DERECHO CIVIL I
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Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
TABLA DE CONTENIDO
I. PRIMERA UNIDAD: Introducción al estudio del Código Civil. ............................... 7
1. Derecho Privado. .......................................................................................... 7
1.1. Noción y Evolución del Derecho Civil ........................................................................... 7
1.2. División del derecho positivo....................................................................................... 8
1.2.1.- Clasificación Derecho Público y Derecho Privado ...................................................... 8
1.2.3.- Normas de Orden Público y Normas de Orden Privado .............................................. 9
1.3. Concepto .................................................................................................................. 10
1.4. Contenido ................................................................................................................. 11
1.5. La codificación .......................................................................................................... 11
1.6. La codificación en Chile ............................................................................................. 12
1.7. Gestación y fuentes................................................................................................... 13
1.7.1.- Origen..................................................................................................................... 14
1.7.2.- Etapas..................................................................................................................... 14
1.7.3.- Los diversos proyectos de Código Civil ..................................................................... 16
1.7.4.- Fuentes del Código Civil .......................................................................................... 16
1.8. Estructura ................................................................................................................. 17
1.9. Principios y directrices que lo informan. .................................................................... 18
2. Fin de la existencia...................................................................................... 34
2.1. Muerte real o Natural. .............................................................................................. 35
2.1.1.-Situación de los comurientes.................................................................................... 37
2.2. Muerte presunta o por desaparecimiento ................................................................. 37
2.2.1.- Concepto ................................................................................................................ 37
2.2.2.- Objetivo de la declaración ....................................................................................... 39
2.2.3.- Formalidades que establece la ley Art. 81................................................................ 39
2.2.4.- Fijación del día presuntivo de la muerte .................................................................. 40
2.2.5.- Etapas de la muerte presunta (3)............................................................................. 40
A.- De Mera ausencia..................................................................................................... 40
B.- De la posesión provisoria de los bienes ..................................................................... 40
C.- De la posesión definitiva de los bienes ...................................................................... 42
2.2.6.- Rescisión del decreto de posesión definitiva (Art. 93 y 94) ....................................... 43
III. TERCERA UNIDAD: Teoría general de Acto Jurídico y Negocio Jurídico ............ 82
1. Marco Conceptual....................................................................................... 82
1.1. Cuestión previa: Los hechos jurídicos ........................................................................ 82
1.2. Concepto y efectos del acto jurídico .......................................................................... 82
1.3. Clasificaciones. Legales y doctrinarias. ....................................................................... 83
1.3.1.- Acto jurídico unilateral y acto jurídico bilateral ........................................................ 83
1.3.2.- Actos jurídicos consensuales, reales y solemnes ...................................................... 84
1.3.3.- Actos jurídicos entre vivos y actos jurídicos por causa de muerte............................. 85
1.3.4.- Actos jurídicos instantáneos y actos jurídicos de tracto sucesivo.............................. 85
1.3.5.- Actos jurídicos principales y actos jurídicos accesorios............................................. 85
1.3.6.- Actos jurídicos puros y simples y actos jurídicos sujetos a modalidades ................... 86
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1. DERECHO PRIVADO.
Entendemos por tal aquella rama del Derecho Privado formada por el conjunto de
principios y preceptos jurídicos sobre la personalidad y las relaciones patrimoniales y de
familia.1
Es el derecho común aplicable a las relaciones de los particulares entre sí, y
comprende, especialmente, a la familia, a la propiedad y a las relaciones pecuniarias de
los mismos particulares entre sí.
Para los romanos, el Derecho Civil o Ius Civile era el Derecho de su ciudad, de
Roma, de los quirites, en oposición al “ius gentium” o derecho de gentes, que
correspondía a las reglas aplicables a los demás pueblos, a quienes carecían de la
ciudadanía romana. Con todo, al fin del Imperio Romano, sólo quedaba un derecho: el
derecho de los romanos, ampliado y modificado, y que había pasado a ser la ley común
del Imperio. Durante la Edad Media, por ende, la expresión “Derecho Civil” se empleaba
para referirse al Derecho Romano, recogido en las compilaciones ordenadas por
Justiniano, y se contraponía al Derecho Canónico.
El derecho civil es, por tanto, la proyección en nuestros días del derecho romano
que, elaborado por los pretores y los jurisconsultos, se vacía finalmente en el Corpus Iuris
Civilis.2 Después del colapso del Imperio de Occidente (Siglo V), el derecho romano, como
1
VODANOVIC H., Antonio, Derecho Civil. Parte Preliminar y Parte General. Explicaciones basadas
en las versiones de los profesores de la Universidad de Chile Arturo Alessandri R. y Manuel Somarriva U.,
redactadas, ampliadas y actualizadas por Antonio Vodanovic H., Tomo primero, p. 73.
2
El Corpus Iuris Civilis, redactado por orden del Emperador Justiniano en Constantinopla, entre los
años 528 y 534, marca el punto cúlmine de la historia del Derecho Romano. Se suele decir que su inicio está en
la Ley de las Doce Tablas, del Siglo V a. C., y su cima en el Corpus, elaborado mil años después. El Corpus
Iuris Civilis, en realidad está integrado por tres libros: el Código Justiniano, que corresponde a una recopilación
de leyes imperiales; el Digesto, formado por la recopilación de la doctrina de los juristas; y las Instituciones,
estructurado como un manual para la enseñanza elemental del Derecho. Posteriormente, se agregaría un cuarto
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en general la obra completa imperial, será desplazada por los derechos locales de los
pueblos de raíz germánica que se instalarán al interior de los antiguos territorios
romanos.
No desaparecerá sin embargo, y se incorporará al derecho vulgar. En el Siglo XII,
los glosadores de la Escuela de Bolonia retomarán el estudio de los antiguos textos
romanos, recogidos en la compilación de Justiniano. Serán ellos quienes aludirán a esta
obra como Corpus Iuris Civilis. Poco a poco, sin embargo, las palabras “Derecho Civil”
tomaron un sentido diverso: se acostumbró a entender por tal el Derecho Privado, en
oposición al Derecho Público. En efecto, si bien las compilaciones del Derecho Romano
comprendían tanto al derecho privado como al derecho público, tras la caída del Imperio
las normas relativas a esta última rama del Derecho carecían de utilidad.
En consecuencia, los juristas recurrían a las recopilaciones de Justiniano
únicamente en busca de reglas de derecho privado. Así, las reglas del Derecho Romano,
entendido ahora como Derecho Privado, constituirán durante la Edad Media el
denominado “Derecho Común”, en oposición a los Derechos locales o particulares de
cada reino. Al sobrevenir la Revolución de 1789 en Francia, este nuevo sentido se había
impuesto entre los juristas, de manera que al unificarse el derecho privado francés, se
habló naturalmente de Derecho Civil y de Código Civil.
Las normas de derecho público son aquellas que regulan la organización y actividad
del Estado y demás entes públicos menores (como las Municipalidades). En el campo de las
normas jurídicas de derecho público, los particulares actúan en un plano de subordinación
volumen, las Novelas, integrada por una colección de leyes imperiales posteriores. Como se ha dicho con
justicia, el Corpus Iuris Civilis, “… es el monumento central de la historia del Derecho. A él debemos la
conservación del Derecho Romano y su transmisión a las edades posteriores, hasta nuestros días. Es así el
libro de Derecho más célebre, más importante, más influyente y más decisivo. Se ha dicho, y con bastante
razón, que con él, la Biblia y el corpus de las obras de Aristóteles fue construida la cultura que solemos designar
como occidental”: Guzmán Brito, Alejandro, “Discurso del Profesor Alejandro Guzmán Brito, Presidente de
la Comisión Organizadora, en la ceremonia de inauguración de los actos conmemorativos del centésimo
quincuagésimo aniversario del ‘Código Civil’”, en El Código Civil de Chile (1855-2005), trabajos expuestos
en el Congreso Internacional celebrado para conmemorar su promulgación (Santiago, 3-6 de octubre de 2005),
Alejandro Guzmán Brito (editor científico), Santiago de Chile, LexisNexis, año 2007, pp. 9 a 20. Por cierto, la
denominación de Corpus Iuris Civilis, no fue empleada por los juristas del Imperio. En la Edad Media, se habló
primero de Corpus Iuris, y después se le agregó la expresión Civilis, para diferenciarlo de otro cuerpo legal que
fue llamado Corpus Iuris Canonici.
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respecto a las entidades que obran en nombre de la soberanía nacional. Forman parte del
Derecho Público el Derecho Constitucional, el Derecho Administrativo, el Derecho Procesal,
el Derecho Penal, el Derecho Económico, el Derecho Tributario y el Derecho Internacional.
Las normas de derecho privado son aquellas que regulan las relaciones de los
particulares entre sí, o las de éstos con los entes estatales cuando estos últimos actúan
como particulares. En el campo de las normas jurídicas de derecho privado, los sujetos
actúan en un plano de igualdad o coordinación. Pertenecen al Derecho Privado el Derecho
Civil, el Derecho Comercial, el Derecho de Minas, el Derecho de Aguas y el Derecho Agrario.
Las normas de Orden Privado, en cambio, miran más bien a los intereses particulares
de las personas, y éstas pueden introducirles modificaciones o “derogarlas”, al eliminarlas
en un determinado contrato o convención (por ejemplo, cuando las partes acuerdan excluir
del contrato de compraventa la obligación de saneamiento que pesa sobre el vendedor).
Obviamente que la palabra “derogación” está tomada en un sentido figurado, pues las
normas jurídicas sólo pueden derogarse por otras normas jurídicas o por una sentencia del
Tribunal Constitucional.
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1.3. CONCEPTO
Hoy el derecho civil puede definirse sintéticamente como el derecho privado común
y general; en forma descriptiva, como el conjunto de normas sobre la personalidad y las
relaciones patrimoniales y de familia.
Sin embrago, la clasificación clásica en nuestro derecho señala: “El derecho civil es
una parte del derecho privado, de carácter general y supletorio, que rige las relaciones de
los particulares entre sí, o de éstos con el Estado, cuando el Estado actúa en un plano de
igualdad jurídica, desprovisto de imperio, y sobre la base de las instituciones de la
persona, la familia, el patrimonio.”
Es general, porque se aplica a todas las personas, rige las relaciones jurídicas
ordinarias y más generales.
Es común, porque se aplica a todas las relaciones jurídicas privadas que no están
disciplinadas por otra rama del Derecho, son regidas por el Derecho Civil; sus principios o
normas generales suplen las lagunas o vacíos de las demás ramas del Derecho.
Cabe advertir que el Derecho Civil no sólo es Derecho común respecto de las
demás ramas del Derecho Privado, sino que incluso de aquellas que integran el Derecho
Público. En efecto, como expresa Hernán Corral (citando al profesor José Joaquín Ugarte),
“el Derecho Civil es el Derecho de la persona natural por oposición al Derecho Público
que es el Derecho de la persona colectiva y de la sociedad civil”. Ahora bien, la sociedad
sólo puede existir en cuanto hay personas naturales. La primera es un accidente y las
segundas las substancias. “Los accidentes tienen su causa material, eficiente, ejemplar y
final en la substancia (…)
El Derecho de la persona natural es por tanto causa ejemplar y final del Derecho
de la persona colectiva. El Derecho Público debe asemejarse al Derecho Civil en la medida
en que lo permita la naturaleza de la persona colectiva, y debe tener en cuenta que en
última instancia existe para el bien de los individuos. Esta es la razón por la que el Derecho
Civiles Derecho común también para el Derecho Público, y que represente como la
cantera fecunda o el núcleo esencial del cual se nutre el entero ordenamiento jurídico.
Aquí se forjan y estudian categorías conceptuales que serán luego utilizadas por el resto
de las ramas jurídica: persona, persona jurídica, derecho subjetivo, acto jurídico,
propiedad, derecho real, crédito, servidumbre, usufructo, caución, contrato,
responsabilidad, patrimonio, y muchas más”. 3
Esto se aprecia en el propio art. 4 del Código Civil, en cuanto establece que “Las
disposiciones contenidas en los Códigos de Comercio, de Minería, del Ejército y Armada,
3
CORRAL TALCIANI, Hernán, Curso de Derecho civil. Parte General, Santiago de Chile, Thomson
Reuters, 2018, pp. 24 y 25.
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y demás especiales, se aplicarán con preferencia a las de este Código”. Nótese que los
dos primeros, son códigos de que contienen normas de Derecho privado, pero el tercero
y el cuatro, hoy reemplazados por el Código de Justicia Militar, pertenecen al ámbito del
Derecho público. Es decir, el Código Civil es norma común a códigos de una y otra rama,
y no sólo de la primera.
En conclusión, con respecto al Derecho Civil, las otras ramas del derecho privado y
público constituyen normas especiales porque, en su ámbito respectivo, derogan o
modifican las reglas civiles. Pero en lo no resuelto en ellas, se debe recurrir en último
término al Derecho Civil.
1.4. CONTENIDO
Conforman el Derecho Civil las normas sobre las instituciones fundamentales del
Derecho Privado: la personalidad, la familia y el patrimonio.
• Las normas sobre la personalidad miran a la persona en sí misma y no en sus
relaciones con las demás (en este sentido, todas las normas que regulan los atributos
de la personalidad);
• Las normas sobre la familia rigen la organización de ésta y dentro de ella definen el
estado de cada uno de sus miembros;
• Las normas sobre el patrimonio (en su definición clásica, conjunto de derechos y
obligaciones avaluables en dinero) gobiernan los siguientes derechos: i) Los
derechos reales; ii) Los derechos personales; y iii) Los derechos de la sucesión por
causa de muerte.
En cuanto a su estudio, el Derecho Civil se divide en una Parte General y en varias
partes especiales.
La parte General comprende el estudio de la Teoría de la Ley, Teoría de las
personas naturales y jurídicas, Teoría de la relación jurídica, Teoría del acto jurídico y
Teoría de la prueba.
Se prosigue luego con la Teoría de los Bienes o de los Derechos Reales. Luego, con
la Teoría de las Obligaciones. Posteriormente, corresponde estudiar las fuentes de las
obligaciones, materia que comprende la Teoría General de los Contratos, los contratos
en particular, los cuasicontratos, los delitos, los cuasidelitos y la ley como fuente de
obligaciones.
Se cierra el estudio del Derecho Civil con el Derecho de Familia y con el Derecho
Sucesorio.
1.5. LA CODIFICACIÓN
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Un completo estudio sobre este particular es el de Alejandro Guzmán Brito, en su trabajo “El origen
y desarrollo de la idea de codificación del Derecho”, en “El Código Civil de Chile (1855-2005)”, obra que
reúne los trabajos expuestos en el Congreso Internacional celebrado para conmemorar su promulgación
(Santiago, 3-6 de octubre de 2005), Alejandro Guzmán Brito (editor científico), Santiago de Chile, LexisNexis,
año 2007, pp. 43 a 99.
5
BRAVO LIRA, Bernardino, “Puntales de la codificación en el Viejo y en el Nuevo Mundo (1797-1855).
Tres grandes modelos: Von Martini en Austria, Portalis en Francia y Bello en Chile”, p. 101, en “El Código
Civil de Chile (1855-2005)”, Alejandro Guzmán Brito (editor científico), Santiago de Chile, LexisNexis, año
2007.
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Ø El Fuero Juzgo (elaborado en Castilla en 1241 bajo el reinado de Fernando III y que
consiste en la traducción del Liber Iudiciorum creado por orden del Rey visigodo
Chindasvinto y promulgado por su hijo, el Rey Recesvinto, en el 654).
Ø El Fuero Real (promulgado en 1255 por el Rey Alfonso X de Castilla y León).
Ø Las Leyes de Estilo (que contiene comentarios al Fuero Real).
Ø Las Siete Partidas (elaboradas durante el reinado de Alfonso X de Castilla y León,
entre los años 1256 y 1265).
Ø Las Ordenanzas de Montalvo (1484).
Ø Las Leyes de Toro (promulgadas en 1505 por Fernando El Católico, en nombre de
su hija, Juana “La Loca”).
Ø La Nueva Recopilación (hecha en 1567, durante el reinado de Felipe II).
Ø La Recopilación de las leyes de los reinos de las Indias (del año 1680, durante el
reinado de Carlos II).
Ø La Novísima Recopilación (del año 1805, durante el reinado de Carlos IV, ya en las
postrimerías del dominio español en América).
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1.7.1.- Origen
1.7.2.- Etapas
Ø Comisión de Legislación del Congreso Nacional: en 1840, el Congreso Nacional creó una
“Comisión de Legislación del Congreso Nacional” con el objeto de que se aplicara a la
“codificación de las leyes civiles, reduciéndolas a un cuerpo ordenado y completo,
descartando lo superfluo o lo que pugne con las instituciones republicanas del Estado, y
dirimiendo los puntos controvertidos entre los intérpretes del Derecho”. La Comisión,
mixta, estaba compuesta de dos senadores y tres diputados, y entre sus miembros figuró
por el Senado el propio Andrés Bello. El trabajo de la Comisión se comenzó a publicar en
el diario “El Araucano” desde mayo de 1841, con el fin de que aquellos que así lo
desearen, formulasen sus observaciones. El primer objeto de su trabajo fue la “Sucesión
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por causa de muerte”, a la cual se le dio prioridad por ser la parte más defectuosa de la
legislación civil vigente.
Ø Junta Revisora: establecida por ley de 29 de octubre de 1841, estaba compuesta de tres
diputados y dos senadores, elegidos por cada cámara. Su misión consistía en examinar
los títulos que la Comisión presentara al Congreso, y en proponer las modificaciones
pertinentes.
Ø Presentación del Proyecto por A. Bello y Comisión Revisora del mismo: no obstante, lo
anterior, A. Bello continuó trabajando solo y logró presentar concluido el Proyecto en
1852.
Ø El Gobierno nombró el mismo año la Comisión Revisora del Proyecto, de la que también
formaba parte A. Bello. Integraban dicha Comisión, además, por Ramón Luis Irarrázaval,
Manuel José Cerda, Antonio García Reyes, Manuel Antonio Tocornal y Diego Arriarán,
incorporándose posteriormente José Gabriel Ocampo y José Miguel Barriga. El mismo
decreto del Gobierno que nombró la Comisión Revisora dispuso que el trabajo
presentado por Bello y conocido como “Proyecto de 1853” se imprimiese y distribuyese
a los ministros de corte, jueces letrados y miembros de la Facultad de Leyes de la
Universidad, para sus observaciones. La Comisión Revisora, dirigida por el propio
Presidente de la República Manuel Montt, celebró más de 300 sesiones e introdujo
diversas modificaciones, la mayoría de ellas propuestas por el propio A. Bello. Este
proyecto de 1853, con las innovaciones que la Comisión Revisora le introdujo, es el
llamado “Proyecto Inédito”, así llamado porque se mantuvo sin imprimir hasta que en
1890 se incorporó en las “Obras Completas” de Andres Bello.
Ø De todo este trabajo, resultó finalmente un nuevo Proyecto, con algunos cambios
formales y de fondo. Después de dos revisiones, fue presentado por el Gobierno a la
deliberación del Congreso, a fines de 1855. Es el denominado “Proyecto Definitivo”.
en la parte que no fueren contrarias al código, las leyes preexistentes sobre todas las
materias que en él se tratan.
Hay proyectos que abarcan todas las materias del Código Civil aprobado en 1855 y
otros que sólo se limitan a algunas. Considerando todos los proyectos, distinguimos cinco
en total:
1º Proyecto de 1841-1845 (lapso durante el cual se publicó en el diario “El
Araucano”). Comprende: “Título Preliminar”, “De la sucesión por causa de muerte” y “De
los contratos y obligaciones convencionales”.
2º Proyecto de 1846-1847: se limita al libro “De la sucesión por causa de muerte”
(impreso en 1846) y al “De los contratos y obligaciones convencionales” (impreso en 1847).
3º Proyecto de 1853: llamado así por la fecha de su publicación. 4º Proyecto Inédito.
5º Proyecto Definitivo o Aprobado. (1855)
El Código Civil Chileno es una creación original, en que juntamente con los principios
tradicionales del Derecho romano y canónico, se consultan la opinión de los jurisconsultos
más ilustres, los principios del Derecho inglés y las codificaciones o proyectos más recientes
que existían en la época. (Código de Baviera de 1756, Código austriaco de 1812, Código de
la Louisiana de 1822 código Sardo de 1838, código de los países bajos de 1838, Código de
las dos Cicilias, se inspiró en las 7 partidas, Código Civil Español de García Goyena).
Entre los jurisconsultos que estudió encontramos a: Pothier, Domat, Savigny, y los
comentaristas del Código civil francés de Napoleón de 1804: Delvincourt, Duranton,
Tropolong y Marcadé.
En materia de bienes, obligaciones y contratos se basa en el Código civil francés, con
la excepción de que se necesita de la tradición para adquirir el dominio (Derecho romano).
En la tradición de bienes raíces y sus gravámenes se sigue al viejo Derecho alemán
(Código de Baviera).
En materia de sucesiones se sigue la tradición española, con la excepción de los
mayorazgos, además a Bello le gustaba la libertad de testar. En materia de obligaciones y
contratos se sigue al Código Civil Francés y el tratado de las obligaciones de Pothier.
