, firmaran la escritura
pública del testador, el notario, y en su caso, los testigos y el intérprete, asentándose
el lugar, año, mes, día y hora en se hubiera otorgado.
Si el testador declara que no sabe o no puede firmar, lo hará por él y a su ruego uno
de los testigos.
CONCLUSIONES
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notario según la ley establecida , no podrá ser parte del testamento que está
escribiendo
3. En resumen nuestra ley es tan precisa y se ha encargado de evitar cualquier
problema que el testador podría tener, para todos los casos posiblemente
señalados y así tener un testador correcto que no cometa ningún error al
momento de testar , porque anteriormente se tenían problemas al momento de
tener un testamento y evolucionando con todos los errores cometidos y reparados
podemos tener una ley más actualizada y más útil para ejercer igualdad y
seguridad y evitar problemas futuros que podrían llevar trágicas consecuencias a
nuestros herederos y personas que heredaran el testamento
RECOMENDACIONES
Se recomienda a todas las personas que van a testar tener bien claro estas normas del
código civil que y que sigan los respectivos pasos al pie de la letra y sean bien precisos a
quien van a dejar sus bienes con los debidos pasos , también se recomienda elegir bien al
notario que realizara sus testamento ya que al no saber el grado de afinidad puede poner
en problemas el testamento y de esta manera perjudicar a los herederos que van a
heredera el testamento
GLOSARIO
1. SUI GENERIS: Es una expresión latina que significa; que es muy peculiar que no
coincide exactamente con lo que designa, sino que algo distinto.
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BIBLIOGRAFIA
Código Civil
Manual de Sucesiones
Tratado de sucesiones
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