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En el título preliminar del Código Civil chileno se establecen los principios del
Derecho internacional privado y se trata, también, de la interpretación de la ley, materias
que no toca el Código Civil Francés. Las normas interpretativas, aunque inspiradas en el
código de la Louisiana, crean un sistema distinto y absolutamente original.
1.8. ESTRUCTURA
1) Mensaje
En él se expone en una carta del ejecutivo al congreso, las fuentes de consulta del
Código Civil, materias que trata, etc. Fue redactado por don Andrés Bello, aunque se
encuentre firmado por el Presidente de la República de la época, don Manuel Montt y su
Ministro de Justicia, Francisco Javier Ovalle.
2) Título preliminar
Consta de 53 artículos, en ellos se trata de la ley, su concepto, su promulgación,
obligatoriedad, efecto en el tiempo y en el espacio, su duración e interpretación.
Se define las palabras de uso frecuente en las leyes; trata del parentesco y la
representación legal; define el dolo, la culpa, la fuerza mayor, la caución y las presunciones;
señala también la forma de computar los plazos. Los artículos 14 al 18 contienen las normas
fundamentales de Derecho internacional privado, de gran originalidad para su época y de
vigencia actual. Cada libro del Código Civil se divide en título, cada título en párrafos, cada
párrafo en artículos y cada artículo en números o incisos.
Los artículos más breves son los 341 y 1004, mientras los más extensos son los 1526
y 1337.
Art. 341. “Están sujetos a tutela los impúberes”.
Art. 1004. “La facultad de testar es indelegable”.
3) Cuatro libros
a) Libro Primero: trata de las personas naturales y Jurídicas, del matrimonio, de la
filiación y de la protección a los incapaces mediante las guardas. Trata de los sujetos de
Derecho, o sea, las personas, estudiando, también, las relaciones directas de persona a
persona, o sea, los derechos de familia.
b) Libro Segundo: trata de los bienes y su dominio, posesión uso y goce. De los modos
de adquirir el dominio, versa sobre los derechos patrimoniales, reales. Con los derechos
reales se estudian también las cosas, o sea; los objetos de Derecho.
c) Libro Tercero: trata de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre
vivos.
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4) Título final
Trata de la Observancia del Código y está compuesto de un solo artículo. Mantiene
vigente las leyes preexistentes sobre las pruebas de las obligaciones, sobre los
procedimientos judiciales y deberes de los ministros de fe, que sólo serán derogadas las
disposiciones contrarias del Código Civil.
Los principios que inspiran el Código Civil tienen una triple importancia que es radical
en nuestra materia:
Teniendo en cuenta lo anterior, podemos mencionar cuáles son los principios que
inspiran nuestro Código:
1. Omnipotencia o culto a la Ley: Arts. 1, 2, 3, 8, 14, 706 inc. final y 1452. El Código Civil
al definir la ley en su artículo 1º quiere significar la importancia que ésta reviste dentro
de las materias que en él se tratan. Además, el hecho de que la definición señale que la
ley es “una” declaración de la voluntad soberana y que en base a este hecho la ley
mande, prohíba o permita, implica que nuestro Código le rinde culto a la ley en términos
de que ella, por sí sola, tiene el imperio suficiente para normar una relación jurídica. En
cuanto al artículo 2º la relación aquí es clara, ya que en materia civil se le resta toda
importancia a la costumbre como fuente del derecho si es que la ley no se remite formal,
expresa y directamente a ella. En lo relativo al artículo 3º éste viene a reafirmar la
preeminencia de la ley, por cuanto en el inciso 1º señala expresamente que la única
interpretación que tiene plena validez es la que hace el propio legislador, dejando en un
segundo plano la interpretación judicial y la doctrinal. El artículo 8º, a su turno, contiene
una norma de clausura que viene a proteger a nuestro ordenamiento jurídico en su
conjunto, ya que se contiene un mandato del legislador expreso y determinado, por el
cual se ordena que “nadie puede alegar ignorancia de la ley después de que ésta haya
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2. Igualdad de todas las personas ante la ley: Arts. 14, 55, 57 y 997. Este principio
consagra que todos los individuos se hayan en un estado de igualdad frente a la norma.
Para aclarar esto es necesario tener presente que en una relación de derecho privado
existen, entre otros elementos, dos aspectos fundamentales: la norma jurídica que rige
esa relación y las personas que intervienen en dicha relación. Nuestro legislador
consagró la más completa igualdad desde un doble punto de vista: igualdad de la ley
en sí misma frente a las personas e igualdad de éstas ante la ley. Es así que el artículo
14 señala expresamente que la ley es obligatoria para todos los habitantes de la
república, incluso los extranjeros (se ve desde el punto de vista de la igualdad de la ley
en sí misma frente a todos los obligados). A su turno, el artículo 55 viene a definir lo que
el legislador entiende por persona natural y lo expresa en términos que dejan en claro
una igualdad casi inmanente: “Son personas todos los individuos de la especie humana,
cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Divídense en chilenos y
extranjeros. El artículo 57 viene a reafirmar la igualdad de las personas,
independientemente de su nacionalidad, al señalar que “la ley no reconoce diferencias
entre el chileno y el extranjero en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles
que regla este Código”. Y por último, justamente en esta adquisición y goce de derechos
civiles, el artículo 997 consagra esta idea al señalar que “los extranjeros son llamados a
las sucesiones abintestato abiertas en Chile de la misma manera y según las mismas
reglas que los chilenos”.
4. Protección a la buena fe y castigo a la mala fe: Artículos 706 (buena fe subjetiva) y 1546
(buena fe objetiva). Hay que tener presente que el Código Civil menciona en 44
oportunidades a la buena fe. Los dos artículos mencionados sólo son los pilares en este
principio de la buena fe, con las salvedades que la buena fe se presume y la mala fe debe
probarse, con las excepciones que el mismo Código señala al efecto: Art. 706 inc. final,
94 regla 6ª y artículo 2510 regla 3ª. También se hace una aplicación de buena fe objetiva
y subjetiva en los artículos que explican los efectos de la resolución respecto de
terceros: 1490 (subjetiva) y 1491 (objetiva).
7. Enriquecimiento sin Causa: Se deriva de art. 1467. Algunos autores señalan que este
principio sería incluso una fuente de obligaciones, fuera de las enumeradas en art. 1437.
Hay una serie de instituciones que se inspiran en este principio: Pago de lo no debido;
régimen de recompensas en la sociedad conyugal; las prestaciones o restituciones
mutuas que derivan de un juicio reivindicatorio entre reivindicante y poseedor vencido,
aunque sus normas son aplicables también a la nulidad patrimonial y a la acción de
petición de herencia; la inoponibilidad; la accesión; la lesión enorme en la compraventa
de bienes raíces y en todos los otros casos en que el Código Civil hace aplicable la lesión
como vicio del consentimiento.
dictarse el Código Civil se debe tener presente que aún no se dictaba la Ley de
Matrimonio Civil, por lo que se debe tener presente, además, lo que el mensaje del
Código señaló en esta materia, que a la letra señala: “Se conserva a la autoridad
eclesiástica el derecho de decisión sobre la validez del matrimonio y se reconocen como
impedimentos para contraerlo los que han sido declarados tales por la Iglesia Católica.
El matrimonio que es válido a los ojos de la Iglesia, lo es también ante la ley civil; sin que
por eso saliese de sus límites racionales el poder temporal cuando negase los efectos
civiles a un matrimonio que le pareciese de perniciosas consecuencias sociales y
domésticas, aunque la autoridad eclesiástica hubiese tenido a bien permitirlo, por
consideraciones de otro orden, relajando a su pesar las reglas ordinarias en
circunstancias excepcionales”.
11. Indisolubilidad del Matrimonio: El matrimonio, además de ser una unión monogámica,
es una unión indisoluble, ya que en Chile el divorcio perpetuo no es de carácter vincular
y sólo autoriza a la separación de cuerpos entre marido y mujer (art. 19 Ley de
Matrimonio Civil). No obstante lo anterior, el matrimonio sí puede disolverse, pero sólo
por la declaración de nulidad del mismo, fundado en el artículo 37 Nº 2 de la Ley de
Matrimonio Civil, en relación a los artículos 29 a 36 de la misma ley. No obstante lo
anterior, este principio desaparecerá como inspirador del Código Civil al momento en
que entre en vigencia la nueva ley de matrimonio civil, la que considera en su articulado
el divorcio vincular, por las causales expresamente contenidas en ese cuerpo legal que,
incluso, hablan de un divorcio unilateral, lo que atenta gravemente contra lo que es la
institución del matrimonio.
artículo ya citado (1545) con el 1567 inc. 1º que contempla la resciliación o mutuo
dicenso. Por ende, cuando la ley se entromete en un contrato se dice que se rompe la
intangibilidad de los contratos, lo que ocurre, por ejemplo, con la facultad que tiene el
deudor de enervar la acción deducida, en el caso del pacto comisorio calificado,
pagando en el plazo de 24 horas después de notificada legalmente la demanda que le
franquea la ley, y también en el caso del artículo 2180 Nº 2.
13. Equidad Natural: La equidad es la justicia para el caso particular o, como señalan otros
autores, el sentido intuitivo de la JUSTICIA. Diversas instituciones se basan en este
principio: la condición resolutoria tácita y la excepción de contrato no cumplido. En la
interpretación de la ley el artículo 24 señaló como último elemento de interpretación el
Espíritu General de la Legislación y la Equidad Natural, aunque no señaló la misma regla
al hablar de la interpretación sistemática de los contratos, lo que es más que curioso.
14. Libre Circulación de los Bienes: Al legislador le interesa que no se entrabe la libre
circulación de los bienes, a fin de favorecer la distribución de la riqueza y favorecer con
esto la satisfacción de necesidades sociales. Este principio tiene su consagración legal
en los arts. 1317, 738 (artículo de aplicación general según doctrina y jurisprudencia en
atención a que toda condición que tarde más de 5 años en cumplirse se tendrá por
fallida), 745, 769, plazo en el usufructo y en el fideicomiso, cláusulas de no enajenar y
posesión definitiva de los bienes del desaparecido.
15. Protección de los terceros de las partes del contrato: Por regla general, los contratos
sólo producen efecto entre quienes lo han celebrado, no alcanzando por ende a los
terceros. Excepción a esto se encuentra en la promesa de hecho ajeno y la estipulación
a favor de otro, en que los efectos de ese contrato alcanzan a terceros absolutos, es
decir, terceros ajenos al contrato mismo que se ha celebrado. El sentido de la protección
a los terceros se ve claramente en la resolución, en que ésta no alcanza a los terceros
poseedores de buena fe. También se encuentra en los casos en que la ley establece
como formalidad la publicidad de ciertos actos o contratos para que sus efectos
alcancen y sean oponibles a terceros.
16. Principio de la igualdad de los hijos: Principio agregado por la Ley de Filiación, la que
señaló expresamente que todos los hijos son iguales ante la ley, suprimiéndose la
diferencia estigmatizadora que había entre hijos legítimos e ilegítimos. Sin embargo,
debe hacerse presente que por lo que dispone el artículo 3º de la ley sobre efecto
retroactivo de las leyes hoy en día se mantienen vigentes todas las filiaciones, tanto las
antiguas como las nuevas, por lo que este principio sólo pasó a ser una declaración de
buena voluntad del legislador.
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17. Principio de Interés Superior del Menor: También fue agregado por la nueva Ley de
Filiación en el sentido de propender y proteger siempre a los menores. El artículo 222
inciso 2° del Código expresa lo que se entiende por este principio: “La preocupación
fundamental de los padres es el interés superior del hijo, para lo cual procurarán su
mayor realización espiritual y material posible, y lo guiarán en el ejercicio de los
derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana de modo conforme a la
evolución de sus facultades”.
18. Principio de la Verdadera Identidad: Agregado por la Ley de Filiación en el sentido que
todo menor tiene derecho a saber respecto de sus verdaderos orígenes y a poder
siempre determinar cuál es su verdadera filiación. Art. 195. La ley posibilita la
investigación de la paternidad o maternidad, en la forma y con los medios previstos en
los artículos que siguen. El derecho de reclamar la filiación es imprescriptible e
irrenunciable. Sin embargo, sus efectos patrimoniales quedan sometidos a las reglas
generales de prescripción y renuncia.
19. Principio de la Alternatividad: Artículos 1499 y 1489. Se establece que en el Código Civil
hay una serie de instituciones que establecen más de una facultad que ostenta y puede
realizar el titular de un derecho, no encontrándose constreñido a una actuación en
particular. El artículo 1489 establece lo que se conoce como condición resolutoria tácita
y en él se encuentra claramente enmarcado este principio: Art. 1489. En los contratos
bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los
contratantes lo pactado. Otro artículo que también reconoce esto es el artículo Art.
1873. Si el comprador estuviere constituido en mora de pagar el precio en el lugar y
tiempo dichos, el vendedor tendrá derecho para exigir el precio o la resolución de la
venta, con resarcimiento de perjuicios.
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actor, y luego se va a referir al sui iuris, al hombre libre. Por influjos canónicos finalmente
la palabra persona pasa a hacer alusión a los individuos de la especie humana. En el
medioevo y con la edad moderna la palabra persona se va a identificar con la noción de
sujeto de derecho.
En la antigüedad clásica, en Roma, en Grecia, la condición de persona no era algo
inherente o que se reconocía en todo ser humano (no tenían noción del concepto de
dignidad humana, que se desarrolla con KANT en el siglo XVIII)
Los romanos y griegos y el mundo antiguo en general, asociaban el concepto de
persona a una cuestión política, personas eran los que pertenecen al grupo de que se trate,
en Roma eran los ciudadanos romanos y los demás no (enemigos, extranjeros, esclavos,
etc.).
También por un largo período de la humanidad se consideró persona a objetos
inanimados, inclusive animales. “Épocas hubo en que los animales y aun las cosas inertes
se estimaron como sujetos activos posibles de hechos delictuosos. Así ocurrió en Antiguo
oriente; también en el Derecho Romano y Germánico. Durante la Edad Media, e incluso en
siglos posteriores, se ha juzgado a los irracionales por delitos que les eran atribuidos.
Muchos fueros y estatutos regularon responsabilidades penales de las bestias (Fuero de
Navarra p. ej)”6
La noción de persona sólo se empieza a afinar a partir del medioevo, por influjo, entre
otras corrientes, de la teología cristiana, que comienza a reconocer en la noción evangélica
del amor al “prójimo” a la extensión de la personalidad a todo individuo de la especie
humana.
Desde este punto, luego el iusnaturalismo racionalista propondrá como fundamento
de su pensamiento que todo ser racional debe ser considerado persona, ergo, si el ser
humano se caracteriza del resto de la especie del reino animal por poseer razón, el
iusnaturalismo racionalista llega al corolario que todo ser humano es persona.
Lo anterior es desarrollado por el pensamiento igualitario de la revolución, y luego
por el liberalismo político lo que se cristaliza en distintos textos legales que comienzan a
reconocer la condición de persona a todos lo hombres. Sin embargo, el concepto de persona
por influjo de un positivismo jurídico exacerbado y malentendido, y luego por influjo de los
totalitarismos del siglo XX sufrió numerosos reveses, en el sentido de que nuevamente se
pretendió restringir el concepto de persona a miembros de una determinada raza (por
ejemplo la raza aria en el III Reich), o a una ciudadanía determinada, negándole a otros
grupos el carácter de personas.
Por estos excesos, como muy bien apunta el jurista Gustav RADBRUCH en su obra “El
hombre en el Derecho”, la ciencia jurídica no puede desentenderse del sustrato ético-social
y biológico que se encuentra detrás del concepto de persona.
6
NOVOA MONREAL, Eduardo, Curso de Derecho penal chileno, parte general, Santiago, Editorial
Jurídica de Chile, 2005, pág. 227.
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Art. 55. Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su
edad, sexo, estirpe o condición. Divídanse en chilenos y extranjeros.
Art. 56. Son chilenos los que la constitución del Estado declara tales. Los demás son
extranjeros.
El artículo 55 del CC señala que: “Son personas físicas o naturales "todos los
individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición"
Hoy día son, pues, personas todos los seres humanos, sin excepción. No ocurría lo
mismo en tiempos pretéritos en que los individuos se clasificaban en libres y esclavos,
careciendo estos últimos de capacidad jurídica, y por lo tanto, no eran personas; se
consideraban cosas.
La ley habla de estirpe, que quiere decir raíz o tronco de una familia o linaje, y
también se refiere a la condición de los individuos, es decir, a su posición social o económica.
La alusión a la estirpe y la condición estaría de más como también a la edad y sexo; habría
bastado decir que son personas todos los individuos de la especie humana; pero el
pleonasmo se justifica por el anhelo de dejar bien sentada la personalidad jurídica de todos
los seres humanos.
Además de los seres de carne y hueso, son sujetos de derecho otros seres que no
tienen sustancia ni figura corpórea, pero que no por eso son menos reales en el plano
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Existencia legal: La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al
separarse completamente de la madre. La criatura que muere en el vientre materno o que
perece antes de ser completamente o que no haya sobrevivido a la liberación, se reputara
no haber existido jamás (artículo 74 del código civil).
Art. 74. La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse
completamente de su madre.
La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar completamente
separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se
reputará no haber existido jamás.
La prueba de que si el recién nacido ha vivido queda entregada a los medios legales
de prueba (testimonios del médico, matrona o de otras personas que hayan participado del
parto).
Sólo se podrá acudir a estos medios de prueba cuando haya habido signos
ostensibles de vida, como gritos o llantos. Si no ha habido signos ostensibles de vida habrá
que recurrir al peritaje médico legal.
Los médicos recurrirán a las llamadas “docimasias”, consistentes en procedimientos
destinados a determinar en el cadáver de la criatura si ha vivido o no.
La principal docimasia es la “pulmonar hidroestática”, que consiste en sumergir los
pulmones de la criatura en un recipiente con agua. Si los pulmones flotan quiere decir que
ha respirado, porque el aire disminuye en su densidad; si los pulmones se van al fondo
significa que la criatura no ha respirado y por consiguiente que no ha vivido ni un momento
siquiera.
Otra prueba pericial tanatológica es la docimasia radiológica, que consiste en
someter a la criatura a una radiografía, en la que si ha respirado los pulmones no se “ven”
en la radiografía, ya que estarían con oxígeno, lo que da cuenta que la criatura respiró. Si
no hubiese respirado, los pulmones se “ven” a rayos X, aunque no igual que un hueso.
Por último, aunque existen otras, está la docimasia histológica, en que se realiza
una punción a los pulmones de la criatura, en que se extrae un trozo interno de los
pulmones que, observados bajo microscopio, determinan de manera fehaciente e
indubitable, que la criatura ha respirado o no. Esta prueba es infalible.
Corresponde probar que la criatura nació viva o muerta al que lo alega. EJ: Tendrá
interés en probar que la criatura nació viva a aquel pariente que va a heredar a la criatura.
El sistema adoptado por nuestro código en considerar persona al recién nacido, por
el hecho de haber vivido un momento siquiera a la separación completa de la madre, se
denomina sistema de la “vitalidad”, que se contrapone al sistema de la “viabilidad”.
Según el sistema de la viabilidad no basta para atribuir personalidad al recién nacido
que haya sobrevivido a la separación completa de la madre un momento siquiera, para este
sistema es necesario que la criatura tenga “aptitud para seguir viviendo fuera del claustro
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materno”. De una u otro forma, esto se determina hoy en día con el test de apgar, test que
se realiza a todo recién nacido y que mide la reacción a ciertos estímulos básicos, como la
luz o el reflejo de succión.
Este sistema de la viabilidad se ha criticado porque se basa en un “pronóstico” y no
en un “hecho”.
Los códigos modernos (alemán, italiano, peruano) siguen el sistema de la vitalidad.
El sistema de la viabilidad lo siguen los códigos antiguos como el antiguo código civil
español de 1865. La novísima recopilación que regía en chile antes de la publicación del
Código Civil exigía que la criatura nazca, que viva 24 horas y que haya sido bautizada.
Este sistema se critica porque una persona puede vivir 24 horas y no ser viable, o sea,
que no tenga aptitud para seguir viviendo.
Art. 76. “De la época del nacimiento se colige la de la concepción, según la regla
siguiente:
Se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos
que ciento ochenta días cabales, y no más que trescientos, contados hacia atrás, desde la
medianoche en que principie el día del nacimiento”.
Art. 75. “La ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia,
tomará, a petición de cualquiera persona o de oficio, todas las providencias que le parezcan
convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún
modo peligra.
Todo castigo de la madre, por el cual pudiera peligrar la vida o la salud de la
criatura que tiene en su seno, deberá diferirse hasta después del nacimiento”.
a) Primer artículo que establece en el código una acción popular, es decir, aquella
que puede intentar cualquier persona;
b) Primer artículo que faculta a un Juez a actuar de oficio, cuestión de excepción ya
que en materias civiles rige el principio de la pasividad, es decir, los tribunales
actúan a petición de parte; y
c) Según doctrina, es el artículo que más atribuciones le confiere a un Juez en Chile,
ya que para la protección de la vida de una criatura se puede afectar los derechos
de cualquiera otra, en virtud del interés jurídico preponderante que ha definido el
legislador en protección de la vida del que está por nacer.
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En materia laboral también se protege la vida del que está por nacer:
La ley toma también la existencia natural para proteger los derechos del que esta
por nacer en el artículos 77 del CC. “Los derechos que se deferirían a la criatura que está en
el vientre materno, si hubiese nacido y viviese, estarán suspensos hasta que el nacimiento
se efectúe. Y si el nacimiento constituye un principio de existencia, entrará el recién nacido
en el goce de dichos derechos, como si hubiese existido al tiempo en que se defirieron. En
el caso del artículo 74, inciso 2º, pasarán estos derechos a otras personas, como si la criatura
no hubiese jamás existido”.
2. FIN DE LA EXISTENCIA
En virtud del art. 78 parte final, la existencia legal termina con la muerte. La muerte
puede ser real o presunta.
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Hasta el año 1943 existió en chile la muerte civil, que era la profesión solemne
ejecutada conforme a las leyes en los institutos monásticos reconocidos por la iglesia
católica, lo que consistía en formular votos religiosos. Su efecto principal era de marcar el
termino de personalidad en lo relativo al derecho de propiedad, este individuo no podrá
adquirir bienes ni para si, ni para terceros. El eclesiástico moría civilmente en lo relativo al
derecho de propiedad. La ley 7612 de 1943 abolió la muerte civil.
El art.78, señala el fin de la existencia de las personas naturales: “La persona termina
en la muerte natural.”
La muerte natural puede ser de dos tipos, muerte real o muerte clínica.
La muerte real o natural propiamente tal, es el estado que marca el término de la
existencia de la persona. Es aquella cuya ocurrencia nos consta, ya sea porque quedaron
testimonios médicos, o porque efectivamente se constató ella de la presencia del cuerpo
del fallecido.
Antiguamente se decía que la muerte natural se comprobaba constatando el fin de
las funciones vitales del individuo.
Hoy en día se ha introducido también el concepto de muerte clínica que es aquel
estado en el que aún conservándose algunas funciones vitales en el individuo,
especialmente vegetativas, que se mantienen por lo general en forma artificial, el individuo
en cuestión ha perdido toda conciencia o proceso intelectual, es decir, se dice que existe
silencio cerebral, no hay ninguna señal bioeléctrica en la corteza cerebral.
Este concepto de muerte clínica o cerebral ha sido aceptado por la ley N°18.173 del
15 de noviembre de 1982 que autoriza el trasplante de órganos de cadáveres con fines
terapéuticos.
Señala esta ley, para estos efectos, que el certificado de defunción se otorgará
“cuando se haya comprobado la abolición total e irreversible de todas las funciones
encefálicas, lo que se acreditará mediante la certeza diagnóstica de la causa del mal, y a lo
menos dos evidencias electroencefalográficas.”
Una ley que regula el trasplante de órganos, la ley N°19.451 definió la muerte clínica
sobre criterios neurológicos o encefálicos, estableciendo las pruebas necesarias para
constatarla. En el reglamento de la ley, en el artículo 20 se establece que “para los efectos
de la ley 19.451 sobre trasplante y donación de órganos, la muerte se acreditará mediante
la certificación unánime e inequívoca de a lo menos dos médicos cirujanos, uno de los cuales
deberá desempeñarse en el campo de la neurología o neurocirugía”. El inciso segundo
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establece que estos médicos no podrán formar parte del equipo que haya de realizar el
trasplante.
El art. 22 del Reglamento exige el diagnóstico positivo de daño encefálico estructural
según parámetros clínicos. Estableciendo como condiciones que el paciente se encuentre
en coma y sin ventilación espontánea; no presentar reflejos de decorticación ni
descerebración ni convulsiones; no presentar reflejos fotomotores, corneales,
oculovestibulares, faríngeos ni traqueales; no presentar movimientos respiratorios
espontáneos durante la realización del test de apnea efectuado conforme a la metódica
determinada por el MINSAL.
Esta ley, como se ve, recoge la solución que ya había sido establecida con
anterioridad por la ley N°18.173, que reformó el art.149 del Código Sanitario.
Este hecho jurídico natural, tiene una trascendencia enorme en diversos aspectos
jurídicos y en distintas ramas del derecho.
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mediante un certificado del médico que lo asistió en su última enfermedad o a falta de éste,
extenderá dicho certificado el Servicio Nacional de Salud.
El artículo 79 se pone en el caso especial de los comurientes, donde dos persona que
pueden heredarse entre si, por ejemplo marido y mujer, fallecen en un mismo
acontecimiento y no pudiere saberse el orden en que han ocurrido sus fallecimientos.
En ese caso la ley dice que se procederá como si todos hubiesen perecido en un
mismo momento y ninguna de ella hubiere sobrevivido a la otra.
Nótese que se trata de un caso donde es imposible determinar quien falleció
primero, por que si uno falleció primero y el otro después éste último es considerado
evidentemente heredero de quien murió antes, esto pasa en muchos casos como en los
incendios, terremotos, etc.
Para solucionar esta incertidumbre la ley recurre a una ficción en que presume que
las personas murieron en el mismo instante sin que una pudiera heredar a la otra.
Artículo 79. “Si por haber perecido dos o más personas en un mismo acontecimiento,
como en un naufragio, incendio, ruina o batalla, o por otra causa cualquiera, no pudiere
saberse el orden en que han ocurrido sus fallecimientos, se procederá en todos casos como
si dichas personas hubiesen perecido en un mismo momento, y ninguna de ellas hubiese
sobrevivido a las otras.”
Es una creación jurídica, una ficción que permite atribuir las consecuencias de la
muerte natural a la desaparición de una persona.
El Derecho entonces crea la institución de la muerte presunta, puesto que no
siempre quedan testimonios fidedignos que no hagan caber duda alguna de la muerte real
de una persona.
2.2.1.- Concepto
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Ojo: único hecho conocido à fecha de las últimas noticias del desaparecido.
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6.- Publicidad de las sentencias. Todas las sentencias que se dicten en este
procedimiento no contencioso sean definitivas o interlocutorias, deben publicarse en el
diario oficial y la que declara la muerte presunta se debe inscribir en el libro de defunciones
del registro civil. Art. 81 N° 5.
Excepciones:
La ley contempla dos excepciones:
1.- Art. 81 N° 7: “Si el desaparecido recibió una herida grave en una guerra o le
sobrevino otro peligro semejante, el día presuntivo será el día de la guerra o el peligro que
se trate”.
2. Si el individuo se encontraba en una aeronave que se reputa perdida, el día de la
muerte será el día del desaparecimiento.
Se debe acreditar que la enajenación tiene una causa necesaria o una utilidad
evidente y, en ambos casos, la resolución que el Juez dicte al efecto se debe dictar con
conocimiento de causa. La causa necesaria se refiere a todo lo que diga relación con la
conservación del bien raíz y la utilidad evidente tiene una connotación de carácter
económico.
Excepciones
Hay dos excepciones a esta regla general:
1) Si reaparece el desaparecido o
2) si se tiene conocimiento efectivo de que murió.
Regla general: se dicta transcurrido cinco años desde la posesión provisoria (diez
años desde las últimas noticias).
Excepciones:
- La posesión definitiva de los bienes se dicta transcurrido seis meses desde la última
noticia cuando él se encontraba en una nave o aeronave desaparecida (no hay etapa de
posesión provisoria).
- Se dicta transcurridos cinco años de las últimas noticias si se probare que el
desaparecido tenía más de 70 años de edad. La mera ausencia dura cinco años y luego se
dicta posesión definitiva.
- Transcurridos cinco años desde la fecha de la batalla o peligro que se enfrenta el
desaparecido (tampoco posesión provisoria).
- Transcurrido un año desde la fecha del sismo o catástrofe en que desapareció el
ausente (tampoco segundo periodo).
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Efectos de la revocación:
El desaparecido o sus herederos van a recobrar los bienes en el estado en que estén,
con todas las hipotecas y gravámenes que existan. Si los bienes estaban siendo poseídos
por terceros, tiene que procederse a la restitución de los mismos, considerándoseles para
todos los efectos legales como poseedores de buena fe (Art. 94 N° 5).
Ley establece uno de los pocos casos en los que se presume de derecho la mala fe.
En efecto, en el art. 94 N° 6 se señala que constituye mala fe el haber sabido y ocultado la
verdadera muerte o la existencia del desaparecido. Todos los autores están de acuerdo que
es una presunción de derecho.
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Se le define como la aptitud legal de toda persona para adquirir derechos y contraer
obligaciones.
En general la capacidad (goce y ejercicio) es la aptitud de toda persona para adquirir
y ejercer derechos por sí sólo, sin el ministerio o autorización de otro. Esta concepción
contiene los dos tipos de capacidad, la de goce que dice relación con la adquisición de los
derechos, y la de ejercicio que dice relación con el ejercicio de los derechos sin el ministerio
de persona o autoridad alguna.
Sólo es atributo de la personalidad la capacidad de goce, ya que la persona es sujeto
de derechos.
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3.2.- NOMBRE
3.2.1. Concepto
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AUBRY Y RAU señala que existe un verdadero derecho de propiedad sobre el nombre,
criticándose esta posición por varias razones:
Ø El nombre no es enajenable, en cambio, es obvio que todo derecho de
propiedad si lo es.
Ø El dominio tiene un contenido pecuniario, patrimonial, del que el nombre
carece.
Ø El derecho de propiedad es exclusivo, dos personas no pueden ser dueños de
una misma cosa, lo que si sucede con el nombre.
Ø El nombre no se pierde ni se gana por prescripción.
CAPITANT Y COLIN estiman que el nombre constituye una marca distintiva de filiación.
Con el nombre patronímico no siempre es así, como es el caso de los adoptados expósitos.
RAE: “Dícese del recién nacido abandonado o expuesto, o confiado a un establecimiento
benéfico”.
PLANIOL señala que el nombre es una institución de policía civil, que tiene por solo
objeto identificar a las personas.
SALEILLES Y JOSSERAND son quienes establecen la concepción del nombre como atributo
de la personalidad, toda persona debe tener un nombre, un signo distintivo de la
personalidad de cada cual. Si el nombre es un atributo de la personalidad tiene las
siguientes características:
Ø No es comerciable.
Ø No se puede ceder por acto entre vivos ni transmitir por causa de muerte.
Ø Es inembargable e imprescriptible.
Ø Es uno e indivisible.
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Ø Es inmutable.
Sistemas de designación.
• Sistema español, al nombre de pila se le agrega el primer apellido del padre y primer
apellido de la madre.
• Sistema francés, es el más generalizado, sólo se agrega al nombre de pila el apellido
paterno sin alteración alguna.
• Sistemas árabes y eslavos, el nombre de pila mas la referencia al nombre del padre.
- Causales.
Para la procedencia del cambio de nombre se requiere la concurrencia de alguna de
las siguientes causales:
a. Que el nombre o apellido sea ridículo o risible, o menoscabe moral o
materialmente a la persona.
b. Que la persona que solicite el cambio de nombre haya sido conocida por
motivos plausibles por mas de cinco años con nombre, apellido o ambos,
distintos de los propios.
c. Que se trate del caso de la filiación natural (antigua ley de filiación), es decir,
de los hijos naturales o ilegítimos que han sido inscritos con un sólo apellido,
o cuando los dos apellidos con que se inscribió sean iguales. En este caso,
esa persona tiene derecho a agregar uno o sustituir uno de los dos, cuando
sean ambos iguales.
d. Si una persona tiene varios nombres de pila, y ha sido conocida por uno o
mas de esos nombres, puede solicitar que se supriman aquellos que no ha
utilizado.
e. Aquellas personas que cuyo nombre y apellido no sean en español, pueden
solicitar autorización para traducirlos o cambiarlos, cuando su pronunciación
o escrituración es muy difícil en idioma castellano.
- Procedimiento judicial.
1) Tiene que solicitarse al juez de letras en lo civil del domicilio del solicitante.
2) Un extracto de la solicitud se publica en el Diario Oficial, en los días 1º o 15 de cada
mes.
3) La finalidad de tal publicación es la publicidad, de manera que quien tenga interés
en ello pueda oponerse a la solicitud, dentro de los 30 días contados desde la fecha
del aviso, acompañando los antecedentes que justifiquen tal oposición. El juez
procederá sin forma de juicio, apreciando la prueba en conciencia y en mérito de las
diligencias que ordene practicar.
4) Si no hay oposición el juez procederá con conocimiento de causa previa información
sumaria.
5) Autorizado el cambio de nombre, la persona que lo obtuvo sólo puede hacer uso de
los nuevos nombres y no de los antiguos.
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La ley de propiedad intelectual, ley 17.336, en su art.5º letra E, señala que en las
obras intelectuales en que su autor oculta su identidad bajo un seudónimo que no lo
identifica, se presume autor de la obra al que figure en la obra como tal o a quien pertenezca
el seudónimo con que la obra se dio a la publicidad.
El art.14 del mismo cuerpo legal establece que el autor, como titular exclusivo del
derecho moral, tiene de por vida las siguientes facultades:
-Nº1, reivindicar la paternidad de la obra, asociando a la misma su nombre o
seudónimo conocido.
El nombre comercial es la denominación bajo la cual una persona ejerce el comercio.
Cuando una persona es sociedad, el nombre comercial se denomina razón social, no
debiendo confundirse el nombre comercial con el nombre del establecimiento.
Está definido en el art. 304 CC.: “Es la calidad de un individuo en cuanto le habilita
para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles”
Esta disposición ha sido objeto de diversas críticas pues basta contrastar este texto
con el art. 1447 para constatar que la definición que allí se hace de capacidad es muy similar
a la que aquí se señala como estado civil. Por eso la doctrina elaboró un concepto de estado
civil que dice:
“Es la calidad más o menos permanente que una persona ocupa en la sociedad y
que depende principalmente de sus relaciones de familia en cuanto le habilita para
ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones civiles”.
En conclusión, es una situación de carácter jurídico pero que se encuentra
determinada por las relaciones de carácter familiar.
Ø Es uno: significa que no se puede tener más de un estado civil surgido de la misma
fuente, así, por ejemplo: nadie puede ser soltero y casado a la vez. Pero si se puede
tener dos o más estados civiles emanados de fuentes distintas: ser casado y ser hijo,
por ejemplo.
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Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
A este respecto, debemos señalar que el estado civil tiene varias fuentes:
a) La ley.
b) Un acto voluntario
c) Un hecho jurídico (la muerte, por ejemplo)
d) Sentencia judicial, en ciertos casos de excepción, como en el juicio de filiación o
la acción de reclamación de estado.
Ø Da origen al parentesco.
Ø Es fuente de derechos y obligaciones.
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alimentos vimos que el art. 321 en sus números 2, 3 y 4 se consagra el derecho alimentos
para los parientes
El estado civil está protegido por estas acciones y se van a plantear cuando una
persona tiene un estado civil pero no está en posesión de él, como también cuando se
impugna el estado civil de una persona determinada (320 CC).
Las características propias del estado civil se hacen extensivas a las acciones de
estado.
Los litigios en que se ejercen las acciones de estado civil son de competencia de los
tribunales civiles, no corresponde entrar a conocimiento de estas materias a los tribunales
penales aún en aquellas materias que digan relación con la comisión de un delito. Así, si en
un asunto de carácter penal se presenta una cuestión relativa al estado civil, debe
someterse el conocimiento de ésta al juez civil correspondiente y mientras el problema de
carácter civil no sea resuelto por el juez civil, el tribunal en lo criminal no va a poder resolver
el asunto en que la cuestión del estado civil incide, queda en suspenso, así lo dice el 409
número 4 del Código de Procedimiento Civil.
En los litigios en materia de estado civil se plantea un problema que dice relación
con las características mismas del estado civil y con los efectos de las sentencias que se
dicten en materia civil; ya vimos que el estado civil produce efectos respecto de toda
persona y en materia procesal vemos que la regla general es que las sentencias produzcan
efectos relativos, sólo afectan a las partes que intervinieron en el litigio; ¿como entonces,
se concilia esta situación? Con el efecto erga omnes o característica erga omnes del estado
civil propiamente tal.
Se señala al respecto, que en materia de sentencia las hay de dos clases:
1) Declarativas, que producen efectos relativos y que alcanzan solo a las partes del
juicio.
2) Constitutivas, que producen efectos absolutos y sólo reconocen una situación ya
existente, por ello producen efectos absolutos.
Se dice que las sentencias recaídas en materia de estado civil son constitutivas
porque producen efectos respecto de toda persona, haya intervenido o no en el juicio, lo
cual es una clara excepción al principio del articulo 3 inciso 2 del Código Civil.
El problema se plantea con que puede darse en materia de estado civil algunas
sentencias que sean declarativas, y si las son de efectos relativos ellas serian inconciliables
con la característica del estado civil de ser oponible respecto de todos, o sea, indivisible.
La doctrina dice que, tratándose de estado civil, aún cuando la sentencia sea
declarativa ella va a producir efectos absolutos, y no puede llegarse a otra conclusión por la
característica y naturaleza del estado civil.
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Art. 315. “El fallo judicial pronunciado en conformidad con lo dispuesto en el Título
VIII que declara verdadera o falsa la paternidad o maternidad del hijo, no sólo vale respecto
de las personas que han intervenido en el juicio, sino respecto de todos, relativamente a los
efectos que dicha paternidad o maternidad acarrea”.
Fuera de esos casos la sentencia sobre estado civil tiene efectos relativos,
aplicándose plenamente principio del art. 3 Código Civil. Luego conforme a la norma del
art. 315 si la sentencia recae en un juicio en que se discute la paternidad o maternidad de
acuerdo a las reglas del titulo VIII esa sentencia va a producir efectos absolutos, en cambio
si la sentencia se dicta en cualquier otro juicio relativo al estado civil no produce efectos
absolutos y tiene pleno efecto la regla del art. 3 en cuanto al efecto relativo de las sentencias
judiciales.
Pero para que la sentencia a que se refiere el art. 315 tenga efectos absolutos se
necesitan ciertos requisitos que son los que se indican en el art. 316, CC:
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En Chile, se ha creado el Registro Civil, por la ley N' 4.808. Es una oficina de carácter
administrativo en que se llevan ciertos registros sobre nacimientos, matrimonios y
defunciones.
Su origen hay que buscarlo en la iglesia. Antes el único matrimonio válido era el
religioso, y las personas eran sepultadas en cementerios dependientes de la iglesia, los
recién nacidos tenían que bautizarse. Los párrocos acostumbraban a llevar un registro
donde ellos dejaban constancia de estos hechos: Registro Parroquiales, en que se dejaba
constancia de los matrimonios celebrados, bautizos realizados y defunciones.
Estos registros se llevan hoy en día respecto de matrimonios y bautizos (hoy en día,
aún existen los antiguos registros).
Ante ello surgen los disidentes, que no aceptaron que hechos tan importantes se le
entreguen a la Iglesia, ante eso se produce una secularización de los registros mencionados,
que pasan a manos del Estado.
Estos registros son muy importantes pues en tomo a ellos se estructura la prueba
del estado civil. Estos registros contienen instrumentos públicos.
A veces se producen errores de los que pueden traer consecuencias jurídicas, puede
que el funcionario se equivoque al hacer las anotaciones y el problema es que una
anotación, si se comete un error, no se puede corregir.
La forma de modificarla es por resolución judicial o por disposición administrativa,
procedimiento reglamentado en la ley 4.808 art. 17 y siguientes.
El art. 17 inc. 2º, 3º, 4º y 5º, faculta al Director Nacional del Registro Civil para
ordenar por vía administrativa, la rectificación de las partidas, pero sólo de aquellas que
tengan errores u omisiones manifiestas.
Sólo pueden solicitarla las siguientes personas: (art. 18):
a) La persona a quien se refiere la partida
b) Su representante legal
c) Sus herederos.
Esta rectificación no es obligatoria ejecutarla, sino que es facultativa.
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Pueden pedirla las personas indicadas en el art. 18, ley 4.808. Es un acto de
jurisdicción voluntaria.
Pudiera suceder que se deduzca oposición a la rectificación de la partida por parte
del legítimo contradictor. En este caso, el asunto se tornó contencioso y queda sujeto a los
trámites que correspondan. En el caso de los procedimientos no contenciosos existe un
trámite obligatorio, de oir al Director General del Registro Civil, para lo cual, se le deben
enviar los antecedentes del caso. Esta diligencia puede obviarse en los siguientes. casos:
a) en caso de error manifiesto
b) en caso de reconocimiento de hijo
La sentencia es declarativa, pues se limita a tomar conocimiento de una situación
preexistente.
El estado civil produce diversos efectos jurídicos, y por ello, es necesario acreditar la
efectividad de los hechos que constituyen el estado civil. Demuestra la importancia que el
legislador le da al estado civil, el hecho de que se estructura un sistema especial de prueba
distinto al que establece para la prueba de las obligaciones y sólo se recurre a estas normas
para los aspectos que no están reglamentados específicamente para la prueba del estado
civil.
Medios de Prueba: Partidas del estado civil.
Respecto de la prueba del estado civil y en relación a las partidas del registro civil,
el art. 305 inc. 1 del CC, reglamenta esta situación. Todavía se mantiene la referencia a las
partidas de bautismo. Respecto de ellas, hay que considerar que ellas eran instrumentos
públicos hasta la dictación de la ley 4.808. Por lo tanto, será medio de prueba respecto de
partidas anteriores ala fecha de vigencia de la ley de registro civil.
Las partidas son el asiento que consta en el libro o registro que lleva el oficial del
registro civil. Estas partidas permanecen en el libro o registro, por eso , en los litigios o en
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Por ser instrumentos públicos, se impugnan de la misma forma que los públicos :
4.-) Según el art.307 del C.C. Caso que la partida no corresponda a la persona que la
pretenda hacer valer.
Es preciso distinguir si el que invoca la partida está demás en posesión del estado
civil del que la partida da cuenta o no lo está:
b) Cuando no está en posesión del estado civil: deberá probar él que la partida
le corresponde
2) 2.Declaración de testigos
3) Posesión notoria del estado civil
Gozar del estado de casado a vista de toda persona sin protesta ni reclamo alguno.
Elementos generales de la posesión notoria del estado civil.
a. Nombre
b. Trato
c. Fama
d.
Tratándose del matrimonio, la ley además señala los siguientes elementos:
Si por ellos no se puede probar, se puede recurrir al informe médico para que fije la
edad, y esto lo hará de acuerdo con lo que dispone el art.314.
3.4.- PATRIMONIO
Patrimonio es palabra que viene del vocablo latino patrimonium: "lo que se hereda
de los padres". La voz castellana, tal como hoy se escribe, comenzó a usarse a partir del
siglo XIII.
Desde cierto punto de vista la capacidad de goce se confunde con la idea clásica de
patrimonio. Esto lleva a que no todos los autores acepten al patrimonio como un atributo
independiente de la capacidad.
Las personas tienen a su disposición diversos bienes sobre los cuales ejercen los
derechos que le son propios, así como también tienen obligaciones hacia otras personas,
de las que responden con los bienes que le pertenecen. es este conjunto de derechos y
obligaciones lo que constituyen su patrimonio.
Se acostumbra a decir que el patrimonio contiene los derechos y bienes de una
persona, lo que es impropio. Los bienes no conforman el patrimonio sino los derechos de
que se es titular. El patrimonio va a estar integrado por los derechos reales y personales de
que sea titular el individuo. De esta manera, el continente, que es el patrimonio, suma los
derechos de su titular en un todo, formando un sólo bloque, por lo que llevan una vida
común y están sometidos a un conjunto de reglas que sólo se explican por su unión.
No sólo los derechos forman el patrimonio, sino también las obligaciones. Es por esto
que en todo patrimonio distinguimos tanto un activo como un pasivo.
En contra de la teoría clásica del patrimonio que considera a éste como un atributo
y emanación de la personalidad, surgió la teoría objetiva del patrimonio-fin o patrimonio de
afectación. De acuerdo con ella, el patrimonio es sólo una masa de bienes y no se encuentra
indisolublemente unido a la personalidad. La cohesión y unidad de los elementos del
patrimonio no arranca de la voluntad de la persona sino del fin o destino a que está afecto
el conjunto de bienes. La afectación a determinado fin justifica la existencia y razón de ser
del patrimonio. De esta idea central se sigue la posibilidad de patrimonio sin titulares y la
de que una sola persona pueda tener varios patrimonios
Para esta teoría el patrimonio es un conjunto de bienes afectos a un fin determinado,
de tal forma que cada vez que nos encontremos ante un conjunto de bienes determinados,
afectos a un fin también determinado, estaremos ante un patrimonio.
De esto se desprenden dos consecuencias:
Ø Podrá existir patrimonio desde que haya bienes afectos a un fin específico y
determinado, por lo mismo, una persona puede tener varios patrimonios.
Ø El patrimonio es distinto de la personalidad, pues está formado por un
conjunto de bienes y deudas, en tanto que la personalidad es la aptitud para
adquirir derechos y obligaciones.
Criticas
Se critica esta teoría por encontrarse exagerada la tendencia de despersonalizar el
patrimonio hasta el extremo de concebir que las cosas agrupadas podrían tener por sí
mismas derechos y, en cierto modo, voluntad propia. Conclusión inaceptable en el mundo
jurídico. Pues todas sus instituciones y reglas están al servicio del hombre y de una voluntad
legítima del mismo.
Sin embargo, parte de la teoría objetiva resulta acogida por la doctrina moderna, y
lo ha sido con lógicas adecuaciones, según se verá al respecto con las instituciones del
patrimonio separado y del patrimonio autónomo
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En el CC chileno no hay una reglamentación orgánica del patrimonio, sino que hay
varias normas dispersas que hacen referencia a él. 85 Nº2, 347, 534, 549, 1170, 1172.
Del análisis de estas disposiciones no se desprende claramente cuál es la doctrina
que sigue nuestra legislación. Según algunos autores, pareciera que nuestra legislación no
se ciñe completamente a la doctrina clásica, puesto que existen disposiciones de las que
pareciera desprenderse que no se respeta el principio de la unidad e indivisibilidad del
patrimonio. Así:
A) Art.1247, establece el beneficio de inventario, el cual haría una distinción entre
el patrimonio del difunto y el de los herederos.
B) Art.1378, Establece el beneficio de separación, en el que se apreciaría el mismo
fenómeno anterior.
C) El caso del usufructo del padre sobre los bienes del hijo.
De todas estas situaciones podría concluirse que una persona puede ser titular de
dos patrimonios, lo cual no coincide con los postulados básicos de la doctrina clásica.
A) El derecho sucesorio permite explicar que; al fallecer una persona, sus bienes y
deudas pasen a sus herederos en el estado en que se encuentren.
B) En lo que se denomina derecho de prenda general, 2465, derecho de los
acreedores para hacer efectivos sus créditos en todos los bienes presentes y
futuros del deudor.
C) Personas jurídicas, 549, pues claramente distingue la responsabilidad de la
persona jurídica de la de los socios y sólo pueden hacerse efectiva la
responsabilidad en el patrimonio de la primera.
D) En materia de representación, modalidad que consiste en que una persona
compromete bienes que no están en su patrimonio, autorizada para ello por la
ley o una convención, obligándose el patrimonio del mandante, no el del
mandatario. 1448, 2144.
E) En materia de autocontrato, pudiendo a la vez, una misma persona, obligar
patrimonios distintos.
Ø Cuándo se obliga el patrimonio: esto ocurre cuando una persona contrata, ya que por
el derecho de prenda general de los acreedores, al contratar uno obliga todo sus bienes,
sean presentes o futuros, al cumplimiento de las obligaciones contraídas. Art. 2465
Código Civil.
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Ø Desde cuándo se puede disponer de todo el patrimonio: esto sólo puede ocurrir por
causa de muerte, es decir, que las disposiciones tengan efecto a la muerte de una
persona. Por acto entre vivos no se puede disponer de todo el patrimonio, ya que este
es un atributo de la personalidad. Pero se puede disponer por acto entre vivos de todos
los bienes que conforman el patrimonio, cuestión que se hace por escritura pública e
individualizando los bienes uno a uno.
3.5. DOMICILIO
La palabra domicilio arranca del latín domicilium, de domus, que significa casa,
morada permanente. El vocablo castellano domicilio, tal como hoy lo escribimos, empezó a
usarse en el siglo XV.
Es importante para el Derecho precisar el lugar en que un individuo determinado se
considera siempre presente, aun cuando momentáneamente no se encuentre allí. Ello se
relaciona principalmente con el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus
obligaciones.
El domicilio busca individualizar a las personas en sus relaciones jurídicas, desde un
punto de vista territorial. Su función no es otra que la de permitir ubicar a la persona de una
manera cierta, regular y permanente, para todos los efectos jurídicos, en un lugar
determinado del territorio de la república.
En el lenguaje corriente se utiliza el vocablo domicilio para designar la morada o
habitación de una persona. Este concepto no corresponde al jurídico. En este último juegan
diversas expresiones a las que no se les da su verdadero significado, y las que deben ser
precisadas para determinar el verdadero concepto de domicilio. Así:
Ø Habitación: asiento ocasional y esencialmente transitorio de una persona.
Ø Morada: es la casa que habita, por tener en ella el asiento de sus negocios.
Ø Residencia: lugar en que una persona está habitualmente radicada, es decir,
tiene su asiento con cierta permanencia.
Ø Domicilio: Art.59 inc.1º, consiste en la residencia acompañada, real o
presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella.
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Importancia de la residencia.
- De acuerdo al art.68 la mera residencia hace las veces de domicilio civil respecto de
las personas que no lo tuvieren en ninguna otra parte.
El factor domicilio.
Según el art.58, atendiendo a este factor, las personas se clasifican en:
- Domiciliadas, que son aquellas que tienen domicilio en el territorio nacional.
- Transeúntes, son las que no tienen ese domicilio.
Esta clasificación se relaciona con las clases de domicilio.
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Se refiere a este punto el art. 67. debe relacionarse esta materia con la clasificación
del domicilio en general y especial. No hay discusión en el sentido que puede haber distintos
domicilios para una persona, señalándose que esta norma se refiere precisamente a tal
situación.
Pluralidad de domicilio general.
Hay autores que opinan que esto no es posible, ya que no pueden darse los
elementos constitutivos del domicilio para dos o mas lugares distintos. Agregan que
distintas disposiciones del CC hacen referencia a un solo domicilio general. 81, 955.
Pese a esto, la opinión mayoritaria en la doctrina nacional es la contraria, en el
sentido de que es perfectamente posible que una persona tenga varios domicilios
generales.
El art.67 estaría reconociendo la pluralidad de domicilios, a condición de que en las
diversas localidades territoriales o secciones concurran, respecto de la misma persona,
todas las circunstancias constitutivas del domicilio. En todas las secciones tendrá que
concurrir residencia y animo de permanecer en ella.
Debemos considerar que, si esto es así, esta norma del art.67 seria una excepción al
principio de la unidad del domicilio, y debe, por ende, ser interpretada en forma restrictiva.
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LAS PERSONAS JURIDICAS: también tienen domicilio, que por lo regular será el que
fijen en sus estatutos.
3.6. NACIONALIDAD
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4. DERECHOS DE LA PERSONALIDAD
Llámense derechos primordiales o de la personalidad los que tienen por fin defender
intereses humanos ligados a la esencia de la personalidad. También se dice que son aquellos
derechos a toda persona física, en la calidad de sujeto jurídico, lleva inseparablemente
desde su origen y que no tienen otro presupuesto que la existencia de la persona.-
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Sea como fuere, el hecho es que los derechos de la personalidad protegen supremos
intereses humanos y son considerados por la doctrina y las legislaciones positivas.
1. Son generales, porque todas las personas, por el simple hecho de serlo, se constituyen
en sus titulares.
2. Son absolutos, porque su respeto puede imponerse a todos los demás sujetos, al igual
que ocurre con los derechos reales sobre las cosas y en contraste con los derechos
relativos, como los de crédito o de obligación, llamados también derechos personales
(no confundirlos con los derechos de la personalidad), que son “los que sólo pueden
reclamarse de ciertas personas, que, por un hecho suyo o la sola disposición de la Ley,
han contraído las obligaciones correlativas, como el que tiene el prestamista contra su
deudor por el dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos” (C. Civil art. 578)
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4.1.- CLASIFICACIONES
Los autores presentan variadas clasificaciones de los derechos de la personalidad,
pero ninguna agota éstos, que son numerosos. A modo de ejemplo la siguiente:
1. Derecho a la vida
2. Derecho a la integridad física o corporal
3. Derecho de disposición del propio cuerpo y del propio cadáver
4. Derecho al libre desarrollo de la propia actividad o derecho de libertad
a) Derecho a la libertad de locomoción, de residencia o de domicilio
b) Derecho a la libertad matrimonial
c) Derecho a la libertad contractual y comercial
d) Derecho a la libertad de trabajo
5. Derecho al honor
6. Derecho a la imagen
7. Derecho moral de autor y de inventor
8. Derecho al secreto epistolar, telegráfico y telefónico
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Este derecho se actúa a través de las normas penales que castigan el homicidio y las
lesiones personales, la ayuda e instigación al suicidio. Además, la legítima defensa es una
causa de justificación de los males que el agredido pueda causar al agresor.
La Constitución Política de la República asegura a todas las personas el derecho a la
vida y a la integridad física y psíquica. La Ley protege la vida del que está por nacer (art. 19,
Nº 1). Y esto hoy lo hace sin restricciones. En efecto, el Código Sanitario decía que “sólo con
fines terapéuticos podrá interrumpirse el embarazo”. Para proceder a esta intervención se
requerirá la opinión documentada de dos médicos cirujanos” (art. 119). Pero la ley Nº
18.826, de 15 de septiembre de 1989, ordenó reemplazar el citado texto por el siguiente:
“no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar el aborto”. Los autores de esta
ley estimaron que, dados los avances de la ciencia, en nuestro día, para salvar la vida de la
madre (fin a que tendía el llamado aborto terapéutico), no es necesario recurrir a esa
intervención.
El que sufre un atentado contra su integridad física o psíquica tiene el derecho de
demandar el cese de tal hecho, la sanción penal que merezca y la indemnización del daño
material y moral experimentado (CPR, art. 20; C.C, artículos. 2314 y 2329).
La ley autoriza que una persona, en vida, done órganos, tejidos o partes de su cuerpo
para el injerto o trasplante en otra persona. La enajenación debe ser, pues, a título gratuito,
con fines terapéuticos y realizada con una serie de requisitos que exige el Código Sanitario
en vista de la trascendencia del acto: plena capacidad del donante, información a éste de
los riesgos que corre con el trasplante, constancia escrita del generoso de su voluntad de
donar.-
Las disminuciones transitorias de la propia integridad física pueden llevarse a cabo
sin restricciones e incluso a título lucrativo. Así, hay ventas de sangre para transfusiones.
Se subentiende que no caben disposiciones del propio cuerpo cuando contrarían las
leyes, el orden público o las buenas costumbres. De ahí que no se podría exigir a una mujer
el cumplimiento de un contrato que la obliga a desempeñar como meretriz.
Las partes ya separadas del cuerpo, desde el momento mismo de la separación,
pasan a ser bienes autónomos y nada obsta a su libre disposición. Así, un diente extraído
puede venderse. No son pocos los casos en que “la muela del juicio” de un artista célebre
se remata con fines benéficos. La venta de cabelleras femeninas es masiva en algunos
pueblos.
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Es un principio que nadie puede interferir en la vida íntima de una persona, como
tampoco divulgarla, a menos que ella lo consienta o la ley lo autorice. La Constitución
asegura el respeto a la vida privada y pública de las personas (art. 19, Nº 4º).
El problema surge cuando se trata de conciliar la libertad de imprenta y de difusión
de noticias por los medios de comunicación social (diarios, revistas, televisión, radios, etc.)
con el derecho de cada uno a que terceros no se entrometan en la propia vida privada. La
solución exige determinar el límite entre el legítimo ejercicio del derecho de crónica y de
crítica, por una parte, y la indebida invasión de la esfera ajena, por la otra.
Para esto ha de tenerse en cuenta el interés y la concreta voluntad del particular y
el interés de la colectividad en conocer y valuar o ponderar hechos y personas que
adquieren importancia pública. La aplicación práctica de esta pauta es elástica e importa
una cuestión de tacto que los tribunales, en caso de conflicto, han de resolver considerando
las circunstancias de la especie. Véase un caso de jurisprudencia citado poco más adelante,
en las líneas encabezadas por el título lateral Derecho a la imagen.
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juez ordene se restituya, o sea destruida, o se deposite la carta misiva en poder de persona
calificada, u otras medidas apropiadas” (art. 20).-
Por su parte, el Código Civil peruano de 1984 dice: “La correspondencia epistolar, las
comunicaciones de cualquier género o las grabaciones de la voz, cuando tengan carácter
confidencial o se refieran a la intimidad de la vida personal y familiar, no pueden ser
interceptadas o divulgadas sin el asentimiento del autor y, en su caso, del destinatario. La
publicación de las memorias personales o familiares, en iguales circunstancias, requiere la
autorización del autor. Muertos el autor o el destinatario, según los casos, corresponde a
los herederos el derecho de otorgar el respectivo asentimiento. Si no hubiese acuerdo entre
los herederos decidirá el juez. La prohibición de la publicación póstuma hecha por el autor
o el destinatario no puede extenderse más allá de cincuenta años a partir de su muerte”
(art. 16).
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5. PERSONA JURÍDICA
Art. 545 CC; “Se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer derechos
y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente”.
No debe confundirse con personería, que es la capacidad para representar a otra persona,
por ejemplo; la abogacía.
Las personas de derecho público, Son aquellas que persiguen fines de carácter
público y general, y que en algunos casos además gozan de facultad de imperio, es decir, de
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la posibilidad de dictar normas con carácter obligatorio. (EJ. Estado, Fisco; Iglesias;
Municipalidades etc.)
Las personas de derecho privado se subdividen en personas jurídicas con fines de
lucro como las sociedades, y personas jurídicas sin fines de lucro como las corporaciones y
fundaciones.
Las personas jurídicas con fines de lucro son las sociedades, y la sociedad o compañía
es un contrato en que dos o mas personas estipulan poner algo en común, con la mira de
repartir entre si los bienes que de ello provenga (Art. 2053).
Según el inciso primero del Art. 547, las sociedades industriales no se regulan por el
título treinta y tres del código civil, sino por otros títulos, y por el código de comercio.
El inciso segundo del Art. 547 señala; “Tampoco se extienden las disposiciones de
este título a las corporaciones o fundaciones de derecho público, como la nación, el fisco,
las municipalidades, las iglesias, las comunidades religiosas, y los establecimientos que se
costean con fondos del erario: estas corporaciones y fundaciones se rigen por leyes y
reglamentos especiales”.
4. Los establecimientos que se costean con fondos del erario: Son servicios públicos
autónomos, los cuales satisfacen necesidades específicas Tienen patrimonio y
personalidad jurídica propia, por ejemplo; la Universidad de Chile.
No deben confundirse con los establecimientos de utilidad pública, que persiguen
un interés general, y que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, pero son
de derecho privado, por ejemplo; el Hogar de Cristo.
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Son aquellas que van a perseguir los fines que sus asociados determinen, sean estos
con o sin fines de lucro. Estas personas no gozan de imperio a diferencia de las personas
jurídicas de Derecho público. Dentro de las personas jurídicas de derecho privado la gran
sub clasificación es aquella que se realiza en consideración a los fines que persigue esta
colectividad. Aquí se persigue un fin lucrativo o gratuito.
Estas se dividen en personas con y sin fines de lucro.
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Las fundaciones pueden crearse por una asignación modal, testamentaria, o por una
declaración unilateral de voluntad. Se trata de actos solemnes.
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Entre las personas jurídicas con fines de lucro, cuando las utilidades que obtiene esta
persona jurídica tienen el fin último de ser repartida entre sus socios, estamos hablando de
lo que se denomina de forma genérica SOCIEDADES.
Podemos clasificar a las sociedades en consideración a su estructura:
a) Sociedades colectivas.
b) Sociedades de responsabilidad limitada
c) Sociedades en comandita
d) Sociedades de Capital (S.A, SpA)
¿Qué es una sociedad? Es una persona jurídica de derecho privado con fines de lucro.
Pero además nuestro legislador en el Código civil nos proporciona una definición en el Art.
2.053 “La sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner
algo en común, con la mira de repartir entre ellos los beneficios de que ello provengan”
La sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente
considerados”.
a) Sociedad colectiva:
A su vez se puede clasificar en
Ø sociedad colectiva civil
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Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
Si la sociedad colectiva tiene carácter de civil se va regir por los Art. 2053 y siguientes,
del Código civil. Y comercial será toda vez que se constituya para realizar actos que la ley
califica de comercio; en este caso se va a regir por los Art. 348 y siguientes del Código de
comercio y en forma supletoria por las normas dadas en el Código civil.
La sociedad colectiva se caracteriza en que no existe una separación absoluta entre
el patrimonio de la persona jurídica y el patrimonio de cada uno de los miembros que la
componen, careciendo de uno de los efectos más importantes que produce la personalidad
jurídica de una colectividad. Dada esta característica en que existe confusión entre el
patrimonio de la sociedad colectiva y el patrimonio de los miembros que la componen -
pudiendo incluso estos últimos tener que responder por las deudas sociales- es que este
tipo de sociedades colectivas hoy en día son utilizadas con poca frecuencia y se prefiere
otros tipos sociales en que claramente aparezca diferenciado el patrimonio de la persona
jurídica y la de los miembros que la componen.
c) Sociedad anónima: Es la sociedad de capital por excelencia, ya que en este tipo social
tiene mayor importancia el capital por sobre las personas que la conforman. Las
sociedades anónimas son definidas como una persona jurídica formada por la reunión
de un fondo común administrado por accionistas responsables sólo por sus respectivos
aportes y administrada por un directorio integrado por miembros esencialmente
revocable.
Las sociedades anónimas por sus características siempre son de carácter comercial.
A su vez permiten ser clasificadas en:
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1. MARCO CONCEPTUAL
Por acto jurídico, podemos entender aquel acto humano consciente y voluntario,
destinado a producir un efecto jurídico predeterminado y querido por el autor8, consistente
en la creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Esta definición, al igual
que otras creadas por la doctrina nacional, sigue los patrones establecidos por la doctrina
francesa, y es similar a la de CAPITANT, quien define el acto jurídico como la manifestación
de voluntad formada con la intención de producir efectos jurídicos y que causa los efectos
jurídicos queridos por su autor y previstos por el ordenamiento jurídico.
7
ALESSANDRI, Arturo, SOMARRIVA, Manuel y VODANOVIC, Antonio, Tratado de Derecho
civil, Partes preliminar y general, Editorial Jurídica de Chile, séptima edición, Santiago, 2005, Tomo II, pág.
138.
8
DUCCI, Carlos, Derecho Civil, Parte General, Editorial Jurídica de Chile, cuarta edición, Santiago,
2002, pág. 235.
82
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
Acto jurídico unilateral es aquel que, para nacer a la vida jurídica requiere la
manifestación de voluntad de una parte. Son ejemplos de actos jurídicos unilaterales; el
testamento, la oferta, la aceptación, la renuncia de un derecho, el reconocimiento de un
hijo, etc.
Nótese que en la definición se habla de parte y no de persona, ello en razón de lo
establecido en el art. 1438 del C.C., norma que luego de definir contrato agrega; Cada parte
puede ser una o muchas personas. Por tanto, no debe identificarse acto jurídico unilateral
con acto unipersonal, ya que es posible que un acto jurídico unilateral sea ejecutado por la
reunión de varias personas, pero siempre existiendo una sola declaración de voluntad, v.gr.,
un acuerdo de una corporación, sociedad anónima o de comuneros.
En definitiva, si la parte del acto jurídico unilateral está compuesta por una persona,
se está en presencia de un acto simple o unipersonal, en cambio, si varias personas
constituyen la parte, el acto unilateral pasa a denominarse complejo o colectivo o
pluripersonal9.
9
BARCIA, Rodrigo, Lecciones de Derecho civil chileno, Del acto jurídico, Editorial Jurídica de Chile,
Santiago, Tomo I, pág. 22.
83
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
Acto jurídico consensual es aquel que se perfecciona por la mera voluntad de las
partes. La compraventa de bienes muebles, el arrendamiento, el mandato, son ejemplos de
actos jurídicos consensuales.
Acto jurídico real es aquel que se perfecciona con la entrega o tradición de la cosa.
Son ejemplos de actos jurídicos reales: la prenda, el comodato, el depósito y el mutuo.
10
ALESSANDRI, Arturo, SOMARRIVA, Manuel y VODANOVIC, Antonio, ob. cit., pág. 176.
11
La definición de contrato unilateral está establecida en el artículo 1439, primera parte; El contrato es
unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna.
84
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
Esta clasificación tripartita está consagrada en el art. 1443 del C.C.; El contrato es
real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere; es
solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera
que sin ellas no produce ningún efecto civil; y es consensual cuando se perfecciona por el
solo consentimiento.
La regla general, actualmente, es que los contratos sean consensuales, a diferencia
de lo que sucedía en el Derecho romano, en el que los contratos solemnes constituían la
regla general.
1.3.3.- Actos jurídicos entre vivos y actos jurídicos por causa de muerte
Acto jurídico entre vivos es aquel que para producir sus efectos no requiere la
muerte del autor o de una de las partes. Constituyen la regla general.
Acto jurídico por causa de muerte o mortis causa, es aquel que requiere para la
producción de sus efectos la muerte del autor. Estos actos son excepcionales; el testamento
y el mandato destinado a ejecutarse con posterioridad a la muerte del mandante.
Acto jurídico principal es aquel que puede subsistir por sí, sin necesidad de otro acto
jurídico. Ejemplo la compraventa.
Acto jurídico accesorio es aquel que para su subsistencia requiera de otro acto
jurídico, ejemplos; hipoteca, prenda, fianza.
12
BARCIA, Rodrigo, ob. cit., pág. 26
85
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
Prescribe el art. 1442 del C.C.; El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo
sin necesidad de otra convención, y accesorio, cuando tiene por objeto asegurar el
cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella.
La importancia de esta clasificación radica en el principio lo accesorio sigue la suerte
de lo principal, en cuya virtud todo lo que afecte a lo principal, afectará a su vez a lo
accesorio.
Acto jurídico puro y simple es aquel cuyos efectos se producen en forma normal y
sin alteraciones.
Acto jurídico sujeto a modalidad es aquel cuyos efectos normales son modificados
en virtud de una modalidad.
Las modalidades son cláusulas introducidas por las partes, en cuya virtud se
modifican los efectos normales del acto jurídico. En ciertos casos, las modalidades están
establecidas por ley, como sucede con la condición resolutoria tácita del art. 1489 del C.C.,
la que va envuelta en los contratos bilaterales. Son modalidades clásicas del acto jurídico la
condición, el plazo y el modo.
Condición es el hecho futuro e incierto del que depende el nacimiento o la extinción
de un derecho.
Plazo es el hecho futuro y cierto del que depende la exigibilidad o la extinción de un
derecho.
Modo es la carga que se impone a quién se efectúa una liberalidad.
Acto jurídico oneroso es aquel que reporta utilidad para ambas partes, ejemplo; la
compraventa, el arriendo, etc.
Establece el art. 1440; El contrato es gratuito o de beneficencia cuando sólo tiene
por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen; y oneroso, cuando
tiene por objeto, la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del
otro.
1.3.8.- Actos jurídicos solemnes y actos jurídicos no solemnes.
Acto jurídico no solemne es aquel que no requiere cumplir con ciertas formalidades
para su perfeccionamiento.
Acto jurídico de administración; es aquel que tiene por objeto la conservación del
patrimonio, v.gr, para el arrendador el contrato de arrendamiento es un acto de
administración, el objeto arrendado no sale de su patrimonio.
Importa esta clasificación ya que la ley es más estricta respecto de los actos de
disposición, así en la administración ordinaria de la sociedad conyugal el marido no puede
enajenar bienes raíces sociales sin el consentimiento de la mujer, pero puede arrendarlos
por sí por períodos que no superen los cinco u ocho años, según se trate de predios urbanos
o rústicos respectivamente.
Actos nominados son aquellos regulados por la ley. También se les denomina
típicos.
Actos jurídicos innominados o atípicos son aquellos que carecen de regulación legal.
2.- ESTRUCTURA
2.1. ELEMENTOS
En conformidad a lo prescrito en el art. 1444 del C.C., debe distinguirse entre los
elementos esenciales, de la naturaleza y accidentales.
Elementos esenciales son aquellos sin los cuales el acto jurídico o no produce efecto
alguno, o degenera en uno diferente. A su vez pueden ser generales o particulares.
87
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
Los elementos de la esencia generales son aquellos sin los cuales el acto jurídico no
produce efectos, v.gr, la voluntad, el objeto, la causa, y en los actos solemnes, las
solemnidades.
Los elementos de la esencia particulares o especiales son aquellos sin los cuales el
acto jurídico degenera en otro diverso. Si en la compraventa no existe precio el contrato
degenera en una donación, si en el arrendamiento no se pacta renta el contrato degenera
en un comodato.
Los elementos de la esencia no pueden ser modificados o dejados sin efecto por las
partes.
Los requisitos de existencia son aquellos cuya concurrencia permite que el acto
jurídico nazca a la vida jurídica, la ausencia de alguna condición de existencia no permite
vivir al acto, por la misma razón que es imposible a un ser humano vivir sin cabeza o sin
corazón13 .
Son requisitos de existencia del acto jurídico;
• La voluntad
• El objeto
• La causa
13
ALESSANDRI, Arturo, SOMARRIVA, Manuel y VODANOVIC, Antonio, ob. cit., pág. 193.
88
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
Los requisitos de validez son aquellos cuya concurrencia permite que el acto jurídico
tenga una vida sana y que produzca efectos en forma estable.
Los requisitos de validez del acto jurídico son los siguientes;
3. LA VOLUNTAD
Seriedad de la voluntad
Una voluntad seria requiere que sea hecha por persona capaz y con el propósito de
crear un vínculo jurídico. Se opone a este requisito aquella que es expresión de una broma.
Manifestación de la voluntad
14
ALESSANDRI, Arturo, SOMARRIVA, Manuel y VODANOVIC, Antonio, ob., cit., pág. 194.
15
PESCIO, Victorio, Manual de Derecho civil, Teoría general de los actos jurídicos y teoría general
de la prueba, Editorial Jurídica de Chile, 1978, Santiago, pág. 43.
89
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
una declaración cree que ésta es coincidente con la voluntad real del emisor, de otro modo,
se afecta la seguridad de las relaciones. Se critica esta teoría ya que se basa sólo en una
mera apariencia, sin importar el auténtico querer del que emite la voluntad.
Teorías eclécticas; En consideración a las críticas efectuadas a las teorías de la
voluntad real y de la declaración de voluntad, han surgido teorías que intentan conciliar
dichas teorías; la teoría de la confianza, y la teoría de la responsabilidad.
Teoría de la confianza; Debe primar la voluntad declarada por sobre la voluntad real,
si aquel que recibe la declaración tiene fundamento suficiente para considerar que ella es
coincidente con la voluntad auténtica.
Teoría aceptada por el C.C., Nuestro código acepta la teoría de la voluntad real,
ninguna duda deja el art. 1560; Conocida claramente la intención de los contratantes, debe
estarse a ella más que a lo literal de las palabras, norma que debe relacionarse con el art.
1445 nº 2; Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es
necesario: 2º que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de
vicio. Finalmente, prescribe el art. 1069; Sobre las reglas dadas en este título acerca de la
inteligencia y efecto de las disposiciones testamentarias, prevalecerá la voluntad del
testador claramente manifestada, con tal que no se oponga a los requisitos o prohibiciones
legales. Para conocer la voluntad del testador se estará más a la substancia de las
disposiciones que a las palabras de que se haya servido.
1) La ley atribuye expresamente valor al silencio, art. 2125, inc. 1º; Las personas que
por su profesión u oficio se encargan de negocios ajenos, están obligadas a declarar lo más
pronto posible si aceptan o no el encargo que una persona ausente les hace; y transcurrido
un término razonable, su silencio se mirará como aceptación. Art. 2195; Se entiende precario
cuando no se presta la cosa para un servicio particular ni se fija tiempo para su restitución.
91
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
Constituye también precario la tenencia de una cosa ajena, sin previo contrato y por
ignorancia o mera tolerancia del dueño. (silencio positivo). Otro ejemplo, El caso del Art.
1233 que nos dice: "El asignatario constituido en mora de declarar si acepta o repudia, se
entenderá que repudia". Este caso nos explica que la ley atribuye al silencio el valor de
manifestación de voluntad, en el sentido que repudia una asignación. (silencio negativo)
2) Acuerdo de las partes; no existe ningún impedimento para que las partes, en virtud
del principio de la autonomía de la voluntad, puedan convenir que en determinados casos
el silencio tenga valor jurídico, ello es comúnmente apreciado en el ámbito contractual en
las cláusulas de renovación automática, es decir, se pacta un plazo que fija la duración de
un contrato, pero se acuerda que, si no se manifiesta voluntad contraria en orden a la
prosecución del contrato, éste se renueve por otro período equivalente de tiempo.
3.4. LA SIMULACIÓN
3.4.1.- Concepto
16
Vid. LEÓN HURTADO, Avelino, La voluntad y la capacidad en los actos jurídicos, Editorial
Jurídica de Chile, Santiago, pág. 62, para este autor el silencio circunstanciado es aquel que necesariamente
debe ir acompañado de antecedentes o circunstancias externas que permitan atribuir al silencio,
inequívocamente, el valor de una manifestación de voluntad.
17
ALESSANDRI, Arturo, Valor jurídico del silencio, Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo
XXXVIII, 1941, primera parte, pág. 137
18
FERRARA, Francesco, La simulación en los negocios jurídicos, Editorial Revista de Derecho
Privado, Madrid, 1950, pág. 56.
92
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
en los actos jurídicos bilaterales, debe provenir de una de las partes, en cambio, en la
simulación, ambas partes deben estar de acuerdo en emitir un contenido de voluntad que
no concuerda con la realidad.
3.4.2.- Regulación
3.4.3.- Clases
19
DUCCI, Carlos, ob. cit., pág. 359.
93
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
Para estudiar sus efectos, debemos distinguir efectos entre las partes y respecto de
terceros.
Entre las partes, dada la ausencia de consentimiento, procede la nulidad absoluta,
por tanto, el acto aparente no produce ningún efecto. Si un contratante quisiese
aprovecharse del acto ficticio, y exigir su cumplimiento, la contraparte podrá oponer la
excepción de simulación.
Respecto de terceros, sólo si éstos están de buena fe, el acto encubierto les es
inoponible, ello en razón del texto del art. 1707. Para éstos, el único acto existente es el en
apariencia celebrado: el acto simulado.
Lo anterior es sin perjuicio de que sean los propios terceros, quienes, afectados por
los efectos del acto ficticio, puedan alegar la simulación para poner fin a tal situación.
La simulación debe probarse por todos los medios de prueba legales, incluso por
presunciones.
20
VIAL del RÍO, ob. cit., pág. 140 y 141.
21
ALESSANDRI, Arturo, SOMARRIVA, Manuel y VODANOVIC, Antonio, ob. cit., pág. 364.
94
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
22
ALESSANDRI, Arturo, SOMARRIVA, Manuel y VODANOVIC, Antonio, ob. cit., pág. 364 y
365.
23
VIAL del RÍO, Víctor, ob. cit., pág. 154.
95
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
Fraudes a la ley
En el fraude a la ley, existen actos reales y queridos por su autor, los que,
individualmente considerados, son válidos, pero son relacionados de forma tal que el
resultado provocado es burlar el espíritu y fin de la ley.
Por ejemplo, es nula la compraventa entre padre e hijo sometido a patria potestad,
pero podría suceder que el hijo, representado por el padre, venda un bien a un tercero,
quien con posterioridad, a su vez, se lo venda a la madre.
Se diferencia de la simulación en que no existe ningún acto encubierto, los actos que
conforman el fraude a la ley son todos reales. Además, el fraude a la ley siempre es ilícito,
a diferencia de lo que sucede con la simulación que en ocasiones puede ser lícita,
finalmente, la violación a la ley en el caso del fraude se produce en forma indirecta, mientras
que la simulación, en los supuestos en que es ilícita, directamente viola la ley.
24
ALESSANDRI, Arturo, SOMARRIVA Manuel y VODANOVIC, Antonio, ob. cit., pág, 365-367
25
ALESSANDRI, Arturo, SOMARRIVA Manuel y VODANOVIC, Antonio, ob. cit., pág. 367.
96
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
Son aquellos en los que, se realizan ciertos actos con el objeto de lograr determinado
fin diverso al propio de dichos actos.
Actos fiduciarios
Según Alessandri, hay un acto fiduciario cuando una persona (el fiduciante) traspasa
el derecho de propiedad de un bien a otra (el fiduciario), no para incrementar el patrimonio
de la última, sino para que ejercite ella el derecho con determinadas limitaciones dirigidas
a lograr ciertos fines prácticos, respecto de los cuales el acto tiene una eficacia mayor que
la necesaria para alcanzarlos26.
En opinión de Alessandri, los actos fiduciarios persiguen, entre otros, los siguientes
fines:
1 Fin de garantía, el acreedor celebra una compraventa con su deudor, y en vez de
exigirle una prenda o hipoteca, convienen las partes en que el acreedor retendrá la cosa
mientras el deudor no pague lo debido. Se obliga el acreedor a no disponer de la cosa
mientras su deudor no cumpla con su obligación.
2 Fin de administración o gestión, se transfiere la propiedad, pero el fiduciario deberá
restituir la cosa, mientras tanto, puede administrarla.
3 Fin de mandato, se cede un crédito para que con su producto el fiduciario compre
una cosa a nombre del fiduciante.
4 Fines de cobro, un familiar en mi favor ha girado una letra de cambio, cedo el título
a otro amigo para que éste lo cobre y luego me entere la suma correspondiente27.
26
ALESSANDRI, Arturo, SOMARRIVA, Manuel y VODANOVIC, Antonio, ob. cit., pág. 371.
27
ALESSANDRI, Arturo, SOMARRIVA, Manuel y VODANOVIC, Antonio, ob. cit., pág. 370 y
371.
97
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
28
ALESSANDRI, Arturo, SOMARRIVA, Manuel y VODANOVIC, Arturo, ob. cit., pág. 204.
29
Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo LXI, sección primera, pág. 217.
98
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
La oferta es un acto jurídico unilateral por el cual una persona propone a otra la
celebración de un contrato en condiciones determinadas. También se le denomina
policitación.
La persona que realiza la oferta es el oferente, solicitante o proponente.
La oferta debe ser completa, es decir, debe contener todos los elementos
necesarios, de forma tal que, si se produce la aceptación, el contrato quede de inmediato
configurado, v.gr, la oferta de comprar un bien en la que no se indique el precio, no es
completa.
3.5.3.- La aceptación.
99
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
Aceptación es el acto jurídico unilateral por el cual aquel a quien se dirige una oferta
manifiesta su conformidad con ella.
Aceptante es aquel que ha aceptado la oferta.
Clases de aceptación
Ø Aceptación expresa; es aquella en que la conformidad con la oferta es
manifestada en términos explícitos.
Ø Aceptación tácita; es aquella en que la conformidad con la policitación se
desprende, en forma inequívoca, a partir de determinados comportamientos.
Ø Aceptación pura y simple; se manifiesta la conformidad con la oferta en los
mismos términos en que ésta se formuló.
Ø Aceptación sujeta a condición; aquella en que se realizan modificaciones a la
oferta. Está regulada en el art. 102 del Código de Comercio; La aceptación
condicional será considerada como una nueva propuesta.
Art. 97 del Código de Comercio; Para que la propuesta verbal de un negocio imponga
al proponente la respectiva obligación, se requiere que sea aceptada en el acto de ser
conocida por la persona a quien se dirigiere, y no mediando tal aceptación, queda el
proponente libre de todo compromiso.
100
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
Art. 98 del Código de Comercio; La propuesta hecha por escrito deberá ser aceptada
o desechada dentro de veinticuatro horas, si la persona a quien se ha dirigido residiere en el
mismo lugar que el proponente, o a vuelta de correo, si estuviere en otro diverso. Vencidos
los plazos indicados, la propuesta se tendrá por no hecha, aun cuando hubiere sido
aceptada.
Si la aceptación se produce una vez vencido el plazo establecido por el proponente,
o a falta de éste, el plazo legal, no forma el consentimiento, se trata de una aceptación
extemporánea, en cuyo caso el citado art. 98 exige al proponente dar pronto aviso de su
retractación, en caso contrario, deberá indemnizar los perjuicios producidos.
En caso de divergencia respecto a la existencia de la aceptación, soportará el onus
probandi la persona interesada en su existencia, ello porque la aceptación no se presume.
3.5.5. Efectos
Retractación de la retractación
Intespetiva:
es aquella en la que el oferente se arrepiente después de que ha aceptado
En el caso de
el destinatario. Enlaella
retractación
el oferentetempestiva,
no puede laexonerarse
aceptación de
no cumplir
producecon
consecuencias
el
jurídicas, no dando lugar a la formación del consentimiento.
contrato propuesto, pues ya se ha formado el consentimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, en conformidad al art. 100 del Código de Comercio, el
oferente que se retracta en forma tempestiva debe indemnizar los gastos, daños y
Intespestiva
perjuicios causados al destinatario de la oferta, pero podrá exonerarse si se allana a cumplir
el contrato propuesto.
Se ha discutido cuál es la naturaleza de la obligación de indemnizar en el supuesto
de retractación tempestiva, existiendo variadas soluciones;
Alessandri opina que la obligación de indemnizar perjuicios se fundamenta en el
abuso del derecho. Si el ejercicio del derecho a la retractación produce un daño, éste deberá
ser reparado.
Otros entienden que se trata de un supuesto de obligación legal, es decir, es la propia
ley que impone la obligación de reparar el daño causado. La ley actúa en este caso como
fuente de las obligaciones.
Finalmente, se sostiene que la obligación de reparar los daños causados se funda en
la responsabilidad precontractual, es decir, es un caso de culpa in contrahendo, así opina
Hugo Rosende.
Caducidad de la oferta
La oferta caduca en caso de muerte o incapacidad legal sobreviniente del
proponente, en conformidad a lo prescrito en el art. 101 del Código de Comercio.
102
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
2) Teoría de la expedición
Con relación a la teoría de la declaración de voluntad, esta teoría agrega un requisito
extra, ya que, es necesario que la persona a quien se dirige una oferta manifieste su
conformidad con ella, pero además es necesario que envíe su aceptación, v.gr, depositando
una carta en el buzón de correo.
Se formula a esta teoría la misma crítica que a la anterior, es decir, la formación del
consentimiento se sujeta a la voluntad del aceptante, quien podría retirar una carta ya
depositada en un buzón de correo, desde luego, antes de ser despachada31.
La teoría de la expedición goza de aceptación en el Common Law, es conocida como
mail-box-rule32.
3) Teoría de la recepción
El consentimiento se forma en el momento en que la declaración de conformidad
con la oferta es recibida por el oferente.
30
CLARO SOLAR, Luis, ob. cit., pág. 77.
31
Esta dificultad no se presenta a propósito de los fax, ya que éstos dejan constancia del envío de la
aceptación.
32
Vid. BARCIA, Rodrigo, ob. cit., pág. 47. En Suiza también se acepta esta teoría, establece el art. 10.1º
del Código Suizo; El contrato entre ausentes produce sus efectos desde el momento en que la aceptación ha
sido expedida.
103
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
33
CLARO SOLAR, Luis, ob. cit., pág. 78 y 79.
104
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
Por excepción el C.C., en el art. 1412 acepta la teoría del conocimiento a propósito
de las donaciones irrevocables; Mientras la donación entre vivos no ha sido aceptada, y
notificada la aceptación al donante, podrá éste revocarla a su arbitrio.
1) Efectos de la ley en el territorio; debe aplicarse la ley del lugar en que se ha formado
el consentimiento.
2) Interpretación: Los actos o contratos se interpretan según los usos o costumbres del
lugar en que se han celebrado, como sucede con el arrendamiento34.
3) Derecho procesal; permite determinar la competencia de los tribunales.
34
VIAL DEL RÍO, Víctor, Teoría general del acto jurídico, Editorial Jurídica de Chile, quinta edición
actualizada, 2003, Santiago, pág. 75.
105
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
35
ALBALADEJO Manuel, Derecho Civil, Introducción y Parte General, Tomo I, Volumen II, La
relación, las cosas y los hechos jurídicos, José María Bosch Editor S.A., decimocuarta edición, Barcelona,
1996, pág. 179. Otra definición, la encontramos en la obra de Rubén H. Compagnucci De Caso. El Negocio
Jurídico, Editorial Astrea, Alfredo y Ricardo Desalma, Buenos Aires, 1992, pág. 223, quien señala La voluntad,
que es un elemento indispensable de los negocios jurídicos, debe formarse sin ningún vicio que la invalide. Si
el sujeto efectúa una declaración y padece un error, o bien es engañado para que incurra en error, o bien
intimidado a fin de que declare esa manifestación, el acto debe anularse y no producirá efectos. Ello es lo que
generalmente se denomina como “voluntad viciada” o más comúnmente “vicio de la voluntad.
106
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
2 Permuta: Este contrato está regulado desde el art. 1897 hasta el art. 1900 del C.C.,
esta última norma establece que las normas de la compraventa se aplicarán a la permuta
en todo lo que no se oponga a su naturaleza.
4 Anticresis, por este contrato una cosa inmueble es entregada al acreedor con el fin
de que se pague con sus frutos, prescribe el art. 2443 que las partes podrán estipular que
los frutos se compensen con los intereses, en su totalidad, o hasta concurrencia de valores.
Los intereses que estipularen estarán sujetos en el caso de lesión enorme a la misma
reducción que en el caso de mutuo.
6 Cláusula penal; el art. 1544 regula tres supuestos de lesión enorme en la cláusula
penal; contratos conmutativos, mutuo y obligaciones de valor inapreciable o
indeterminado.
En el caso de los contratos conmutativos, la cláusula penal es enorme si, tanto la
obligación del que se obligó a pagar como la pena consisten en una cantidad determinada,
en tal evento podrá pedirse que se rebaje de la pena todo lo que exceda al duplo de la
primera, incluyéndose ésta en él.
En el caso del mutuo se rebaja la pena en lo que exceda del interés máximo
convencional.
En relación a las obligaciones de valor inapreciable o indeterminado, se deja a la
prudencia del juez su moderación, si atendidas las circunstancias pareciere enorme.
3 Finalmente, la lesión y los vicios de la voluntad no guardan mayor relación. Por una
parte, los vicios de la voluntad están referidos a un aspecto subjetivo, como es el
consentimiento y, por otra parte, la lesión es un vicio objetivo, tan así que para establecer
su existencia no es necesario analizar la voluntad ni aspecto subjetivo alguno, todo lo
contrario, basta con realizar una operación aritmética para descubrir la existencia de la
lesión.
3.6.2.- El Error
36
STOLFI, Giuseppe, Teoría del Acto Jurídico, traducción y notas del Derecho español por Jaime
Santos Briz, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1959, pág. 171.
108
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
Por su parte, dentro de nuestra doctrina, ALESSANDRI BESA, define error como el
concepto equivocado que se tiene de una persona o cosa o de un precepto legal37.
Siguiendo la antigua división romana entre error iuris y error facti, el error se clasifica
en error de derecho y en error de hecho.
Por error de hecho, se entiende: la falsa representación que se tiene de una cosa, de
un hecho o de una persona, como consecuencia de ignorancia o equivocación40.
En nuestro sistema, y siguiendo a POTHIER, el error de hecho se subclasifica en;
Solo los casos aqui descritos vician el consen
Ø Error esencial
Ø Error sustancial
Ø Error accidental
Ø Error en la persona
37
ALESSANDRI BESA, Arturo, La Nulidad y la Rescisión en el Derecho Civil Chileno, Tomo II.
Editorial Jurídica Ediar Conosur Ltda., Segunda edición, Santiago, pág. 691.
38
STOLFI, Giuseppe, op. cit., pág. 175.
39
MONDACA, Alexis, Regulación del error esencial, obstáculo u obstativo, y su sanción en nuestro
Código Civil, Revista de Ciencias Jurídicas, Universidad Católica del Norte, N º5, 2006, pág. 61.
40
VIAL DEL RÍO, ob. cit., pág. 82
109
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
1 Artículo 1451, Los vicios de que puede adolecer el consentimiento, son error, fuerza
y dolo.
41
DÍEZ PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio, Sistema de Derecho Civil, Volumen II, novena edición,
Editorial Tecnos S.A., Madrid, 2001, pág. 55.
42
VIAL DEl RÍO, Víctor, op. cit., pág. 89. Domínguez Águila, op. cit., pág. 65.
43
FIGUEROA YÁÑEZ, Gonzalo, Curso de Derecho civil, Tomo II, Editorial Jurídica de Chile,
segunda edición, Santiago, 1989, pág. 110.
110
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
44
LEÓN HURTADO, Avelino, La Voluntad y la Capacidad en los Actos Jurídicos, Editorial Jurídica
de Chile, tercera edición actualizada, Santiago, 1979 , pág. 168.
45
DOMÍNGUEZ, ÁGUILA, Ramón, Teoría general del negocio jurídico, Editorial Jurídica de Chile,
Santiago, 1977, pág. 60 y 61.
111
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
El error sustancial aquel que recae sobre la sustancia o sobre una cualidad esencial
de la cosa, las que son determinantes para la formación de la voluntad.
Se encuentra regulado en el art. del C.C. 1454, en los siguientes términos; El error de
hecho vicia asimismo el consentimiento cuando la sustancia o la calidad esencial del objeto
sobre que versa el acto o contrato, es diversa de lo que se cree; como si por alguna de las
partes se supone que el objeto es una barra de plata, y realmente es una masa de algún otro
metal semejante.
El ejemplo del C.C. se basa en el que propuso Pothier; aquel que compra candelabros
de cobre plateado creyendo que son de plata.
Sustancia es la materia de que se compone el objeto sobre que recae la obligación.
Nótese que esta especie de error no recae sólo sobre la sustancia, sino además sobre
una cualidad esencial de la cosa, que determinó la manifestación de voluntad.
Cualidades esenciales son las que dan al objeto una fisonomía propia que lo
distingue de los demás48. A la época de dictación de nuestro C.C. primaba en Francia la
asociación entre este error y la sustancia de la cosa, pero Bello, siguiendo en ello a Pothier,
lo amplió al error sobre las cualidades esenciales de la cosa, v.gr, la antigüedad, el origen,
46
MONDACA, Alexis, ob. cit., pág. 68 y 69.
47
MONDACA, Alexis, ob. cit., pág. 71.
48
ALESSANDRI, Arturo, SOMARRIVA, Manuel y VODANOVIC, Antonio, ob. cit., pág. 224.
112
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etc. En la actualidad la doctrina francesa ha puesto el centro de esta clase de error en las
cualidades esenciales de la cosa.
En virtud de las anteriores consideraciones, parte de la doctrina nacional considera
que, en una futura reforma al C.C. debiera eliminarse del texto del art. 1454 la mención a la
sustancia49.
El error sustancial, al igual que el error esencial, vicia el consentimiento, produce la
nulidad relativa.
Este error se encuentra regulado en el art. 1454 inc. 2 º; El error acerca de otra
cualquiera calidad de la cosa no vicia el consentimiento de los que contratan, sino cuando
esa calidad es el principal motivo de una de ellas para contratar, y ese motivo ha sido
conocido de la otra parte.
Podemos definir por cualidades accidentales aquellas que, por regla general, no son
relevantes para determinar la voluntad o el consentimiento.
Esta especie de error vicia el consentimiento en la medida que la consideración de
lo accidental pasa a ser fundamental en la formación de la voluntad. Además, se exige que
ello sea conocido por la contraparte.
Por tanto, el error accidental, por regla general no vicia el consentimiento.
El error en la persona es aquel que recae sobre la identidad física o sobre las
cualidades esenciales de otro y que constituyen el motivo principal para la celebración del
contrato.
Prescribe el inc. 1 º del art. 1455; El error acerca de la persona con quien se tiene
intención de contratar no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esta
persona sea la causa principal del contrato.
Por regla general, el error que versa sobre la identidad física del otro contratante o
sobre alguna cualidad personal no vicia el consentimiento. Se trata de aspectos irrelevantes
llegado el momento de celebrar un contrato. En efecto, piénsese en el caso del vendedor
que está pronto a recibir el precio de la cosa, ¿qué importancia puede tener para él la
identidad física o una cualidad personal de su comprador, dado que lo que lo ha motivado
para la celebración de la compraventa es la consideración del precio que recibirá?
49
Vid. VIAL DEL RÍO, Víctor, ob. cit., pág. 93.
113
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
Pero lo anterior es sólo la regla general. Existen determinados actos en los que la
consideración de la persona del otro contratante es fundamental para la voluntad, ya que
se celebran en consideración a la persona: estos son los actos intuito personae, y en estos
casos un error en la persona sí vicia el consentimiento. Por tanto, es necesario distinguir
entre los actos onerosos y los actos intuito personae.
En los actos patrimoniales, por regla general, el error en la persona no vicia el
consentimiento.
En los actos intuito personae, el error en la persona sí vicia el consentimiento, ello se
aprecia fácilmente en el Derecho de familia, como el matrimonio, el reconocimiento y la
adopción.
Pero incluso en los actos patrimoniales podemos encontrar actos intuito personae.
Para un mejor análisis debemos subdistinguir entre los actos gratuitos y los onerosos.
Son actos patrimoniales gratuitos por ejemplo, la donación, el depósito y el
comodato, en éstos el error en la persona vicia el consentimiento.
La consideración de la persona también es relevante en ciertos actos patrimoniales
onerosos, como el mandato (el que también puede ser gratuito, como sucede en el caso de
que el mandatario no reciba remuneración), la transacción, la sociedad civil y el
arrendamiento de obra o servicios celebrado en atención a las cualidades personales de la
contraparte. En estos casos puede apreciarse la existencia de un elemento de confianza en
el otro.
En definitiva, el error en la persona por regla general no vicia el consentimiento, salvo
que la consideración del otro contratante sea el motivo principal para celebrar el contrato.
La persona con quien se ha contratado equivocadamente, si está de buena fe, no
queda librada a su suerte por el Derecho; puede solicitar la correspondiente indemnización
de perjuicios, en conformidad al inc. 2º del art. 1455.
3.6.3. La Fuerza
Acto de obligar a uno a que dé ascenso a una cosa, o a que la haga. Esta definición
corresponde a una de las acepciones que sobre el particular acepta la Real Academia
Española de la Lengua50.
Se han creado numerosas definiciones de fuerza, o violencia, también conocida como
el defecto de la libertad51, tanto en la doctrina nacional como en la extranjera.
50
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Espasa Calpe, vigésima edición, Madrid,
1984, Tomo I, pág. 664.
51
POTHIER, ROBERT Tratado de las Obligaciones, Editorial Heliasta S.R.L, versión directa del Traité
des Obligations, según la edición francesa de 1824, publicada bajo la dirección de M. Dupin, corregida y
revisada por M.C. de las Cuevas, Buenos Aires, 1993, pág. 24.
114
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Clásico es el concepto que dan los juristas franceses PLANIOL Y RIPERT, quienes enseñan
que la violencia consiste en inspirar a una persona el temor de un mal considerable para ella
o para uno de sus parientes52.
En nuestro sistema, se ha definido fuerza como la presión física o moral ejercida
sobre la voluntad de una persona para determinarla a ejecutar un acto jurídico53.
En definitiva, entendemos por fuerza a la constricción ejercida sobre una persona o
sobre sus bienes, ya sea física o moral, que causa un temor que determina su voluntad a
obrar en un sentido diverso al deseado, si no hubiese existido tal presión54.
52
PLANIOL, MARCEL y RIPERT, GEORGES, Tratado Elemental de Derecho Civil, Cardenas Editor y
Distribuidor, segunda edición, México, 1991, Tomo V pág. 59 y 60.
53
ALESSANDRI R., ARTURO, SOMARRIVA U., MANUEL, VODANOVIC H., ANTONIO, ob. cit., Tomo II,
pág. 228.
54
MONDACA, ALEXIS, Visión panorámica de la fuerza como vicio del consentimiento, Facultad de
Ciencias Jurídicas de la Universidad de Antofagasta, Anuario, 2004, pág. 78.
55
DUCCI CLARO, CARLOS, Derecho Civil, Parte General, Editorial Jurídica de Chile, cuarta edición
actualizada, Santiago, 2002, pág. 271
56
COMPAGNUCCI DE CASO, op. cit., pág. 293.
57
VODANOVIC H. ANTONIO. Manual de Derecho Civil, Parte Preliminar y General, LexisNexis, cuarta
edición, Santiago, 2003, Tomo II , pág. 95.
58
VIAL DEL RÍO, VÍCTOR, ob. cit., pág. 105
115
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
Para que la fuerza vicie el consentimiento deben cumplirse los siguientes requisitos:
59
COMPAGNUCCI DE CASO, op. cit., pág. 295.
60
ALESSANDRI RODRÍGUEZ, ARTURO, Tratado … ,op. cit., Tomo II, pág. 230.
61
VIAL DEL RÍO, VÍCTOR, op. cit., pág. 107.
62
ALESSANDRI RODRÍGUEZ., ARTURO, Tratado … , op, cit, Tomo II pág. 230.
116
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
63
DUCCI CLARO, CARLOS, op. cit, pág. 272.
64
ENNECCERUS, LUDWIG, Tratado de Derecho Civil, Parte General, Bosch, decimoquinta revisión por
Hans Carl Nipperdey, traducción de la trigésimo novena edición alemana con estudios de comparación y
adaptación a la legislación y jurisprudencia españolas por Blas Pérez González y José Alguer, tercera edición
al cuidado de A. Hernández Moreno y M. del Carmen Gete-Alonso, Barcelona, 1981, Tomo I. Volumen II. pág.
382.
65
Op. cit., pág. 387.
66
VIAL DEL RÍO, VÍCTOR, op. cit., pág. 107.
67
ALESSANDRI RODRÍGUEZ., ARTURO, op. cit, Tomo II, pág. 230.
68
MONDACA, Alexis, Visión panorámica … ob. cit, pág. 81.
69
COVIELLO, NICOLLÁS, Doctrina General del Derecho Civil, Unión Tipográfica Editorial Hispano-
Americana, Cuarta edición italiana revisada por Leonardo Coviello, Traducción por Felipe de J. Tena,
Concordancias con el Derecho Mexicano de Raúl Berrón Mucel, México, 1938, pág 427 y 428.
70
COMPAGNUCCI DE CASSO, op. cit., pág. 299.
117
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71
ENNECCERUS, LUDWIG, op. cit., pág. 383.
72
CARIOTA FERRARA, LUIGi, El Negocio Jurídico, Aguilar, traducción del italiano, prólogo y notas de
Manuel Albaladejo, Madrid, 1956, pág. 457.
73
LASARTE ÁLVAREZ, CARLOS, Principios de Derecho Civil, Parte General y Derecho de la Persona,
Editorial Trivium S.A., séptima edición, Madrid, Tomo I pág. 507.
118
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alguna, ninguna duda deja el artículo 1456, norma que en su inciso segundo prescribe: el
temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe
sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento.
Lo anterior, desde luego, no quiere decir que sea imposible que se aplique fuerza
moral por parte de un ascendiente, marido, superior jerárquico, etc, en cuyo caso, deberán
recibir aplicación las reglas generales de la intimidación como vicio de la voluntad.
74
ALBALADEJO, op. cit., pág. 185.
75
ALESSANDRI, RODRÍGUEZ, ARTURO, ob. cit., pág. 229.
76
ALESSANDRI, RODRÍGUEZ, ARTURO, ob.. cit., pág. 229.
77
BETTI, EMILIO, Teoría General del Negocio Jurídico, Editorial Revista de Derecho Privado, segunda
edición, traducción y concordancias con el Derecho Español por A. Martín Pérez, Madrid, 1959, pág. 344.
78
LASARTE, CARLOS op. cit., Tomo l, Volumen I, pág. 507.
79
BORDA. A. GUILLERMO, Manual de Derecho Civil, Parte General, LexisNexis, vigésima primera
edición, actualizada por Guillermo Julio Borda, reimpresión, Buenos Aires, 2004, pág. 489.
80
DUCCI CLARO , CARLOS, ob. cit., pág. 272.
81
Vid. MONDACA, Alexis … Visión panorámica ob. cit., pág. 84 y 85.
119
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contrato no puede ser anulado por vicio de fuerza, v.gr, el que celebra el contrato de
matrimonio por el temor de que la novia despechada, pueda recurrir al suicidio82.
Con mayor razón, en aquellos casos en que la amenaza sea fruto de la excesiva
imaginación de un sujeto, debe descartarse la intimidación.
3.6.3.2.3.- Determinante.
Este requisito se encuentra consagrado en el artículo 1457 del Código Civil, norma
que prescribe: para que la fuerza vicie el consentimiento no es necesario que la ejerza aquel
que es beneficiado por ella; basta que se haya empleado la fuerza por cualquier persona con
el objeto de obtener el consentimiento.
La acción del agente que amenaza busca un objetivo definido: obtener, en términos
gráficos, arrancar mediante la amenaza el consentimiento del otro.
Lo que se busca es que la amenaza cause un temor, el que debe ser directo y eficaz,
de modo tal que el destinatario de la coacción deba hacer o no hacer algo, en sentido
contrario a lo que libremente, es decir, en ausencia de la fuerza, hubiese deseado 83 .
Establecido que este es el objetivo de la amenaza, si lo que con ella se busca es algo diverso
a la manifestación de voluntad, no puede hablarse de vicio del consentimiento,
probablemente sí de un ilícito criminal, desde luego, en tal caso, podrán aplicarse las
sanciones correspondientes84.
Del tenor del artículo 1457 se desprende que la fuerza puede ser ejercida por
cualquier persona, no siendo indispensable que el propio beneficiado con ella la haya
empleado. No es difícil pensar en la utilización de terceros para presionar a otro, sobre este
punto no se presentan mayores dificultades.
Pero sobre lo que mucho se ha discutido, tanto en la doctrina nacional como
extranjera, es en lo relativo a la procedencia del estado de necesidad como circunstancia
constitutiva de fuerza.
Lo que siempre caracteriza al estado de necesidad es el riesgo o peligro al que se ve
expuesto un bien jurídico. En relación a la procedencia del estado de necesidad, éste puede
originarse en virtud de un evento de la naturaleza, v.gr. el capitán de un barco que se
encuentra en medio de un temporal, con grave riesgo de naufragar, ante lo cual acepta
pagar una elevada suma de dinero al capitán de otro navío para el rescate. Además, sería
posible incluir como hipótesis del estado de necesidad aquellas situaciones de peligro
originadas de un acto humano, por ejemplo, aquel sujeto cuyo hijo ha sido secuestrado por
unos bandoleros y acepta el ofrecimiento de otro que, a cambio de una elevada suma de
dinero se ofrece a rescatarlo.
82
ALBALADEJO, ob. cit., pág. 186.
83
DUCCI CLARO, CARLOS ob. cit., pág. 271 y 272..
84
DOMÍNGUEZ ÁGUILA, RAMÓN, ob. cit., pág. 102.
120
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
BETTI enseña un hecho natural o un hecho del hombre, aunque no tengan por fin
arrancar el consentimiento, puede constituir una situación psicológica similar a la violencia,
si crea un estado de necesidad85.
85
BETTI, EMILIO op. cit., pág. 345.
86
ALESSANDRI BESA, ARTURO, La Nulidad y la Rescisión en el Derecho Civil Chileno, Editorial
Jurídica Ediar Conosur Ltda., Segunda edición, Santiago, Tomo II pág. 724.
87
CARIOTA FERRARA, op. cit., pág. 456.
88
ALESSANDRI RODRÍGUEZ, ARTURO, Tratado … op. cit., Tomo II, pág. 234.
89
Op. Cit, pág. 234 y 235.
90
COMPAGNUCCI DE CASSO, op. cit., pág. 31o
121
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
En primer término, no estamos de acuerdo con la opinión que afirma que el temor
debe haber sido provocado, exclusivamente, a raíz de un acto del hombre. En efecto, tanta
entidad puede tener una amenaza que se origina en un acto del hombre como en un estado
de necesidad, cualquiera que sea la causa que lo origine.
91
Op. cit., pág. 199.
92
Op. cit., pág. 24
93
MONDACA, Alexis, Visión panorámica … ob. cit., pág. 88 y 89.
122
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
94
MONDACA, Alexis, Visión panorámica … ob. cit., pág. 89 y 90.
95
ALESSANDRI RODRÍGUEZ, ARTURO, De la Compraventa y de la Promesa de Venta, Editorial Jurídica
de Chile, Reedición de la primera edición, Santiago 2003, Tomo II, Volumen 2, pág. 741
96
VIAL DEL RÍO, VÍCTOR, ob. cit., pág. 114 y 115.
123
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
97
ALESSANDRI RODRÍGUEZ, ARTURO, Tratado … , pág. 229.
98
VIAL DEL RÍO, VÍCTOR op. cit., pág. 105.
124
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
3.6.4. El Dolo
El dolo se encuentra definido en el inc. final del art. 44; El dolo consiste en la
intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.
Pero esta definición no es la más adecuada para conceptualizar al dolo vicio del
consentimiento, por ello la doctrina lo ha definido como la maquinación fraudulenta que
tiene por objeto obtener el consentimiento de otro, lo propio del dolo vicio de la voluntad
es el engaño.
En la doctrina italiana BETTI lo define como toda forma de artificio capaz de inducir a
engaño a otros, que excede de aquel género de habilidades que se pueden considerar
permitidas a las partes en la lucha de astucia que suele desarrollarse en el curso de las
negociaciones de un contrato oneroso100.
3.6.4.1. Clasificación
99
Para un mayor análisis, ver Pablo Rodríguez Grez, Inexistencia y Nulidad en el Código Civil Chileno.
Teoría Bimembre de la Nulidad. Editorial Jurídica de Chile, reimpresión de la primera edición, Santiago, 2004.
100
Betti
125
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
Se entiende por dolo positivo aquel realizado mediante actos que conducen al
engaño de otro.
El dolo negativo es aquel que consiste en una abstención, un no hacer con objeto de
producir el engaño. También se le denomina dolo por omisión o reticencia.
Implica la ocultación de ciertos antecedentes o circunstancias, v.gr, ocultar
información sobre el estado de salud y enfermedades previas al momento de celebrar un
contrato de seguro de vida.
Tanto el dolo positivo como el negativo vician el consentimiento, en la medida que
cumplan con los requisitos del dolo vicio.
101
CARIOTA FERRARA, ob. cit., pág. 459.
126
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
Para que el dolo vicio el consentimiento es necesario que reúna los siguientes
requisitos;
Ø Debe ser inductivo, principal o determinante
El art. 1458 exige que, para que el dolo vicie el consentimiento, sea obra de una de
las partes. En esta norma el legislador está pensando en los actos jurídicos bilaterales
puesto que en éstos existen dos partes. Pero ello no debe provocarnos confusión y hacernos
pensar que en los actos jurídicos unilaterales no procede el dolo o que éste no vicia la
voluntad.
Si bien es cierto que el C.C. no establece una norma general aplicable al dolo vicio
de la voluntad de los actos jurídicos unilaterales, en estos actos, en los que como sabemos
sólo existe una parte, el dolo debe provenir de un tercero, y en tal evento vicia la voluntad
de la parte del acto jurídico, por ejemplo, un tercero que mediante fuerza obtiene una
disposición testamentaria. En otras palabras, en los actos jurídicos unilaterales el dolo debe
ser principal, inductivo o determinante y debe provenir de un tercero.
Nuestro C.C. se refiere al dolo en los actos jurídicos unilaterales en las siguientes
disposiciones;
1.- Indignidad para suceder: Según el art. 968 Nº 4 es indigno para suceder el que por
fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto, o le impidió testar.
3.- Renuncia a los gananciales: En virtud de lo dispuesto en el art. 1782 una vez que
la mujer ha renunciado a los gananciales, la renuncia no podrá revocarse, salvo que se
pruebe, por ella o sus herederos, que han sido inducidos a renunciar por dolo o por un
justificable error del verdadero estado de los negocios sociales.
128
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
Lo anterior es una consecuencia de que la ley presume a buena fe102, luego por
regla general, la mala fe y el dolo deberán acreditarse por aquel que los alega.
1.- En materia de muerte presunta, art. 94 regla sexta; El haber sabido y ocultado la
verdadera muerte del desaparecido, o su existencia, constituye mala fe.
2.- Art. 706 inc. final relativo a la posesión; Pero el error en materia de derecho
constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario.
3.- Indignidades para suceder; El art. 968 N º 5 para el caso de ocultación o detención
del testamento, presume el dolo por el sólo hecho de ocultar o detener el testamento.
4.- En relación a la prescripción extraordinaria, en conformidad al art. 2510 regla
tercera; Pero la existencia de un título de mera tenencia hará presumir mala fe, y no dará
lugar a la prescripción.
5 .- En el Derecho procesal, el Código de Procedimiento Civil en su art. 280 prescribe
lo siguiente; Si se concede la medida prejudicial precautoria y no se entabla la demanda
dentro de los diez primeros días siguientes a su constitución, se presume la mala fe.
Según el art. 1465; El pacto de no pedir más en razón de una cuenta aprobada, no
vale en cuanto al dolo contenido en ella, si no se ha condonado expresamente. La
condonación del dolo futuro no vale.
Es decir, debemos distinguir entre la condonación del dolo pasado y del dolo futuro.
En relación al dolo pasado no existen inconvenientes en su renuncia, una vez
cometido, la parte afecta por él puede perdonarlo. Se trata de una aplicación de la renuncia
a los derechos, en conformidad al art. 12 del C.C.
Lo que no se acepta es la condonación del dolo futuro, ya que de permitirse, en
prácticamente todo contrato, la parte que esté en una posición de superioridad, exigiría a
la contraparte la condonación anticipada del dolo.
La condonación o renuncia del dolo futuro es un acto prohibido por las leyes, es una
causal de objeto ilícito, por tanto está sancionada con la nulidad absoluta.
102
Art. 707; La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción
contraria. En todos los otros la mala fe deberá probarse. Si bien es cierto se trata de una norma relativa a la
posesión, se ha entendido que es de general aplicación.
129
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
El dolo es un vicio del consentimiento, por ello está sancionado con la nulidad
relativa. Lo anterior es aplicable respecto del dolo malo, positivo y negativo, en la medida
que se cumplan los requisitos del dolo.
El dolo bueno no vicia el consentimiento, y el dolo de terceros sólo da lugar a la
obligación de indemnizar los perjuicios causados.
4. LA CAPACIDAD
En conformidad al art. 1445 del C.C., Para que una persona se obligue a otra por un
acto o declaración de voluntad es necesario: 1º que sea legalmente capaz. El inc. final de
esta norma agrega La capacidad legal de una persona consiste en poder obligarse por sí
misma, y sin el ministerio o la autorización de otra.
Basándonos y complementando la definición legal, podemos decir que la capacidad
es la idoneidad para adquirir derechos y ejercitarlos sin el ministerio o autorización de otro.
De esta definición se desprende la existencia de la capacidad de goce y de la capacidad de
ejercicio.
Capacidad de goce: Es la aptitud de un sujeto para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Este es el atributo de la personalidad, ya que toda persona sin excepciones
tiene capacidad de goce.
130
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131
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
La norma en comento se refiere a los intervalos lúcidos, éstos son períodos en que
el demente recobraría la cordura. La moderna psiquiatría desconoce la existencia de los
intervalos lúcidos y entiende que éstos no existen, y que se trataría sólo de períodos de
tiempo en los cuales la demencia no presentaría síntomas, pero no desaparece. Sin perjuicio
de lo anterior, la doctrina aún afirma la existencia de los intervalos lúcidos.
La incapacidad del demente obedece a una causa física, el demente puede ser
rehabilitado para la administración de sus bienes si pareciere que ha recobrado
permanentemente la razón, y podrá también ser inhabilitado de nuevo con justa causa,
según el artículo 468 de C.C.
1)Los menores adultos: Es menor adulto el varón mayor de 14 años y menor de 18,
y la mujer de 12 años pero menor de 18.
132
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En la vida del derecho, para establecer las formas en que válidamente pueden actuar
los incapaces, debemos distinguir entre el incapaz absoluto y el incapaz relativo.
El incapaz absoluto sólo puede actuar representado por su representante legal. En
caso contrario la sanción procedente es la nulidad absoluta.
El incapaz relativo, puede actuar autorizado o representado por su representante
legal. En caso de contravención, procede la nulidad relativa.
Son representantes legales de una persona; el padre o la madre, el adoptante y el
tutor o curador, art. 43 del C.C.
133
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5. EL OBJETO
134
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Que la cosa sea comerciable significa que pueda ser susceptible de dominio o
posesión privada.
La regla general es que las cosas sean comerciables, siendo la incomerciabilidad la
excepción.
Causas de incomerciabilidad.
La incomerciabilidad puede obedecer a dos motivos; la naturaleza de las cosas y su
destino.
Cosas incomerciables por su naturaleza
Son cosas incomerciables según su naturaleza, las cosas comunes a todos los
hombres como el aire y la alta mar, a ellas se refiere el art. 585, norma que en su inc. 1º
establece; Las cosas que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, como la alta
mar, no son susceptibles de dominio, y ninguna nación, corporación o individuo tiene
derecho de apropiárselas.
135
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Exige el art. 1461 que la cosa sea determinada, a lo menos en cuanto al género.
La determinación de una cosa puede realizarse como género o como especie o
cuerpo cierto.
Una cosa es determinada según el género si se ha descrito según las características
propias de los individuos de su género, por ejemplo, un caballo. La determinación en
especie o cuerpo cierto es más precisa, ya que el individuo puede diferenciarse de los otros
de su mismo género, v.gr., el caballo Rocinante.
La cosa puede ser determinable, esto es, que sea susceptible de una posterior
determinación. En conformidad al inc. 2º del art. 1461, la cantidad puede ser incierta con
tal que el acto o contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para determinarla, es decir,
no es necesario que se indique exactamente una cantidad, sino que en el contrato pueden
indicarse reglas o contenerse datos que permitan su determinación, por ejemplo, mediante
operaciones aritméticas, como sucede cuando la cantidad se expresa en U.F. , U.T.M, U.T.A.,
etc.
136
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Nuestro C.C. no contiene una definición de objeto ilícito, se limita a regular los casos
de objeto ilícito, por ello debemos recurrir a la doctrina, la que ha definido tanto el objeto
lícito como el objeto ilícito.
Avelino LEÓN HURTADO define objeto ilícito como aquel que versa sobre cosas
incomerciables o sobre hechos o contratos prohibidos por las leyes o sobre hechos contrarios
a las buenas costumbres o al orden público, Eugenio VELASCO entiende que objeto lícito es
aquel que está conforme con la ley, o sea, que cumple con todas las cualidades por ella
determinadas: realidad, comerciabilidad, determinación, y si se trata de un hecho, éste debe
ser física y moralmente posible.
103
ALESSANDRI, Arturo, SOMARRIVA, Manuel y VODANOCIS, Antonio, ob. cit., pág. 258.
137
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Prescribe el art. 1462: Hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho
público chileno. Así la promesa de someterse en Chile a una jurisdicción no reconocida por
las leyes chilenas, es nula por vicio del objeto.
El derecho público es el conjunto de normas jurídicas que regula la organización del
Estado y las relaciones entre los particulares y el Estado, cuando éste actúa en un plano de
superioridad, como soberano.
Son ramas del derecho público; El Derecho constitucional, el Derecho
administrativo, el Derecho penal, el Derecho tributario, etc.
Por tanto, en virtud del citado artículo, si las partes pactasen algo en contravención
al derecho público, ello sería nulo de nulidad absoluta.
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La importancia de este artículo es que regula el único pacto sobre sucesiones futuras
permitido; el pacto de no disponer de la cuarta de mejoras.
El pacto del art. 1204 presenta las características que a continuación se indican:
La causal de objeto ilícito está constituida por la enajenación de las cosas y derechos
enumerados en el art. 1464. Previo al análisis de los diversos casos que configuran esta
causal, necesario es aclarar en qué sentido ha utilizado el legislador la palabra enajenación.
Existen un sentido amplio y otro restringido de enajenación.
En un sentido restringido, enajenación significa la transferencia del dominio, es
decir, la cosa o el derecho salen del patrimonio de una persona e ingresan en el patrimonio
de otro.
La enajenación en sentido amplio, además de la transferencia de dominio, implica
la constitución de un derecho sobre la cosa que limita el existente derecho propio.
En opinión de CLARO SOLAR, el término enajenación en el art. 1464 está tomado en
sentido restringido. En contra opinan ALESSANDRI Y SOMARRIVA, para quienes enajenación en
el art. 1464 debe entenderse en sentido amplio.
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Art. 1464 Nº 1
Art. 1464 Nº 2
Art. 1464 Nº 3
Caso de la enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el
juez lo autorice o el acreedor consienta en ello.
Probablemente este sea el caso más complicado de objeto ilícito de los tratados en
el art. 1464. Debemos precisar los siguientes puntos:
Ø Concepto de embargo en el art. 1464
Ø Validez de la compraventa de cosa embargada por decreto judicial
Ø Inclusión dentro del nº 3 del art. 1464 de las enajenaciones voluntarias y
forzosas
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decreto judicial es nula de nulidad absoluta por objeto ilícito. El art. 1464 Nº 3 sería una
norma prohibitiva.
En contra opina Eugenio VELASCO, para quien el art. 1464 nº 3 no es una norma
prohibitiva, ya que regula los casos en que es válida la enajenación de cosas embargadas
por decreto judicial, se trata de una norma más bien de índole permisiva. La sólo
compraventa de cosa embargada no es enajenación, luego es válida, en el mismo sentido
opina Avelino León Hurtado.
Inclusión dentro del nº 3 del art. 1464 de las enajenaciones voluntarias y forzosas.
En contra opinan VELASCO Y SOMARRIVA, para quienes el Nº 3 del art. 1464 incluye tanto
las enajenaciones voluntarias como las forzosas, porque la norma no distingue, y sabemos
que donde el legislador no distingue, no es lícito al intérprete distinguir.
La jurisprudencia se encuentra dividida, pero la más reciente señala que la norma
no se aplica a las enajenaciones forzosas ya que, si el juicio de un acreedor avanza con
mayor rapidez, y la cosa es enajenada, no sufren daño los otros acreedores que han
obtenido el embargo sobre la cosa, porque podrán defender sus derechos conforme a los
art. 529 y siguientes del CPC, podrán deducir las correspondientes tercerías.
judicial como exige la norma, sino convencional, luego no se ha cumplido con una obligación
emanada de un contrato, por tanto, se trata de un supuesto de responsabilidad contractual
que hace procedente la correspondiente indemnización de perjuicios.
Una situación diversa causa las prohibiciones de enajenar de origen legal, como
sucede con las viviendas que entrega el Serviu, o la Ley General de Bancos que autoriza las
cláusulas de no enajenar, de violarse estas prohibiciones la enajenación es nula por objeto
ilícito, pero no por la causal del art. 1464 Nº 3, sino por el art. 1466: por tratarse de un acto
prohibido por las leyes.
Relación del Nº3 del art. 1464 con el art. 453 del CPC
El art. 1464 Nº 3 señala dos maneras de enajenar en forma válida las cosas
embargadas por decreto judicial;
1) Autorización judicial, debe tratarse del mismo juez que decretó el embargo. Si
varios jueces han embargado la misma cosa, se necesitará la autorización de todos.
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2) Consentimiento del acreedor, se trata de otra de las tantas aplicaciones del art. 12
del C.C., la voluntad del acreedor puede manifestarse según las reglas generales, es decir,
en forma expresa y tácita, Habría esta última clase de consentimiento, por ejemplo, si el
comprador es el propio acreedor embargante, o si el acreedor que tiene embargo pendiente
toma conocimiento del remate a efectuarse en otro juicio ejecutivo y no aduce oposición104.
Art. 1464 Nº 4
Enajenación de especies cuya propiedad se litiga, sin permiso del juez que conoce
en el litigio.
Norma relativa a la enajenación de aquellas cosas objeto de un litigio, cosas litigiosas,
que son aquellas sobre cuyo dominio discuten las partes de un juicio.
Se ha discutido desde qué momento una cosa debe entenderse como litigiosa. Sobre
el particular existen dos posibilidades, desde la notificación de la demanda o desde la
contestación.
En apoyo de la primera posición se cita el texto del art. 1911, norma que en su inc.
2º prescribe que; Se entiende litigioso un derecho, para los efectos de los siguientes
artículos, desde que se notifica judicialmente la demanda.
Pero se ha observado que la cosa debe entenderse litigiosa desde que se ha
contestado la demanda, en razón de que la litis se traba sólo en tal momento, ya que se
conocen tanto las acciones del demandante como las excepciones y defensas del
demandado.
El fundamento de este caso de objeto ilícito es similar al del Nº anterior; evitar la
burla de los derechos del acreedor, o en este caso del sujeto activo, del demandante.
Las cosas litigiosas pueden enajenarse válidamente con permiso del juez que conoce
el litigio.
Este Nº 4 del art. 1464 debe ser complementado con el art. 296 inc. 2º y con el art.
297 del CPC.
La primera de estas normas establece que para que los objetos que son materia del
juicio se consideren comprendidos en el Nº 4 del artículo 1464 del Código Civil será
necesario que el tribunal decrete prohibición respecto de ellos.
La segunda norma prescribe, cuando la prohibición recaiga sobre bienes raíces se
inscribirá en el registro del Conservador respectivo, y sin este requisito no producirá efectos
respecto de terceros. Cuando verse sobre cosas muebles, sólo producirá efecto respecto de
los terceros que tengan conocimiento de ella al tiempo del contrato; pero el demandado
será en todo caso responsable de fraude, si ha procedido a sabiendas.
104
ALESSANDRI, Arturo, SOMARRIVA, Manuel y VODANOVIC, Antonio, ob. cit, pág. 273.
144
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En síntesis, para que una cosa litigiosa se entienda comprendida dentro del caso de
objeto ilícito del Nº 4 del art. 1464 del C.C., es necesario que el juez decrete prohibición de
enajenar y que se cumpla con la medida de publicidad exigida por el CPC, de forma tal que
se ha concluido que con ello el Nº 4 está de más, ya que las cosas litigiosas estarían
comprendidas dentro del Nº 3 del mismo artículo, esto es, en la noción amplia de embargo.
Bajo esta denominación se estudian dos casos de objeto ilícito, la condonación del
dolo futuro y la venta de libros prohibidos y de objetos inmorales.
Según el art. 1465 El pacto de no pedir más en razón de una cuenta aprobada, no
vale en cuanto al dolo contenido en ella, si no se ha condonado expresamente. La
condonación del dolo futuro no vale.
Un perdón anticipado del dolo implica proteger una inmoralidad, de ahí que esté
sancionado con la nulidad absoluta. Como ya señalamos al estudiar el dolo vicio del
consentimiento, la prohibición se refiere sólo al dolo futuro, mas no al pasado, nos
remitimos a lo expresado en dicha oportunidad.
En conformidad al art. 1466 Hay asimismo objeto ilícito en las deudas contraídas en
juegos de azar, en la venta de libros cuya circulación es prohibida por autoridad competente,
de láminas, pinturas y estatuas obscenas, y de impresos condenados como abusivos de la
libertad de prensa; y generalmente en todo contrato prohibido por las leyes.
Difícil resulta el análisis de lo que es moral e inmoral, no pretendemos tratar la
discusión en orden a si los preceptos morales son permanentemente pétreos y no admiten
variación alguna o si, por el contrario, recurriendo a un peligroso relativismo, pueden existir
tantos sistemas morales como sociedades que vivan en un momento determinado. Sólo
diremos que, a lo menos en un aspecto periférico, es claro que lo que en centurias pasadas
era considerado inmoral, quizás para nuestros contemporáneos ojos ya no lo sea.
Lo anterior recibió aplicación en nuestro país en 1969, cuando se discutió si una obra
del célebre Marqués de Sade, Justine y la Filosofía en el Tocador, fue catalogada por un
agente de aduana como mera pornografía, el juez del caso estimó que la obra no era
inmoral, y que sólo retrataba la corrupción existente en su época. Desde luego, podrá
comprenderse que el tema generó posiciones encontradas, pero en la actualidad nadie
discutiría que es posible vender lícitamente todo el trabajo de Sade y de otros autores que
traten temas semejantes.
Analizaremos el caso de objeto ilícito constituido por las deudas contraídas en
juegos de azar del citado art. 1466.
No todo juego está prohibido, aquellos juegos en los que lo que prima es la destreza
física o la inteligencia no están comprendidos dentro de la causal. Ésta apunta a los juegos
en los que lo decisivo pasa a ser la casualidad, como los diversos juegos de naipes, tómbolas,
lotas, etc.
145
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6. LA CAUSA
Se le define en el art. 1467 inc. 2º como el motivo que induce al acto o contrato.
105
ALESSANDRI, Arturo, SOMARRIVA, Manuel y VODANOVIC, Antonio, ob. cit., pág. 278.
146
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Manuel SOMARRIVA fue uno de los primeros en sostener que esta teoría era la
aceptada por nuestro código, ello en base al tenor literal del art. 1467 inc. 2º, norma en la
que se define causa como el motivo que induce al acto o contrato. Además, esta teoría ha
sido sostenida en nuestro país por Carlos DUCCI, para quien en el código se establece
claramente que causa es el “motivo”. Ya antes el artículo 1445 había empleado los
conceptos de intención o motivo y causa al decir que el error de la persona con quien se tiene
la “intención” de contratar no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esta
persona sea la “causa” principal del contrato. El inciso 1º del artículo 2456 dice que “la
transacción se presume haberse aceptado por consideración a la persona con quien se
transige”106.
Si la causa puede ir variando según el motivo personal de cada contratante, la causa
puede desempeñar un papel moralizador en las relaciones contractuales. Ello se puede
apreciar en la jurisprudencia judicial española y francesa, la que ha tenido la oportunidad
de pronunciarse sobre la causa en el contrato de donación.
106
DUCCI, Carlos, ob. cit., pág. 309.
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Causa falsa; el error en los motivos que llevan a celebrar un acto o contrato es
considerado por el C.C., así se desprende del texto del art. 1467, inc. final.
Ello sucederá si una persona se obliga para con otro merced a la errónea creencia de
la existencia de encontrarse jurídicamente vinculado a ello109, por ejemplo, en el pago de lo
no debido, el que tiene su fundamento en la teoría del enriquecimiento sin causa, una
persona por un error puede pagar a otra, en circunstancias de no encontrarse obligada con
ella, esto lo reconoce el art. 1467 Inciso 3º, Así la promesa de dar algo en pago de una
deuda que no existe, carece de causa..
107
DUCCI, Carlos, ob. cit., pág. 312.
108
VIAL del RÍO, Víctor, ob. cit., pág. 208.
109
VIAL del RÍO, Víctor, ob. cit., pág. 209n y 210.
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El Art. 1467 exige este requisito, No puede haber obligación sin una causa real y lícita,
pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia son causa suficiente. En
el inciso 2º se define causa ilícita, Se entiende por causa el motivo que induce al acto o
contrato; y por causa ilícita la prohibida por ley, o contraria a las buenas costumbres o al
orden público, y el mismo artículo da un ejemplo de causa ilícita; La promesa de dar algo
en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral tiene una causa ilícita.
El anticausalismo
Para los anticausalistas la noción de causa es inútil falsa y artificial, así opinan entre
otros PLANIOL, quien analiza las diversas categorías contractuales señaladas por DOMAT en la
teoría clásica de la causa. A mayor abundamiento, según PLANIOL en los contratos bilateral
lo que se dice que es la causa en realidad es el objeto de la obligación de la contraparte, es
decir, la causa se confunde con el objeto.
110
DUCCI, Carlos, ob. cit., pág.
151
Apuntes Derecho Civil I, Prof. Gonzalo Álvarez Seura, Facultad de Derecho UCEN 2018
Agrega que, en los contratos reales, la causa no puede ser la entrega de la cosa,
porque la entrega es un requisito para que el contrato real se perfeccione.
Finalmente respecto a los contratos gratuitos, según PLANIOL la causa no puede ser
la mera liberalidad, ya que si no existe tal liberalidad, en realidad no hay consentimiento.
Otros autores anticausalistas son GIORGI, LAURENT Y DABIN, para este último la causa
queda absorbida por el consentimiento.
Pero son muchos los partidarios de la existencia y utilidad de la causa, entre los que
podemos mencionar, entre los franceses, además de DOMAT Y POTHIER, RIPERT, JOSSERAND Y
CAPITANT, en Italia SANTORO Y BETTI, y en nuestra doctrina DUCCI Y ALESSANDRI.
Para DUCCI la existencia de la causa, el principio de causalidad, es un principio de
lógica y algo común a todas las disciplinas, una realidad universal. Sería absurdo pretender
que esto no se aplica al derecho, que en él las cosas no tienen causa111, mismo sendero
recorre ALESSANDRI.
7. FORMALIDADES
1) Por regla general los actos jurídicos son puros y simples, para que exista una
modalidad ésta debe ser creada por las partes o establecida por el legislador.
111
DUCCI, Carlos, ob. cit., pág. 307.
152
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7.1.2. Solemnidades
Las solemnidades son requisitos externos exigidos por la ley para la existencia de
ciertos actos o contratos. Su omisión es sancionada con la inexistencia o con la nulidad
absoluta, según la posición que se adopte en relación a la procedencia en nuestro sistema
de la inexistencia como sanción de ineficacia.
4) En el matrimonio civil se exige la presencia del oficial del Registro Civil y dos
testigos.
Se trata de requisitos establecidos por la ley para la eficacia de los actos jurídicos
que afectan a incapaces y que integran la voluntad de éstos.
Tradicionalmente se distinguen tres especies de formalidades habitantes; la
autorización, la asistencia y la homologación.
Son aquellas constituidas por determinadas formas que deben observarse, en caso
contrario, se sanciona con la privación de un medio probatorio.
Ejemplo de lo anterior es la limitación a la prueba testimonial, regulada en el art.
1709, por la cual debe constar por escrito toda obligación que contenga la entrega o
promesa de una cosa que valga más de dos UTM, si no se cumple con ello, es inadmisible
la prueba de testigos.
112
ALESSANDRI, Arturo, SOMARRIVA, Manuel y VODANOVIC, Antonio, ob. cit., pág. 313.
154
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Son aquellas libremente pactadas por las partes en virtud del principio de la
autonomía de la voluntad.
Las partes, pueden transformar un acto no solemne en uno revestido de
determinadas formas externas.
La sanción en caso de omisión de las solemnidades pactadas por las partes, y
considerando que se trata de un incumplimiento contractual, es la indemnización de
perjuicios.
Por ineficacia podemos entender aquella en cuya virtud el acto jurídico no llega a
producir sus efectos propios, o deja de producirlos.
Los factores que pueden provocar la ineficacia pueden ser tanto intrínsecos como
extrínsecos. En razón de lo anterior, se distingue entre ineficacia en sentido amplio e
ineficacia en sentido restringido.
155
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8.2. LA INEXISTENCIA
2) Si la intención del legislador hubiese sido que la inexistencia sea una causal de
ineficacia, entonces debió de haberla regulado. Una materia de la importancia de la
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inexistencia debió ser establecida en el C.C., pero no lo está, por tanto se concluye que no
es una sanción de ineficacia en nuestro sistema.
También sostienen esta posición ALFREDO BARROS ERRÁZURIZ Y JOSÉ CLEMENTE FABRES.
Su exponente más representativo es Luis Claro Solar, los argumentos en los que se
basa esta posición son los que a continuación se indican:
3) Reconoce que el C.C. en su art. 1682 sanciona con la nulidad absoluta los actos de
los absolutamente incapaces no ejecutados en la forma prescrita por la ley para que
produzcan efectos. Pero ello se explica ya que un incapaz aparentemente puede consentir
y por tanto, dar origen a actos válidos en apariencia, respecto de los cuales luego deba
declararse su nulidad para privarlos de efecto.
Esta posición además es compartida, entre otros, por ENRIQUE ROSSEL Y VIAL DEL RÍO.
157
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1) El acto jurídico inexistente no puede producir efecto alguno, pero el acto anulable
sí produce todos sus efectos en forma completamente normal, dejará de producirlos con la
correspondiente declaración judicial de la nulidad.
4) Desde un punto de vista procesal, el art. 464 del CPC establece a la nulidad como
una excepción del juicio ejecutivo, y no menciona a la inexistencia.
Por nulidad podemos entender aquella sanción legal de ineficacia prescrita para
aquellos actos ejecutados o contratos celebrados con omisión de algunos de los requisitos
y formalidades exigidos en razón de la especie del acto o contrato o del estado o calidad
de las partes.
Prescribe el inc. 1º del art. 1681, Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de
los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie
y la calidad o estado de las partes. Debemos relacionar esta norma con el art. 10, Los actos
que prohíbe la Ley son nulos y de ningún valor; salvo en cuanto designe expresamente otro
efecto que el de nulidad para el caso de contravención.
Clases de nulidad
En materia de nulidad, la regla general está constituida por la nulidad relativa, ello
en conformidad al tenor del inc. final del art. 1682, Cualquiera otra especie de vicio produce
nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato.
Por nulidad absoluta podemos entender aquella sanción legal de ineficacia prescrita
para aquellos actos ejecutados o contratos celebrados con omisión de algunos de los
requisitos y formalidades exigidos en razón de la especie del acto o contrato.
159
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Fundamento
113
ALESSANDRI BESA, Arturo. La Nulidad y la Rescisión en el Derecho Civil Chileno. Tomo II.
Editorial Jurídica Ediar Conosur Ltda.. Segunda edición, Santiago, pág. 548 y 549.
160
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Esta regla hunde sus raíces en el Derecho romano: sin interés no hay acción. Así lo
establece el art. 1683 inc. 1º … puede alegarse por todo el que tenga interés en ello … Este
interés debe presentar dos características, debe ser pecuniario y actual.
El interés debe ser pecuniario, esto es, susceptible de avaluación en dinero. Esta
característica del interés no se encuentra consagrada expresamente en nuestro Código,
pero así lo ha resuelto la jurisprudencia, concordando en ello la doctrina. En consecuencia,
se exige que alegue la nulidad absoluta una persona a quien los efectos del acto nulo causen
perjuicios, los que se pretenden evitar mediante la declaración de nulidad
Como ya se indicó, puede solicitar la declaración de nulidad absoluta todo el que
tenga un interés en ello, esto significa que aquel que alega la nulidad debe tener algún
interés avaluable en dinero sujeto a la declaratoria de nulidad, por ejemplo, un acreedor
que solicite la nulidad de las enajenaciones efectuadas por su deudor.
El interés debe ser actual, esto es, debe tener existencia al momento de solicitarse
la declaración de nulidad. Por consiguiente, no debe tratarse de una mera expectativa o de
esperanzas, no basta con un interés puramente moral.
Pero esta regla de que puede alegar la nulidad absoluta todo el que tenga interés en
ello, reconoce una importante limitación; no puede alegar la nulidad el que ejecutó o
celebró el acto o contrato sabiendo o debiendo saber el vicio que o invalidaba, éste es el
nemo auditor, nadie debe ser oído cuando alega su propia torpeza o dolo, se priva de
solicitar la nulidad aquel que, no obstante conocer o deber conocer el vicio, de todas
maneras contrató, luego no podría él alegar la nulidad de lo que contribuyó a generar, así
lo establece el inc 1º del art. 1683, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el
contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba.
¿Qué debe entenderse por sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba?
161
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verosímil haber podido desconocer el vicio cometido, por ejemplo, si se contrata con un
impúber.
En relación con el nemo auditor debemos analizar dos problemáticas;
1) Puede alegar la nulidad absoluta el sucesor del que ejecutó o celebró el acto o
contrato sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba.
El supuesto es el siguiente, supóngase que un padre celebra un contrato a sabiendas
de que el objeto es ilícito, luego fallece, pueden sus herederos solicitar la nulidad absoluta.
El punto no es pacífico.
Una primera jurisprudencia sostuvo que no, en el Derecho sucesorio existe el
principio de la continuidad del causante en sus herederos, esto es, los asignatarios suceden
en todos los derechos y obligaciones transmisibles del causante, ocupan el mismo lugar que
éste, y si el derecho de alegar la nulidad absoluta no se encontraba en el patrimonio del
causante, mal podría, entonces, pasar a sus herederos.
Pero la jurisprudencia evolucionó, y sostiene que los herederos del causante sí
pueden alegar la nulidad absoluta, ya que la norma del art. 1683, en la parte referida al
nemo auditor, es una norma excepcional, restrictiva, no cabe la analogía, por tanto no
puede pretenderse su ampliación, por ello se concluye que afecta sólo al que celebró
sabiendo o debiendo saber el vicio, pero no a sus herederos. Ello sin perjuicio de que, si la
causal de nulidad absoluta aparece de manifiesto en el acto o contrato, el juez pueda
declararla de oficio.
Antes que todo, el alumno no debe confundirse y pensar que hacemos referencia a
los fiscales que operan en el procedimiento criminal. Aquellos que pueden solicitar la
declaración de nulidad absoluta son los fiscales de las Cortes de Apelaciones y el fiscal de la
Corte Suprema.
162
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El juez debe declarar de oficio la nulidad absoluta cuando ésta aparece de manifiesto
en el acto o contrato
Establece el art. 1683, La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez,
aún sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato.
La nulidad absoluta sí puede sanearse por el transcurso del tiempo, el plazo exigido
es de diez años, contados desde la celebración del acto o contrato. A los diez años se
consolidan las situaciones jurídicas.
En otras palabras, el derecho para alegar la nulidad absoluta prescribe en diez años,
contados desde la celebración del acto o contrato.
Transcurridos los diez años, el acto pasa a ser inatacable por el vicio de nulidad, se
entiende que el vicio desaparece, el acto continuará produciendo sus efectos en forma
normal.
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La nulidad relativa es aquella sanción legal de ineficacia prescrita para aquellos actos
ejecutados o contratos celebrados con omisión de algunos de los requisitos y formalidades
exigidos en razón del estado o calidad de las partes.
Esta es la regla general en materia de nulidades. También se le denomina rescisión a
la nulidad relativa, así se desprende de los art. 1348, 1888 y 2456.
Fundamento
114
Alessandri Besa, tomo II, op. cit., pág. 675.
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La nulidad relativa se sanea tanto por el transcurso del tiempo como por ratificación
de parte afectada.
115
VIAL del Río, ob. cit., pág. 259 y 260.
165
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Ø En el caso del error y del dolo, el plazo se cuenta desde la celebración del acto
o contrato.
Según el art. 1692, inc. 1º, Los herederos mayores de edad gozarán del cuadrienio
entero si no hubiere principiado a correr, y gozarán del residuo en caso contrario. Si fallece
siendo menor adulto el afectado por el vicio de nulidad, sus herederos mayores de edad,
como sus padres o hermanos, dispondrán de los cuatro años, recuérdese que en su caso el
plazo se cuenta desde que alcanza la mayoría de edad, pero si fallece una vez alcanzada la
mayoría de edad, el plazo para alegar la nulidad ya empezó a correr, por tanto, sus
herederos disponen sólo del residuo.
Si bien es cierto que el art. 1684, parte final, establece que la nulidad relativa se sanea
por ratificación de las partes, ello es erróneo, ya que sólo podrá ratificar aquella parte
afectada con el vicio de nulidad.
Debemos hacer una breve precisión terminológica, la ratificación implica la
aprobación del mandante de lo obrado por su mandatario, sin poder suficiente o
excediéndose de los límites del mandato. Por ello, más preciso sería hablare de
confirmación, pero esta expresión no es utilizada en el C.C.
Por ratificación o confirmación entendemos aquel acto jurídico unilateral por el cual
la parte afectada con el vicio de nulidad renuncia a su derecho de solicitar la rescisión. Es
una de las tantas aplicaciones del principio de la renuncia a los derechos establecido en el
art. 12 del C.C.
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Requisitos de la ratificación
2) En virtud del art. 1696, sólo podrá ratificar la parte afectada por el vicio, Ni la
ratificación expresa ni la tácita serán validas, si no emanan de la parte o partes que tienen
derecho de alegar la nulidad.
3) Se exige capacidad de contratar, ello según el tenor del art. 1697, No vale la
ratificación expresa o tácita del que no es capaz de contratar. Es decir, los incapaces no
pueden ratificar, sino es conformidad a los mecanismos legales previstos para su válida
actuación.
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La nulidad absoluta y la nulidad relativa producen los mismos efectos, bajo este
respecto, no existen diferencias.
Los efectos de la nulidad requieren que ésta haya sido declarada judicialmente por
sentencia firme y ejecutoriada, es decir, no operan de pleno derecho o ipso iure. Si nunca
se produce la declaratoria de nulidad, el acto anulable continuará produciendo sus efectos
propios, de forma tal que, si transcurren diez o cuatro años, según se trate de la nulidad
absoluta o relativa, el vicio se saneará y se entenderá que nunca existió, pasando el acto de
anulable a completamente válido.
Para estudiar los efectos de la nulidad debemos distinguir efectos entre las partes y
efectos respecto de terceros
Las reglas generales a las que se refiere la norma, son las reglas de las prestaciones
mutuas, contenidas desde el art. 904 al 915 del C.C.
Ø Situación del art. 1688, Si se declara nulo el contrato celebrado con una
persona incapaz sin los requisitos que la ley exige; el que contrató con ella no
puede pedir restitución o reembolso de lo que gastó o pagó en virtud del
contrato, sino en cuanto probare haberse hecho más rica con ello la persona
incapaz. Se entenderá haberse hecho ésta más rica, en cuanto las cosas
pagadas o las adquiridas por medio de ellas, les hubieren sido necesarias; o
en cuanto las cosas pagadas o las adquiridas por medio de ellas, que no le
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hubieren sido necesarias, subsistan y se quisiere retenerlas. Vial del Río indica
algunos ejemplos en que se entiende haberse hecho más rico el incapaz; si
pagó una deuda, si adquirió una casa o si depósito en un banco el dinero116.
Ø En las donaciones entre vivos, la rescisión sólo otorga acción contra terceros
en los casos que contempla el art. 1432 del C.C.
116
Ob. cit., pág. 283.
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1) A favor de aquel con quien se ha contratado equivocadamente, art. 1455, inc. 2º,
relativo al error en la persona.
2) Art. 1814, a favor del comprador de buena fe si la venta se declara nula por falta
de objeto.
Está regulada en el art. 1444 en relación con el art. 1701, inc. 2º, sobre el particular
véanse nuestros apuntes sobre teoría de la prueba.
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8.4.1. La suspensión
La suspensión es una causal de ineficacia por la cual los efectos del acto jurídico no
se producirán mientras esté pendiente el cumplimiento de una condición. Las condiciones
que generan este efecto se denominan suspensivas.
Por ejemplo, se celebra un contrato sujeto a condición suspensiva, en tal evento, los
derechos que derivan de tal contrato podrán hacerse valer sólo si se cumple la condición.
8.4.2. La resolución
8.4.3. La revocación
La revocación es un acto jurídico unilateral por el cual la o una de las partes deja sin
efecto un acto jurídico. Respecto de los actos unilaterales, la regla general es que estos
puedan ser dejados sin efecto mediante la revocación, así sucede con el testamento, el que
siempre puede revocarse.
En relación con los contratos, por regla general, estos no pueden ser objeto de
revocación, por el contrario, todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes
y no puede ser dejado sin efecto sino por el mutuo acuerdo o por causal legal.
Por excepción el mandato puede ser objeto de revocación por parte del mandante.
8.4.5. La caducidad
8.4.6. La inoponibilidad
Ø Inoponiblidad de forma
Causales de inoponibilidad de forma;
él se indican. Este art. es complementado por el art. 419 del COT que agrega un caso más,
la protocolización.
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9.1. CONCEPTO
Como ya sabemos, los efectos del acto jurídico consisten en crear, modificar o
extinguir un derecho, por tanto, podemos entender por efectos del acto jurídico a la
relación jurídica que engendra, y desde este punto de vista cada categoría de actos jurídicos
tiene un efecto determinado117.
El principio que inspira esta materia se denomina del efecto relativo de los actos
jurídicos: éstos producen sus efectos sólo para las partes y no respecto de terceros, se aplica
el aforismo res inter allias acta.
Lo anterior se aprecia en el texto del art. 1545, todo contrato legalmente celebrado
es una ley para las partes, señala la norma, es decir, los derechos y obligaciones que de él
nacen están referidas a las partes y no a los terceros.
Parte es aquella persona que, ya sea por sí o representada, concurre con su voluntad
a la formación del acto jurídico.
Son partes, por tanto, no sólo el que comparece o contrata por sí, sino el mandante
que celebra un contrato representado por su mandatario, el pupilo representado por el
guardador, el hijo sujeto a patria potestad representado por su padre o madre, etc.
La doctrina precisa que es más correcto hablar de parte en los contratos bilaterales,
y reserva la expresión autor para los actos jurídicos unilaterales118.
117
DUCCI, Carlos, ob. cit., pág. 326.
118
DUCCI, Carlos, ob. cit., pág. 326.
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Terceros absolutos
Terceros relativos.
El legatario es un sucesor a título singular, sucede en bienes específicos, por ello los
actos ejecutados por su causante lo afectarán sólo en la medida que estén referidos al bien
específico en que le sucede.
Lo mismo en el caso del comprador, donatario, arrendatario, en relación, desde
luego, a la cosa comprada, donada o arrendada.
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Los actos ejecutados por un deudor no son siempre indiferentes para su acreedor,
ya que de dichos actos se pueden derivar perjuicios para sus pretensiones de obtener el
pago de las deudas.
Piénsese, por ejemplo, en el caso del deudor que empieza a enajenar sus bienes, ello
trae como consecuencia la disminución de los bienes en contra de los cuales podrá dirigirse
el acreedor, es decir, se disminuye su derecho de prenda general.
Esta situación ha sido estudiada, entre otros, por el profesor JORGE LÓPEZ SANTA MARÍA,
quien enseña que si un trabajador ingresa a una empresa, se le puede aplicar el contrato
colectivo de trabajo, y puede suceder que dicho contrato se haya celebrado con
anterioridad al ingreso del trabajador a la empresa, por ello, se entiende que no ha
concurrido con su voluntad a su formación, pero no obstante ello, se verá afectado por
dicho contrato.
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